-----------------------------
Date: 23 Feb 2000
OCR, spellcheck: Владислав Лоер
Проект "Лучшая юридическая литература"
-----------------------------
Данное издание единственное в своем роде и уникально именно полнотой
излагаемого материала. Просто очень трудно поверить, что так можно много
написать о теории доказательств. Используя эту книгу вы сможете не только на
отлично подготовиться к сдаче экзамена, но и написать дипломную, курсовую и
т.д. работы. Я не встречал книг по теории доказательств, которые хоть
немного приблизились по своей полноте к этой книге. Книга 1970 года, и
естественно там много уделено внимания проблеме социализма и капитализма, но
это нисколько не умоляет ее достоинств. Книга может стать своего рода
примером о том, как надо писать учебники и книги. Очень фундаментальная
работа!
Данная работа входит в проект "Лучшая юридическая литература". Эта
серия была организована мной и я надеюсь с помощью Максима Мошкова
обеспечить возможность получения через сеть Internet литературы, которую я
считаю лучшей в своем роде. Данный проект считается открытым и я готов к
сотрудничеству. Все свои предложения присылайте мне на e-mail. Спелчекнутые
версии данных книг высылайте М.Мошкову на moshkow@ipsun.ras.ru..
Влад Лоер.
ВНИМАНИЕ! ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКОГО ПРАВА.
Если Вы желает не нарушать законодательства Российской Федерации и
международного законодательства, я настоятельно рекомендую пойти и купить
учебник, а не пользоваться этим текстом.
* ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
N 1. ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
Эффективность советского уголовного судопроизводства, понимаемая как
соответствие его результатов в каждом конкретном случае задачам,
установленным законом (ст. 2 Основ уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик ), может быть
обеспечена лишь при всестороннем, полном, объективном исследовании
обстоятельств расследуемого и рассматриваемого дела. Быстрое полное
раскрытие преступлений, изобличение виновных, обеспечение их справедливого
наказания и в то же время предотвращение фактов привлечения к уголовной
ответственности невиновных, выявление и устранение обстоятельств,
способствовавших совершению преступления, воспитание граждан в духе
неуклонного исполнения советских законов и правил социалистического
общежития - реализация каждой из этих задач и всей их совокупности
предполагает необходимость проверки и оценки в каждом конкретном случае
большого объема разнообразной фактической информации. Исходя из этой
информации, необходимо достоверно установить обстоятельства, являющиеся
предметом уголовного дела, и на этой основе применить к конкретному случаю
нормы права, устанавливающие санкции и воспитательно-профилактические меры.
Как известно, исследование обстоятельств уголовного дела протекает по единым
законам познания с соблюдением логических правил и способов раскрытия
истины. Однако условиям и содержанию этого исследования свойственна и
существенная специфика. Оно: а) ограничено определенным сроком
(воспитательно-предупредительное, правоохранительное значение раскрытия
преступления и наказания виновного существенно ослабляется или даже сводится
к нулю, если не обеспечивается необходимая быстрота); б) сочетает
познавательную и удостоверительную задачи; в) осуществляется в условиях,
когда исследователю противостоит субъект, заинтересованный в сокрытии истины
г) направлено на единичный по своему существу предмет, что усложняет
применение таких приемов исследования, как типизация, обобщение д)
обязательно завершаетс принятием решения, имеющего существенные правовые
последстви
Осуществляемую в соответствии с требованиями процессуального закона
деятельность лиц, производящих дознание, следователей, прокуроров, судей при
участии иных должностных лиц, представителей общественности и граждан по
собиранию, проверке и оценке фактических данных об обстоятельствах,
достоверное установление которых необходимо для правильного разрешения дела,
принято именовать доказыванием.
Нормы процессуального права, регламентирующие цели, порядок, пределы и
содержание этой деятельности, соответственно именуются доказательственным
правом. Доказывание представляет собой важнейшую составную часть
уголовно-процессуальной деятельности, поэтому доказательственное право
органически входит в систему норм уголовно-процессуального права. Советское
уголовно-процессуальное право в целом и доказательственное право как его
составная часть закрепляют и обеспечивают реализацию в уголовном
судопроизводстве принципов социалистического демократизма. Правосудие в
СССР, указывается в Программе КПСС, "строится на подлинно демократических
основах: выборности и отчетности судей и народных заседателей, праве их
досрочного отзыва, гласности рассмотрения судебных дел, участии в судах
общественных обвинителей и защитников при строжайшем соблюдении судом,
органами следствия и дознания законности, всех процессуальных норм".
Уголовно-процессуальное право в руках Советского государства служит важным
средством укрепления социалистической законности. "Серьезной задачей
остается борьба с преступностью", - отмечено в докладе Л. И. Брежнева на
XXIV съезде партии Правильное применение норм уголовно-процессуального права
(в том числе регламентирующих доказывание) органами дознания, следствия,
прокуратуры, судами является необходимой предпосылкой эффективности этой
борьбы. Доказательственному праву, регламентирующему ту область
процессуальной деятельности и те возникающие в ее ходе общественные
отношения, которые непосредственно связаны с собиранием, проверкой и оценкой
фактических данных о существенных обстоятельствах дела (доказательств) в
целях установления истины по делу, свойственны те же основные черты, которые
характеризуют уголовно-процессуальное право в целом. В частности, в основе
доказательственного права лежит единая для всего уголовного процесса система
принципов уголовного процесса. Нормы, устанавливающие цели, порядок,
пределы, содержание исследования существенных обстоятельств дела, воплощают
общие положения процесса и его отдельных стадий, органически переплетаются и
взаимодействуют с системой процессуальных гарантий прав и законных интересов
личности в уголовном судопроизводстве. Определя понятие доказательственного
права, следует подчеркнуть недопустимость отождествления его с теорией
доказательств, т. е. предмета научной дисциплины с самой научной
дисциплиной.
Доказательственное право - это именно система норм, входящих в
уголовно-процессуальное право, в то время как теория доказательств - система
теоретических положений, составная часть уголовно-процессуальной науки (см.
N 2). Доказательственное право включает нормы, устанавливающие: а) цель и
предмет доказывания; б) понятие доказательства, системы доказательств,
доказывания; в) соотношение доказывания и вспомогательных способов собирания
информации по делу г) условия относимости и допустимости доказательств; д)
содержание отдельных сторон и этапов доказывания (включая исходные положения
оценки доказательств); е) понятие способов доказывания и системы этих
способов; понятие следственных и судебных действий по доказыванию и их
системы, особенности отдельных действий; особенности собирания, проверки,
оценки отдельных видов доказательств; ж) компетенцию, правомочия и
обязанности органов, осуществляющих доказывание; з) права и обязанности лиц,
участвующих в доказывании; и) особенности доказывания по некоторым
категориям уголовных дел. Такие основополагающие нормы доказательственного
права, как ст. 14 - "всестороннее, полное и объективное исследование
обстоятельств дела", ст. 15 - "обстоятельства, подлежащие доказыванию по
уголовному делу", ст. 16 - "доказательства", ст. 17 - "оценка
доказательств", развивающие систему исходных положений доказательственного
права, включены законодателем в раздел "Общие положения" Основ уголовного
судопроизводства в качестве взаимосвязанной группы норм. Это и понятно, так
как доказывание - важнейший аспект процессуальной деятельности, задачи
которой непосредственно решаются в результате доказывани Поэтому его
исходные положения являются основополагающими и для всего процесса наряду с
положениями, устанавливающими принципы последнего, систему участников и т.
д.
"Основным содержанием производства по уголовным делам, начиная от их
возбуждения и кончая пересмотром вышестоящими судами, является работа с
доказательствами, в тех пределах и формах, которые определяются задачами,
стоящими перед каждой конкретной стадией уголовного процесса. С
доказательственной деятельностью так или иначе связаны все процессуальные
отношени Права и обязанности в этой области являются существен ной частью их
процессуальной компетенции. Конечно, было бы неправильно сводить весь
уголовный процесс к доказыванию. Но все же доминирующая роль доказывания в
уголовном процессе является несомненной". Соответственно в
уголовно-процессуальных кодексах всех союзных республик выделена специальная
глава "Доказательства", главы о доказывании при производстве
предварительного следствия и производстве в суде первой инстанции и нормы об
особенностях доказывания при. производстве в кассационной и надзорной
инстанциях, при возобновлении дел по вновь открывшимс обстоятельствам, при
производстве по делам несовершеннолетних и по применению принудительных мер
медицинского характера. Если рассматривать совокупность норм
уголовно-процессуального законодательства как систему, т. е. относительно
стабильный целостный комплекс взаимосвязанных элементов, то нор мы
доказательственного права составляют внутри нее подсистему, образующую с
другими подсистемами норм уголовно-процессуального права связи координации
(взаимодействия) и субординации, целенаправленную на реализацию задач
судопроизводства.
В целом и построении уголовно-процессуального кодекса можно проследить
две системы расположения норм, относящихся к доказыванию: одну - от общих
норм к частным и вторую - по стадиям процесса, т. е. в соответствии с его
движением во времени. Дл нормативного материала, регулирующего практическую
деятельность, такая структура полностью оправдывает себя, поскольку она
отражает "субординацию" норм, выделяет среди них общие, в том числе имеющие
значение руководящих принципов, и наряду с этим следует ходу процесса.
Источники доказательственного права те же, что и для
уголовно-процессуального права в целом. Причем соответствующие
законодательные акты обычно носят комплексный характер, охватывают ряд
вопросов процессуальной деятельности и в их числе о работе с
доказательствами. Лишь в некоторых случаях нормативный акт издается
специально по вопросам доказывани
Всю совокупность норм доказательственного права, содержащихся в
уголовно-процессуальном законодательстве, можно условно разделить на Общую и
Особенную части. К Общей части доказательственного права относятся нормы,
определяющие поняти доказательств и их системы, доказывания и его элементов,
стадий, способов, цели и предмета доказывания; нормы, регламентирующие
относимость и допустимость доказательств, исходные положения оценки
доказательств, круг прав и обязанностей субъектов доказывани Особенная часть
доказательственного права определяет задачи, порядок, содержание
следственных и судебных действий по доказыванию и отдельных сторон и этапов
последнего (в том числе по процессуальным стадиям); особенности собирания,
проверки, оценки отдельных видов доказательств; указанные особенности
применительно к некоторым категориям уголовных дел.
Нормы доказательственного права нельзя рассматривать только как
совокупность формальных запретов и разрешений. Задача и смысл процессуальных
правил доказывания состоят в применении общей методологии познания к одной
из конкретных областей последнего таким образом, чтобы общие требования
диалектического метода определяли подход к исследуемому материалу, чтобы они
проявлялись в способах производства следственных и судебных действий, в
задачах и содержании стадий судопроизводства и т. д. Иными словами,
процессуальные нормы, регламентирующие доказывание, ни в коем случае не
представляют собой нечто внешнее, обособленное по отношению к самой
деятельности по установлению истины, некие произвольно разработанные
"ограничительные правила". Эти нормы определяют оптимальные условия для
раскрытия истины. Именно с этой точки зрения понятен смысл правил ст. 342
УПК РСФСР об основаниях к отмене или изменению приговора по делу. В числе
этих оснований - односторонность или неполнота дознания, предварительного
или судебного следствия и иное существенное нарушение
уголовно-процессуального закона. Подобные обстоятельства обусловливают
невозможность оставления в силе приговора именно потому, что нарушены
методологические основы доказывания, а это создает неустранимое сомнение в
достижении истины по делу.
С учетом изложенного чрезмерно узкими являются такие определения
предмета регулирования доказательственного права и его задач, которые сводят
этот предмет и задачи к установлению внешней процедуры следственных и
судебных действий, правил "оформления" доказательств Нельзя согласиться и со
сведением гносеологического значения доказательственного права (как и
уголовно-процессуального законодательства в целом) к тому, что оно "является
определенным мерилом поведения следователя и средством контроля за
правильностью осуществления его деятельности" В действительности нормы
доказательственного права служат не только и не столько оформлению и
контролю результатов познания в уголовном судопроизводстве (хотя исходя из
совокупности задач судопроизводства гарантийный и удостоверительный аспекты
доказывания имеют весьма существенное значение), но прежде всего направляют
сам процесс познани Выражая закономерности процесса познания применительно к
сфере уголовного судопроизводства (получения, хранения, переработки,
использования доказательственной информации), они поэтому регламентируют не
только порядок, но и само содержание этого процесса. В этих нормах,
например, даются вполне определенные указания о задачах каждого
следственного действия, последовательности осуществления, направлениях и
основном их содержании. В свою очередь тактические приемы следственного и
судебного действия разрабатываются и применяются не просто "с учетом"
требований закона, как иногда говорят, а на основе этих требований, являются
формой их реализации. Доказательственное право, как и
уголовно-процессуальное право в целом, входит в надстройку данной
общественно-экономической формации, выражая материально обусловленную волю
господствующих классов. К доказательственному праву полностью относится
ленинское положение о том, что "закон есть мера политическая, есть политика"
Поэтому всякие попытки отождествить или "сблизить" советское
доказательственное право с буржуазным, некритически подойти к оценке
отдельных институтов последнего представляют собой грубую методологическую
ошибку.
Буржуазное доказательственное право в различных государствах обладает
существенными особенностями, определяемыми условиями исторического развития
страны, социально-политической обстановкой в тот или иной период времени. Но
суть его едина - охрана общественных отношений эксплуататорского общества, -
как едина и основная черта: сочетание системы формальных гарантий с
фактической "свободой рук" органов следствия и суда в отстаивании классовых
интересов эксплуататоров. Несмотря на наличие в буржуазном
доказательственном праве норм, формально ограничивающих возможности
оскорбления человеческого достоинства и нарушений основных
буржуазно-демократических свобод при собирании доказательств, несмотря на
общие декларации по этим вопросам в решениях судебных инстанций, неизменным
элементом системы доказательств и доказывания в- ее реальном бытии в
уголовном процессе империалистических государств служат приемы,
представляющие собой нарушения элементарных прав граждан. В свою очередь в
нормативных актах и теоретических работах по вопросам собирания
доказательств отчетливо прослеживается тенденция вуалирования сущности этих
приемов, создания для них ореола "научности", "целесообразности" (перенос
обязанности доказывания в ряде случаев на обвиняемого, трактовка отрицания
вины как улики, установление допустимости использования данных, полученных
незаконным путем, отнесение сообщений платных агентов полиции к числу
доказательств и т. п. ). По образному выражению Н. Н. Полянского, именно
институты буржуазного доказательственного права "составляют узел, в котором
связываются политические нити, пронизывающие весь уголовный процесс,
превращая его в одно целое - то в тонкий, но трудно проницаемый маскарадный
капюшон, то в прозрачную вуаль". Закрепленные в буржуазном
доказательственном праве системы доказательств и доказывания призваны не
только обосновывать или создавать видимость обоснованности результатов
производства по конкретному делу, но и подкреплять общий пропагандистский
тезис о "беспристрастности" буржуазной юстиции. Функция идеологического
воздействия на население оказывает значительное влияние на развитие норм
буржуазного доказательственного права и судебную практику, определя, в
частности, наличие и них упоминавшихся выше декларативных начал. Однако, - и
об этом уже говорилось, - главное не в этих декларациях, а в реальном бытии
доказательственного права, конкретных действиях органов полиции и суда
раскрывается сущность последнего. Конечно, следует учитывать, что в ряде
случаев имеет место более детальное закрепление в законодательстве
буржуазных государств общедемократических форм и институтов в результате
борьбы трудящихся за демократию, против наступления реакции. Такие нормы
доказательственного права, как и ряд институтов уголовного процесса в целом,
могут быть в определенных случаях использованы прогрессивными силами
буржуазного общества. Общественное мнение, организованность и сплоченность
трудящихся нередко заставляют судебные органы капиталистических стран
выносить оправдательные или отменять уже вынесенные обвинительные приговоры
в отношении противоправно преследуемых прогрессивных деятелей. Подобные
факты не могут игнорироваться при анализе состояни и развития буржуазного
доказательственного права. Вместе с тем они ни в коей мере не меняют
сущности этого права, определяющего значения характерной для него тенденции
попрания формальных деклараций о законности и правах граждан, как только
этого требуют интересы господства буржуазии. "Монополистический капитал все
явственнее обнажает свою реакционную, антидемократическую сущность. Он не
мирится даже с прежними буржуазно-демократическими свободами, хотя лицемерно
и провозглашает их". Это положение Программы КПСС в полной мере
характеризует сущность а основные тенденции развития буржуазного
уголовно-процессуального права и практики его использования буржуазной
юстицией. Советское доказательственное право, последовательно выража
интересы всего социалистического общества, господствующее в нем
марксистско-ленинское мировоззрение, задачи и принципы социалистического
правосудия, служит средством установления объективной истины по каждому
делу, обеспечения законности, обоснованности, справедливости решений органов
расследования, прокурора, суда. Оно устанавливает такой порядок и содержание
судопроизводства, так определяет и направляет деятельность органов,
осуществляющих производство по уголовным делам, чтобы по каждому делу
достигалась вся совокупность задач социалистического правосудия Советское
доказательственное право, практика его применения устремлены на реализацию
поставленной партией задачи- укреплять социалистическую законность, улучшать
деятельность милиции, прокуратуры и судов, добиваться строжайшего соблюдения
законов всеми гражданами и должностными лицами, усилить правовое воспитание
трудящихся с тем, чтобы обеспечить искоренение всяких нарушений
правопорядка, ликвидацию преступности, устранение всех причин, ее
порождающих.
Общая и Особенная части доказательственного права, как и
доказательственное право в целом, находятся в гармоническом соответствии,
исключающем какую-либо коллизию между конкретными способами собирания
доказательств и принципами уголовного процесса, между требованиями
законности и целесообразности. Трудно согласиться с высказанной в литературе
точкой зрения, что система источников процессуального права не в состоянии
обеспечить регламентацию всех вопросов судопроизводства и что поэтому
допустимо временное применение аналогии в уголовном процессе. Эта точка
зрения аргументируется тем, что "сложность и многогранность процессуальных
отношений требует не только больших усилий законодателя, но и большого
исторического времени и опыта в накоплении и формулировании положений,
которые могли бы исчерпывающе предусмотреть все отношения, вызывающие
необходимость в применении уголовно-процессуального закона по аналогии".
Представляется, однако, что в условиях развитого процессуального
законодательства тезис о допустимости аналогии в судопроизводстве, в том
числе в доказывании, какие бы оговорки ни делали его сторонники, неприемлем.
В действующее уголовно-процессуальное законодательство не включена норма,
запрещавшая "останавливать решение дела под предлогом отсутствия, неполноты,
неясности или противоречия законов" (ч. 2 ст. 2 УПК РСФСР 1923 г. ). Так как
эта норма служила основанием для применения аналогии в уголовном процессе,
то ее отмена свидетельствует о позиции законодателя по рассматриваемому
вопросу на современном этапе развития нашего общества. Конечно,
доказательственное право, как и уголовно-процессуальное право в целом,
представляет собой развивающуюся систему, причем изменения и дополнения,
включенные в него, преследуют именно цель использовать достижения науки,
опыт практики для максимального повышения эффективности доказывания по
уголовным делам. Однако, как показывает практика, новые способы доказывания
появляются в уголовном процессе в качестве разновидностей уже существующих
(следственный эксперимент - как разновидность осмотра, предъявление для
опознания-как разновидность допроса и т. д. ). По мере накопления
практического опыта их применения возникают предпосылки дл выделения их в
самостоятельные следственные действия и для самостоятельного
законодательного регулировани То же можно сказать о появлении новых средств
фиксации доказательств (киносъемка - как разновидность фотографирования,
звукозапись и т. д. ). Таким образом, необходимости в применении по аналогии
норм, регулирующих доказывание, не возникает. В свете изложенного нельзя
согласиться и с точкой зрения о том, что оценочные понятия и выражения,
широко используемые законом при регламентации доказывания в советском
уголовном процессе, позволяют лицу, применяющему закон, использовать эталон,
выработанный только для данного случая и именно данным лицом Сторонники
указанной точки зрения обосновывают ее ссылками на отсутствие строгости и
однозначности соответствующих терминов ("в отдельных случаях", "в целях
наиболее быстрого, полного и объективного рассмотрения дела"). Иногда
делается вывод, что их применение обозначает высокую степень вероятности, а
не строгую достоверность полученного вывода и что речь идет о праве решать
вопросы по своему внутреннему убеждению, а не на основании строго
сформулированных и нормативно закрепленных показателей. В действительности
нельзя противопоставлять внутреннее убеждение и строгость, однозначность
решени Прибегая к оценочным терминам при решении ряда вопросов доказывания,
законодатель исходит из достаточности "свернутого" определения круга случаев
и условий применения определенной нормы или из невозможности дать
развернутое определение, не прибегая к казуистической форме регламентации.
Но при этом имеется в виду необходимость однозначного употребления этих
терминов практикой (в каждом конкретном случае существует правильное и
неправильное, с точки зрения задач процесса, решение). Однозначность эта как
раз и достигается применением в качестве "эталонов" общих положений,
сформулированных доказательственным правом, теорией доказательств (например,
общее понятие полноты и объективности доказывания). Не субъективное
усмотрение, а поиск в конкретных условиях единственно правильного решения -
это требование в полной мере распространяется и на применение оценочных
понятий в доказывании.
N 2. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Теория доказательств является частью науки уголовного процесса, той
частью, которая посвящена изучению процесса доказывания на дознании,
предварительном следствии и в суде. Как и всякая научная теория, она
обладает внутренней целостностью и относительной самостоятельностью в рамках
соответствующей науки. Понятно, однако, что как доказывание не может быть
оторвано от всего уголовного процесса в целом, так и теория доказательств не
может быть изолирована от науки уголовного процесса. Как часть и целое они
органически связаны между собой. Развитие теории доказательств неразрывно
связано с развитием общих принципов советского судопроизводства в области
борьбы с преступностью. Исследование конкретных проблем доказывания требует
привлечения материала из других отделов науки уголовного процесса. Например,
изучение проблем участия в доказывании обвиняемого, потерпевшего невозможно
без анализа процессуального положения этих лиц, их прав и обязанностей;
изучение вопросов собирания доказательств следователем, прокурором, судом
требует рассмотрения их процессуальных функций и т. д. В то же время
исследование проблем, связанных с гарантиями прав личности в процессе, может
оказаться сугубо формальным, если оно будет оторвано от разработки вопросов
доказывани Представляется, что наука уголовного процесса, так же как и
другие отраслевые юридические науки, не является ни чисто теоретической, ни
чисто прикладной, а соединяет в себе оба эти качества То, что верно дл всей
науки уголовного процесса, верно и для ее части - теории доказательств.
Наименование "теория" означает здесь только то, что наряду с описанием
различных явлений, относящихся к процессу доказывания, дается также их
объяснение, вскрывается их сущность. Такое обобщенное, объясняющее значение
принято называть теоретическим. В современной философской и логической
литературе выработаны определенные критерии, которым должна удовлетворять
всякая теория Представляется, что и теория доказательств в советском
уголовном процессе в современном ее виде удовлетворяет этим основным
требованиям. Теория доказательств описывает действительно существующий
нормативный порядок доказывания и его практическую реализацию, не обходя
существующих трудностей, противоречий, пробелов и тому подобных явлений в
практике. Это отвечает требованию адекватности теории своему предмету, ее
интерпретируемости. Теория доказательств на достаточно высоком уровне
обобщения формулирует основные понятия и принципы процесса доказывания таким
образом, что ими охватывается все множество частных и конкретных процедур,
связанных с обнаружением, исследованием и оценкой доказательств. В этом
отношении теория отличается достаточной полнотой. Эта теория выявляет
внутренние взаимосвязи различных правил регулирования процесса доказывания и
тем самым удовлетворяет требованию объяснимости этих правил. Наконец,
основные научные принципы, выдвигаемые теорией доказательств, и логические
следствия из этих принципов внутренне согласованы между собой таким образом,
что теория в целом отвечает требованию непротиворечивости. Общее понятие
теории доказательств как части науки уголовного процесса, описывающей и
объясняющей доказывание в уголовном судопроизводстве, должно быть, далее,
раскрыто и детализировано с помощью ряда характеристик, выражаемых понятиями
предмета теории, ее цели, содержания, системы и методов. Под предметом
теории или науки принято понимать то, что она изучает, т. е. ту область
объективной реальности, на которую направлено исследование По определению Ф.
Энгельса, общественные науки изучают "в их исторической преемственности и
современном состоянии условия жизни людей, общественные отношения, правовые
и государственные формы с их идеальной надстройкой". Это общее определение
охватывает и предмет науки уголовного процесса, которым является как
уголовно-процессуальное право, так и регулируемая уголовно-процессуальным
правом деятельность по осуществлению судопроизводства. Определенную сторону
этого предмета изучает теория доказательств. Предмет теории может отличаться
сложностью, многоплановостью. Такой сложной структурой обладает и предмет
юридической науки.
Предметом теории доказательств, т. е. тем, что она изучает, являются:
а) правовые нормы, устанавливающие порядок собирания, исследования и оценки
доказательств по уголовным делам; б) практическая деятельность органов суда,
следствия и дознания в процессе доказывания, а также деятельность лиц,
привлекаемых к участию в этом процессе; в) закономерности, связанные с
возникновением, хранением, передачей и переработкой доказательственной
информации.
Кроме того, в предмет изучения должны быть включены: история развития
доказательственного права, нормативный порядок доказывания в других
социалистических странах, критический анализ доказательственного права
буржуазных государств. Научный подход к построению системы норм
доказательственного права предполагает глубокое знание тех явлений и
действий, из которых процесс доказывания фактически складываетс Вследствие
этого теория доказательств изучает явления и закономерности, связанные с
поведением людей в специфических условиях совершения преступления,
причинные, временные и пространственные взаимосвязи этих явлений, общие
закономерности отображения событий и действий на материальных объектах и в
сознании людей. Многие из этих закономерностей носят неоднозначный характер
"приблизительных обобщений" или тенденций, в частности те из них, которые
лежат в основании косвенного доказывани Некоторые факты и закономерности,
относящиеся, например, к формированию свидетельских показаний или к
образованию и использованию материальных следов, представляют специфические
проявления более общих законов познания, психической деятельности или
материальных взаимодействий в особых условиях. Это же относится и к
некоторым явлениям и закономерностям социального порядка, на основе изучения
которых формулируются правила удостоверения доказательств, предупреждающие
случайное или умышленное искажение информации. Дальнейшая детализация этих
закономерностей, проявляющихся в конкретных условиях формирования отдельных
разновидностей доказательственной информации, ниже того уровня общности,
который положен в основу нормативного регулирования, выходит за рамки теории
доказательств. Здесь начинается предметная область криминалистики. Если
рассматривать науку не со стороны ее состава, как это сделано выше, а со
стороны ее функций, то изучение нормативного материала, условий его
возникновения и развития, а также практики правоприменительной деятельности
представляет функцию констатации и интерпретации (объяснения) предмета
данной теории Цель, задачи теории доказательств в конечном счете
определяются целью и задачами уголовного судопроизводства, сформулированными
в ст. 2 Основ. Однако задачи науки или теории хотя и определяются общими
целями той отрасли практики, которым эта наука служит, имеют собственную
специфику. Ближайшей и непосредственной целью теории доказательств является
получение и углубление знаний, относящихся к ее предмету, т. е. к процессу
доказывани Но это накопление и углубление знаний оправданы постольку,
поскольку имеют "выход" в практику. Конечной целью теории является
совершенствование практики. Раскрывая закономерности развития
доказательственного права и практики его применения, теория доказательств
указывает следственным, прокурорским, экспертным органам, суду, лицам и
организациям, участвующим в судопроизводстве, пути правильного применения
соответствующих норм, реализующих требования социалистической законности.
Она содействует выработке эффективных приемов доказывания, предостерегает от
возможных ошибок. С другой стороны, научный анализ правовых норм и практики
их применения способствует совершенствованию законодательства. Очень важную
роль играет теория в процессе обучения, в подготовке кадров юристов. Без
свойственного науке упорядочения материала, его объяснения решение этой
задачи в современных условиях невозможно.
Будучи юридической теорией, т. е. входя в комплекс общественных наук,
теория доказательств выполняет существенные идеологические функции. Прежде
всего это функция воспитания советских граждан в духе социалистической
законности. Другой важной задачей советской теории доказательств является
непримиримая наступательная борьба с буржуазной правовой идеологией. Исходя
из положения марксизма-ленинизма о реакционной роли уголовного процесса в
капиталистических странах как орудия диктатуры эксплуататорского
меньшинства, о необходимости видеть за "мишурой конституционной законности"
ожесточенную классовую борьбу советская теория доказательств разоблачает на
материалах буржуазного уголовного судопроизводства миф "о правовом
государстве", о гарантиях интересов личности в буржуазном процессе;
вскрывает служебную роль буржуазного доказательственного права и
гносеологическую несостоятельность лежащих в его основе теоретических
концепций. Содержанием теории доказательств является прежде всего
упорядоченное, целостное, внутренне связанное отражение ее предмета, т. е.
процесса доказывани Средствами этого отражения служат образы и понятия, с
помощью которых описываются и объясняются элементы указанного процесса и
весь процесс в целом. В соответствии с предметом теории доказательств в ее
содержание входит описание норм, регулирующих процесс доказывания, отдельных
институтов, а также явлений, относящихся к практике доказывани Однако теория
не ограничивается описанием фактов, она выясняет их "субординацию",
взаимосвязи между ними, выявляет их сущность. Именно с этих позиций даются
дефиниции основных понятий, например доказательства, следственного действия,
оценки доказательств и т. п. Эти и другие процессуальные понятия она
объясняет, исходя не только из общих процессуальных принципов, но и из идей
более высокого уровня общности: философских, социологических, общеправовых.
Теоретический характер рассматриваемого раздела науки уголовного процесса и
состоит в том, что ее содержанием по преимуществу является "понятийное
отражение предмета исследования, раскрытого в его сущности".
С логической стороны все эти описания и объяснения в составе теории
представляют дескриптивные высказывания, т. е. суждения о том, каковы
объективные факты, нормы, какова деятельность людей в данной отрасли
общественной жизни. Суждения, составляющие содержание теории доказательств,
связаны между собой отношениями логической выводимости и образуют целостную
систему знаний. Из определения целей теории доказательств видно, что она,
опираясь на результаты познания, формулирует всевозможные рекомендации,
указание, вырабатывает приемы и методы практической деятельности по
доказыванию. Таковы, например, рекомендации, касающиеся собирания
доказательств, их оценки, рекомендации о приемах проведения следственных
действий, дополняющие и разъясняющие общие правила этой деятельности,
установленные законом. Эти элементы теории по своей логической форме
являются не "описаниями", а "предписаниями", т. е. прескриптивными
высказываниями. Они не описывают существующее, а предписывают (рекомендуют)
определенное поведение, необходимое для достижения поставленных целей,
Понятно, что в научной теории все эти элементы находятся во внутреннем
единстве. Описание фактов, отдельных норм и институтов составляет
фактический базис теории. Теоретические обобщения, объяснения, принципы
отражают сущность, взаимосвязи и отношения между отдельными фактами.
Определенная субординация существует и в той части, которая содержит
"предписания": из рекомендаций более общего характера следуют частные
рекомендации, на основании методов строятся частные методы и приемы.
Наконец, все "предписания" опираются на собственно познавательную часть
содержания, ибо дать указание о рациональном, эффективном методе
деятельности невозможно иначе, как опираясь на знание предмета, его свойств,
отношений с иными предметами. Более того, само деление содержания на чисто
описательную часть и "предписания" относительно. Даже с внешней, языковой
стороны предписания нередко облекаются в форму описания должного поведения,
а необходимые связи излагаются в терминах "долженствования".
Система теории доказательств - это последовательность и взаимосвязь в
расположении элементов ее содержани Для теории доказательств как
научной дисциплины наиболее целесообразной является схема построения по
единому принципу - от общего к частному. В соответствии с этим выделены
Общая и Особенная части теории доказательств, соответствующие в целом
Общей и Особенной частям доказательственного права. В Общей части дается
характеристика задач, предмета, содержания и системы теории доказательств,
ее места в системе научного знани Затем излагаются методические и правовые
основы теории доказательств в советском уголовном процессе, система исходных
понятий. Далее следуют вопросы целей и предмета доказывания; классификации,
относимости и допустимости доказательств; общая характеристика процесса
доказывания и его элементов, стадий, способов оценки доказательств, роли и
деятельности субъектов доказывани
В Особенной части теории рассматриваются: отдельные виды
доказательств, отдельные этапы доказывания, следственные и судебные
действия, доказывание по отдельным категориям уголовных дел. Советская
теория доказательств решительно отвергает предустановленную оценку
доказательств и не придает какому-либо их виду большего значения, чем
другим. Поэтому в основу последовательности их описания не может быть
положен принцип возрастани
или убывания их ценности, роли и т. п. В Особенной части теории отдельные
виды доказательств рассматриваются в той последовательности, которая принята
в УПК и которая связана со спецификой способов запечатления существенной
информации с небольшими изменениями, обусловленными методическими
соображениями. Сказанное относится и к последовательности рассмотрения
следственных и судебных действий, особенностям доказывания по отдельным
категориям дел и т. д. Для получения полной характеристики теории должны
быть описаны также и ее методы. Речь идет именно о методах теории, с помощью
которых эта наука познает свой предмет, а не о методах и приемах,
вырабатываемых наукой и сообщаемых практике в качестве методов практической
деятельности. Если в большинстве случаев разграничение методов научного
исследования и методов практической деятельности не представляет труда, то
для теории доказательств такое разграничение чревато известными трудностями.
Объясняется это особенностью самой практики доказывани Действительно,
практическая деятельность следственных органов и суда в сфере доказывания
направлена на установление истины, на познание фактов и их удостоверение.
"Продуктом" этой практической деятельности является знание, а потому и
методы деятельности носят познавательный характер. Это внутреннее сходство
теории доказательств как отрасли науки и практики судебного доказывания
проявляется и в единстве их общей методологии - методологии диалектического
материализма, служащей базой всех форм и методов познания как в сфере науки,
так и в сфере практики. Это в известной степени относится и к так называемым
частнонаучным методам познания (наблюдение, эксперимент, измерение,
вычисление и т. д. ). Целесообразно, однако, охарактеризовать и особенности
специальных методов научного исследования, находящихся на вооружении теории
доказательств. Конечно, вряд ли можно говорить о специальных методах
исследования в том смысле, что они присущи теории доказательств и только ей
одной. Очевидно, речь должна идти о методах, свойственных целой группе наук
и теорий, в данном случае - группе "отраслевых юридических наук и входящих в
их состав теорий.
Для теории доказательств как отрасли юридической науки актуальными и
специфичными представляются следующие методы: а) генетический, направленный
на исследование гносеологических, общественно-экономических и политических
предпосылок, обусловливающих формирование общей системы доказательственного
права, его принципов, структуры и важнейших институтов; б)
историко-юридический, направленный на прослеживание исторических изменений в
законодательстве, теории и практике доказывания, на выявление элементов
преемственности правовой формы и наряду с этим существенных ее изменений в
определенные исторические периоды; в) сравнительно-правовой, состоящий в
сопоставлении особенностей систем доказательственного права с учетом
различий предмета регулирования (например, уголовный процесс, гражданский
процесс), а также различий социально-политических и национальных. Наряду с
названными выше специальными методами высокого уровня общности можно назвать
и некоторые другие меньшей общности, входящие в первые в качестве их
элементов. К их числу относятся методы: г) описательно-аналитический,
состоящий в качественном описании исследуемых явлений - норм, институтов и
деятельности по их реализации (в частности, в научном истолковании смысла и
содержания норм на основе более общих принципов); д)
конкретно-социологический, использующий количественные характеристики
массовых явлений; е) структурно-логический, направленный на выявление
структурных особенностей доказательственного права как нормативной системы в
целом, его отдельных институтов, а также структуры и логических свойств
отдельных норм доказательственного права. Этот, относительно новый для
юридической науки, метод включает ряд методик структурного исследования, в
частности моделирование, применение средств математической логики,
семантического анализа языка права.
Понятно, что в рамках названных выше специальных методов в свою
очередь используются такие частнонаучные методы, как наблюдение,
эксперимент. Общеметодологической базой методов познания, используемых
теорией доказательств, являетс диалектический материализм.
N 3. ТЕОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Как отмечалось ранее, теория доказательств и наука уголовного процесса
связаны как целое и часть, причем внутренне организованное целое, образующее
упорядоченную систему научного) знани Научное описание уголовного процесса и
его стадий не может быть дано в отрыве от общих понятий и специфики
доказывания на этих стадиях; с другой стороны, обоснование способов
собирания доказательств должно согласовываться с характеристикой
правоотношений, складывающихся между участниками судопроизводства, их
функциями. Теория доказательств в составе науки уголовного процесса входит в
круг правовых наук, относящихся к общественным научным дисциплинам, и,
наконец, в целостную систему научного знания, охватывающего все отрасли
науки. Понятно, что характер связей между теорией доказательств и другими
отраслями знания весьма различен. Различия эти касаются степени близости,
наличия или отсутствия субординации, содержательных сторон взаимосвязи.
Методологической основой теории доказательств в советском уголовном процессе
является марксистско-ленинская философия - диалектический материализм.
Основные концепции, руководящие научные идеи - учение об истине, о путях и
методах познания объективной действительности, о критерии практики, о
сочетании логического и исторического в процессе исследования и другие -
теория доказательств заимствует из диалектического материализма и в этом
смысле является частным приложением общей методологии марксизма-ленинизма к
изучению конкретного предмета. Отношение субординации существует также между
общей теорией права и теорией доказательств. Исследуя методы и средства
правового регулирования процесса доказывания, теория доказательств
использует общие понятия о правовых нормах, о их структуре и классификации,
учение о надстроечном характере права и о внутренних закономерностях
правовой формы. Она пользуется понятиями правоотношения, источников права,
его институтов и системы, исходя из определений этих понятий, даваемых общей
теорией права Отношения теории доказательств в составе науки уголовного
процесса с отраслевыми правовыми дисциплинами имеют иной характер, именно
характер координации и взаимосвязи на одинаковом уровне общности. Прежде
всего такая связь может быть выявлена между теорией доказательств в
уголовно-процессуальной науке с наукой уголовного права. В принятых
классификационных системах науки уголовного права и уголовного процесса
относятся к разным группам в силу различий предмета и метода правового
регулировани соответствующих отраслей права, изучаемых этими двумя науками
Различие предмета и метода регулирования в данном случае действительно не
вызывает сомнений. Но как и во всякой системе классификации, здесь
подчеркивается именно различие, тогда как от единства в других отношениях
отвлекаютс В то же время очевидно, что и уголовное право, и
уголовно-процессуальное право регулируют хотя и разные отношения, но
взаимосвязанные, принадлежащие к одной общей сфере - к сфере борьбы с
преступностью. Возникновение уголовно-правовых отношений, связанных с
совершением преступления, обусловливает возникновение процессуальных
отношений, а последние возможны лишь в связи с первыми. Общими являются
также и цели уголовного права и процесса. Это единство сферы и целей
регулирования проявляется в наличии многих точек соприкосновения теории
доказательств с наукой уголовного права. Разработанные в науке уголовного
права общее понятие состава преступления, вины и характеристики составов
преступлений имеют существенное значение при разработке теорией
доказательств общего понятия и особенностей предмета доказывания по
отдельным категориям уголовных дел. В свою очередь по некоторым вопросам
данные теории доказательств способствуют изменению и уточнению сложившихся
уголовно-правовых понятий. Например, в теории доказательств на основе
материалов следственной, судебной, экспертной практики был поставлен вопрос
о том, что невозможность осознавать значение своих общественно опасных
действий может быть следствием отставания возрастного развития, не
связанного с расстройством психики. Теория доказательств уточнила момент,
начиная с которого лицо считается достигшим определенного возраста, и т. д.
Некоторые вопросы требуют совместной разработки с использованием данных
теории доказательств и науки уголовного права, например понятия оружия,
орудия взлома, ущерба, причиненного преступлением, причин и условий,
способствовавших совершению преступления, и т. д. Таким образом, наука
уголовного права и теория доказательств в составе науки уголовного процесса
занимают смежное положение, дополняют друг друга при анализе сложной и
многообразной деятельности, имеющей общую цель - борьбу с преступностью.
Точки соприкосновения теории доказательств и криминологии отчетливо
проявляются при исследовании таких, в частности, понятий, как
обстоятельства, способствующие совершению преступлени Эти обстоятельства
подлежат выяснению в рамках предмета доказывания и входят в круг проблем
теории доказательств. В то же время причины и условия, способствующие
совершению преступления, изучаются криминологией, равно как и вопросы
формирования мотива преступного поведения, факторов, отягчающих или
смягчающих вину, и др. Взаимосвязь теории доказательств в уголовном процессе
и теории доказательств в гражданском процессе обусловлена главным образом
единообразием методов правового регулирования, рассматриваемых обеими
науками. Не существует общего доказательственного права для уголовного и
гражданского процессов,, так как различны задачи, пред мет, способы,
субъекты доказывани Соответственно нет и единой теории доказательств. Однако
некоторые разделы уголовного и гражданского процессов тесно связаны между
собой, а потому связаны и теория доказательств в уголовном процессе и теория
доказательств в гражданском процессе. Единство методологической основы
доказывания в уголовном и гражданском процессах, единство ряда руководящих
принципов и определений (определения доказательств, оценки доказательств,
критерия истины), а также однотипность процесса собирания и исследования
фактической информации путем осмотра, экспертизы, приобщения документов и т.
д. обусловливают совпадение многих понятий и концепций в обеих теориях
доказательств. Следует отметить, что неоднократно предпринимались попытки
рассмотреть вопросы доказывания в уголовном и гражданском процессах в рамках
одной обобщенной теории Однако обосновать "сквозные" ее положения удается
лишь при исследовании немногих, наиболее общих проблем; основное же
содержание доказывания требует раздельного исследовани В целом же различие
предмета изучения теории доказательств в уголовном и гражданском процессах
сомнения не вызывает (в частности, доказательственное право в каждом из них
имеет самостоятельные источники и практику). Отношение предмета
регулирования уголовно-процессуального права и предмета регулирования норм,
определяющих организацию и устройство органов, осуществляющих
судопроизводство (в том числе доказывание), обусловливает взаимосвязь
соответствующих нормативных систем, а следовательно, и взаимосвязь отраслей
научного знани Соединенные усилия специалистов этих отраслей знания
необходимы для решения некоторых теоретических вопросов дальнейшего
совершенствования системы судебных и следственных органов (например,
возможности существования экспертных и следственных, следственных и
оперативных аппаратов, связанных отношениями соподчинения; специализация
следователей, судей, народных заседателей и т. д. ). В то же время
результаты научных исследований в области судоустройства, особенно
касающиеся принципов организации системы судебных и следственных органов,
имеют определенное значение при разработке вопросов о процессуальных
гарантиях в уголовном судопроизводстве, о компетенции различных органов при
доказывании и т. д. Заслуживает внимания вопрос о взаимоотношении теории
доказательств и науки криминалистики, также относящейся к группе юридических
наук. Очевидным является различие между всей процессуальной наукой и
криминалистикой по объему рассматриваемых проблем. Криминалистика
непосредственно исследует только проблемы доказывания, тогда как наука
уголовного процесса рассматривает наряду с доказыванием множество других
вопросов, относящихся к иным разделам и институтам процессуального права
(например, подследственность и подсудность, меры пресечения, кассация и т.
д. ). Напротив, между теорией доказательств и криминалистикой по этому
"объемному" признаку усматривается внешнее сходство: и та, и другая
исследуют проблемы доказывания при расследовании и рассмотрении уголовных
дел. Можно ли на этом основании утверждать, что теория доказательств и
криминалистика имеют один и тот же предмет? Та кое отождествление было бы
неправильным. Предметом познания для теории доказательств как отрасли
процессуальной науки являются прежде всего процессуальные нормы,
процессуальная деятельность и закономерности, лежащие в основе возникновени
и развития этих норм, их институтов и систем. Известно, что правовые нормы,
в том числе и нормы уголовного процесса, представляют собой общие правила,
регулирующие типовые отношения, складывающиеся в процессе доказывания,
Отличительными признаками правовой нормы является ее общий, абстрактный
характер Этот высокий уровень общности обусловлен тем, что право регулирует
наиболее существенные, важные стороны и элементы отношений Именно потому,
что нормы характеризуют общие и наиболее существенные стороны процедуры
доказывания, им придается обязательный, специфически правовой характер.
Соответственно и рекомендации, разрабатываемые теорией доказательств,
относятся к вопросам нормативного регулирования и следовательно к наиболее
важным, общим вопросам правоприменительной практики.
Образно говоря, теория доказательств в рамках науки уголовного
процесса рассматривает "стратегию" процесса доказывания на уровне
правового регулировани Между тем отношения, складывающиеся в процессе
доказывания, явления, предметы и их свойства, по поводу которых
возникают эти отношения, а следовательно, и действия участников сами
отличаются сложной структурой, зависят от конкретных условий и
обстоятельств в своих частных формах и особенностях. Наиболее существенные и
общие правила допроса, обыска, про ведения экспертизы и т. п. установлены
законом и единообразны, постоянны ("инвариантны") для каждого следственного,
судебного действи независимо от некоторых частных особенностей,
характеризующих субъектов деятельности, обстоятельства времени и места и т.
д. Именно эти существенные и общие правила рассматриваются теорией
доказательств. Но на этом уровне общности остаются вне рассмотрения
особенности допроса лица, желающего или не желающего давать правдивые
показания, особенности обыска в помещении и на открытой местности,
особенности изъятия и исследования не только вещественных доказательств и их
копий вообще, а конкретных их видов, например следов рук или следов взлома и
т. д. Исследование этих особенностей, лежащих на уровне тактических,
методических и технических особенностей осуществления общих задач
доказывания, весьма важных с точки зрения быстроты, точности и эффективности
практической деятельности, составляет область приложения криминалистики.
Таким образом, теория доказательств исследует общие закономерности,
определяющие условия формирования доказательственной информации, ее
сохранения и переработки. На этой основе теория описывает и объясняет виды
источников и средств доказывания, способы собирания, проверки и оценки
доказательств на том уровне общности, на котором закон формирует
соответствующие нормативные определения и предписани Криминалистика
исследует специальные, меньшей общности, более конкретные закономерности
формирования доказательственной информации применительно к особенностям
образования следов рук, ног, орудий взлома и т. д., восприятия и сохранения
информации в памяти людей в зависимости от внешних и внутренних условий. На
этой основе она разрабатывает свои тактические, методические и технические
рекомендации применительно к расследованию и рассмотрению дел различных
категорий, осуществлению следственных действий в разных условиях и т. п.
Поскольку криминалистика исследует процессы возникновения доказательственной
информации, ее закрепления и исследования на специальном, техническом и
тактическом уровне, она широко использует данные об особенностях
соответствующих процессов: следообразования при взаимодействии материальных
объектов, формирования почерка, влияния внутренних и внешних условий на
восприятие человеком событий и явлений, на сохранение соответствующих
образов в памяти, логических связей между событиями и т. п. Для углубленного
анализа этих явлений криминалистика исходит из соответствующих данных
психологии, логики, математики, естественных наук. Равным образом,
разрабатывая методики, приемы и средства собирания, проверки и оценки
доказательств, криминалистика заимствует и творчески преобразует для своих
целей и своих объектов методики и средства различных специальных наук. Это
использование данных специальных наук, в том числе естественных,
представляет отличительную особенность криминалистики. Из сказанного
следует, что предмет теории доказательств отличается от предмета
криминалистики как в познавательном аспекте, так и в
практически-организационном. Различие состоит не в том, что эти науки
рассматривают разные отношения и разных субъектов этих отношений, а в том,
что различаются уровни общности отношений, уровни их существенности, а также
методы их регулирования: в одном случае - нормативный, а в другом -
"технический". Такое соотношение предмета теории доказательств и
криминалистики обуславливает существование множества точек соприкосновения,
наличие пограничных проблем и интересов. Конкретизация правил, содержащихся
в процессуальном законе, нередко приводит теорию доказательств в прямое
соприкосновение с наиболее общими проблемами криминалистики. Это касается,
например, теории идентификации, общих вопросов трасологии, общего учения о
версиях, общего учения о методах собирания, исследования и оценки
доказательств. Интересы обеих наук в этих вопросах настолько тесно
переплетаются, что они нередко плодотворно исследуются как в рамках науки
уголовного процесса, так и в рамках криминалистики. Вследствие того, что
исследованием правовых норм, относящихся к доказыванию, и вопросов их
применения непосредственно занимается наука уголовного процесса (теория
доказательств), а криминалистика рассматривает лишь тактические и
технические правила применения этих норм, некоторые ученые в течение
длительного периода не признавали криминалистику юридической наукой либо не
вполне последовательно признавали правовой характер лишь за отдельными ее
разделами. Выше уже отмечалось, что рекомендации, разрабатываемые
криминалистикой, обусловлены общими целями уголовного процесса, основаны
непосредственно на обобщении следственной и судебной практики и направлены
на ее обслуживание. Содержание этих рекомендаций вытекает из норм
доказательственного права, определя оптимальный режим их применения в
конкретных условиях.
Ряд теоретических проблем одновременно и с близких позиций
рассматривается теорией доказательств и криминалистикой. С другой стороны,
связь криминалистики с естественными науками - физикой, химией и т. д. -
носит частный и локальный характер. Ни одна из них не может рассматриваться
в качестве "материнской" науки, породившей и питающей криминалистику.
Напротив, доказательственное право, следственная и судебная практика, а
также правовые науки - основная питательная среда дл криминалистики.
Исторически криминалистика зародилась в рамках процессуальной науки, как ее
специализированное технико-тактическое ответвление и лишь позднее
"отпочковалась" в самостоятельную отрасль знани Все эти обстоятельства
позволяют с полным основанием считать криминалистику юридической наукой.
Достижения криминалистики оказывают влияние на развитие теории
доказательств, а через нее и на развитие доказательственного права, определя
практические возможности обнаружения, сохранения и экспертного исследования
доказательств. Структура процесса доказывания в известной мере зависит от
имеющихся технических и тактических средств оперирования доказательствами.
Изменение, развитие последних в результате достижений криминалистики
оказывают влияние на разработку процессуальной наукой предложений об
изменении и дополнении норм доказательственного права. Примером может
служить превращение таких первоначально чисто тактических приемов, как
предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на
месте, изъятие образцов, в самостоятельные процессуальные действи Будучи
законодательно закреплены, эти действия становятся предметом теории
доказательств, а криминалистика продолжает углублять и детализировать
тактические условия их проведения, способы и методы достижения целей
правового регулировани В отличие от криминалистики такие вспомогательные
науки, как судебная медицина, судебная психиатрия, судебная химия, обычно
относят к естественным наукам, рассматривая первую и вторую как особые
отрасли общей медицины, а третью как отрасль химии или фармакологии Этим
справедливо подчеркивается, что указанные науки по преимуществу содержат
данные из медицины или химии, приспособленные для разрешени вопросов,
связанных с исследованием доказательств. Переходные, пограничные науки
такого типа, как судебная медицина, судебная психиатрия, возникают в тех
областях, где особенно часто процесс доказывания требует привлечения данных
естествознания и где обычно теория доказательств соприкасается с той или
иной естественнонаучной отраслью знани Правда, сфера соприкосновения
уголовного процесса с естествознанием значительно шире. Эпизодически судье
или следователю приходится обращаться к сведениям из области метеорологии,
электротехники, металлургии, связи и т. д. Но такого эпизодического
соприкосновения уголовного процесса со специальными; неюридическими
отраслями знания, естественно, недостаточно для образования какой-либо новой
науки. В заключение следует остановиться на взаимосвязях теории
доказательств с логикой, математикой, кибернетико-психологие и. Логика,
математика (а в определенном отношении также кибернетика, теория информации,
теория моделирования) имеют универсальную сферу применения, так как их
методы в настоящее время в большей или меньшей степени используются как в
естественных науках, так и в общественных, в том числе и в правовых. При
проведении различных следственных действий - осмотра, следственного
эксперимента, экспертизы - широко используются количественные характеристики
различных объектов. Естественно, при этом приходится прибегать к расчетам и
вычислениям, связанным, например, с определением расстояния выстрела, длиной
пути торможени автомобиля, пробивной способностью пули и т. д. В таких
формах применение математических методов и средств для решения отдельных
технических вопросов, по существу, ничем не отличается от других случаев
использования специальных приемов исследования, заимствуемых из
естественнонаучной области. Вопрос о возможности использования
математических методов в процессе доказывания в более широком плане возник в
современных условиях в связи с развитием теории информации и кибернетики.
Кибернетику определяют как науку о способах восприятия, хранения и
переработки информации в машинах, живых организмах и их объединениях.
Используется эта информация для управления и контроля в сложных
саморегулирующихся системах. Кибернетика предполагает глубокий анализ
структуры тех процессов, в которых она применяется, теоретическое
моделирование этих процессов, выявление их закономерностей (в частности,
процесса мышления). Поэтому использование идей кибернетики возможно и
целесообразно также и в тех сферах, где условия для применения машинной
автоматики еще не созрели и где эти идеи могут служить лишь средством
анализа логической структуры процессов Некоторые сферы приложения
кибернетики касаются теории доказательств. Вопрос о применимости
кибернетических методов в некоторых областях криминалистической экспертизы
разрешен практически. Так, советскими криминалистами разработан и создан
автомат для отождествления личности человека по пальцевым узорам;
разработана новая методика сравнения почерков, основанная на статистическом
исследовании признаков почерка и применении принципов теории вероятностей;
ведутся работы по внедрению кибернетических методов в другие виды
экспертного исследования вещественных доказательств. Однако за пределами
экспертизы, в процессе оперирования доказательствами и их оценки
непосредственное использование количественных математических методов (а
следовательно, и средств кибернетики, вычислительной техники) наталкивается
на не преодолимые трудности. Пока нет никаких средств для количественного
выражения значимости отдельных доказательств или количественной оценки их
совокупности, статистическое исследование доказательств не только
практически затруднительно в силу почти безграничного разнообразия
доказательств, но и едва ли целесообразно. В этой области возможно лишь
использование логического моделирования процесса доказывания, изучение
структуры этого процесса. Весьма тесные взаимосвязи существуют между теорией
доказательств и психологией. Эти связи осуществляются главным образом через
специальную науку - судебную психологию, предметом изучения которой, в
частности, являются психологические процессы и явления, связанные с участием
людей в уголовном судопроизводстве, и, естественно, психические явления,
относящиеся к процессу доказывания Известно, что многие тактические приемы,
относящиеся, например, к допросу, обыску, основаны на использовании данных
психологии, учитывают особенности восприятия, запоминания и воспроизведения
наблюдавшихся фактов. Более того, рациональная научная организация процесса
доказывания требует изучения таких проблем, как психология следователя,
судьи, собирающих и оценивающих доказательства. Наконец, использование
данных психологии необходимо и при выяснении мотива действий преступника,
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, некоторых
отягчающих и смягчающих обстоятельств. Естественно, что теория доказательств
должна учитывать эти психологические данные при разработке вопросов
доказывани Разумеется, нельзя в психологии искать объяснения таким понятиям,
как критерий истинности и т. п. Ответ на эти вопросы дает
марксистско-ленинская философи Психологическая же характеристика процесса
доказывания лишь способствует раскрытию механизма психической деятельности
человека. Знание закономерностей психической жизни людей необходимо, в
частности, для того, чтобы правильно разобраться в сложных отношениях,
связанных с исследуемым событием, оценить полноту и достоверность
информации, исходящей из определенных источников, и т. д. Важным звеном,
связывающим теорию доказательств с психологией, служат те разделы
криминалистики, которые посвящены криминалистической тактике. Некоторые
психологические закономерности учитываются и непосредственно теорией
доказательств: при разработке многих правил производства следственных и
судебных действий (например, запрет задавать наводящие вопросы, расчленение
допроса на свободный рассказ и вопросно-ответную часть, круг лиц,
участвующих в допросе несовершеннолетних, порядок протоколирования хода и
результатов следственных и судебных действий и т. д. )
* ГЛАВА II МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
N 1. МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ-ОСНОВА ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Советская теория доказательств, доказательственное право и практическая
деятельность органов расследования и суда в советском уголовном процессе
основаны в методологическом отношении на марксистско-ленинской гносеологии,
теории познани Теори познания диалектического материализма исследует
наиболее общие закономерности процесса познания, который возникает и
развивается на основе общественно-исторической практики и преследует цель
преобразования действительности в интересах общества. "... Диалектика, по
Марксу,- писал В. И. Ленин,- есть "наука об общих законах движения как
внешнего мира, так и человеческого мышлени.. ". А диалектика, в понимании
Маркса и согласно также Гегелю, включает в себя то, что ныне зовут теорией
познания, гносеологией, которая должна рассматривать свой предмет равным
образом исторически, изучая и обобщая происхождение и развитие познания,
переход от незнания к познанию". Поэтому вскрываемые марксистско-ленинской
гносеологией законы отражени объективной действительности в сознании людей,
закономерности развития процесса познания от незнания к знанию имеют
всеобщее значение. Они действуют в любой области познавательной
деятельности, независимо от специфики познаваемых процессов, явлений,
объектов природы, общества или мышления, и применимы как к познанию общих
закономерностей развития природы, общества, так и к познанию частных
закономерностей, групп и отдельных явлений, фактов. "Единственный вывод из
того, разделяемого марксистами, мнения, что теория Маркса есть объективная
истина, состоит в следующем: идя по пути марксовой теории, мы будем
приближаться к объективной истине все больше и больше (никогда не исчерпывая
ее); идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме
путаницы и лжи" Эта ленинская оценка общественно-экономической теории К.
Маркса характеризует также роль и значение гносеологии диалектического
материализма для любой сферы познания, и в частности для теории
законодательного регулировани и практики доказывания в уголовном процессе.
Теория доказательств науки советского уголовного процесса исследует
закономерности процесса познания, присущие специфической сфере
познавательной деятельности, - достижению истины по уголовным делам в
соответствии с целями и задачами уголовного судопроизводства. Она имеет свой
предмет, свои проблемы, свой понятийный аппарат и формы исследования, не
растворяющиеся в теории познания, но основывающиеся на ней.
Марксистско-ленинские положения о первичности материи и вторичности
сознания, о возможности познания человеком объективного мира, об
объективной, относительной и абсолютной истине, о партийности гносеологии, о
ступенях познания, о роли общественно-исторической практики в познании и др.
полностью распространяются на познание в уголовном судопроизводстве.
Рассмотрим в связи с этим более подробно значение для теории доказательств
марксистско-ленинского учения об истине. Проблема истины в науке
диалектического материализма при знается центральной проблемой теории
познания, важнейшей стороной основного вопроса философии. Ключевое место
занимают вопросы истины и в теории доказательств, законодательном
регулировании и в практической познавательной деятельности органов
расследования и суда по уголовным делам. Проблема истины в уголовном
судопроизводстве представляет собой частный случай применения положений
теории познания к одной из многих разновидностей познавательной деятельности
с учетом ее специфических особенностей. Деятельность органов
предварительного расследования и суда по борьбе с преступностью может быть
успешной, если их решения по каждому уголовному делу будут соответствовать
тому, что произошло в действительности. Следователь и суд должны точно и
полно познать картину совершенного преступления, т. е. достичь истины.
Обязанность достижения истины - первоочередное и необходимое требование, без
выполнения которого невозможно правильное осуществление социалистического
правосуди В. И. Ленин неоднократно подчеркивал необходимость достоверного
установления обстоятельств совершения преступлени Широко известны многие
случаи, когда В. И. Ленин даже в самые трудные моменты для молодого
Советского государства запрашивал органы юстиции, ВЧК о том, установлена ли,
доказана ли виновность привлеченных к уголовной ответственности, сурово
осуждая незаконные и необоснованные аресты. Для В. И. Ленина требование
достижения истины при осуществлении правосудия было очевидным и необходимым
требованием, не знающим каких-либо исключений и полностью свойственным
социалистическому правосудию по любому делу. Как "нелепость" оценил В. И.
Ленин высказывание на страницах журнала "Красный Террор" М. И. Лациса,
"который хотел сказать, что красный террор есть насильственное подавление
эксплуататоров, пытающихся восстановить их господство, а вместо того
написал.. : "не ищите (И?) в деле обвинительных улик о том, восстал ли он
против Совета оружием или словом". Развитие советского
уголовно-процессуального законодательства, теории доказательств в советском
уголовном процессе последовательно направлено на совершенствование
процессуальных форм, средств, гарантий, обеспечивающих органам
предварительного расследования и суду наиболее благоприятные условия для
достижения истины. В этом отношении, как и в других, целенаправленность и
содержание развития советского и буржуазного доказательственного права,
теории доказательств, судебной и следственной практики принципиально,
качественно различаютс Для буржуазной правовой науки характерно отрицание
объективной истины, отрицание возможности ее достижения в области судебной
деятельности. Буржуазные юристы при этом ссылаются на особенности судебного
исследования, которые, по их мнению, позволяют установить лишь юридическую,
формальную истину или же распространяют на деятельность суда общие положения
агностицизма о невозможности познания объективной действительности.
Дореволюционный русский юрист И. В. Михайловский прямо указывал, что
"задачей всякого, а значит и уголовного, суда должно быть не стремление к
отысканию безусловной материальной истины, а стремление к истине
юридической". Другие ту же мысль выражали в иной форме: "... о полной
несомненности не может быть и речи в области судебного исследования, и в
делах судебных судья вынужден по несовершенству средств человеческого
правосудия удовлетворяться по необходимости лишь более или менее высокой
степенью вероятности".
Аналогичными суждениями, часто в еще более резких и не прикрытых
формах, пестрят и работы (посвященные как общей теории права, так и теории
уголовного процесса) многих буржуазных ученых, относящиеся к более позднему
времени. В книге "Введение в науку права" Г. Радбрух писал: "Юрист -
служитель формы, не существа, то есть справедливости" Следовательно, здесь
формальная (и только формальная) ретина выступает как цель судебного
доказывани Та же мысль, но уже специально в применении к уголовному процессу
была четко выражена другим немецким юристом - Цу Дона: "Лучше допустить,
чтобы кто-нибудь пострадал от не справедливости, чтобы какое-нибудь
преступление осталось без возмездия, чем идти к идеальной цели прогресса
ценой... неизбежной неуверенности" Английский юрист Г. Ноукс,
противопоставля научное и практическое знания, приходит к категорическому
выводу о не доступности для суда достоверного познания происшедшего в
действительности. Заменителем достоверности, по его мнению, должна быть
только вероятность Таким образом, буржуазная правовая наука в вопросах
понимания истины, ее достижимости в судебной деятельности всегда стояла на
антинаучных позициях. Философскую мировоззренческую основу ее теорий
составляли различные формы идеализма, агностицизма. От мировоззрения, как
известно, зависят подход к изучению явления, характер познания, выводы.
Характеризуя принцип партийности в науке, В. И. Ленин пи сал о реакционных
буржуазных ученых: "Ни единому из этих профессоров, способных давать самые
ценные работы в специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить
ни в едином слове, раз речь заходит о философии. Почему? По той же причине,
по которой ни единому профессору политической экономии, способному давать
самые ценные работы в области фактических, специальных исследований, нельзя
верить ни в едином слове, раз речь заходит об общей теории политической
экономии. Ибо эта последня - такая же партийная наука в современном
общество, как и гносеология".
Буржуазная правовая наука, как партийная, классовая, не могла и не
может признать достижимость объективной истины, ибо подобное признание
оказалось бы в резком противоречии со всей практикой буржуазных судов, не-
способствовало бы убеждению народных масс в "справедливости" буржуазного
правосуди В зависимости от периодов развития буржуазного общества, от
соотношения классовых сил менялись, приспосабливались к изменившимся
условиям как философские, так и правовые теории, но суть гносеологической
позиции буржуазной теории и практики доказывания оставалась неизменной. В
период так называемой свободной конкуренции в буржуазной науке уголовного
процесса господствовала концепция буржуазной законности, как реального
средства обеспечения классовых интересов, осуществления буржуазной
справедливости. "Конечно, - указывал Ф. Энгельс, - для буржуа закон свят:
ведь он является его собственным творением, издан с его согласия для защиты
его личности и его интересов. Буржуа знает, что если один какой-нибудь закон
и причиняет ему неудобства, то все законодательство в целом направлено к
защите его интересов, а главное, что святость закона, неприкосновенность
порядка, установленного активным волеизъявлением одной части общества и
пассивным - другой, является самой надежной опорой его социального
положения" Это относилось и к цели доказывания в процессе. Поэтому взгляд Ч.
Беккариа на деятельность судьи, сущность которой он усматривал в точном
применении закона при помощи силлогизма, получил широкое распространение в
буржуазной правовой науке хотя и претерпел с того времени изменени В
частности, в после дующем господствующая доктрина буржуазной правовой науки
рассматривала деятельность судьи по применению закона прежде всего как
интеллектуально-логическую. По мнению представите лей этой доктрины,
правильность разрешения уголовных дел не подлежала сомнению, если судья
делал логический вывод из общей абстрактной посылки (истолковав ее при
необходимости) и конкретного деяни Такой взгляд на деятельность судьи
полностью соответствовал интересам буржуазии, так как позволял ее идеологам
вуалировать служебную роль судебной деятельности, определяемой классовыми
интересами буржуазии. Изображая деятельность буржуазного суда как
интеллектуальный процесс применения норм права, теоретики буржуазною права
лживо объявляли правосознание буржуазных судей "народным" правосознанием.
Классики марксизма-ленинизма до конца разоблачили этот прием идеологов
буржуазии, которые часто употребляют слова "народ", "народное", когда речь
идет о маскировке различных институтов буржуазного государства, права,
нравственности и т. п.. С переходом капитализма в стадию империализма, по
мере обострения классовых противоречий появляются различные буржуазные
философские школы, направления, теории, в задачу которых входят поиски новых
путей и средств идеологического подкрепления власти монополистической
буржуазии. Философии эмпириокритицизма, критического реализма,
эмпириомонизма, прагматизма и другие не представляют собой принципиально
новых направлений философской мысли. Для борьбы с диалектическим
материализмом - философской основой мировоззрения пролетариата - эти школы,
теории берут на вооружение все то реакционное, что было в истории философии,
облекая в новые одежды старые идеи, отрицавшие закономерности развития,
присущие природе и обществу, объективный характер истины и возможность ее
достижени Эти философские теории были положены и в основу правовых школ,
направлений, которые начали наступление против традиционных взглядов на
сущность деятельности суда, буржуазно-демократической законности и других
принципов правосуди Уже в 80-х годах XIX в. Оскар Бюлов (автор теории
процесса как юридического отношения) заявил, что закон еще вовсе не
действующее право, он только план, проект будущего желаемого правопорядка
или подготовка к осуществлению, попытка осуществления определенного
правопорядка. Бюлов принижает значение закона, ставит решение суда выше
закона. Дальнейшее развитие этот взгляд получил в работах сторонников
"свободного права" попытавшихся научно обосновать право судей судить не на
основании закона, а по своему усмотрению. Представители этого направления в
теории права последовательно выражали стремление империалистической
буржуазии "избавиться от ею же созданной и для нее ставшей невыносимою
законности... " Сторонники "свободного права" рассматривали судебное решение
не как результат точного применени закона, а как акт свободного применения
права. Это право свободно находится судьей, но только таким судьей, который
хорошо понимает, кому он служит, и возводит своим решением в норму права то,
что выгодно монополистическому капиталу. "Настоящим дл него человеком будет
лишь тот, - писал Эрлих, - который не только обладает острым взглядом на
сущность общественных явлений и быстро воспринимает потребности настоящего,
но хорошо понимает исторический ход права, только тот, кто черпает из
полного, кто как хозяин владеет народной мудростью и призван идти путем
справедливости". Если представители "классической школы права" считали, что
в основе деятельности судьи лежит интеллектуальный, формально-логический
процесс, то сторонники "свободного права" в трактовке деятельности судьи
переносят центр тяжести на психологию самого судьи (прямое влияние
эмпириокритицизма Маха и Авенариуса, толковавших вопросы познания с позиций
психологизма). Поэтому они наделяют личность судьи особыми достоинствами,
которые якобы должны обеспечить справедливость в новых исторических
условиях. Целевое назначение теории "свободного права" выразил Е. Фукс: "Для
практики должна быть создана отдушина, чтобы судья мог не применять норму
закона, несмотр на ее общий смысл, там, где она по справедливости не
подходит к данному случаю". В современный период отказ от принципа
законности, от стремления к истине в деятельности суда пропагандируется
буржуазной наукой права в виде всевозможных социологических,
естественно-правовых, нормативистских, психологических и других школ и
теорий "Монополистический капитал все явственнее обнажает свою реакционную,
антидемократическую сущность. Он не мирится даже с прежними
буржуазно-демократическими свободами, хотя лицемерно и провозглашает их" Это
положение в полной мере распространяется на сферу правовой идеологии, теории
и практики буржуазного судопроизводства. Так, в современной американской
юриспруденции наиболее широко представлено "социологическое направление",
объединяющее несколько школ (социологическая школа-О. Холме, Р. Паунд, Б.
Кардоцо, Кайнрс и др. ; реалистическая-Д. Фрэнк, К. Ллевеллин и др. ). Оно
прямо исходит из отрицания объективной истины, из права судьи решать дела по
своему усмотрению, сообразуясь с защищаемыми интересами "личности",
"общества". О том, какие интересы подразумеваются, видно уже из того, что
объявляется "правообразующей силой". Ею сторонники рассматриваемого
направления считают врожденные инстинкты, а главным и наиболее устойчивым из
них - инстинкт обладания частной собственностью. С прагматических позиций
дается определение и самому праву, заранее оправдывающее любое произвольное
решение суда. "Право есть то,- писал основоположник "социологического"
направления О. Холме, - что суды наверняка сделают в действительности"
Деятельность же судей определяется всегда "социальной выгодой". Для
достижения этой цели суды могут создавать нормы права, а не только следовать
закону. Следу за Холмсом, другие представители социологической школы
утверждают, что "изменения в праве или большинство из них осуществляются
судьями. Результатом этого являются не просто дополнения или модификация, а
революционизирование и трансформация". Таким образом, судья выносит решение
по своему усмотрению в соответствии с правильно понятыми "социальными
целями", т. е. в интересах буржуазии, в интересах капиталистического
порядка. Принципы деятельности суда, подчиненные таким "социальным" целям,
очевидно, не могут быть согласованы с признанием объективной истины в
уголовном судопроизводстве. Поэтому "социологи" отрицают возможность
достижения объективной истины в суде. По их мнению, свое решение судья
должен основывать не на объективно установленных фактах, а на вере в
правильности решени "Мой основной критерий истины, - писал тот же Холме, -
есть то, во что я не могу не верить так или иначе". Взгляд, согласно
которому не достоверное знание, а та или иная степень веры судей служит
основанием судебного решения, в разных формах развивается в современной
правовой теории и признается в практике американской юстиции. На весьма
близких позициях стоит и так называемая "реалистическая школа". Основными
посылками являются те же переработанные О. Холмсом в духе прагматизма идеи
буржуазной юриспруденции с добавлением концепций фрейдизма, бихевиоризма.
"Реалистов" отличает от других школ наиболее откровенный и прямой
отказ от принципа законности. Закон, которому судья "может следовать или не
следовать", рассматривается ими не как действующее право, а как "бумажное
право", фикци По мнению сторонников "реалистической школы", в законе нельзя
установить общих правил поведения, поскольку невозможно учесть и предвидеть
всего многообразия факторов, определяющих конкретное право данного человека.
О сформулированных в законе в общей форме правах можно только догадываться,
они еще неизвестны, если не вынесено судебное решение. В соответствии с этой
доктриной только суд, имеющий дело с конкретными условиями и
руководствующийся "социальной выгодой", может устанавливать право. "Судьи, -
утверждает Джером Фрэнк, - несомненно создают нормы права, которые отражают
их взгляды относительно желательной социальной политики" Отказ от законности
сочетается с отрицанием объективной истины. По мнению "реалистов", значим
только субъективный опыт судьи, и поэтому "установленные по делу факты
нельзя приравнивать к фактам действительности, которые можно обозначить,
применя термин Канта, как "факты в себе". Гносеологическая основа
"социологической" и "реалистической" школ - философи прагматизма -
американский вариант субъективного идеализма периода империализма.
Прагматизм не признает объективную реальность и возможность ее познания,
отрицает объективный характер истины. Реальным признается все то, во что
люди решили верить, и наоборот, все то, во что они верят, - реально.
Следовательно, реальность зависит от человека, который творит ее в своем
сознании в форме веры. Отрицание объективной реальности влечет и отрицание
объективной истины. Признавая "истинным все то, что практически полезно,
выгодно, вплоть до идеи бога, прагматизм выступает против науки, знания,
истины. Прагматизм не единственное течение современной буржуазной философии,
отрицающее объективный характер истины и возможность ее достижения, которое
используется современными теоретиками буржуазного права для "снятия"
проблемы истины в судопроизводстве. Из многих течений буржуазной философии,
стоящих на тех же исходных гносеологических позициях, следует назвать
неопозитивизм как наиболее распространенную в настоящее время философию
субъективно-идеалистического толка.
При всем разнообразии вариантов, течений в этой философии все
неопозитивисты, опираясь на идеалистически истолкованную математическую
логику и семантику, по сути дела отрицают возможность познания объективной
действительности. Мир рассматривается ими как логическая конструкция из
чувственных данных, ощущений или высказываний о них. Человек в познании
ограничен рамками своих высказываний об ощущениях; а смыслу слов, которые
находятся в формальных отношениях между собой, ничто не соответствует в
природе. Перенося неопозитивистские конструкции в теорию доказательств,
буржуазные процессуалисты скрывают за сложными семантическими дискуссиями
подмену достоверности проблематичностью знаний и реальной обоснованности -
субъективным усмотрением "Буржуазные учения и школы, - говорится в Программе
КПСС, - не выдержали исторической проверки. Они не смогли и не могут дать
научного ответа на вопросы, выдвигаемые жизнью. Буржуазия уже не в состоянии
выдвинуть идеи, которые могли бы увлечь за собою народные массы. Все больше
людей в капиталистических странах порывают с буржуазным мировоззрением.
Буржуазная идеология переживает глубокий кризис". Только
марксистско-ленинская философия дала цельную, подлинно научную теорию
познани Гносеология диалектического материализма, как и вся
марксистско-ленинская философия, является партийной наукой. Перед ней стоит
задача познания закономерностей развития природы и общества в том виде, как
они существуют в действительности. Гносеологической позиции рабочего класса
чужда классовая ограниченность. Как наиболее прогрессивный, передовой класс,
пролетариат заинтересован в правильном познании объективных законов,
сущности явлений природы и общества, ибо без этого его революционная
деятельность, направленная на изменение природы и общества, не может
осуществлятьс Партийность марксизма-ленинизма совпадает с объективностью и
состоит в требовании полной объективности науки, в верном отражении
объективной действительности. Наука диалектического материализма разоблачила
идеалистические теории о невозможности познания окружающей действительности,
рассеяла сомнения в достоверности человеческих знаний. Исторически
развивающаяся общественная практика служит доказательством того, что
человеческое познание верно отражает объективную реальность и способно
достичь объективной истины. Не представляет исключения и познание,
осуществляемое в уголовном судопроизводстве. Обстоятельства совершенного
преступления также полно и точно могут быть познаны, как и другие явления
объективной действительности. Под объективной истиной марксистская философия
понимает такое содержание человеческих знаний, которое правильно отражает
объективную действительность и не зависит от субъекта, не зависит ни от
человека, ни от человечества. Проблема истины в марксистской философии есть
проблема познания действительности, а не проблема "познания истины" Истина -
результат правильного познани объективной действительности, а не сама
действительность. Она объективна потому, что ее содержание соответствует
отражаемому объекту. Марксизм не признает никакой другой истины, кроме
объективной. "Для материалиста наши ощущения суть образы единственной и
последней объективной реальности, - последней не в том смысле, что она уже
познана до конца, а в том, что, кроме нее. нет и не может быть другой....
Быть материалистом значит признавать объективную истину, открываемую нам
органами чувств" Естественно, что социалистическое правосудие не может
довольствоваться субъективными предположениями, догадками об обстоятельствах
совершения преступлени Выводы органов расследования и суда о виновности
обвиняемого в совершении преступлени должны быть истинными. Возможность
установления истины и ее понимание как истины объективной не всегда
одинаково трактовались в теории доказательств. Так, А. Я. Вышинский в 1937
году писал, что условия судебной деятельности ставят судью перед
необходимостью решать вопрос с точки зрения установления максимальной
вероятности тех или иных факторов, подлежащих оценке. Позднее А. Я.
Вышинский продолжал пропагандировать эту же концепцию, внеся в нее лишь ряд
оговорок Такое решение вопроса об объективной истине в уголовном процессе
глубоко ошибочно. Вероятность, понимаемая как проблематичное,
предположительное представление о том, что имело место в действительности,
не равнозначна достоверности и не может служить основанием для приговоров
советского суда. Понятно, что подавляющее большинство советских
ученых-юристов не разделяло этих воззрений. И тем не менее до разоблачения
партией культа личности и обстоятельной критики в партийной и юридической
печати ошибочных взглядов А. Я. Вышинского его концепция препятствовала
разработке в теории доказательств правильного представления о природе и
содержании истины в уголовном процессе. В частности, она создавала
определенную почву для неправильного противопоставления отдельными авторами
средств и методов познания и обоснования выводов при исследовании
обстоятельств уголовного дела средствам и методам, применявшимся в других
областях человеческой деятельности (естественнонаучной, технической и т. п.
), как якобы менее надежных. Само понятие вероятности подчас использовалось
не в строгом научном смысле, а как синоним ошибочности или дефектности знани
Такого рода высказывания, ориентировавшие по существу на допустимость ошибок
при вынесении приговора как неизбежного зла в судопроизводстве, содержались,
в частности, в некоторых работах С. А. Голунского 30-х годов. Он определял
истину как "ту степень вероятности, которая необходима и достаточна для
того, чтобы положить эту вероятность в основу приговора". Несколько позднее
аналогичную точку зрения высказал М. А. Чельцов. По его мнению, фактическая
достоверность во многих отраслях практической деятельности представляет
степень вероятного знания, а "специально в отношении уголовно-судебной
достоверности надо заметить, что в большинстве случаев она основывается не
на законах природы, даже не на эмпирических правилах, а только на
приблизительных обобщениях". И далее: "Мы говорим, что в деле нет
"разумного", т. е. практически существенного сомнения, хотя возможность
теоретического сомнения нередко все же остаетс В таких случаях, сознавая,
что наш вывод по делу ничем реально не опровергается, мы принимаем его за
истину" Пытался обосновать правомерность вынесения приговоров при
"максимальном приближении к истине" и В. С. Тадевосян.
Такое понимание природы истины не могло способствовать улучшению
качества работы органов расследования и суда. Обвинительный приговор не
может быть постановлен, если по существу дела есть сомнения Оговорки о
"разумном", "теоретическом", "практически несущественном" сомнении не могут
быть признаны состоятельными, ибо каждое сомнение, если оно возникло и не
устранено, всегда имеет практическое значение. Нет никаких оснований
усматривать препятствия гносеологического порядка на пути достижения истины
в уголовном судопроизводстве. Человеку доступно познание законов природы и
общества, доступно ему и познание отдельных событий, явлений. Те трудности,
которые встают при предварительном расследовании и рассмотрении дела в суде,
относятся к трудностям практического свойства, и их преодоление зависит от
следователей и судей, от их опыта, умения, организации работы и т. д. Судья
и следователь могут ошибиться в своих выводах, но причина их ошибки не
заложена в природе и характере человеческого познани Если было упущено
время, допущены неисправимые ошибки и уже нет возможности собрать
доказательства, необходимые для достоверных выводов, то все это не может
служить оправданием для вынесения обвинительного приговора на основании
предположений. Все сказанное позволяет заключить, что утверждение о
вероятности знания, которое суд (следователь) после исследования
обстоятельств дела должен положить в основание своих выводов, принципиально
неправильно. Нет никаких общих и специфических причин, которые бы в принципе
препятствовали достоверному знанию, получаемому в ходе уголовного процесса.
Ссылки на ограниченность сроков производства, круга видов доказательств и т.
п. не опровергают этот тезис Сроки, установленные законом, соотнесены с
объемом и сложностью типичных задач, подлежащих решению по уголовному делу,
и могут быть в случае необходимости скорректированы. Соотнесены с задачами
судопроизводства и средства доказывани Необоснованной как в практическом,
так и в теоретическом отношении представляется попытка возобновить дискуссии
о допустимости вынесения обвинительного приговора на основе вероятного
знания, предпринятая в последние годы С. В. Курылевым. Ошибочность
принципиального подхода отнюдь не снимается тем, что ставится вопрос
применительно к разрешению уже не всех уголовных дел, а лишь к отдельным
случаям. Суть неправильности позиции С. В. Курылева состоит в отождествлении
ошибочных решений в судебной практике, возможных, но не фатально неизбежных,
а обусловленных ошибками же в собирании и оценке доказательств, с
"объективной невозможностью установления фактов" в отдельных конкретных
случаях. В подтверждение допустимости вероятного знания в обвинительном
приговоре С. В. Курылев сослался на математическую теорию вероятностей.
Предмет теории вероятностей составляют массовые случайные явления, тогда как
следователь, суд исследуют всегда единичное событие со всеми его
индивидуальными признаками. Доказательства, с помощью которых познается
событие преступления, виновность обвиняемого, органически связаны с
общественной и личной жизнью людей и настолько разнообразны и индивидуальны
по своему содержанию и форме, что в настоящее время статистическая их
обработка практически невозможна Теория вероятностей исследует
закономерности случайных событий, вероятностный характер которых составляет
их объективное свойство. При познании в уголовном процессе речь идет об ином
аспекте понятия вероятности. Логическое (гносеологическое) понятие
вероятности характеризует не объективную вероятность в материальных
процессах, а осознанную, оцененную нами степень соответствия нашего знания
реальности. С. В. Курылев правильно отметил, что "истина и вероятность -
разные понятия, но они связаны между собой так же, как связан результат
познания со средствами познания, способом познания". Поэтому на основании
большей или меньшей вероятности могут проводиться следственные действия по
собиранию доказательств, приниматьс промежуточные решения при расследовании
и разрешении дела. Но вероятность как приближенное знание, занимающее место
между заблуждением и истиной, не может служить основанием для признания лица
виновным в совершении преступлени Даже "максимальна вероятность" или "девять
шансов против одного", о которых писал С. В. Курылев, являются слишком
шаткой основой для осуществления социалистического правосуди Основы
уголовного судопроизводства закрепили требование к органам расследования и
суду обеспечить раскрытие каждого совершенного преступления, справедливое
наказание каждого виновного. Очевидно, что это требование несовместимо с
подменой достоверных выводов о деянии вероятными. Позиция С. В. Курылева
внутренне противоречива и в другом отношении. Допущение вероятности при
вынесении обвинительного приговора связывается им с необходимостью
"достоверного", "абсолютно истинного" установления факта "совершения лицом,
привлеченным к уголовной ответственности, общественно опасного,
противоправного, виновного действия или бездействия". Но ведь установить
таким образом указанный факт нельзя, если следовать рекомендации С. В.
Курылева, т. е. устанавливать на основе вероятности обстоятельства,
относящиеся к субъективной и объективной сторонам состава преступления,
например форма вины, несовершеннолетие подсудимого, способ хищения,
обстоятельства, освобождающие от ответственности. Не спасает положения и
предлагаемое С. В. Курылевым правило: "Вероятность может улучшить, но не
ухудшить положение подсудимого. Так, если установлена недостача у
материально ответственного лица, последний виновен в недостаче. Если при
этом оказалось невозможным выяснить, явилась ли недостача результатом
хищения или следствием халатности должностного лица, последнее подлежит
привлечению к ответственности за халатность. "Халатность" будет установлена
на основе вероятности; вероятность же хищения, если она представляется даже
значительно большей, чем вероятность халатности, должна быть отвергнута". В
действительности факт недостачи у материально ответственного лица не
образует еще состава преступлени Для осуждения лица необходимо установить
его виновность в совершении хищения или халатном отношении к своим
обязанностям. Признать лицо виновным в халатности только потому, что не
установлено с достоверностью хищение, - значит исходить из объективного
вменения, поскольку виновность обвиняемого в халатности не доказана, так же
как его виновность в хищении. Подобно этому нельз говорить о достоверности
установления убийства, если не доказано ни умысла, ни неосторожности в
действиях обвиняемого. Известно, что уголовно-правовое понятие убийства
предполагает соответствующую форму вины. Если не доказано достоверно ни
умысла, ни неосторожности в действиях обвиняемого, то речь может идти о
случае, но не об убийстве. По мнению С. В. Курылева, "требовать во имя
борьбы с преступностью достоверно устанавливать вину, когда вина лишь
вероятна и нет объективной возможности устранить эту вероятность, достоверно
доказывать невиновность означает толкать органы следствия и суда на
получение во что бы то ни стало "признания" обвиняемого, на фальсификацию
доказательств, на то, чтобы выдать за достоверное, в действительности
таковым не
являющееся". Во имя успешной борьбы с преступностью требуется достоверное установление вины во всех случаях вынесения обвинительного приговора. Только виновное лицо может быть осуждено и наказано. Это требование закона никак не "толкает" органы
следствия и суда на получение "признания" обвиняемого, на фальсификацию
доказательств. При невозможности в конкретном случае достоверно установить
виновность обвиняемого суд обязан в соответствии с п. 3 ст. 309 УПК РСФСР
вынести оправдательный приговор, а после вступления его в законную силу,
если лицо, совершившее преступление, останется невыясненным, направить дело
прокурору для принятия мер к установлению лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого. Высказанные С. В. Курылевым соображения, допускающие
возможность выводов по делу на основе вероятного знания, не нашли поддержки
в науке уголовного процесса. Вопрос о необходимости достоверного знания
следователем, судом обстоятельств уголовного дела не может рассматриваться,
как дискуссионный. Советские ученые-юристы исходят из посылок марксистской
материалистической философии о возможности познания окружающей нас
действительности, о достоверности наших знаний, имеющих значение объективных
истин. В процессуальной литературе иногда (в последнее время лишь как
исключение) объективную истину, устанавливаемую в суде, называют
материальной истиной. В этом наименовании не содержится ошибки
принципиального характера, ибо под материальной истиной понимают истину
объективную. Но отсутствие серьезной ошибки не свидетельствует еще о
необходимости сохранения этого термина.
В науке диалектического материализма употребляется понятие объективной
истины применительно к познанию любого объекта, будь то явление природы или
общества, вне зависимости от средств, при помощи которых он познан. Для
характеристики истин, получаемых также при помощи различных средств в
физике, биологии, истории и других науках, нет другого наименования, кроме
объективной истины, так как только оно выражает отношение содержания знаний
об объекте к самому объекту. Термин "объективна истина" не мешает видеть
специфику познаваемого объекта и средств, путей его познани Термин
"материальная истина" появился вместе с системой свободной оценки
доказательств по внутреннему убеждению буржуазного уголовного процесса как
противопоставление "формальной истине" в системе формальных (легальных)
доказательств инквизиционного процесса. Вместе с тем под "материальной
истиной" буржуазные юристы никогда не понимали объективную истину. Нет
никакой необходимости сохранять в науке и практике советского уголовного
процесса эту терминологию, так как термин "объективная истина" в полной мере
подчеркивает недопустимость всякой попытки трактовать истину, достигаемую в
уголовном судопроизводстве, как истину "юридическую", формальную. Наряду с
трактовкой природы истины в уголовном судопроизводстве как истины
объективной не меньшее значение для доказывания имеет и верное решение
другого, органически связанного с первым вопроса: о характере
устанавливаемой судом истины, о соотношении относительной и абсолютной
истины. Признавая возможность познать мир, закономерности его развития,
марксистская философия дает ответ и на вопрос о том, "могут ли человеческие
представления, выражающие объективную истину, выражать ее сразу, целиком,
безусловно, абсолютно или же только приблизительно, относительно? Этот
второй вопрос есть вопрос о соотношении истины абсолютной и относительной".
Создание основоположниками марксизма-ленинизма учения об абсолютной и
относительной истине было результатом применения материалистической
диалектики к процессу развития человеческого познани Человеческое познание
представляет собой длящийся, бесконечный процесс, который никогда не может
быть завершен потому, что объективный мир неисчерпаем. Он неисчерпаем в силу
его бесконечности и непрерывности развити Мышление человека не может сразу
познать полностью всю объективную действительность, отразить беспредельную
картину мира. Каждый объект имеет бесчисленные свойства, связи, отношения с
другими объектами, явлениями. Познание человека безгранично по своим
возможностям, но ограничено каждый раз определенным уровнем развития науки и
практики. "С точки зрения современного материализма, т. е. марксизма,
исторически условны пределы приближения наших знаний к объективной,
абсолютной истине, но безусловно существование этой истины, безусловно то,
что мы приближаемся к ней" В науке диалектического материализма термин
"абсолютное" применительно к истине употребляетс наиболее часто в трех
смыслах. Под абсолютной истиной понимается, во-первых, исчерпывающее, полное
познание объективной действительности. В та ком понимании абсолютная истина
представляет собой цель человечества, его прошедших, настоящих и будущих
поколений в познании всех закономерностей объективного мира. Термин
"абсолютное" применяется, во-вторых, при констатации фактов типа: "Наполеон
умер 5 мая 1821 г. ", "Париж находится во Франции". В-третьих, абсолютной
истиной называют и каждую относительную истину, содержащую неполное, но
достоверное знание от дельных сторон, связей, явлений, процессов объективной
действительности. Такое употребление термина "абсолютное" не означает, что
наука диалектического материализма знает несколько различных понятий
абсолютной истины. Оно указывает на возможность абсолютного знания
применительно к разным по объему группам объектов познани Это содержание
может быть узким, более широким и всеобъемлющим. Понятие же абсолютной
истины едино и применимо к любому правильному познанию. Абсолютная истина -
это полное, безусловное, исчерпывающее совпадение образа с объектом,
следовательно, такое знание, которое в границах этого совпадения не может
быть опровергнуто или изменено в будущем. Относительная истина является
объективной истиной и представляет собой правильное, но не полное отражение
объекта, которое впоследствии может пополняться, уточняться, углублятьс
"Человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам
абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая
ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной
истины, но пределы истины каждого научного положения относительны, будучи то
раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания". Марксистская философия,
признавая относительность человеческих знаний, не знает непроходимых границ
между относительной и абсолютной истиной. "... В каждой научной истине, -
указывал В. И. Ленин, - несмотря на ее относительность, есть элемент
абсолютной истины... ". Всякое событие, явление, объект имеет бесчисленное
множество признаков, сторон и связей с другими событиями, явлениями,
объектами. Наши представления об этом событии, объекте относительны,
поскольку мы не абсолютно точно и не все знаем о нем. Но в наших знаниях об
этом событии, объекте содержатся частицы абсолютной истины, ибо нами
правильно познаны их отдельные стороны, признаки, свойства. В. И. Ленин
специально подчеркивал, что "отличие субъективизма (скептицизма и софистики
ес. ) от диалектики, между прочим, то, что в (объективной) диалектике
относительно (релятивно) и различие между релятивным и абсолютным. Для
объективной диалектики в релятивном есть абсолютное. Дл субъективизма и
софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное" Положения
марксистско-ленинского учения об абсолютной и относительной истине являются
определяющими при решении вопроса о характере истины, устанавливаемой в
уголовном судопроизводстве. В литературе по теории доказательств по
рассматриваемому вопросу высказано несколько различных точек зрени
Существует мнение, что истина в уголовном процессе является абсолютной
истиной и принадлежит к истинам факта типа "плоскостей", о которых говорил
Ф. Энгельс ("Наполеон умер 5 мая 1821 г. ", "Париж находится во Франции" и
др. ), но "такого факта, познание которого происходит сложным путем, в
результате значительных усилий" В. С. Тадевосян в работах более позднего
времени характеризует истину, выраженную в приговоре суда, как
относительную, содержанием которой является не вероятное, а достоверное
знание.
Ряд авторов характеризуют объективную истину в уголовном процессе
одновременно как абсолютную и как относительную. Наконец, в литературе
высказано мнение, согласно которому философские категории абсолютной и
относительной истины во обще неприменимы к истине, достигаемой в уголовном
процессе. Для того чтобы можно было судить об истине в уголовном процессе с
позиций философских категорий абсолютной и относительной истины, необходимо
правильно оценивать особенности, присущие уголовно-процессуальной
деятельности. Даже при сравнении процесса достижения истины органами
расследования и судом с наиболее близким процессом познания при историческом
исследовании (объект познания составляет событие прошлого) наблюдаютс
существенные различия, которые возможны в предмете, объеме, средствах,
способах, формах и сроках исследовани Но названные различия нельзя
распространять на качество полученных результатов в той или другой области
познани Органы расследования и суд руководствуются марксистко-ленинской
теорией познания, применяют разработанные наукой приемы и средства познания,
обеспечивающие достоверные выводы. Нельзя забывать в то же время, что
уголовный процесс - практическая деятельность, основанная на нормах права и
ограниченная решением специфических задач. Задачи органов расследования и
суда, как и условия их деятельности, предопределяют характер устанавливаемой
истины, которая является одновременно и абсолютной и относительной.
Абсолютной ее можно считать потому, что суд всегда должен дать достоверный и
вполне определенный ответ на вопрос о виновности подсудимого, правильно
квалифицировать его действия, определить справедливую меру наказани Нельзя,
однако, согласиться с авторами, которые, характеризуя устанавливаемую в
уголовном процессе истину как истину абсолютную, относят ее к истине
констатации факта, "плоскостям", "общеизвестным" или "элементарным" истинам.
Известно, сколько требуется следователю времени, усилий, энергии для
раскрытия, казалось бы, несложного преступления и обнаружения виновного, как
иногда трудно проникнуть в духовный мир человека, чтобы достоверно
установить мотивы, умы сел, те пружины, которые двигали поведением
обвиняемого. Если к этому добавить требование выяснить обстоятельства,
влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, причины и
условия, способствовавшие совершению преступления, и многое другое,
подлежащее выяснению по делу, то можно отметить, что для открытия некоторых
истин в науке, которым никак нельзя приписать свойства "банальности",
"плоскости", путь был более простым. Истина в уголовном процессе не является
"плоскостью", "элементарным положением" и потому, что имеет более сложный
состав, более широкое содержание, нежели, например, истина "Париж находится
во Франции", хотя в указанном выше смысле она является абсолютной. Суд не
ограничивается только установлением факта, он познает его
социально-политическую сущность, определяет характер и степень общественной
опасности деяния и лица его совершившего, квалифицирует преступление и
решает вопрос о наказании. Истина приговора, по нашему мнению, относится не
к истинам констатации факта, а к группе истин с более широким содержанием.
Отнесение истины приговора к "плоскостям" невольно порождает ложную мысль о
ее законченности, изолированности от других истин, что затем сказывается и
на определении ее характера с точки зрения абсолютной и относительной
истины. Достигнутая в уголовном процессе истина не может быть
охарактеризована как истина абсолютная в силу ее неполноты, ограниченности.
Необходимо учитывать, что предметом исследования в судопроизводстве является
конкретное событие в определенных (а не во всех без исключения) свойствах,
сторонах, связях. Задача этого исследования имеет четко определенные в
законе пределы. Любое преступление представляет сложную совокупность
взаимосвязанных и взаимозависимых объективных и субъективных факторов,
которые тоже связаны многочисленными нитями с другими явлениями общественной
жизни. Преступление вызывается определенными причинами, само является
причиной соответствующих следствий, которые в свою очередь выступают как
причины других событий, действий и т. д. Закон не требует и не может
требовать от следователя и суда выяснения всех фактов, так или иначе
относящихся к данному преступлению. Например, для правильной квалификации
преступления закон требует точного установления не всех, а лишь некоторых
строго определенных фактов, соответствующих признакам конкретного состава
преступлени Решение суда о квалификации преступления будет иметь абсолютный
характер (точное соответствие правильно познанных обстоятельств содержанию
уголовно-правовой нормы) и одновременно относительный, ибо учтена будет лишь
определенная группа признаков события из бесчисленных свойств,
характеризующих его в разных аспектах. Закон также в общей форме называет
обстоятельства, которые необходимо установить при решении вопроса о
наказании. Эти обстоятельства весьма разнообразны и индивидуальны по каждому
делу. При назначении наказания суд устанавливает и учитывает существенные
обстоятельства, позволяющие ему принять правильное решение в пределах
допускаемой законом точности при оценке степени общественной опасности
преступления и лица, его совершившего. Таким образом, органы расследования и
суд познают лишь определенную часть того, что произошло в действительности,
всегда только существенные стороны, связи событий в тех пределах, которые
необходимы для выполнения стоящих перед ним задач - раскрыть преступление,
установить виновных и справедливо их наказать. В этом смысле истина,
достигаемая в уголовном процессе, является относительной. Относительна
истина относится к истине абсолютной, как часть к целому, и служит ступенью
к достижению последней. Относительная истина допускает дальнейшее
исследование, в ходе которого она будет пополняться, уточнятьс Истине
приговора в силу закона несвойственно такое соотношение. Правильно
устанавливая фактические обстоятельства дела в их правовом значении, суд
окончательно решает вопросы виновности и наказания подсудимого, как и другие
вопросы дела. Дальнейшее познание в рамках уголовного процесса по данному
делу исключаетс При отмене приговора суд обязан вернуться к решению тех же
вопросов, а не продолжать познание нового круга проблем на базе уже
полученных знаний. Обусловленность познания в уголовном процессе
определенными установленными законом пределами объясняется причинами
практического свойства, связанными с функциями уголовного судопроизводства в
обществе, но не отменяет объективно существующего соотношения абсолютной и
относительной истины. "Самая простая истина. "-писал В. И. Ленин,-всегда
неполна, ибо опыт всегда незакончен. Его связь индукции с аналогией - с
догадкой (научным провидением), относительность всякого знания и абсолютное
содержание в каждом шаге познания вперед" Сторонники взгляда на истину
приговора как истину только абсолютную определяют ее в зависимости от
достижения органами расследования и судом тех задач, которые перед ними
стоят. Такой подход к определению абсолютной истины приведет к
отождествлению понятий объективной и абсолютной истины и устранению вообще
понятия относительной истины, что, разумеется, неправильно. Рассмотрим в
связи с этим суждения о характере достигаемой в уголовном процессе истины,
сформулированные М. С. Строговичем: "... Материальная истина в уголовном
процессе может быть только абсолютной истиной или она вообще не объективная
истина, а лишь догадка, вероятное предположение, гипотеза, версия, которые
никак не могут быть основой судебного приговора" Таким образом, по мнению М.
С. Строговича: а) в уголовном процессе снимается проблема неполноты знания
события, с точки зрения всех его свойств) связей и т. п. ; б) истина
неполная отождествляется с вероятностью. В действительности истина,
достигаемая в уголовном процессе, характеризуется как относительна не
потому, что она представляет собой "догадку, вероятное предположение", а
потому, что она неполна. Неполнота является свойством каждой истины в силу
неисчерпаемости предмета познани Относительность истины определяется и ее
конкретностью. Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна - таково одно
из важнейших положений материалистической диалектики. Оно имеет прямое
отношение и к характеристике истины в уголовном судопроизводстве. Суд всегда
познает определенное преступление с позиций в пределах действующего закона.
Результаты познания суда являются истинными потому, что они правильно
отражают конкретное преступление, совершенное в определенных условиях места
и времени. Это же решение суда, если его рассматривать применительно к
другим условиям, может оказаться неистинным. Конкретная истина всегда
связана с задачами познания и ограничена уровнем развития
конкретно-исторической практики. Неполнота и конкретность, характеризующие
относительность истины, делают каждую объективную истину и абсолютной, и
относительной. Марксистско-ленинское учение об абсолютной и относительной
истине выражает диалектику как процесса (раз вития) человеческого познания в
целом, так и отдельного акта познани Абсолютное не может существовать
отдельно от относительного, так же как и относительное - отдельно от
абсолютного. Это понятия коррелятивные. Отрицанием относительности
(конкретности, неполноты) устанавливаемой в уголовном процессе объективной
истины фактически отрицается и другое свойство истины - абсолютность. Этого
не учел И. Д. Перлов, утверждавший, что истина в уголовном судопроизводстве
может быть в определенный момент либо относительной, либо абсолютной, но не
той и другой одновременной Поэтому выглядит неубедительной его защита
правильного положения о распространении философских категорий относительной
и абсолютной истины на познание в уголовном процессе. Нельзя доказывать
правомерность применения понятий относительной и абсолютной истины и
одновременно фактически отрицать применимость одного из них. Понятия
абсолютной и относительной истины неразделимы. ибо они выражают движение
познания по пути приближения человеческих знаний к полному познанию
объективной действительности. Объективная истина, на достижение которой
направлены усилия следственных органов и суда, является истиной абсолютной и
одновременно в силу неполного и конкретного познания явления выступает как
истина относительна Нельзя признать последовательным мнение отдельных
юристов, которые признают философскую категорию объективной истины в
уголовном процессе, но одновременно отрицают возможность характеризовать ее
как абсолютную и относительную. При знав объективную истину, нельзя
остановиться на этом и не дать ответа на вопрос о характере истины. "Быть
материалистом, - указывал В. И. Ленин, - значит признавать объективную
истину, открываемую нам органами чувств. Признавать объективную, т. е. не
зависящую от человека и от человечества истину, значит так или иначе
признавать абсолютную истину". Правильное решение вопросов о возможности
достижения объективной истины в уголовном судопроизводстве и ее характере
находится в прямой зависимости от правильного понимания практики и ее роли в
процессе доказывания по уголовному делу. В науке диалектического
материализма под практикой пони мается общественная, т. е.
материально-производственная и общественно-политическая, деятельность,
направленная на изменение природы и общества. Виды практической деятельности
весьма разнообразны по своему содержанию и форме. К ним относятся различные
формы трудовой деятельности по производству материальных благ,
экономическая, идеологическая и политическая борьба классов, медицинская,
судебная и следственная, научно-исследовательская деятельность и др. Выбор
форм практики для проверки тех или иных выводов определяется не
субъективными пожеланиями, а зависит от многих объективных факторов:
предмета познания, совокупности имеющихся знаний, уровня развития
общественной практики. В непосредственной форме практика как критерий истины
выступает в тех случаях, "когда проверка истинности теории осуществляется
средствами самой практики, в процессе которой люди воздействуют на природу и
сопоставляют данные теории с отражаемой действительностью". Критерий
практики применяется и опосредствованно, путем сопоставления результатов
познания с иными данными, ранее уже проверенными и доказанными практикой.
Результаты, полученные в практике, могут прямо подтверждать истинность
знаний, а во многих случаях - косвенно, через доказанность других, связанных
с проверяемой теорией положений. Уголовное судопроизводство не принадлежит к
тем областям практической и научной деятельности, где имеет место
производственная или экспериментальная проверка конечных результатов познани
Есть и другие отрасли знания, отдельные теории и идеи, где невозможна
непосредственная и прямая практическая проверка полученных результатов
познани Неприменимость или ограниченность экспериментальной проверки
результатов познания не подрывает положения о всеобщности критерия практики.
В уголовном судопроизводстве проверка полученных знаний практикой
осуществляется в ходе самого процесса познания, на его чувственной и
рациональной ступенях. Чувственному познанию следователя, лица,
производящего до знание, прокурора, судей доступны отдельные обстоятельства
происшедшего в прошлом событи Непосредственно воспринимаются ими и источники
фактических данных (показания свидетеля, предметы со следами и т. д. ).
Событие преступления в своих внешних проявлениях непосредственно
воспринимается свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми и другими лицами,
которые сообщают органам расследования и суду сведения о наблюдавшихся ими
обстоятельствах происшедшего событи Непосредственное познание следователем,
судьями отдельных обстоятельств, получение фактических данных от обвиняемых,
свидетелей, экспертов происходят в ходе осуществления практической
деятельности - осмотров, обысков, допросов свидетелей и других следственных
и судебных действий. Здесь практика, в качестве основы чувственного познания
проявляется в непосредственной форме, так как целенаправленная деятельность
следователя, судей по производству следственных и судебных действий
порождает условия для чувственных восприятий и является решающей основой для
познавательной деятельности. Следователь, судьи обращают внимание на те
факты, предметы, явления и их свойства, которые необходимы дл раскрытия
преступления, для исследования предмета доказывания в требуемом объеме.
Другие воспринимаемые факты, обстоятельства, не имеющие практического
значения, не выделяются в их восприятии и не фиксируются в материалах дела.
Связь ощущений, восприятий, представлений следователя, судей с их активной
практической деятельностью легко обнаруживается при сравнении восприятия
следователя, судей в ходе проведения следственного (судебного) действия с
восприятием любого другого человека в аналогичной ситуации. Следователь,
производя, например, осмотр места происшествия (лесной по ляны), где было
совершено изнасилование, обратит внимание прежде всего на расположение
поляны, на следы, предметы, оставленные на ней, - примятость травы, окурки
сигарет, бурого цвета пятна и др. Он может не выделить в своем восприятии и
не будет фиксировать в протоколе осмотра причудливость освещения, стройность
деревьев и т. п. Лицо, выбравшее поляну местом отдыха, отметит особенности
пейзажа, все то, что связано с целью пребывания его на поляне. Оно может не
увидеть особенностей обстановки, следов, связанных с происшествием.
Чувственное познание следователя, судей зависит не только от целей
практической деятельности, но и в значительной мере от их личного
профессионального опыта. Многолетня практическая деятельность следователя
обостряет его чувства по восприятию отдельных предметов, явлений, их
свойств, с которыми он многократно сталкивался при расследовании уголовных
дел. Практика находится в основе чувственного познания следователя, судей и
в тех случаях, когда их знания являются результатом опыта других людей. По
мере развития общественно-исторической практики, роста знаний косвенный опыт
приобретает все большее и большее значение, поскольку отдельный человек не в
состоянии получить все знания через личный опыт, свою практическую
деятельность. В связи с этим для следователя, судьи имеет первостепенное
значение наряду с другими знаниями и знание практики расследовани и
рассмотрения других уголовных дел, достижений науки и техники.
Опосредствованность чувственного познания следователя, судей опытом других
людей определяется и характером самих объектов познания, относящихся к
событиям прошлого. Представление об интересующих их предметах, явлениях
следователи, судьи получают большей частью через опыт лиц, выступающих по
делу в качестве свидетелей, потерпевших, обвиняемых и др. Полученные
сведения о фактах, доказательства вызывают у следователей, судей
представление об отдельных обстоятельствах события, их сторонах, чувственно
воспринимаемых свойствах, внешних связях. На чувственной ступени познания,
т. е. при собирании, а также при проверке доказательств, получаются образы
конкретных фактов,
явлений. На этом процесс познания не кончается. Следователь, судьи должны из отдельных разрозненных представлений составить целостную картину происшедшего события, т. е. мысленно воспроизвести то, что имело место в действительности, познать сущность
этого события, сделать вы вод о виновности или невиновности конкретного
лица. Логическая ступень познания в процессе доказывания совпадает с тем,
что в уголовном процессе называется оценкой и частично проверкой
доказательств. Здесь осуществляетс переход от знания внешних сторон
предметов, явлений, фактов к знанию неизвестных фактов, к познанию
внутренних связей явлений, сущности совершившегося событи И на логической
ступени практика пронизывает процесс доказывания, является его основой.
Рациональное познание связано с практикой через фактические данные
(познавательные образы), представляющие собой тот материал, который подлежит
логической обработке. Следователь, судьи не смогут мысленно воссоздать
картину совершения преступления, если их мышление не будет связано с
познавательными образами, а через них с практикой. В сложном процессе
познания, при многократном прохождении пути от конкретного к абстрактному и
от абстрактного к конкретному происходит постоянное взаимодействие мышления
и данных чувств на основе практической деятельности. На этой ступени
познания при оперировании фактическими данными практика проявляет себя в
форме непосредственного и опосредствованного опыта следователя, судей,
разнообразных их познаний, а также в виде обобщенной практики борьбы органов
расследования и суда с конкретными преступлениями. Практика присутствует в
самом ходе воссоздания мысленной картины того, что произошло в
действительности, когда совершаются различные мыслительные процессы,
логические операции. В процессе мышления следователем, судьями используются
наряду с чувственными образами понятия, суждения, умозаключени Общественная
практика лежит и в основе построения суждений, умозаключений. Все логические
фигуры, правила, связи понятий, суждений, которые используются в процессе
доказывания, в конечном итоге являются отражением связей, объективно при
сущих явлениям, процессам природы и общества. "Практика человека, - отмечал
В. И. Ленин, - миллиарды раз повторясь, закрепляется в сознании человека
фигурами логики" Общественная практика не только образует основу судебного
доказывания на его чувственной и рациональной ступенях, но и представляет
собой цель познани Познание в уголовном судопроизводстве не является
самоцелью. Оно преследует цель осуществления активных, действенных
практических мер, обеспечивающих успешность борьбы с преступлениями. Большое
практическое значение имеют не только решения органов расследования и суда,
но и сам процесс осуществления познания, его доступные для наблюдения
граждан элементы. Убеждая в объективности, всесторонности, полноте
доказывания, они также способствуют укреплению социалистической законности,
предупреждению и искоренению преступлений, воспитанию граждан в духе
неуклонного исполнения советских законов и уважения правил социалистического
общежити В целом процесс проверки практикой выводов следователя, судей при
расследовании и рассмотрении уголовного дела близко напоминает процесс
проверки научной теории в ходе ее создани При разработке теории ученый не
только опирается на практику, исходит из нее, но и постоянно проверяет
сделанные выводы практикой, сопоставляет свои представления с жизнью,
фактами, с данными научного и производственного эксперимента. Необходимым
условием истинности каждой теории до момента ее проверки последующей
практикой является проверка основных положений теории предшествующей и
настоящей практикой. Говоря о "Капитале" К. Маркса, В. И. Ленин отмечал:
"Проверка фактами и практикой есть здесь в каждом шаге анализа". Если же
теория в силу тех или иных объективных причин не может получить достаточную
проверку практикой в процессе ее формирования, она не может считаться
истинной и не выйдет из состояния гипотезы до тех пор, пока не появятся
условия для продолжения процесса познания и проверки ее новыми данными.
Таким образом, требование достижения объективной истины предполагает наличие
необходимых гарантий того, что познание будет соответствовать происшедшему в
действительности. Вопрос о соответствии мысленной картины совершения
преступления объективной действительности останется открытым, если искать
критерий истины лишь в пределах сознани Проверка знания посредством
сопоставления одних мыслей с другими может в лучшем случае подтвердить
логичность мышления, его соответствие правилам, законам логики. Подлинной
гарантией истины должен быть объективный критерий, руководствуясь которым
можно отделить истинное от ложного, убедиться в достоверности выводов.
Требования проверки практикой, предъявляемые к каждой претендующей быть
истинной теории в процессе своего создания, полностью распространяются и на
результаты познания в уголовно-процессуальной деятельности. Проверка
общественной практикой результатов познания в уголовном процессе не сводится
к разовому действию, после осуществления которого можно сразу убедиться в
истинности или ложности сделанных выводов. Эта проверка представляет собой
сложный и многоступенчатый процесс. Процесс познания начинается с получения
органом дознания, следователем, прокурором, судом фактических данных,
указывающих на признаки преступлени Только в ходе расследования
(рассмотрения) дела выдвинутая верси или одна из противоречащих ей
превращается в достоверное знание. Уже первый вывод о наличии признаков
конкретного преступления, сделанный в постановлении о возбуждении уголовного
дела, основывается на практике и ею же проверяетс Общая вер сия о
преступлении, как и версии по отдельным элементам состава преступления,
обосновывается теми фактическими данными, которые имеются в распоряжении
органа, возбуждающего уголовное дело. Характер, круг и обоснованность версий
зависит от количества и достоверности фактических данных. Версия, как итог
проверки уже имеющихся налицо фактических данных, становится основой плана
расследовани План расследования в свою очередь реализуется в производстве
следственных действий - осмотров, обысков, освидетельствований, допросов
свидетелей, потерпевших и т. д. Результаты следственных действий
проверяются, оцениваются и сопоставляются с ранее сделанными выводами, что
позволяет прийти к более точным и полным выводам и произвести новые
следственные действи В ходе расследования могут отпадать одни версии,
появляться взамен или наряду с ними новые, до тех пор пока не будут получены
последние результаты следственных действий, позволяющие следователю сделать
вывод, что его мысленная картина преступления соответствует происшедшему в
реальной действительности. Таким образом, практика не только порождает
процесс познания, лежит в его основе, но практикой корректируется путь
познания, проверяются промежуточные и конечные выводы органов расследовани
Сформулированные в обвинительном заключении окончательные выводы
следователя, проверенные в стадии предания суду, составляют вместе с
материалами дела основу судебного разбирательства. В ходе судебного
заседания также осуществляетс процесс познания: с помощью участников
судебного разбирательства в условиях полного проявления принципов советского
уголовного судопроизводства суд самостоятельно проходит путь от вероятного к
достоверному знанию, производя судебные действия по доказыванию и оценивая
их результаты. Здесь также в ходе практической деятельности и в наиболее
благоприятных условиях достижения истины осуществляется познание и практикой
же проверяются как промежуточные, так и конечные выводы суда.
Достоверность выводов суда может быть проверена в кассационном или
надзорном порядке. В этих стадиях также осуществляется практическая
деятельность (изучение материалов дела, заслушивание заключения прокурора,
объяснений защитника, осужденного, оправданного, рассмотрение дополнительных
мате риалов), в ходе которой осуществляется процесс познани Эти формы
практики дополняются "громадным косвенным опытом, которым судьи вышестоящих
судов (обычно вследствие своей значительной опытности) располагают в большей
мере, чем судьи нижестоящих судов". Наличие кассационного и надзорного
порядков пересмотра приговоров расширяет возможности предупреждения и
исправления судебных ошибок, но не меняет принципиальных путей применимости
критери практики в уголовном судопроизводстве. В этих стадиях хотя и в иных
условиях и пределах, но каждый раз происходит процесс познания тех же
обстоятельств, что и в стадиях предварительного расследования и судебного
разбирательства, и опять же в ходе познания осуществляется практическая
проверка делаемых выводов. Последующая общественная практика, как правило,
не влияет на полученные ранее результаты познания и может подтвердить
главным образом правильность (или неправильность) общего направлени
деятельности органов расследования, суда по борьбе с преступностью в
соответствующий период, эффективность уголовных и уголовно-процессуальных
норм. Органы правосудия должны поэтому в ходе своей практической
деятельности по окончании дела прийти к истинным решениям, проверив их
предшествующей и настоящей практикой. Пути и способы практической проверки
истинности выводов органов расследования и суда имеют свои особенности.
Специфично проявляется критерий практики и в других отраслях практической и
научной деятельности, что объясняется своеобразием объекта и задач познания,
методикой исследования, уровнем развития той или иной науки. Но критерий
практики не сводится только к средствам данной науки или данной отрасли
практической деятельности. В качестве критерия истины используются данные,
полученные другими науками и проверенные в различных отраслях практической
деятельности. В конечном итоге в любой области познания в качестве критерия
истины выступает общественна практика на данный момент ее развити В этой
связи представляется неправильным ограничивать критерий истины в уголовном
процессе лишь практикой судебных или следственных органов, результатами
судебных и следственных действий по данному уголовному делу, как это иногда
делается в уголовно-процессуальной литературе. Так, В. Д. Арсеньев,
правильно отметив недопустимость сужения понятия практики как критерия
истины до понятия эксперимента, далее пишет: "Сюда относится, в частности,
деятельность судебно-следственных органов по расследованию преступлений и
рассмотрению уголовных дел. В настоящее время она рассматривается как основа
познания и критерий истинности". Для того чтобы не оставалось никаких
сомнений, В. Д. Арсеньев уточняет свое понимание критерия истины в уголовном
процессе и считает им "результаты следственных действий - доказательства"
Хотя критерий практики применяется только в ходе уголовно-процессуальной
деятельности, но это не дает никаких оснований искать критерий истины лишь в
пределах следственных действий и полученных ими результатов. Критерий истины
проявляется в уголовном судопроизводстве не только в форме опыта,
приобретенного в данном деле. Используемый критерий истины не изолирован от
всего опыта расследования и рассмотрения многих уголовных дел. Уголовное
судопроизводство также не выступает как замкнутая, не связанная ни с чем
деятельность органов расследования и суда, оно представляет один из видов
общественной деятельности, обусловлено всей общественной жизнью, связано с
многими другими видами общественной практики. Сужение понятия общественной
практики до "результатов следственных действий - доказательств" неизбежно
влечет требование допущения в качестве критерия истины лишь
непосредственного и прямого опыта следователя, судей Но при таком понимании
практики как критерия истины нельзя ответить на ряд существенных вопросов,
связанных с практической проверкой истинности выводов следователя и суда, в
частности нельз объяснить роль общественной практики на рациональной ступени
познани Органам социалистического правосудия доступно установление
объективной истины, потому что не только результаты следственных и судебных
действий, но и результаты всей общественной практики позволяют проверить
правильность сделанных выводов и убедиться в их истинности. Критерий
практики в уголовном судопроизводстве выступает в непосредственной и
опосредствованной форме. В силу особенностей предмета познания в уголовном
процессе следователь и суд не могут в своей практической деятельности
непосредственно воздействовать на него с тем, чтобы сопоставить результаты
своего познания с самим совершившимся преступлением. Критерий практики в-
наиболее простой, непосредственной форме недоступен органам расследования и
суду применительно к целостному их представлению о преступлении. В этом
смысле правы М. С. Строгович и С. А. Голунский, которые писали: "Мы не можем
воспроизвести преступление для того, чтобы проверить, было ли оно и каким
именно образом совершено". "Да, если бы и могли, это не было бы то же
преступление и никак не убедило бы нас в правильности наших выводов".
Невозможность и недопустимость воспроизведения всего преступления или его
наблюдения следователем и судом не исключают полностью непосредственную
форму проверки практикой доказывани Некоторые выводы следователя и суда
могут быть проверены воспроизведением или наблюдением отдельных
обстоятельств событи Такие возможности заложены в самой объективной
действительности и определяются в первую очередь характером преступления,
способом его совершения и наличием материальных последствий. Например,
версия следователя о хищении В. товаров из магазина (как одно из объяснений
недостачи материальных ценностей) найдет частичное подтверждение, если в
результате обыска в квартире В. будут обнаружены недостающие в магазине
товары. Аналогичные условия для непосредственного наблюдения отдельных
обстоятельств события и тем самым проверки первоначальных представлений о
нем могут создаться и при осмотре места происшествия (место, обстановка,
материальные последствия, орудия преступления), освидетельствовании, выемке
и др.
В ходе проведения следственного эксперимента воспроизводятся действия,
обстановка или иные обстоятельства определенного события и тем самым
создаются возможности для непосредственного сопоставления образа предмета,
действия с результатами эксперимента. Но непосредственной проверке практикой
подвергается лишь часть выводов по поводу отдельных обстоятельств
происшедшего события, что явно недостаточно для признания истинными всех
выводов следователя и суда о совершении преступления, виновности конкретного
лица и по другим вопросам, подлежащим решению. Ограниченные возможности для
прямой и непосредственной практической проверки делаемых выводов требуют
иных путей и форм применения критерия практики. Эти пути и формы используютс
в работе органов социалистического правосудия, они обобщены теорией и
закреплены в общем виде в уголовно-процессуальном законе. Критерий практики
в уголовном судопроизводстве выступает главным образом в опосредствованных
формах и применяется часто не прямо, а косвенно. Это объясняется тем, что
выводы по делу сопоставляются не с самим находящимся перед следователем
(судом) событием (за исключением отдельных обстоятельств), а с
доказательствами, одни из которых прямо и непосредственно, другие косвенно,
третьи опосредствованно отражают отдельные факты или группы фактов, а в
совокупности - все существенные стороны событи Путь проверки практикой
охватывает достоверность самих доказательств, а также правильность
построения выводов, завершающих процесс оценки каждого доказательства и их
совокупности с точки зрения определения их места и значимости в системе
доказательств по делу. Проверка достоверности доказательств возможна потому,
что они отражают в различных формах как факты объективной действительности,
так и их разнообразные взаимные связи. Поэтому достоверные доказательства
находятся в тех же и столь же разнообразных связях между собой, как и
отражаемые ими факты. Напротив, ложные доказательства не имеют объективных
связей как с обстоятельствами предмета доказывания и побочными фактами, так
и с другими достоверными доказательствами. Они могут лишь казаться
истинными, и поэтому при тщательной проверке обнаруживается их
несоответствие, противоречие другим собранным по делу доказательствам.
Конечно, совокупности фактов и доказательств, а также комбинации
причинно-следственных, пространственных, временных и т. п. связей между ними
всегда неповторимы, но по каждому уголовному делу остаются сущность и
значение объективных связей. Наличие объективных связей, многократно
проверенных предшествующей практикой, позволяет по одному установленному
факту обнаружить другой, затем третий и одновременно проверить имеющиеся
доказательства. Каждое доказательство проверяется, исследуется в момент его
обнаружения и последующего расследования и рассмотрения дела по мере
собирания и проверки других доказательств. Проверка доказательства
производится посредством анализа и синтеза, сравнения с другими
доказательствами, обнаружения новых доказательств. Анализ каждого
доказательства (раздельное исследование различных сведений о факте,
особенностей источника фактических данных и источника доказательств и др. )
и его синтез (исследование при соединении расчлененных сведений о факте)
позволяют выявить такие черты и свойства доказательства, которые могут
повлиять на оценку его достоверности. При таком исследовании каждого
отдельного доказательства можно установить: степень полноты и точности
отображаемого искомого обстоятельства (эксперт в своем заключении указал на
причину смерти, но не ответил на вопрос о времени наступления смерти),
наличие или отсутствие противоречивости в сведениях о факте (свидетель
показал, что в краже принимали участие три лица, а затем показал на одно
лицо), обстоятельства, могущие повлиять на правильность отображаемого факта
(плохая видимость при тумане), причины сообщения неправильных сведений
(недостаточная специальная подготовка эксперта, заинтересованность свидетеля
в исходе дела) и др. Следователь (суд), проверя каналы, по которым проходит
информация, может вскрыть те факторы, которые оказали или могли оказать
влияние на ее достоверность, и принять меры к их устранению, может признать
доказательство недостоверным или продолжить проверку доказательства другими
способами. Но анализ существа отдельного доказательства при всей его
важности никогда не может быть достаточным для признания доказательства
достоверным. В результате анализа, например, показаний свидетеля мы можем
установить непротиворечивость его показаний, констатировать
незаинтересованность свидетеля в исходе дела и отсутствие обстоятельств,
могущих исказить его показания (по тем сведениям, которые он сообщил о себе,
и условиях наблюдаемого им события). Но мы не можем определить
действительность этих обстоятельств и условий, в которых они происходили,
только по сообщенным свидетелем данным. Даже при анализе таких
доказательств, как протоколы осмотра, обыска и др., которые составляются
следователем и удостоверяются понятыми, нельзя быть уверенным в том, что они
полностью соответствуют действительности. Проведение отдельного
следственного действия тоже является практической деятельностью. Однако было
бы упрощением сводить общественно-историческую практику как критерий истины
к индивидуальному акту практического действи
Для того чтобы проверить достоверность доказательства, не обходимо
сопоставить его с другими доказательствами, выяснить их сходство II
различие. Бессмысленно сравнивать несопоставимые доказательства. Если после
сравнения с другими доказательствами, собранными по делу и связанными с
данным, нельзя сделать вполне определенного вывода о качестве проверяемого
доказательства, то дальнейшая проверка возможна только после обнаружения
новых доказательств, которые в свою очередь анализируются, исследуются и
сопоставляются с имеющимися доказательствами. Если доказательство
достоверно, то, очевидно, можно обнаружить другие доказательства, его
подтверждающие, соответствующие ему, - они "уложатся" в известную
общественной практике объективную связь, звено которой представляет собой
проверяемое доказательство, если оно достоверно и относится к делу.
Отрицание обвиняемым своей виновности со ссылкой на то, что в момент
совершения преступления (убийства) он находился на работе и никуда не
отлучался, будет считаться проверенным и подтвержденным практикой, если оно
полностью совпадает с другими обнаруженными доказательствами, а последние
исключают возможность единообразного искажения их содержани При этом
устранению сомнения в достоверности показаний обвиняемого (как и любого
другого проверяемого доказательства) будет существенно способствовать
обнаружение соответствующих им доказательств различных видов. Это
практическое правило основано на том, что сведения, полученные из источников
одного вида (только из показаний свидетелей, показаний обвиняемого), могут
содержать единообразные ошибки, пробелы под воздействием одной общей причины
значительно чаще, нежели сведения, почерпнутые из источников разных видов.
Проверка доказательств, сопоставление ряда доказательств между собой также
является практической деятельностью, поскольку цель ее - разрешение
конкретного дела. Но и в этом случае отдельный акт сравнения доказательств
как акт практики не
является еще критерием истины, общественно-исторической практикой. Само по себе сравнение не доказывает, что сравниваемые доказательства достоверны, как не доказывает и обратного. Опосредствованный же критерий практики проявляется в этом случае
постольку, поскольку обобщенный опыт позволяет правильно подойти к оценке
названного совпадени Этот опыт свидетельствует, что совпадение нескольких
независимых доказательств в деталях, как правило, подтверждает истинность
каждого из них. Проверка доказательства практикой может принять форму
экспериментальной проверки, когда воспроизводится отображаемый факт,
действие, явление или восстанавливаются условия, обстановка формирования
доказательства. При этой проверке доказательства наблюдение входит в
эксперимент как его составная часть. Наблюдение может быть и самостоятельной
формой опыт ной проверки доказательств (при опознании, освидетельствовании,
осмотре и др. ). Любой вид доказательств имеет специфические, только ему
присущие особенности формы и содержани Знание этих особенностей позволяет
определить круг тех объективных и субъективных факторов, которые могут или
благоприятствовать правильному отражению фактов объективной
действительности, или вести к их искажению. Например, исходя из особенностей
процессуальной природы заключения эксперта как самостоятельного вида
доказательств, необходимо установить и проверить примерно следующие
обстоятельства: предмет экспертизы (требуются ли для разрешения поставленных
вопросов специальные познания); от ношение эксперта к делу (не заинтересован
ли в исходе дела); знание экспертом своих прав и обязанностей (были ли
разъяснены ему права и обязанности и уяснил ли он их); компетентность
эксперта (степень его специальной подготовки и опыт практической работы);
объективные возможности научного разрешения постав ленных вопросов (уровень
развития соответствующей отрасли знания); метод исследования (применяется ли
он в науке и таким ли образом); научность применяемых знаний (доказаны ли в
науке применяемые к обстоятельствам дела положения); характер представленных
эксперту материалов (правильно ли они со браны и достаточны ли для дачи
заключения); формулировка поставленных вопросов (общие или конкретные, их
понятность), полнота и мотивированность ответов (ответил ли эксперт на все
вопросы и насколько полно, мотивировал ли свои выводы). При этом
следователь, например, не проверяет опытным путем установленных наукой
закономерностей, которые он использует в качестве критерия истинности
выводов эксперта, а лишь убеждается в том, что они признаны наукой. При
проверке заключения эксперта так же устанавливаются, проверяются и другие
обстоятельства: ознакомление обвиняемого с постановлением о назначении
экспертизы, разъяснение его прав и др. Все данные общественной практики,
выраженные в различных отраслях научного знания (диалектический и
исторический материализм, логика, естественные науки, криминалистика,
психология, судебная медицина, судебная психиатрия и др.), а также
закрепленные в общежитейских понятиях (косвенный опыт), привлекаются
следователем и судом в качестве опосредствованного критерия истинности
доказательств и выводов, делаемых на их основе. Опыт использовани
доказательств в практике работы органов расследования и суда составляет
предмет специального исследования теории доказательств в советском уголовном
процессе. В ней представлен опыт исследования отдельных виден доказательств
и их совокупности по конкретным делам, разнообразные случаи применения
данных различных естественных и общественных наук. Вместе с тем в теории
опыт исследования доказательств выражен в обобщенной форме: в виде
принципов, общих положений, понятий. Опыт исследовани доказательств по
другим делам, через обобщенные выводы теории доказательств всегда
присутствует в качестве критерия достоверности проверяемого доказательства.
Этот косвенный опыт имеет огромное значение при исследовании доказательств в
качестве составной части общественной практики как основы доказывания и как
критерия истины. Теоретические положения в той или иной форме и в
определенных пределах закрепляются в уголовно-процессуальном законе и
приобретают значение норм, соблюдение которых обязательно при расследовании
и рассмотрении дела. Выполнение требований закона в процессе доказывания
гарантирует доброкачественность доказательственной) материала, потому что в
основе закона лежат результаты обобщенной практики. В этом смысле точное и
неуклонное соблюдение норм доказательственного права также отражает
применение критерия общественной практики. Выводы по делу должны с
необходимостью вытекать из системы доказательств, обусловливаться ею. Однако
они могут оказатьс недостоверными, если при их построении будут нарушены
законы логики. Логичность мышления, непротиворечивость суждений,
умозаключений - обязательное условие достоверности выводов следователя,
суда. Диалектический материализм не только не отрицает, но подчеркивает
важность и необходимость логического критери Он тем более важен для тех
случаев, когда истинность выводов про вернется практикой в опосредствованных
формах в самом процессе их формирования, что имеет место и при доказывании в
уголовном судопроизводстве. Однако логический критерий не представляет собой
самостоятельного критерия истины наряду с общественной практикой. Критерием
истинности самой логики выступает также общественная практика (см. выше).
Логический критерий не являетс самостоятельным, ибо сами по себе суждения,
умозаключения, построенные по всем правилам логики, могут не содержать
истины. Возможно построение заведомо ложной, но внутренне согласованной,
логически стройной системы, если в основу рассуждений положить хотя бы одну
ложную посылку. Выводы следователя и суда будут соответствовать
действительности, если они основаны на достоверных, проверенных практикой
фактических данных и построены с соблюдением всех логических правил. "Если
наши предпосылки, - указывал Ф. Энгельс, - верны и если мы правильно
применяем к ним законы мышления, то результат должен соответствовать
действительности... ". Таким образом, общественная практика - единственный
критерий истины для всех знаний человека, в том числе и для выводов органов
расследования и суда. В этом заключается ее абсолютный характер.
Абсолютность критерия общественной практики состоит и в том, что результаты
познания, полностью подтвержденные практикой, имеют значение абсолютной
истины. Выводы органов расследования и суда выражают абсолютную истину,
поскольку они проверены, доказаны практикой. Критерий практики вместе с тем
и относителен. Его относительность определяется непрерывным развитием
общественно-исторической практики и неисчерпаемостью объектов познани В
частности, событие преступления также неисчерпаемо, как и любое другое
явление объективного мира. Относительность критерия практики заключается в
его неполноте. В сочетании абсолютного и относительного моментов выражается
диалектическая природа критерия общественной практики. "Конечно, при этом не
надо забывать, - указывал В. И. Ленин, - что критерий практики никогда не
может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то
ни было человеческого представлени Этот критерий тоже настолько
"неопределенен", чтобы не позволять знаниям человека превратиться в
"абсолют", и в то же время настолько определенен, чтобы вести беспощадную
борьбу со всеми разновидностями идеализма и агностицизма" Природа критерия
практики в конечном итоге обусловливает и характер истины, достигаемой в
уголовном процессе. Она является абсолютной, поскольку выводы следователя и
суда подтверждены практикой, и одновременно относительной из-за неполноты
познания того, что произошло в действительности.
N 2. ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В изучении системы, задач, функций, эффективности доказательственного
права, видов и структуры его норм, правоотношений в деятельности по их
применению, процессуальных форм и гарантий и других элементов своего
предмета теория доказательств опирается на принципы, категории, концепции
общей теории права. В понятиях общей теории права сконцентрирован опыт
изучения права и правовых явлений, накопленный в системе отраслевых
юридических наук; в то же время эти понятия служат исходными дл правовых
исследований, относящихся к различным отраслям правоведени Принципиальное
значение положений общей теории права для иных юридических наук состоит в
том, что они, базируясь на материалистической диалектике как теории и методе
познания, "сразу же выводят исследователя на определенные исходные позиции",
отражая наиболее существенные, коренные черты всей правовой системы. Научно
обоснованные абстракции общей теории права объединяют методологическую
основу - диалектический материализм с содержанием конкретных юридических
наук, теорий, концепций, в том числе с теорией доказательств. В частности,
через общую теорию права теория доказательств восприняла и применяет такие
общие для всех юридических наук методы, как: 1) нормативно-догматический; 2)
социологический; 3) сравнительно-правовой. Первый из них состоит в
теоретическом анализе норм доказательственного права с учетом состояния
практики доказывания, знание о которой, как правило, еще не доведено до
точных количественных характеристик. Следует, однако, учитывать, что оно
приобретено на основе длительных наблюдений, выделения типического,
осмысливания практического опыта. Поэтому применение данного метода может
давать и дает достоверные результаты, необходимые для совершенствования
правового регулирования доказывания и обеспечения единства и улучшения
качества следственной и судебной работы. Социологический метод позволяет
регулярно собирать количественную информацию о том, как "функционирует"
доказательственное право, его отдельные институты и нормы, достигают ли они
своих целей, в какой мере они эффективны. В этом смысле он существенно
расширяет возможности исследования вопросов, о которых говорилось выше.
Сравнительно-правовой метод также плодотворно применяется в теории
доказательств. Этому способствует наличие некоторых различий в
уголовно-процессуальном законодательстве союзных республик при внутреннем
его единстве, основанном на общих положениях союзного закона. Сравнительное
правоведение опирается также на правовой опыт всех социалистических стран,
которым они взаимно обогащаются, сохраня при этом национальные особенности и
традиции. Во всех общественных пауках, в том числе в общей теории права,
получил распространение системный подход к изучению социальных явлений,
позволяющий не только лучше уяснить их природу, происхождение и
взаимозависимость, но и обеспечить условия для сознательного "управления"
общественными процессами. Общественные отношения, на которые воздействует
право, объективно представляют собой переплетение систем и подсистем разной
степени сложности, интегрированных по разным признакам. Отражая характер
этих отношений, управля ими для достижения поставленных целей, право
представляет собой в настоящем смысле также совокупность систем и подсистем,
структурно аналогичных отражаемым явлениям. Общая теория права обеспечивает
системный подход в отраслевых правовых науках и их разделах, в том числе и в
теории доказательств, при анализе эффективности нормативного регулирования
доказывани Эффективность доказательственного права в целом зависит от
эффективности его институтов и отдельных норм. Под эффективностью нормы или
института доказательственного права обычно понимают степень приближения
урегулированных нормой (институтом) общественных отношений к оптимуму,
теоретически достижимому при данных социальных и научно-технических
условиях.
Если эти условия считать в каждый данный момент неизменными и
заданными, а формы правового воздействия варьировать, то самой эффективной
будет та из апробируемых норм доказательственного права, которая обеспечит
максимальный "вклад" в достижение целей данного института
доказательственного и всего уголовно-процессуального права. Научно
обоснованное совершенствование доказательственного права возможно лишь при
условии, что будет налажена система "обратной связи" от объекта правового
воздействия, т. е. соответствующих общественных отношений, к "управляющей
системе" (нормам доказательственного права). Теория доказательств, базируясь
на положениях общей теории права, анализирует состояние общественных
отношений, регулируемых доказательственным правом, фиксирует изменение их,
вызываемое изменением норм права, оценивает их по степени положительного или
отрицательного влияния на достижение целей судопроизводства. Это помогает
законодателю своевременно вносить коррективы в нормы доказательственного
права. До сих пор говорилось о "собственно правовом" звене в механизме
обеспечения эффективности доказательственного права. Однако этот механизм
включает ряд социальных и иных факторов, не только действующих через нормы
права, но и непосредственно влияющих на эффективность процессуальной
деятельности по доказыванию. К числу этих факторов следует отнести: уровень
юридической подготовки и правосознания судей, прокуроров, следователей,
адвокатов; их морально-этические качества и психологическую характеристику;
условия их жизни и трудовой деятельности; уровень организации труда в судах,
органах судебного управления, прокуратуре и следственных органах, включая их
структуру и организацию; уровень культуры граждан; уровень
естественно-технических наук, влияющий на возможности обнаружения и
исследования доказательств по уголовным делам; эффективность юридической, в
частности уголовно-правовой и процессуальной науки; наличие, полноту и
достоверность информации о "функционировании" всех факторов (правовых,
социальных, научных и др. ), влияющих на достижение целей доказывания и др.
Теория доказательств исследует в необходимых пределах эти аспекты проблемы
эффективности правовой системы, изучаемой общей теорией права и отраслевыми
правовыми науками. Теория права обосновывает, что нормы доказательственного
права в целом верно отражают состояние соответствующих общественных
отношений и социальную потребность в определенном их урегулировании. Они
наилучшим образом служат целям доказывани Нормы доказательственного права
могут, конечно, явиться объектом научной критики. Но пока законодатель не
подтвердил правильность такой критики, не отменил или изменил норму,
субъекты доказывания не вправе отказыватьс от ее точного и неуклонного
применени Это диктуется интересами укрепления законности и правопорядка.
Создание максимально целесообразных норм доказательственного права - задача
законодател Ее сложность объясняется рядом причин. Пока еще невозможно с
математической точностью рассчитать "срок службы" нормы права, поэтому
отдельные нормы доказательственного права могут отставать от потребностей
общественного развития, научно-технического прогресса; другие же нормы
принимаются с некоторым "запасом", поэтому они вначале опережают этот
процесс. Однако нормы доказательственного права не настолько "жестко"
регулируют процесс доказывания, чтобы препятствовать "вызреванию" новых
способов доказывания в пределах существующих процессуальных форм.
Теоретический их анализ способствует развитию и уточнению отдельных норм,
институтов и практики доказывания (см. гл. 1) без какого-либо отступления от
режима законности. Фундаментальным положением теории доказательств является
учение о нормах доказательственного права, их видах и структуре, которые
рассматриваются на основе принципов, выработанных общей теорией права. При
этом теория доказательств стремится выявить специфику норм
доказательственного права. Характер этих норм определяетс особенностями
предмета правового регулирования, т. е. отношений в сфере доказывани В них
преобладают отношения между органами государства, на которые возложена
задача раскрыть каждое преступление, установить истину, обеспечить наказание
преступников, исключить возможность осуждения невиновных, и гражданами,
которые отстаивают в уголовном деле свои или представляемые законные
интересы и (либо) обладают сведениями о преступлении. Отсюда вытекают
основные особенности метода правового регулирования в области доказывания:
1) наличие властных полномочий, без которых органы, ответственные за
уголовное дело, были бы лишены возможности отыскивать доказательства и
устанавливать истину; 2) разветвленная система процессуальных гарантий
личности, обеспечивающая защиту законных интересов граждан, участвующих в
доказывании. В доказательственном праве преобладают так называемые
императивные нормы, не допускающие замены установленных ими правил
усмотрением участников правоотношения В его нормах
ясно выражено определенное правило поведения: следователь обязан предъявить обвиняемому заключение эксперта (ст. 193 УПК РСФСР); свидетели допрашиваются в суде порознь и в отсутствие еще не допрошенных свидетелей (ст. 283 УПК РСФСР) и т. д. Это -
разновидность регулятивных норм. Некоторые нормы доказательственного права
имеют дефинитивный характер, т. е. содержат определения правовых понятий
(например, ст. 69 УПК РСФСР дает определение доказательства; ст. 83
формулирует понятие вещественного доказательства). Дефинитивные нормы
доказательственного права включаются в систему правового регулирования через
посредство регулятивных норм, оперирующих уже готовыми понятиями. Основные
формы метода регулирования - дозволение, предписание, запрет. В
доказательственном праве преобладают предписания, адресованные органам
государства, ведущим доказывание, сочетающиеся с некоторыми запретами
(например, запрещение унижать достоинство лица при освидетельствовании) и
дополняемые системой дозволений для граждан, участвующих в доказывании.
Структура норм доказательственного права в общем укладывается в
традиционное представление о трехчленном строении нормы права (гипотеза,
диспозиция, санкция), хотя в отдельных случаях некоторые из этих элементов
выражены в "свернутом" виде или их приходится выводить из содержания других
норм процессуального и даже материального права (например, санкции).
Основным содержанием нормы процессуального и, в частности,
доказательственного права является диспозиция, т. е. само правовое
предписание, дозволение, запрет, адресованные определенным лицам и
вступающие в действие при наличии определенных условий, указанных в гипотезе
нормы. Если же фактические условия реализации нормы права не соответствуют
условиям, указанным в ее гипотезе, или если предписание кем-либо из
участников правоотношения не осуществлено, то вступает в действие санкция,
предусмотренная нормой права.
Логическая структура нормы доказательственного права укладывается в
общие представления о норме права и состоит в рассуждении: если налицо
условия А., Б., В (гипотеза), то всеми субъектами из группы X. должны быть
предприняты действия Г., Д., Е... или они должны воздержаться от действий
Ж., 3., И.. ; или они должны не препятствовать действиям К., Л., М... любого
субъекта из группы У (диспозиция), а иначе субъект 2 от имени государства
принудит их к этому мерами Н., О., П. (санкции). Указанное рассуждение имеет
в виду поведение обязанного лица. Аналогичное рассуждение допустимо в
отношении управомоченного лица. Однако если в первом случае имеется в виду
должное поведение, то во втором - возможное. Эти два вида поведения всегда
взаимосвязаны, ибо не существует обязанности без права требовать ее
исполнения и права - без обязанности подчиняться ему.
В пределах доказательственного права действуют четыре основные группы
норм: 1) нормы, устанавливающие обязанности органов, осуществляющих
судопроизводство, и одновременно определяющие права этих органов по
отношению к гражданам, участвующим в доказывании, другим лицам и
учреждениям; 2) нормы, устанавливающие обязанности указанных органов в
отношении граждан, участвующих в доказывании, других лиц и учреждений 3)
нормы, регулирующие отношения между самими органами, ответственными за дело,
на разных стадиях процесса; 4) нормы, регулирующие отношения между
участвующими в доказывании гражданами и их представителями (под контролем
органов, ответственных за дело).
Примером норм доказательственного права, относящихся к первой группе,
может служить следующее правило, сформулированное в ст. 78 УПК РСФСР: если
необходимы специальные познания для установления обстоятельств дела и это
признано постановлением следователя (гипотеза), то должна быть проведена
экспертиза (диспозиция), а если она не проведена, то дело может быть
возвращено на доследование (процессуальная санкция). Примером норм
доказательственного права, относящихся ко второй группе, служит правило,
сформулированное в ст. 159 УПК РСФСР: если свидетелю не более 14 лет
(гипотеза), то следователь обязан привлечь к участию в его допросе педагога
(диспозиция); в противном случае показания такого свидетеля должны быть
признаны недопустимым доказательством (санкция). К третьей группе относится,
например, следующая норма, установленная ст. 127 УПК РСФСР: если вышестоящий
прокурор согласен с указаниями нижестоящего прокурора о направлении дела для
предания обвиняемого суду, данными следователю, который представил против
них возражения (гипотеза), то он должен поручить расследование другому
следователю (диспозиция); в противном случае обвинительное заключение, как
не отражающее внутреннего убеждения следователя, не может служить основой
для рассмотрения в суде дела, которое должно быть возвращено из суда
прокурору (санкция). Примером норм четвертой группы может служить правило
ст. ст. 288-289 УПК РСФСР: если экспертиза проведена, эксперт представил
суду свое заключение, а обвиняемый желает задать эксперту вопросы
(гипотеза), то суд должен предоставить ему такую возможность, и эксперт
должен ответить на вопросы обвиняемого (диспозиция); в противном случае
приговор может быть отменен либо может быть вынесено частное (особое)
определение (санкция). Во всех приведенных примерах структура правовых норм
выражена через обязанность, т. е. через должное поведение, являющееся
активным элементом правопорядка, но она может быть выражена и через право.
Многие нормы доказательственного права на первый взгляд не укладываются в
упомянутую трехчленную структуру юридических норм. Например, следователь,
прокурор, суд вправе при наличии оснований провести осмотр, допрос,
освидетельствование, экспертизу и т. д. соблюдая при этом такие-то правила.
В этих нормах, казалось бы, опущены гипотезы. Гипотезы правовых норм
указывают в общем виде юридические факты (действия, события, состояния,
юридические акты, при наличии которых норма права может быть реализована в
правоотношении). Гипотезы нередко бывают сложными, включающими целый
комплекс условий, при которых могут быть реализованы требования диспозиций.
Но встречаются простые гипотезы, а некоторые из них "скрыты" в тексте
закона, и их "выявление" требует анализа. Если иметь это в виду, то ясно,
что нормы доказательственного права не обходятся без гипотез. В частности,
все нормы, на основании которых следователь, прокурор, суд имеют право
проводить различные следственные (судебные) действия, применяются лишь при
наличии оснований для их проведени Указанные основания образуют гипотезы
этих норм доказательственного права. Например, если есть данные, указывающие
на реальную возможность обнаружения следов преступления на теле
определенного человека и следователь указал на это в своем постановлении),
то это и есть гипотеза, наличие которой служит необходимым условием
проведения освидетельствовани Достаточность оснований для проведения
следственных (судебных) действий по обнаружению доказательств раскрывается
через теорию доказательств, которая таким образом активно влияет на процесс
доказывани Во многих нормах доказательственного права есть две гипотезы:
одна является условием реализации диспозиции, а другая - санкции. Перва
имеет в виду юридический факт, который сам по себе не является ни
правомерным, ни противоправным. Вторая - всегда процессуальное
правонарушение, которое должно влечь за собой применение санкций. Исполнение
предписаний процессуального закона обеспечивается возможностью применения
санкций: а) процессуальных, б) дисциплинарных, в) уголовно-правовых.
Процессуальные санкции могут быть двух видов. Первый вид применяется в
отношении действий и актов должностных лиц, ответственных за доказывание по
уголовному делу, второй - в отношении граждан, участвующих в доказывании. К
первому виду санкций относятся: а) аннулирование доказательственного
значения следственных и судебных действий, произведенных при существенном
нарушении форм судопроизводства (институт допустимости доказательств); б)
отмена приговора и возвращение дела на доследование или новое рассмотрение в
суде первой, второй или надзорной инстанции; в) вынесение судом частных
определений в отношении должностных лиц, нарушивших процессуальный порядок
доказывания; г) оправдательный приговор и прекращение судом дела по
реабилитирующим основаниям; д) отмена прокурором следственных актов. Общим
для процессуальных санкций первого вида является аннулирование юридического
значения актов и действий органов, осуществляющих судопроизводство, если
контролирующий или надзирающий орган придет к выводу, что они незаконны или
необоснованны. Процессуальной санкцией в отношении граждан, не выполняющих
свои обязанности в доказывании, может служить процессуальное принуждение.
Многие авторы отождествляют процессуальное принуждение и те процессуальные
действия, в ходе которых оно может быть применено (но не всегда
применяется). Так, к мерам процессуального принуждения помимо мер пресечения
довольно часто относят обыск, выемку, получение образцов для сравнительного
исследования и т. д. хотя известно, что эти процессуальные действия могут и
не сопровождаться принуждением.
С другой стороны, меры процессуального принуждения могут быть
применены для обеспечения беспрепятственного осуществления тех судебных и
следственных действий, которые в теории обычно с принуждением не связываютс
Так, осмотр места происшестви может быть проведен принудительно, если
кто-либо этому препятствует. Меры процессуального принуждения дают
возможность следователю, прокурору, суду преодолевать противодействие
граждан и должностных лиц в случаях, когда последние не выполняют
возложенных на них законом процессуальных обязанностей. Эти меры можно
рассматривать как разновидность процессуальных санкций, обеспечивающих
реализацию права органа, ответственного за уголовное дело, и соответствующей
обязанности гражданина в процессуальном правоотношении. Таким образом,
процессуальные санкции обеспечивают беспрепятственное осуществление
доказывания органами государства, ответственными за дело (процессуальное
принуждение), либо предупреждают и устраняют нарушени законности в
доказывании со стороны лиц, ответственных за уголовное дело, путем
аннулирования незаконных и необоснованных актов. Соблюдение норм
доказательственного права обеспечивается возможностью применения санкций и
из других отраслей права. Причем сама постановка вопроса об этом может
осуществляться в рамках процессуальных санкций (представление, частное
определение). Дисциплинарные санкции могут быть применены в отношении лица,
производящего дознание, следователя, прокурора, судьи, а также адвоката и
эксперта, работающего в экспертном учреждении, если они ненадлежаще
выполняют свои обязанности в доказывании. Уголовно-правовые санкции могут
быть применены как к должностным лицам, ответственным за дело, так и к
должностным лицам и гражданам, участвующим в деле, если допущенные ими
нарушения процессуального порядка доказывания представляют уголовно
наказуемые деяни Предпосылками возникновения правоотношений в области
доказывания являются: 1) наличие нормы доказательственного права; 2)
правосубъектность как способность будущего участника правоотношения к
обладанию правами; 3) наличие юридического факта, с которым закон связывает
возникновение правоотношени Правосубъектностью обладают все лица, которые в
случае возбуждени уголовного дела могут стать субъектами процессуальных прав
в правоотношениях с другими лицами и органами. Субъекты доказывания и другие
принимающие в ном участие лица правосубъектны при наличии определенных
условий - своего рода "юридических фактов правосубъектности". Условиями
правосубъектности следователя и прокурора являются: назначение их на
должность в установленном порядке, факт возбуждения и принятия к своему
производству уголовного дела, отсутствие оснований для отвода. Услови
правосубъектности судьи: избрание на должность в установленном законом
порядке, отсутствие оснований для отвода и принятие дела к своему
производству (акт предания суду). Следователь, прокурор, судьи должны сами
осуществлять свои процессуальные права, поэтому их правоспособность и
дееспособность слиты в понятии правосубъектности. Условия правосубъектности
обвиняемого: достижение лицом возраста уголовной ответственности,
вменяемость и привлечение лица в качестве обвиняемого в установленном
законом порядке; потерпевшего - признание лица потерпевшим от преступления в
установленном законом порядке; свидетеля - способность лица воспринимать и
воспроизводить фактические данные, являющиеся доказательствами, вызов на
допрос в установленном законом порядке; эксперта - компетентность и
незаинтересованность в исходе дела, назначение в установленном законом
порядке. Применительно к обвиняемому и потерпевшему имеет смысл различать
правоспособность и дееспособность. Обвиняемый, если он не достиг
совершеннолетия либо страдает физическими или психическими недостатками,
лишающими его возможности полностью использовать свое право на защиту, не
может отказаться от защитника, если суд считает его участие в деле
необходимым. В данном случае органу, осуществляющему судопроизводство,
принадлежит право ограничить дееспособность подсудимого. Малолетние и
душевнобольные потерпевшие обладают всем комплексом процессуальных прав
потерпевшего, но не в состоянии его полностью реализовать. Этот вопрос не
урегулирован в законе. Представляется, что малолетние и душевнобольные
потерпевшие по постановлению следователя или определению суда могут быть
признаны недееспособными или ограниченно дееспособными (с точным указанием
характера ограничений). При этом обязательно участие в деле представителя
потерпевшего.
Доказательственное право реализуется в трех формах: 1) его нормы
непосредственно, вне правоотношений, превентивно воздействуют на лиц,
участвующих в доказывании; 2) в форме правоотношений (основной вид
реализации), связывающих орган, ответственный за уголовное дело, с лицами,
участвующими в доказывании; 3) в форме реализации односторонних властных
полномочий органа, осуществляющего судопроизводство, направленных на
установление некоторых юридических фактов, но не связывающих его в
правоотношение с другими лицами, участвующими в доказывании, это влечет
правоотношение между органом, ответственным за дело, и вышестоящим
контролирующим или надзирающим органом государства.
Непосредственное воздействие норм доказательственного права на
субъектов доказывания состоит в том, что они еще до возникновения
правоотношений требуют от этих лиц сообразовывать свое поведение в уголовном
процессе с положениями советского права. Тем самым предупреждается нарушение
норм доказательственного права со стороны должностных лиц и граждан.
Основная форма реализации норм доказательственного права - правоотношения,
т. е. урегулированные правом общественные отношения в сфере доказывани В
большинстве случаев правоотношения в области доказывания возникают по воле
органа, ответственного за дело, который вступает в правовую связь с
участниками процесса, чтобы по лучить от них доказательства и в то же время
обеспечить их права в доказывании. Во многих случаях правоотношения
возникают по инициативе граждан, участвующих в доказывании (подача жалоб,
заявление ходатайств и т. д. ). Юридически содержанием правоотношения (в том
числе в сфере доказывания) являютс субъективное право и субъективная
обязанность, не отделимые друг от друга: если есть субъективное право, то
должна быть и субъективная обязанность, обеспечивающая его реализацию, и,
наоборот, нет субъективной обязанности без права требовать ее осуществлени
Субъективное право включает три возможности: 1) возможность совершения
определенных действий управомоченным лицом; 2) возможность требовать
определенного поведения от обязанного лица; 3) возможность прибегнуть к
принудительной силе государства для обеспечения реализации субъективного
права.
Если субъективное право выражает возможное поведение, то субъективная
обязанность - должное поведение, реализуемое либо через действие, либо через
бездействие обязанного лица. В целом эта конструкция характеризует
содержание право отношений и в области доказывания по уголовным делам. Так,
свидетель после его допроса следователем имеет следующие возможности: 1)
изложить свои показания собственноручно; 2) требовать от следователя, чтобы
он обеспечил реализацию этой возможности; 3) обратитьс к прокурору с
жалобой, если первые две возможности остались нереализованными. Однако общая
теоретическая схема субъективного права и субъективной обязанности требует
некоторого корректива с учетом специфики правоотношений в области доказывани
Во-первых, наличие первой возможности, а именно возможности совершения
определенных действий, не всегда входит в со держание субъективного права
участника процесса доказывания, который иногда никаких действий сам не
совершает, а лишь требует их совершения от другого субъекта. Так, обвиняемый
имеет право требовать, чтобы в обвинительном заключении были указаны
доказательства, на которых основано обвинение, и жаловаться по данному
поводу прокурору (вторая и третья возможность), однако сам он во исполнение
этого субъективного права никаких действий не предпринимает. Во-вторых, если
орган государства, ответственный за уголовное дело, обладает субъективным
правом, а лицо, участвующее в доказывании, - обязанностью, то реализация
права, как правило, зависит от самого органа государства и ему нет
надобности прибегать к содействию других органов государства (третья
возможность сливается со второй). В-третьих, субъективная обязанность в
доказывании реализуется главным образом через действия обязанного лица
(составить протокол, явиться на допрос и дать показания, провести экспертизу
и т. д. ). Лишь в некоторых случаях субъективная обязанность в доказывании
реализуется через воздержание от определенных действий (не перелагать
обязанность доказывания на обвиняемого, не привлекать для проведения
экспертизы лицо, заинтересованное в исходе дела, и т. д. ). Но при этом
указанное воздержание от действия всегда сопровождается действиями в
дозволенном за коном направлении.
Правоотношения в области доказывания могут юридически связывать: 1)
орган, ответственный за уголовное дело, с гражданами и организациями,
участвующими в доказывании или имеющими право на уведомление об определенных
действиях по доказыванию, и т. п. ; 2) орган, ответственный за уголовное
дело, с контролирующим или надзирающим органом государства; 3) граждан
(организаций), участвующих в доказывании, между собой; 4) контролирующий или
надзирающий орган с гражданами (организациями), участвующими в доказывании,
или с другими лицами, имеющими право обжаловать действия по доказыванию.
Первая группа правоотношений - основная, определяющая юридическую природу
отношений по доказыванию. В эту группу входят правоотношения, в которых
орган государства, ответственный за дело, является правообладающим
субъектом, а граждане и организации, участвующие в доказывании, - обязанными
субъектами, и правоотношения, в которых обладателями субъективного права
являются граждане и организации, участвующие в доказывании, а орган,
ответственный за дело, должен осуществлять обязанность. Первый вид
правоотношений возникает в результате реализации органом, ответственным за
дело, своих полномочий по отысканию, проверке и исследованию доказательств.
Предъявля к гражданам различного рода требования, орган, ответственный за
дело, устанавливает с ними многочисленные правоотношения, в которых они
выполняют свои процессуальные обязанности. Так устанавливаются
правоотношения со свидетелями и потерпевшими, обязанными явиться и дать
показания, обыскиваемыми, которые должны выдать соответствующие предметы и
документы, экспертами, которые обязаны провести исследования и дать
заключения, и т. д. Однако орган, ответственный за дело, лишь по отношению к
участникам доказывания, к которым обращены его требования, выступает как
управомоченный субъект; по отношению же к государству он субъект обязанный,
так как вызвать свидетеля, допросить его, провести обыск,
освидетельствование, экспертизу, другие процессуальные действия при наличии
к этому оснований - это не только его право в отношении граждан, но и
обязанность по отношению к государству. Поэтому, выступая по отношению к
гражданам как субъект права, орган, ответственный за дело, одновременно
является субъектом обязанности в его правоотношении с государством. Таким
образом возникают два правоотношения, порождаемые одним и тем же юридическим
фактом. Другая разновидность той же группы правоотношений связана с
процессуальными гарантиями личности в доказывании. Орган, ответственный за
дело, должен так осуществлять доказывание, чтобы при этом не страдали права
и законные интересы личности (в том числе возможность добиватьс правильного
разрешения дела). Поэтому граждане, участвующие в доказывании, в свою
очередь, обладают системой прав в их правоотношениях с органами государства,
осуществляющими судопроизводство, которые в этих случаях являются обязанными
субъектами. Так, всем элементам права обвиняемого на защиту соответствует
обязанность следователя, прокурора, суда обеспечить для обвиняемого
возможность защищаться от обвинения, реализуемая через посредство целой
серии правоотношений этих органов с обвиняемым и его защитником. Равным
образом и права потерпевшего, свидетеля, эксперта, других лиц в доказывании
реализуются не иначе как через посредство правоотношений, в которых органы,
ответственные за дело, являются субъектами обязанностей. Защита субъективных
прав граждан в доказывании не менее важна, чем реализация прав органов
государства, ведущих процесс. Те и другие права образуют единую систему
социалистического правопорядка в доказывании, представляющего собой
"реальную жизнь" доказательственного права. Вторая группа правоотношений
(органов государства между собой) представляет как бы "второй план"
отношений органов, ответственных за дело, с гражданами и организациями,
участвующими в доказывании или имеющими определенные права в связи с его
ходом и результатами. Необходимо только добавить, что правоотношения этой
группы могут возникать и не в связи с отношениями граждан и государственных
органов. Эти органы непосредственно вступают в правоотношения между собой.
Так, прокурор вправе потребовать дело для ознакомления, а следователь обязан
при наличии такого требования передать его прокурору, хотя бы никто из
участвующих в доказывании лиц об этом и не ходатайствовал. Двусторонние
правоотношения возникают также между прокурором и судом, судами различных
инстанций, должностными лицами, имеющими право на принесение протеста, и
вышестоящими судами и т. д. Третья группа правоотношений в доказывании
(правоотношения между самими гражданами и иными лицами, организациями,
участвующими в доказывании) возникает не иначе как с разрешения и под
контролем следователя, прокурора, суда. Это - трехсторонние правоотношения,
имеющие как бы "форму" равнобедренного треугольника, где вершина - суд
(прокурор, следователь), а две крайние точки основания-лица и органы,
участвующие в доказывании. Получив согласие суда (прокурора, следователя),
лица, участвующие в доказывании, общаются между собой непосредственно,
осуществля при этом права и обязанности. Так, прокурор, обвиняемый,
потерпевший, другие участники судебного разбирательства имеют право задавать
вопросы свидетелям и экспертам, а последние обязаны на них отвечать. Суд
контролирует это правоотношение (он вправе отвести вопросы, заданные
свидетелям и экспертам, и вообще прекратить их допрос). Правоотношения
четвертой группы (граждан и организаций с органами, контролирующими и
надзирающими за доказыванием) обычно связаны с жалобами и ходатайствами. Они
могут влечь затем возникновение отношений второй группы. Таким образом,
правоотношения в области доказывания возникают и развиваются при
обязательном участии органа, ответственного за дело. Процесс доказывания со
стороны его юридической формы есть процесс развития правоотношений - их
возникновения, изменения, прекращения, направляемый органом, ответственным
за дело. Юридические факты, необходимые для возникновения и развития
правоотношений в сфере доказывания, специально устанавливаются или
признаются существующими органом, ответственным за дело. Так, следователь
констатирует в соответствующих постановлениях такие юридические факты,
которые влекут появление у него права на выемку и обыск (наличие достаточных
данных, что определенные вещи находятся у данного лица), проведение
экспертизы (наличие обстоятельств, которые устанавливаются на основе
специальных познаний) и т. д. Юридические факты, изменяющие процессуальное
положение лица или влекущие переход уголовного дела в другую стадию процесса
и порождающие целую серию правоотношений, излагаются соответственно в
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном
заключении, приговоре. Юридическим фактом считается не только фактическое
основание для тех или иных процессуальных действий, но и процессуальный акт,
констатирующий наличие этого основания (так называемый сложный состав
юридического факта). Указанные выше и многие другие процессуальные акты
органов, ответственных за дело, - не только юридические факты, но и акты
применени ими процессуального и, в частности, доказательственного права,
открывающие возможность беспрепятственного развития соответствующих
правоотношений. Одним из обязательных участников этих правоотношений
является орган, осуществляющий производство по делу. Акты применения права
этого рода - правообразующие. Другая разновидность актов применения права -
правообеспечительные. Они открывают возможность применения в доказывании мер
процессуального принуждения (например, постановление следователя о приводе
свидетеля). Некоторые акты применения доказательственного права одновременно
правообразующие и правообеспечительные (например, постановление о проведении
обыска порождает субъективные права и обязанности в правоприменении и
одновременно служит основанием для применения процессуального принуждения).
В некоторых сферах общественной жизни приобретает особо важное значение
государственный контроль за развитием правоотношений, в частности
установлением юридических фактов, открывающих возможность пользоваться
субъективными правами и нести обязанности. Доказывание в уголовном процессе
относится именно к этим областям общественной жизни. В доказывании по
уголовным делам юридические факты, порождающие, изменяющие и прекращающие
правоотношения, как правило, устанавливаются органами, ответственными за
дело, с помощью специальных актов применения доказательственного права. Все
постановления и определения органов, ответственных за дело, являются актами
применения права, позволяющими развиваться правоотношениям в доказывании.
Деятельность органа, ответственного за дело, связанная с осуществлением его
властных полномочий в доказывании при установлении юридических фактов, в
известной мере протекает и вне его правоотношений с участвующими в
доказывании лицами и поэтому является самостоятельной (третьей) формой
реализации норм доказательственного права. В тот момент, например, когда
следователь выносит постановление о назначении экспертизы, проведении
освидетельствования, обыска, выемки и т. д., констатируя наличие достаточных
оснований для проведения этих процессуальных действий, он односторонне (вне
правоотношения) реализует свои властные полномочи Эта его процессуальная
деятельность хотя и направлена на установление правоотношения соответственно
с экспертом, освидетельствуемым, обыскиваемым и т. д., однако пока еще
находится за пределами этого правоотношения, предшествует его возникновение.
N 3. КЛАССОВАЯ СУЩНОСТЬ БУРЖУАЗНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА И
БУРЖУАЗНОЙ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Несмотря на значительные различия правового регулирования процесса
доказывания в английском и американском праве и в правовых системах
буржуазных европейских государств, их классовая сущность, происхождение и
социальная функция одинаковы. "Формы буржуазных государств чрезвычайно
разнообразны, но суть их одна, - писал В. И. Ленин, - все эти государства
являются так или иначе, но в последнем счете обязательно диктатурой
буржуазии. Классовая сущность буржуазного доказательственного права
объективно связана с его процессуальной формой. Однако эта связь не является
однозначной в том смысле, что классовое со держание не предопределяет с
неизбежностью детали конкретной процессуальной формы. В противном случае не
было бы такого разнообразия процессуальных институтов в пределах одного и
того же исторического типа уголовного процесса. Не претендуя на детальное
рассмотрение вопроса о соотношении формы и содержания в буржуазном
доказательственном праве, мы ограничимся лишь некоторыми общими замечаниями.
Следует прежде всего иметь в виду, что законодательная регламентация
конкретного института доказательственного права в том или ином аспекте может
не совпадать с практикой его применения, как могут не совпадать и общие
нормы декларативного содержания с регламентацией конкретных вопросов. Тогда
можно говорить как бы о двух процессуальных формах: реальной и номинальной.
Такая ситуация особенно характерна для США, поскольку все предварительное
производство там осуществляется полицией, которая формально не является
органом предварительного расследования и ее деятельность регламентирована в
минимальной степени. Но и в других буржуазных государствах, где порядок
предварительного следствия подробно регламентирован законом, имеют место
упрощения процедуры, связанные с фактическим отказом от основных
процессуальных гарантий. Примером может служить регламентация в УПК Франции
производства дознания о так называемых очевидных преступлениях и проступках.
Эти явления представляют собой неизбежное следствие исторически
закономерного процесса свертывания демократических институтов, возникших в
домонополистический период развития капитализма, с одной стороны, а с другой
- формального характера самих этих институтов, представляющих декларативный
"фасад" буржуазного процесса (см. также гл. 1). Решить вопрос о том.
является ли данный процессуальный институт реально действующим или
декларативным (номинальным), можно лишь на основе данных о практике его
приме нени Только изучение нормативной регламентации в сочетании с реальным
функционированием системы уголовной юстиции дает возможность выявить
классовую сущность последней. Анализ одного лишь нормативного материала
недостаточен для этого. Если реально действующий порядок доказывания в
уголовном процессе эксплуататорских государств прежде всего приспособлен к
достижению классовых задач судопроизводства, номинальные элементы
процессуальной формы предназначены дл другого. Их первоочередная цель -
оказание идеологического воздействия на массы, поддержание престижа
буржуазного судопроизводства и иллюзий о его "надклассовом" характере. Надо
вместе с тем подчеркнуть, что "водораздел" между реально действующими и
номинально декларативными институтами буржуазного доказательственного права
носит относительный характер. Как правило, он, с одной стороны, определяется
социальной принадлежностью лиц, преследуемых в уголовном порядке, а с другой
- соотношением классовых сил в конкретный исторический период. Это означает,
что процессуальный институт, использование которого фактически недоступно
обвиняемому, не относящемуся к привилегированным слоям общества, реально
действует, когда на скамье подсудимых оказывается лицо, обладающее
достаточным социальным "весом". Кроме того, успехи прогрессивных сил
побуждают в ряде случаев правящие круги ради сохранения системы в целом
изменять сферу реального действия провозглашенных прав личности и их
процессуальных гарантий. В Программе Коммунистической партии Советского
Союза указывается: "В новой исторической обстановке рабочий класс многих
стран еще до свержения капитализма может навязать буржуазии осуществление
таких мер, которые, выходя за пределы обычных реформ, имеют жизненное
значение как для рабочего класса и развития его дальнейшей борьбы за победу
революции, за социализм, так и для большинства нации". Таким образом, при
неизменной правовой регламентации реально существующий процесс доказывания в
уголовном судопроизводстве может изменяться, отражая колебания общей
социально-политической обстановки. Разрыв между стабильным текстом нормы и
меняющейся практикой ее применения, как правило, заполняется
соответствующими теоретическими построениями, позволяющими сужать, расширять
или иным образом изменять действие правовой нормы Эта служебная роль
буржуазных теоретических концепций отчетливо проявляется и в трактовке
такого исходного понятия, как "законность судопроизводства". Американская
правовая доктрина, например, исходит из различной степени обязательности
отдельных процессуальных норм в интересах "жесткой" борьбы с преступностью.
Так, в фундаментальном курсе уголовного права и процесса проф. М. Бассиони
различаются "три понятия": "исходные" (основные) права, "процессуальные
права", поскольку они с неизбежностью вытекают из "исходных прав", и
"процедурные нормы". По мнению Бассиони, три группы правовых норм,
соответствующих этим понятиям, "играют различную роль" и за их нарушения
следуют различные по своему характеру санкции. При этом вопрос о фактических
последствиях допущенных нарушений для интересов истины практически обходитс
Эта классификация, понятно, распространяется и на нормы, определяющие
возможность использования различных данных в качестве доказательств,
предоставля суду широкие возможности использовать для доказывания те данные,
которые выгодны в той или иной ситуации господствующему классу. Полная (и
нарочитая) неопределенность царит в вопросе о разграничении процессуальных
прав, вытекающих из конституционных положений и процессуальных норм. По
существу оценка их нарушения отдана на волю судейского усмотрени Отсюда
противоречивость в оценке значения одного и того же процедурного правила и
последствий его нарушени Таким образом, практическое решение вопроса о
соотношении конституционного положения, вытекающих из него процессуальных
прав и конкретной процессуальной нормы проходит несколько этапов судейского
толкования: 1) формулирование (или поиски установленных) стандартов, 2)
установление критериев и 3) оценка с этих позиций конкретной процессуальной
нормы и последствий ее нарушени В результате формально неизменные положения
Конституции США приобретают в процессе их толкования существенно отличное
содержание. Разграничение "прав" и "процедурных норм" представляет собой
разновидность свойственного буржуазной правовой теории противопоставления
"буквы" и "духа" закона, "формы" и "существа". Как конкретно контролируется
это противопоставление "формы" и "существа", видно из следующих рассуждений
Бассиони. "Современное уголовное судопроизводство, - утверждает он, -
слишком глубоко озабочено процедурными формами, благодар использованию
которых обвиняемый может быть признан виновным или невиновным в узких рамках
установленных правил и стандартов". Другими словами, по распространенному в
американской теории доказательств мнению, процессуальные санкции,
применяемые в результате нарушения установленных законом правил
судопроизводства (например, признание доказательства недопустимым в силу
того, что оно было получено с нарушением закона), якобы препятствуют
установлению истины, в результате чего виновный избегает ответственности, а
интересам общества наносится ущерб. Трактовка процессуальных гарантий как
обременительных "формальностей", препятствующих достижению истины,
представляет собой одно из наиболее откровенных проявлений усиливающегося
наступления на права личности в современном буржуазном обществе. Такие же
тенденции в теории и в практике доказывания можно проследить в современной
Англии. Они подробно рассмотрены в книге Н. Н. Полянского посвященной
исследованию уголовного права и уголовного суда Англии. Наиболее откровенное
выражение общего кризиса законности, характерного для эпохи империализма, в
уголовно-процессуальной доктрине представляет концепция уголовного процесса,
как "контроля над преступностью". Изобличение преступника объявляется высшей
ценностью, а допущенные при этом нарушения правил - "технической",
формальной ошибкой. Соответственно пересматривается и дается иная оценка
состязательной форме процесса, роли суда и т. д. В частности, концепция
уголовного процесса как "контроля над преступностью" переносит центр тяжести
на деятельность органов расследования, отводя суду фактически роль по
"оформлению" результатов последней. Характерны, в частности, многочисленные
суждения в теоретических работах, подхватываемые практикой, о
необязательности проверки заявлений относительно применения незаконных
методов допроса и необязательности аннулирования признания, полученного
незаконным путем. Выступления в теоретической литературе против
состязательности и ее использования для выявления и устранения нарушений
процедуры доказывания мы находим и в континентальных странах, в частности в
ФРГ, Франции. Вместе с тем, поскольку слишком резкий, отход от традиционного
взгляда на ценность процессуальных гарантий мог бы причинить существенный
ущерб функции идеологического воздействия буржуазного правосудия, в теории
была выдвинута концепция уголовного процесса как "баланса" между
необходимостью защищать права личности и бороться с преступностью. Поскольку
этот "баланс" трактуется весьма неопределенно, новая концепция обрела
достаточную гибкость, позволяющую класть ее в основу прямо противоположных
решений. Сторонники концепции уголовного процесса как "баланса",
"компромисса" интересов личности и государства, как правило, признают, что
необходимость соблюдать требования "должной правовой процедуры усложняет, а
во многих случаях и мешает работе суда". И хотя на словах общий вывод
делается в пользу соблюдения указанных требований, само противопоставление
"эффективности судопроизводства" гарантиям прав личности заранее оправдывает
любые отступления от законной процедуры, продиктованные "интересами
практики".
Коренной подрыв режима законности теоретически маскируется и
чрезвычайной неопределенностью самого понятия надлежащего (должного) порядка
судопроизводства. Так, по мнению видного американского юриста Ф.
Франк-фуртера, "должная правова процедура представляет собой то, что
согласовывается с представлениями о добре и справедливости", причем "чем
более основополагающими являются такие представления, тем менее вероятно,
что они будут точно сформулированы, но уважение к ним являетс сущностью
положения о. должной правовой процедуре". Иными словами, содержание "должной
правовой процедуры" предстает как набор оценочных понятий, соотносимых не с
правовыми нормами, а с моральными категориями. По словам другого известного
американского юриста Кардоцо, содержание и значение конституционных
положений "варьируются от века к веку". Кардоцо подчеркивает, что толкование
конституционных положений "смотрит сквозь преходящие частности и познает то
постоянное, что лежит позади них". Оно "дополняет Конституцию и заполняет
пробелы при помощи того же самого процесса и методов, которые создали
обычное право". Таким образом, в концепции буржуазных юристов прочно
внедрилось деление процессуальных норм на "обязательные" (необходимые) и
"необязательные", как и обоснование правомерности субъективного усмотрения в
этих вопросах органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Учет
изложенных положений необходим при оценке тех изменений, которые происходят
в буржуазном доказательственном праве. Принятие отдельных норм, отличающихся
внешней демократичностью, еще не означает, что произошли соответствующие
перемены в практике судопроизводства. Приведем лишь один пример. Начиная
приблизительно с 1963 года, Верховный суд США вынес ряд решений, которые
признали, что не только в федеральных судах, но и в судах штатов
доказательства, добытые в результате незаконного обыска, должны быть
признаны недопустимыми, что обвиняемый имеет право пользоваться помощью
защитника, что свидетель имеет право не отвечать на вопросы, прямо или
косвенно уличающие его в совершении преступления, и т. д. Основная причина,
побудившая Верховный суд принять указанные решения, заключалась в стремлении
повысить престиж буржуазного суда и тем самым способствовать укреплению
капиталистической общественной системы.
Указанные решения, несмотря на их непоследовательность и
половинчатость, были положительным явлением в общественной жизни США,
поскольку они в какой-то мере способствовали использованию
буржуазно-демократических институтов прогрессивными организациями в борьбе
против полицейского террора. Однако в силу очевидного преобладания в
политической жизни США реакционных тенденций попытка усовершенствовать
процедуру судопроизводства в судах штатов не только не была доведена до
конца, но вскоре сменилась стремлением прямо или косвенно аннулировать ранее
принятые решени К этому необходимо добавить, что названные решения по
вопросам "должной правовой процедуры" в значительно большей мере затронули
юридическую теорию, чем практику органов юстиции. Решения Верховного суда
нередко игнорировались местными судами и полицией или же применялись
настолько формально что не порождали каких-либо изменений в существующей
практике. Так, решение Верховного суда США по делу Миранды (июнь 1966 г. )
обязывало полицию разъяснить задержанному, что он имеет право пользоваться
помощью адвоката и что, если у задержанного нет денег, чтобы оплатить услуги
адвоката, последний может быть бесплатно назначен судом. Однако оно мало что
изменило в полицейской практике. Исследование, проведенное сотрудниками
Джорджтаунского института уголовного права и процесса, показало, что только
7% из 15430 лиц, арестованных в течение 1967 года по обвинению в тяжких
преступлениях в федеральном округе Колумбия, заявили требование об
обеспечении их адвокатом. Авторы исследования выяснили, что требуемое
Верховным судом разъяснение прав делается полицией в такой форме, что
арестованные не понимают его смысла, а если даже и понимают, то не считают,
что оно относится и к ним В 1965 году в решении Верховного суда США по делу
Полтора право обвиняемого на очную ставку с лицами, дающими неблагоприятные
для него показания, закрепленное в VI поправке к Конституции США, было
признано обязательным дл судов штатов. В 1970 году в решении по делу Даттона
Верховный суд фактически отошел от этого правила, оценивая законность
судебных действий не с позиций VI поправки, а применительно к
законодательству, действующему в штате.
При этом следует иметь в виду, что даже сами американские юристы
оценивают резко отрицательно некоторые черты судопроизводства в штатах, в
частности антидемократичность отдельных норм доказательственного права
штатов (например, признание допустимыми вещественных доказательств,
полученных в результате незаконного обыска, разрешение использовать записи
подслушанных разговоров и т. д. ). Таким образом, рассуждения о суверенитете
штатов, об ограничении якобы "беспрецедентного" права Верховного суда
контролировать судопроизводство в штатах, по существу, лишь маскируют победу
реакционных тенденций в практике уголовной юстиции. Тенденция к свертыванию
демократических процессуальных институтов и гарантий проявляется не только в
США. Об этом писал, в частности, Н. Н. Полянский, характеризуя изменения в
английском процессуальном законодательстве послевоенных лет, связанные с
отказом от традиционных гарантий уголовного правосудия Англии. В связи с
вопросом о роли и значении процессуальной формы для достижения классовых
задач судопроизводства уместно вспомнить указание В. И. Ленина о том, что
марксист должен видеть, когда речь идет о тех или иных капиталистических
государствах, разницу "между степенями демократизма и между различным
характером той или иной формы его... ". Эту разницу необходимо видеть и при
оценке процессуальных форм в пределах одной и той же правовой системы.
Например, во Франции наметилась тенденция к подмене судебной процедуры
медико-психологической экспертизой. Принятый в 1958 году УПК Франции и
некоторые позднейшие нормы, дополнившие его, фактически узаконили эту
тенденцию. Понятно, что таким образом существенно изменилось содержание
предмета доказывания по делу (теперь на первый план при доказывании
выдвигается комплекс обстоятельств, фиксирующих наличие у данного субъекта
определенных антропологических и психологических характеристик). Изменился и
субъект, осуществляющий эту процедуру, - указанное обстоятельство
устанавливает ведомственная медицинская и психологическая экспертиза,
назначение которой зависит от усмотрения следственного судьи (ст. 81 УПК
Франции). Некоторые французские теоретики недвусмысленно высказываются в
пользу полной замены "устаревшего" правосудия системой "лабораторного
исследования", в котором решающая роль будет принадлежать врачам и
экспертам-социологам Понятно, что подобная процедура дает широкие
возможности не только для преследования лиц, совершивших посягательства на
охраняемый правопорядок, но и для "превентивной" деятельности в отношении
любых политических противников. Изменения, происшедшие в начале 60-х годов в
процессуальном праве ФРГ, также свидетельствуют об общей тенденции отхода от
классических доктрин процессуальной теории, ставившей во главу угла гарантии
свободы и неприкосновенности личности. В результате этих изменений суды
получили возможность использовать в качестве доказательств материалы
уголовной и политической полиции, в том числе и такие сведения, поступающие
от полиции, в которых отсутствуют указания на их первоисточник. В решении от
16 февраля 1965 г. федеральная судебная палата приравняла "специальные"
сведения, которые были представлены суду ведомством по охране конституции (и
получены анонимной агентурой), к заключению эксперта. Характерная
особенность буржуазного доказательственного права, представляющая собой одно
из проявлений общих пороков буржуазной философии, заключается в признании
невозможности познани объективной истины в суде. Теоретики
доказательственного права исходят из практической невозможности требовать,
чтобы судьи установили "истину". Эта невозможность определяется
"неустойчивостью" критерия истины, существующего в уголовном
судопроизводстве, под которым понимается "душевное состояние присяжных".
Обосновывая возможность принимать судебные решения, исходя из предположений,
буржуазные юристы ссылаются на "человеческий опыт", который якобы
свидетельствует о том, что "необходимость действовать" не связывается с
достоверностью знаний.
Агностическая установка в области доказывания - это общая установка
буржуазной теории доказательств (см. N 1 гл. II). В объяснительной записке к
проекту Уголовного кодекса ФРГ 1962 года прямо указывалось на невозможность
познания истины в уголовном судопроизводстве Из этой общей концепции следует
ряд практических выводов, которые отчетливо проявляются в англо-американском
судопроизводстве, где пределы доказывания устанавливаются исходя лишь из
фактов, вызывающих разногласия между обвинением и защитой. В силу такой
трактовки суд не исследует обстоятельства, по которым защита не спорит с
обвинением. Именно поэтому сознание обвиняемого безотносительно к его
обоснованности исключает судебное рассмотрение доказательств, положенных в
основу обвинени Классовая сущность буржуазного доказательственного права
проявляется и в противоречии формально провозглашенных и восхваляемых "общих
принципов" и конкретных правовых норм, фактически опровергающих эти
принципы. Примером этого может служить презумпция невиновности,
рассматриваемая буржуазными юристами как неотъемлемая черта
"демократического" правосуди Однако рассуждения такого рода не препятствуют
не только грубым нарушениям презумпции невиновности в практике уголовного
судопроизводства, но и законодательному закреплению ее антипода - презумпции
виновности. Так, в английском законодательстве о шпионаже (законы 1911,
1920, 1939, 1940 и 1945 гг. ) содержатся нормы, непосредственно исходящие из
презумпции виновности: "Тот факт, что то или иное лицо было в сношениях или
сделало попытку установить сношения с иностранными агентами в пределах или
за пределами Соединенного Королевства, должен рассматриваться как
доказательство того, что лицо это действовало с целью, угрожающей
безопасности и интересам государства". Действующие в США законы об
ответственности за ввоз наркотиков презюмируют, что любое лицо, у которого
обнаружен наркотик, виновно в его незаконном ввозе из-за границы. Правовое
закрепление презумпции виновности имеет место и в других нормативных актах.
Например, в решении по делу Гейни (1965 г. ) Верховный суд США признал, что
один лишь факт присутствия лица в помещении, где незаконно изготовляют
спиртные напитки, дает основание для признания его виновным в
самогоноварении. В этих примерах презумпция виновности была зафиксирована
непосредственно в нормах материального уголовного права. Но, как общее
правило, отступление от презумпции невиновности осуществляется путем
перемещения обязанности доказывания на обвиняемого. Это достигается с
помощью многочисленных правовых презумпций, опровержение которых ложится на
обвиняемого Но и в тех случаях, когда отсутствуют правовые презумпции,
перелагающие бремя доказывания на обвиняемого, презумпци невиновности в
значительной степени остается декларацией в буржуазном уголовном
судопроизводстве. Не говоря уже о делах, где процессуальная форма
игнорируется ради расправы с классовым противником, повседневная практика
буржуазного правосуди убедительно показывает, что презумпция невиновности не
может быть названа реально действующим правилом доказывани По свидетельству
одного из американских судей, "присяжные, без сомнения, склонны верить, что
большинство лиц, преданных суду, виновны, независимо от того, насколько
категорично эти присяжные предупреждаются о другой презумпции... ".
Национальная комиссия США по причинам и предупреждению насилия также
подтвердила существование в судах "фактической презумпции виновности".
Следует отметить, что возможность перехода бремени доказывания на
обвиняемого и тем самым замены презумпции невиновности презумпцией
виновности допускается и Проектом правил доказывания в федеральных судах,
который в 1969 году был разработан соответствующим комитетом конференции
судей США. Проект идет по пути дальнейшего расширения полномочий
профессиональных судей в оценке доказательств в ущерб правам присяжных.
Помимо того что сохраняется право федеральных судей комментировать "вес и
достоверность" доказательств, особо подчеркивается обязанность судьи
контролировать "способ и порядок" исследования доказательств. Указанные
полномочия судьи наиболее отчетливо проявляются при единоличном решении им
важнейшего вопроса: может ли быть конкретное доказательство передано на
рассмотрение присяжных, т. е. в оценке допустимости доказательств.
Претерпела изменение (также в общем направлении свертывания гарантий
личности) и роль суда в целом как субъекта доказывания: очевиден отход от
классической трактовки суда как беспристрастного арбитра в споре сторон,
связанной с представлением о его пассивной роли в доказывании. Отход этот
характеризуется вполне определенной социальной направленностью. В
домонополистический период развития капитализма одного лишь имущественного
положения обвиняемого было, как правило, достаточно, чтобы регулировать
действие машины правосуди Другими словами, если в тот период действия
обвиняемого, обладающего достаточными средствами, обеспечивающими
возможность пользоваться услугами квалифицированного адвоката, вносить
залог, нести расходы, связанные с вызовом свидетелей, назначением экспертизы
и т. п., обычно не вызывали противодействия со стороны суда, который
довольствовался ролью наблюдателя "свободной игры сил", то теперь положение
существенно изменилось. Возросшая организованность и сплоченность широких
трудящихся масс, и в первую очередь рабочего класса, позволяет в случае
крупного политического процесса обеспечить сбор необходимых средств и
преодолеть экономические барьеры неравноправия участников процесса.
Соответственно буржуазный суд ориентируется на активное вмешательство в ход
доказывания для поддержания версии, соответствующей классовой сущности
буржуазной юстиции, стороны, выражающей соответствующие интересы. Иными
словами, возрастающая активность буржуазного суда в доказывании - инструмент
обеспечения фактического неравноправия сторон при декларативном их
равенстве. Как отмечалось, одной из центральных проблем доказательственного
права является проблема допустимости доказательств. Классическая доктрина
считала, что в качестве доказательств могут быть допущены не любые сведения,
а лишь те, которые строго соответствуют определенным требованиям,
обеспечивающим их надежность и проверяемость. Поэтому считалось, что правила
допустимости устанавливаютс законом и суд должен им беспрекословно
следовать. Однако последнее положение явно расходится с практикой
буржуазного судопроизводства. Так, поскольку в странах англоамериканской
системы права основные вопросы доказывания регламентируются судебными
прецедентами, то признание доказательства допустимым или недопустимым
зависит от того какому из многочисленных противоречивых прецедентов судья
отдаст предпочтение.
Характерная черта правил, регламентирующих допустимость доказательств
в судопроизводстве капиталистических государств, заключается в наличии
многочисленных отступлений и исключений от провозглашаемых общих принципов.
Это характерно дл английского доказательственного права, что подчеркивает Н.
Н. Полянский: "Особенность английского права заключается главным образом в
сложном, исторически образовавшемся (преимущественно в течение последних
160-180 лет) нагромождении права и исключений, определяющих не как
доказательства расцениваются, а как ими следует пользоваться, а также
исключающих значительные категории фактических обстоятельств и источников
доказательств из судебного рассмотрени.. ". То же справедливо и для США. В
качестве примера можно привести правило о допустимости фактов, касающихся
репутации сторон и свидетелей. В принципе считается, что доказательства
хорошей репутации обвиняемого должны допускаться судом, а доказательства
плохой репутации, как правило, - отклонятьс Однако практическое применение
этого правила порождает немало неясностей. По-разному, например, решается
вопрос о том, что может говорить свидетель, дающий показания о репутации
обвиняемого: описывать его склонности и черты характера или же излагать свое
мнение о присущих обвиняемому достоинствах и недостатках. Судебная практика
проявляет стойкую тенденцию к расширению круга случаев, когда доказательства
репутации обвиняемого признаются допустимыми. Один из последних проектов
правил доказывания для федеральных судов США предусматривает, что
"доказательства, касающиеся репутации лица или черт его характера,
недопустимы с целью доказать, что оно действовало в соответствии с таковыми
в данном конкретном случае... ". Однако за этим общим запретом следует ряд
исключений. Прежде всего, доказательства репутации допускаются для
опровержения фактов, касающихся репутации обвиняемого и потерпевшего. Кроме
того, признаются допустимыми доказательства, касающиеся репутации свидетеля,
которые представляются с целью оспорить или подтвердить его показания Факты,
свидетельствующие об отрицательном прошлом подсудимого (совершение
преступления, правонарушения, безнравственного поступка), признаются
допустимыми как доказательства "мотива, возможного намерения, подготовки,
планирования, знания, идентичности, а также отсутствия ошибки или
несчастного случая". В ряде случаев нормы буржуазного права, касающиеся
допустимости доказательств, отличаются крайним формализмом. Например, б силу
правила о недопустимости свидетельства по слуху могут быть исключены из
числа доказательств записи, сделанные свидетелем на основании сообщений
других лиц, не подтвержденных присягой. Таким образом, если необходимо
установить, в какой промежуток времени больной находился в больнице, то
вызванный для этой цели в качестве свидетеля регистра тор больницы не может
сослаться на свой реестр поступающих и выбывающих больных, который им
составлялся на основании сведений, поступивших от медицинского персонала
больницы. Правило о недопустимости свидетельствования по слуху так же имеет
ряд исключений. Так, в США допускаются показания о сделанном стороной вне
суда признании спорного факта, в том числе и сознании в совершении
преступлени Основным условием допустимости свидетельских показаний о такого
рода при знаниях является требование, чтобы признание было сделано стороной
против своих собственных интересов. Это положение доказательственного права
имеет очень важное значение в практике судов, так как именно оно служит
основанием для судебного допроса полицейских и других ведших расследование
лиц по вопросу о сознании обвиняемого. Данное под присягой свидетельское
показание полицейского о том, что обвиняемый в беседе с ним признавал себя
виновным и рассказывал о совершен ном преступлении, признается допустимым и
нередко кладется в основу обвинения В последнее время все больше исключений
из правила о недопустимости свидетельства по слуху появляется и в Англии
именно как проявление общей тенденции к упрощению процедуры доказывани В
настоящее время, как отмечает проф. Кеннет Дэвис, на практике степень
ограничений в использовании свидетельства по слуху главным образом зависит
от того, с участием или без участия присяжных слушаются дело. В последнем
случае ограничений значительно меньше. Объясняют это тем, что якобы для
профессионального судьи доказательственная ценность свидетельского показания
важнее его "формальной недопустимости".
Следует заметить, что те ограничения в допустимости свидетельских
показаний, которые в определенных ситуациях выгодны господствующему классу,
например, о недопустимости доказательств "дурной репутации" полицейских
осведомителей, сохраняются и строго соблюдаютс Существует и целая категория
фактов, сообщение сведений о которых или прямо запрещается свидетелям, или
же предоставляется на их усмотрение. В последнем случае свидетели имеют
право отказаться от показаний. К такого рода фактам относятся сведения,
представляющие собой государственную, профессиональную или деловую тайну.
Свидетели имеют также право не сообщать факты, касающиеся их супружеских
отношений. Они не должны отвечать на вопросы относительно какого-либо
официального сообщения, оглашение которого могло бы противоречить
общественному порядку. Классовая направленность правил, регулирующих
допустимость доказательств в буржуазном уголовном судопроизводстве,
обусловливается не только их непосредственным содержанием, но и общим
"контекстом" деятельности буржуазного суда. Вместе с тем та группа норм
доказательственного права, которая имеет наибольшее значение для разрешения
уголовных дел, непосредственно отражает классовую сущность
капиталистического правосуди К числу такого рода норм относятся прежде всего
те, которые регулируют допустимость доказательств, полученных с нарушением
закона. Традиционное общее право не исключало доказательства, добытые
незаконным путем, если их содержание имело значение дл дела. Эта доктрина
была активно поддержана видными теоретиками доказательственного права США.
Один из наиболее ревностных защитников рассматриваемой доктрины Уигмор
приводит ряд доводов в пользу допустимости незаконно полученных
доказательств. Утверждается, в частности, что "преступник представляет
большую опасность для общества, чем излишне ревностный полицейский" Не менее
характерно и его утверждение, что безнаказанность лиц, нарушивших закон при
собирании доказательств, будто бы соответствует интересам того лица, в
отношении которого закон был нарушен. "Предоставление суду права подвергать
наказанию лиц, нарушивших закон при расследовании дела, - пишет Уигмор, -
поставило бы в невыгодное положение лицо, потерпевшее ущерб от
предполагаемого правонарушения, так как это лицо было бы лишено права
выбирать между предъявлением иска о возмещении ущерба и немедленным
наказанием виновных" Приведенными "аргументами" Уигмор обосновывает общее
положение, что на допустимость доказательства в принципе не влияет
незаконность средств, при помощи которых сторона получила это
доказательство. Следует отметить, что Уигмор и ряд других буржуазных юристов
пытались провести различие между условиями допустимости вещественных
доказательств и документов, с одной стороны, и свидетельских показаний
(включая показания обвиняемого и экспертов) - с другой. Основой для такого
разграничения служило утверждение о том, что если закон нарушен при допросе,
то в определенных случаях вопрос о допустимости доказательств может встать.
Применительно же к "немым свидетелям" нарушение правил собирания никогда не
влияет на достоверность изъятого предмета или документа. Поэтому незаконно
проведенный обыск или иное действие не влияют на допустимость вещественных
доказательств и документов (угроза фальсификации доказательств при этом
игнорируется). Несостоятельность такого довода очевидна. Незаконный способ
получения вещественных доказательств всегда будет вызывать сомнение в их
достоверности, поскольку нарушение закона при проведении следственных
действий в той или иной мере облегчает возможность фальсификации
доказательств. Но дело не только в этом. Игнорирование надлежащей
процессуальной формы доказательства, по словам известных английских юристов
Ковена и Картера, "равносильно признанию принципа, согласно которому цель
оправдывает средства, и государство само может потворствовать совершению
одного преступления, чтобы доказать другое". Надо отметить, что в материалах
многочисленных комиссий и комитетов, создаваемых конгрессом и правительством
США в интересах сохранения престижа высших органов государства, собраны и
опубликованы неопровержимые данные о произволе и беззакониях полиции при
собирании "доказательств виновности". Так, многотомный доклад Национальной
комиссии по соблюдению и исполнению законов (комиссия Уикершема) обобщил
практику незаконных методов допроса и других форм насилия, применяемого
полицией якобы в интересах борьбы с преступностью. При этом доклад
констатировал не только массовый масштаб полицейских беззаконий, но и их
"специальную" направленность, т. е. тот факт, что насилие и другие
незаконные методы применяются главным образом против представителей наиболее
угнетаемых слоев населени Последующие комиссии, изучавшие деятельность
полиции, также получали в свое распоряжение материал, прямо или косвенно
свидетельствующий о массовых нарушениях законности полицией. Однако никаких
реальных мер по пресечению или хотя бы ограничению подобной практики,
разумеется, принято не было. Весьма примечательным в этой связи "зигзагом"
была позиция Верховного суда США по рассматриваемому вопросу. Еще в 1964
году Верховный суд США в решении по делу Уика сформулировал следующее
правило: в тех случаях, когда при получении доказательств были нарушены
конституционные гарантии прав граждан и потерпевший от такого нарушения
своевременно (до начала судебного заседания) заявил об этом, суд может
признать доказательство, полученное с нарушением закона, недопустимым.
Одновременно с решением по делу Уика действовали и прямо противоположные
прецеденты, в силу которых, во-первых, признавалось, что судебные органы
штата не связаны решением по делу Уика а во-вторых, оспаривалась и сама
возможность исключать доказательство на том основании, что оно получено
незаконными методами. Так, при рассмотрении Верховным судом США дела по
обвинению Уолфа (1949 г. ) была сделана попытка доказать, что нарушение
закона, в том числе и конституции, не является нарушением должной судебной
процедуры. Высказывавшийся по этому делу от имени большинства судья Ф.
Франкфурте? утверждал, что исключение незаконно полученных доказательств
будет служить на пользу лишь тем лицам, у которых обнаружены уличающие
предметы или документы. Под влиянием критики с конца 50-х годов в решениях
Верховного суда США стала проявляться противоположная тенденци В частности,
как уже отмечалось, в течение 60-х годов Верховный суд США распространил
гарантии билля о правах, закрепленные в поправках к федеральной конституции
на судопроизводство в штатах. Кроме того, был положительно решен вопрос о
связи между способами получения доказательства и возможностью его
использования в судебном процессе. В силу этого в ряде решений Верховного
суда были признаны недопустимыми доказательства, полученные с нарушением
установленных правил обыска, ареста, допроса и других действий, производимых
полицией. На первый взгляд могло показаться, что доктрина, предписывающая
исключение незаконно полученных доказательств, одержала, по крайней мере,
частичную победу. Однако в действительности ограничения, вводившиеся
Верховным судом США, не были по существу реализованы. В литературе
отмечалось, что "когда полиция не столько стремится возбудить уголовное
преследование против гражданина, сколько его запугать, правила об исключении
доказательств не имеют никакого эффекта". Подчеркивалось также, что и в
других случаях решени Верховного суда не изменили существующую полицейскую
практику. Вместе с тем даже декларативные решения, усиливавшие требования к
допустимости доказательств, подверглись во второй половине 60-х годов
резкому осуждению. Их критиковали и практики, и теоретики, и политические
деятели, и журналисты. В ряде случаев эти решения рассматривались даже как
фактор, влияющий на рост преступности. Одним из наиболее рьяных критиков
правила об исключении незаконно полученных доказательств является нынешний
председатель Верховного суда США Уоррен Бергер. По его мнению, правило об
исключении незаконно полученных доказательств преследовало определенную цель
- предупреждение нарушений закона со стороны должностных лиц. С этой точки
зрения оно показало свою неэффективность, так как не вызвало существенного
сокращения незаконных действий полиции. В то же время "общество и
отправление правосудия получили бы пользу от значительного сокращения и,
если возможно, ликвидации необходимости исключать из уголовного
судопроизводства относимые и обладающие доказательственной силой сведения,
что с неизбежностью наносит ущерб деятельности суда по отысканию истины".
Таким образом, по мнению Бергера, ущерб истине наносит не нарушение
процедуры доказывания, а ее соблюдение. Следует подчеркнуть, что
использование незаконно полученных доказательств и при наличии действующих
прецедентов представляет собой распространенную картину. Поскольку, как
отмечалось, допустимость рассматривается буржуазными юристами как своего
рода "правовая относимость", решение о принятии или исключении
доказательства считается вопросом права и относится к единоличной
компетенции председательствующего (профессионального судьи). Таким образом,
если судья отвергает доказательство, то присяжные лишены возможности дать
ему ту или иную оценку, и оно автоматически устраняется из дела. Напротив,
допущенное судьей в дело доказательство так или иначе должно влиять на
решение, принимаемое присяжными. О том, как использовалась эта система
правил о допустимости, в частности, юстицией США и как она изменялась, можно
судить по следующим примерам. Так, в течение долгого времени в уголовном
процессе США действовало правило, согласно которому показани подозреваемого,
по крайней мере теоретически, признавались недопустимым доказательством,
если они были получены в период его незаконного содержания под стражей. В
1968 году был принят федеральный закон о контроле над преступностью и
безопасностью на улицах, согласно которому "в любом уголовном
преследовании... сознание, сделанное лицом, являющимся обвиняемым по данному
делу, в период, когда оно находилось под арестом или иным образом было
заключено под стражу.., не будет признано недопустимым доказательством лишь
на том основании, что имело место промедление с его доставлением... к
должностному лицу, управомоченному предъявлять обвинение в совершенном
преступлении" Таким образом, нарушение формально не отмененного требования
закона о немедленном доставлении арестованного в судебный орган, которое
было направлено на ограничение полицейского произвола, оказалось отнесенным
к числу "безвредных", "технических" ошибок.
В этом законе указывается также, что единственным критерием
допустимости сознания является его добровольность. Затем формально
декларируется, что для определения добровольности сознания судья "должен
принять во внимание все обстоятельства, сопровождавшие его получение,
включая: (1) время, прошедшее между арестом и предъявлением обвинения, если
сознание было получено в этот период; (2) осведомленность обвиняемого о
существе инкриминируемого ему преступления; (3) был ли обвиняемый извещен
или знал, что он не обязан давать какие-либо показания и что все, сказанное
им, может быть использовано против него; (4) был ли обвиняемый извещен о его
праве на помощь адвоката; (5) имелся ли у обвиняемого адвокат в момент
допроса и признания вины". Однако закон 1908 года устанавливает, что
"наличие или отсутствие любого из указанных выше моментов, которые судья
должен принимать во внимание, не является решающим при определении
добровольности сознания". Таким образом, решение вопроса о допустимости
сознания полностью отдается на усмотрение судьи, и нарушение установленных
правил производства допроса не влечет обязательного исключения полученного
незаконным путем сознани Многие буржуазные юристы прямо высказываются за
допустимость показаний обвиняемого, полученных в результате применения к
нему насилия, если не будет установлено, что примененное насилие было
подлинным мотивом сознания, или по крайней мере в сугубо нейтральных тонах
констатируют наличие соответствующей практики как неизбежность. Эти суждения
получили достаточно широкое хождение в практике буржуазной юстиции в
качестве довода, подтверждающего "допустимость" показаний, добытых с помощью
угроз, незаконного задержания, лишения пищи и сна, побоев и т. п. Заведомо
пагубные для интересов истины последствия подобного подхода к решению
вопроса о допустимости доказательств усугубляются тем, что признание
обвиняемого само по себе может быть допустимым и достаточным для обосновани
обвинения; допустима "замена" признания показаниями полицейского о том, что
оно якобы было дано вне суда. Ряд процессуалистов и практика ряда судов
капиталистических государств признают допустимыми и фактические данные,
полученные в результате истолкования данных так называемого "разоблачителя
лжи" (лай-детектора), или по крайней мере - приемы допроса, основанные на
угрозе его использовать. Между тем известно, что физиологические явления,
регистрируемые приборами такого типа, могут свидетельствовать о наличии или
отсутствии волнения, но не о его причине, а следовательно, не в состоянии
достоверно установить факт дачи ложных или правдивых показаний. В ряде
судебных решений признаются допустимыми и признания обвиняемых, сделанные
после введения наркотиков, а многие процессуалисты прилагают усилия к
обоснованию этой чудовищной практики, попирающей элементарные права человека
и, по существу, окончательно стирающей грань между законными методами
ведения судопроизводства и пыткой, превращающей обвиняемого в бесправный
объект полицейского произвола. Доказательственное право буржуазных стран в
открытой или скрытой форме санкционирует использование в уголовном процессе
показаний платных осведомителей и полицейских агентов-провокаторов.
Буржуазные юристы признают, что "органы правосудия часто полагаются на
сообщения осведомителей как на основу для производства расследования или
ареста лица, обвиняемого в преступлении". При этом полицейскому агенту
предоставляется "гарантия неразоблачения". В силу этой гарантии обвиняемый
лишен возможности оспорить достоверность доказательств обвинения путем
допроса лица, давшего против него уличающие показани Это является прямым
нарушением VI поправки к конституции США, провозгласившей право обвиняемого
на очную ставку со свидетелями обвинени Использование платной агентуры в
качестве свидетелей официально допускается и доказательственным правом
других буржуазных государств. Так, ст. 337 УПК Франции прямо предусматривает
возможность допроса платного осведомителя в судебном заседании. Американский
теоретик права Джером Фрэнк в своей книге "Не виновен" на конкретных
примерах показал, что использование в качестве доказательств показаний
платных полицейских осведомителей является одной из существенных причин
осуждения невиновных. Подчеркивая опасность такого рода "доказательств",
Фрэнк ссылается на признание одного из платных осведомителей в том, что он
обвинил сорок невиновных. Известный английский юрист и общественный деятель
Деннис Притт в книге "Шпионы и осведомители на свидетельской трибуне"
убедительно показал те неисчислимые бедствия, которые приносит использование
в качестве доказательства показаний платных осведомителей и подобных
"свидетелей". Притт подчеркивает, что показания осведомителей еще более
сомнительны, чем показания соучастников. Осведомители работают на тех и
оплачиваются теми, для кого они добывают нужные сведени Их "успех в работе"
определяется тем, как много людей можно засудить на основании сообщенных ими
данных. "Если таких данных в отчете нет, то они ничего не заработают... Но
более того, многие осведомители, возможно даже большинство, не избирают
подобного рода профессию добровольно, а принуждаются к этому властями,
имеющими в своем распоряжении такие сведения, на основании которых может
быть возбуждено уголовное преследование, грозящее этим лицам осуждением и
длительным лишением свободы" Исключительное значение придаетс показаниям
осведомителей в деятельности политической полиции. Многочисленные судебные
процессы против коммунистов и других прогрессивных деятелей убеждают, что
показания платных осведомителей были единственными "доказательствами"
виновности подсудимых Показания платных агентов ФБР были единственными
"доказательствами" обвинения и на состоявшемся в 1965 году процессе
Коммунистической партии США. Член Верховного суда США У. Дуглас в особом
мнении по делу Левиса так охарактеризовал существующую практику: "Мы быстро
вступаем в такие времена, где отсутствует право личности на
неприкосновенность ее частной жизни, где каждый человек может быть под
наблюдением, где нет тайн от правительства. Агрессивные нарушения
правительством права человека на неприкосновенность частной жизни возрастают
в геометрической прогрессии". Наглядной иллюстрацией этих слов могут служить
и принятые в последние годы нормативные акты, которые легализовали практику,
признаваемую ранее незаконной. Например, упоминавшийся закон о контроле над
преступностью 1968 года признал подслушивание телефонных разговоров
допустимым способом получения доказательств по широкому кругу уголовных дел.
Расширение прав полиции имеет место и при производстве иных действий,
направленных на получение вещественных и письменных доказательств.
Специфической чертой англо-американского доказательственного права является
трактовка эксперта как "сведущего свидетеля", приглашаемого в процесс по
инициативе либо обвинения, либо защиты. Сторона, вызвавшая эксперта,
оплачивает все необходимые расходы и фактически бесконтрольна в выборе
эксперта. Состязательная форма экспертизы приводит к тому, что в одном и том
же деле могут быть проведены две экспертизы: одна - обвинением, а другая -
защитой. Практические последствия состязательной формы экспертизы
проявляются прежде всего в двух отношениях. Во-первых, финансовая
зависимость эксперта от пригласившей его стороны, безусловно, влияет на
объективность его заключени "Мнение эксперта, - пишет известный американский
адвокат А. Катлер, - иногда колеблется под. влиянием той стороны, которая
больше платит, чтобы получить это мнение". Другим следствием состязательной
формы экспертизы является ее фактическа недоступность неимущему обвиняемому.
Дело в том, что расходы на производство экспертизы, как правило, составляют
крупную сумму, уплатить которую может далеко не каждый. По свидетельству Дж.
Фрэнка, стоимость производства экспертизы колеблется от 1000 до 5000
долларов Из всего сказанного видно, что общий кризис законности,
переживаемый в настоящее время империалистическими государствами, находит
яркое проявление в доказательственном праве и теории доказательств этих
стран.
* ГЛАВА III ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
N 1. СОДЕРЖАНИЕ ИСТИНЫ КАК ЦЕЛИ ДОКАЗЫВАНИЯ
В гл. II настоящей работы была показана целенаправленность уголовного
судопроизводства на достижение объективной истины; было показано также, что
в судопроизводстве созданы оптимальные условия для этого. Вместе с тем
характеристика объективной истины как цели доказывания предполагает
необходимость более детального исследования особенностей содержания
(структуры) последней с учетом целей и задач уголовно-процессуальной
деятельности в системе социалистического правосуди В ст. 2 Основ
законодательства о судоустройстве указывается, что правосудие в СССР
призвано охранять от всяких посягательств: а) закрепленный Конституцией СССР
и конституциями союзных и автономных республик общественный и
государственный строй Союза ССР, социалистическую систему хозяйства и
социалистическую собственность; б) политические, трудовые, жилищные и другие
личные и имущественные права и интересы граждан СССР, гарантированные
Конституцией СССР и конституциями союзных и автономных республик; в) права и
охраняемые законом интересы государственных учреждений, предприятий,
колхозов, кооперативных и иных общественных организаций. Правосудие в СССР
имеет своей задачей обеспечение точного и неуклонного исполнения законов
всеми учреждениями организациями, должностными лицами и гражданами СССР. В
первой части ст. 2 Основ законодательства о судоустройстве называются
объекты, охране которых от всяких посягательств должно служить правосудие.
Перечень подлежащих охране объектов являетс общим для всех органов
Советского государства. В этом отношении цели правосудия не отличаются от
целей других видов государственной деятельности. Цели социалистического
правосудия также подчинены общим задачам Советского государства.
Во второй части ст. 2 Основ формулируется специфическая задача
правосудия с учетом природы этой деятельности, характерных для нее путей и
средств защиты указанных в законе объектов. Осуществля ее, социалистическое
правосудие обеспечивает охрану общественного и государственного строя СССР,
социалистической системы хозяйства и социалистической собственности, прав и
интересов граждан, государственных и общественных организаций. Всей своей
деятельностью суд воспитывает граждан СССР в духе преданности Родине и делу
коммунизма, в духе точного и неуклонного исполнения советских законов,
бережного отношения к социалистической собственности, соблюдения дисциплины
труда, честного отношения к государственному и общественному долгу, уважени
к правам, чести и достоинству граждан, к правилам социалистического общежити
Выступая в качестве самостоятельной задачи правосудия (ст. 3 Основ),
правовое и нравственное воспитание советских граждан служит одновременно
средством решения задачи точного и неуклонного исполнения законов. Названные
в ст. ст. 2, 3 Основ законодательства о судоустройстве цели и задачи
являются общими для правосудия по уголовным и гражданским делам в целом. Ими
определяются цели и задачи уголовного судопроизводства. "Основная цель
уголовного судопроизводства состоит в обеспечении охраны социалистического
общества, охраны прав и законных интересов граждан, в обеспечении всемерной
защиты трудящегося человека, его жизни, здоровья, достоинства, его
имущества, добытого честным трудом". Вместе с тем, в уголовном
судопроизводстве социалистические общественные отношения защищаются не от
всяких посягательств, а от преступных посягательств. Цели уголовного
судопроизводства достигаются решением соответствующих им задач в ходе и в
результате этого судопроизводства. В ст. 2 Основ задачи сформулированы
применительно к уголовному судопроизводству как единому целому, включающему
деятельность всех органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, и должны
разрешаться по всем уголовным делам. Основы подразделяют задачи уголовного
судопроизводства на две взаимосвязанные группы. К первой группе относятся:
быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение
правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление
был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен
к уголовной ответственности и осужден. Эти задачи являются специальными для
уголовного судопроизводства, и их осуществление возложено только па органы
предварительного расследования, прокурора и суд при расследовании и
разрешении уголовных дел. Во вторую группу задач включаются: способствование
укреплению социалистической законности, предупреждению и искоренению
преступлений, воспитанию граждан в духе неуклонного исполнения советских
законов и уважения правил социалистического общежити Органы дознания,
следователь, прокурор и суд обязаны принять в пределах своей компетенции все
предусмотренные законом меры по укреплению социалистической законности,
предупреждению и искоренению преступлений, воспитанию граждан. Но эти задачи
присущи как уголовному судопроизводству, так и разнообразной по характеру и
направленности деятельности ряда других государственных органов, учреждений,
а также общественных организаций. Задачи уголовного судопроизводства
образуют единую систему. Все они взаимосвязаны, взаимообусловлены,
разрешение каждой из них зависит от разрешения остальных. Так, быстрое и
полное раскрытие преступлений, изобличение виновных обеспечивает правильное
применение закона, что в свою очередь служит гарантией справедливого
наказания виновных. И обратно, правильное применение уголовных и
уголовно-процессуальных законов способствует быстрому и полному раскрытию
преступлений, ограждению невиновных от необоснованного привлечения к
уголовной ответственности и осуждени Быстрое раскрытие преступлений служит
гарантией полного выявления всех преступных действий и изобличения лиц, их
совершивших. Только при условии быстрого и полного раскрытия преступлений,
изобличения виновных, правильного применения закона и решения вопросов
наказания могут последовательно решаться задачи предупреждения и искоренени
преступлений, воспитания граждан, укрепления социалистической законности и
т. д. В процессуальной литературе предпринимались попытки разделения задач
уголовного судопроизводства на его задачи в целом и задачи (или цели)
производства по отдельному уголовному делу. Такой подход представляется
недостаточно обоснованным.
Те задачи, которые стоят перед органами предварительного рас
следования, прокурором и судом по конкретному уголовному делу, являются и
задачами по всем другим уголовным делам. От успешности их разрешения по
каждому делу зависит и успех всей уголовно-процессуальной деятельности, - в
какой мере уголовное судопроизводство служит достижению целей
социалистического правосудия по уголовным делам. Иными словами, за дачи,
решаемые по уголовному делу, - всегда конкретизация общих задач уголовного
судопроизводства. Решению задач уголовного судопроизводства подчинена вся
система предусматриваемых законом уголовно-процессуальных действий и
возникающих при их осуществлении правоотношений, в том числе действий и
правоотношений в области доказывани Каждое следственное (судебное) действие,
непосредственно связанное с собиранием, проверкой и оценкой доказательств,
его содержание и форма, как и вся совокупность этих действий, согласуются с
целями и задачами уголовного судопроизводства и, в конечном счете,
определяются ими.
Достижение целей проводимых действий представляет собой не что иное,
как последовательное решение органами предвари тельного расследования,
прокурором и судом ряда взаимосвязанных промежуточных задач (по собиранию,
проверке и оценке доказательств ) на пути к цели доказывания - достижению
истины. Доказывание - разновидность практической познавательной
деятельности. Поэтому целью доказывания всегда является познание всех
существенных обстоятельств, имеющих значение для приняти правильного решения
по уголовному делу. Изменяется и совершенствуется сам процесс доказывания в
советском уголовном процессе, его правовое регулирование: расширяется круг
допустимых следственных (судебных) действий, уточняются их цели и задачи,
улучшается порядок проведения действий, применения технических средств и
др., но цель доказывания - достижение истины остается неизменной. Результаты
познания в уголовном процессе, как и в других областях познавательной
деятельности, используются в практических целях в специфической области
борьбы с преступностью для решения задач уголовного судопроизводства. Отсюда
особенность цели доказывания в уголовном процессе состоит в ее уголовно- и
процессуально-правовом характере. Закон устанавливает содержание цели
доказывания и обязывает к ее достижению органы расследования, прокуратуры и
суд. Цель доказывания и задачи уголовного судопроизводства взаимосвязаны.
Достижение цели доказывания - необходимое условие решения всех задач
уголовного судопроизводства, осуществления целей социалистического правосуди
Без правильного познания того, что произошло в действительности, не может
идти речь о раскрытии преступления, изобличении виновных, правильном
применении закона. Достижение истины обеспечивает и реализацию уголовным
судопроизводством задачи способствовать укреплению социалистической
законности, предупреждению и искоренению преступлений, воспитанию граждан.
Успешная защита социалистических общественных отношений от преступных
посягательств, меткость уголовной репрессии обеспечивается достижением цели
доказывани В свою очередь задачи уголовного судопроизводства влияют на
содержание цели доказывания, на содержание истины и ее обоснование. В
содержание цели доказывания, в объем познания входит только то, что
необходимо для осуществления задач уголовного судопроизводства, а результаты
познания выражаются в форме, обеспечивающей решение тех же задач. Поэтому
цель познания в уголовном судопроизводстве не может быть исчерпана лишь
установлением определенных действий, фактов объективной действительности.
Чтобы правильно определить содержание истины, необходимо учитывать, что
факты объективной действительности, которые познаются в уголовном
судопроизводстве, представляют собой явления общественной жизни. Поэтому
должна быть правильно познана и их подлинная общественно-политическая
сущность, т. е. их значимость среди других явлений общественной жизни. В
соответствии с задачами уголовного судопроизводства следователь, суд обязаны
определить наличие и степень общественной опасности совершенных действий,
состав преступления, который в них содержитс Суд обязан также определить
меру наказания лицу, признанному виновным. Другими словами, следователь, суд
дают конкретному событию, которое было предметом производства по делу,
юридическую оценку. Такая оценка фактов, в которой главным образом находит
свое выражение их общественно-политическая оценка, является одной из
характерных особенностей познания в уголовном процессе. В процессуальной
литературе не всегда учитывается этот существенный признак предмета
познания, имеющий важное значение для правильного понимания содержания
истины, достигаемой органами расследования и судом. Поэтому даваемые
некоторыми авторами определения ее содержания фактически отвечают на вопрос
о соотношении результатов познания с объектом познания, не раскрывая
содержания самих этих результатов. "Материальной истиной" в уголовном
процессе, - пишет М. С. Строгович, - называется полное соответствие выводов
следствия и суда объективным фактам действительности). Аналогичное
определение содержится и в работах других авторов. Такое определение
достигаемой в уголовном процессе истины правильно подчеркивает ее
объективный характер. Но признание за результатами познания значения
объективной истины еще не дает само по себе ответа на вопрос о содержании
истины. Философское определение истины как истины объективной н преследует
цели раскрытия конкретного содержания всех знаний, получаемых в различных
областях пауки и практической деятельности. Это входит в задачу конкретных
естественных и общественных наук. Определение содержания истины, достигаемой
следователем и судом, зависит от особенностей, присущих познаваемым
общественным явлениям. Сравнивая истины, достигаемые при познании явлений
природы и явлений общественной жизни, мы обнаруживаем, что в содержание
первой не входит общественно-политическая сущность познаваемого объекта. Это
объясняется тем, что в человеческом представлении, если оно верно отразило
объективную действительность (а именно такое представление мы и называем
истиной), может быть только то содержание, которое имел познаваемый объект.
Естественно, что в содержание явлений природы, законов ее развития не может
войти то, что им не присуще, а потому и не находит отражения в сознании
познающего субъекта. Общественно-политическую сущность могут иметь только те
истолкования, выводы, которые делаются из познанных явлений природы.
Познание закономерностей развития общества, происходящих в нем процессов,
действий классов, социальных групп и отдельных лиц направлено на уяснение их
сущности как общественных явлений. Без вскрытия социальной сущности
явлений общественной жизни их правильное познание невозможно. Следовательно, для истины, устанавливаемой при познании общественных явлений, характерно то, что наряду с фактической стороной в ее содержание входит и правильная оценка
общественно-политической сущности исследуемого объекта. Эта особенность
свойственна не только истине, достигаемой общественными науками, но и
истине, устанавливаемой в различных областях общественной практической
деятельности, одной из которых
является уголовно-процессуальная деятельность. Для успешного выполнения задач, стоящих перед органами социалистического правосудия, им необходимо познать во всех его существенных особенностях конкретное явление общественной жизни - действие
(бездействие), совершенное человеком и расцениваемое законом как
преступление. Деяние определенного лица и до момента его обнаружения
существовало как преступное - общественно опасное, виновное и противоправное
- и именно этим своим качеством отличалось от других действий, совершаемых
людьми, и от других явлений, происходящих в природе и обществе. Этого не
учитывают те процессуалисты, которые не включают в сложное содержание истины
по делу правовую квалификацию, выражающую общественно-политическую сущность
этого деяни Такая позиция чаще всего аргументируется тем, что "оценку фактов
нельзя включать в содержание материальной истины, поскольку истина - это
суждение о том, что существует или существовало вне зависимости от сознания
познающего лица. Можно по-разному оценить установленные факты, но от этого
они не перестанут быть установленными" Приведенная аргументация исходит из
того, что общественно-политическая (правовая) оценка фактов, значимых для
уголовного судопроизводства, может быть оторвана от их существа и носит
субъективистский характер. Между тем, речь идет о раскрытии самого существа
явления общественной жизни. Естественная смерть и убийство, пожар от
грозового разряда и пожар от умышленного поджога отличаются друг от друга по
своей природе, по своим признакам, существующим в реальной действительности.
Имевшие место убийство и умышленный поджог не перестанут быть преступлением
от того, что следователь или суд не знали о них соответственно до момента
расследования и судебного разбирательства или неверно признали эти факты не
общественно опасными. Следователь и суд могут по-разному оценить деяние и
квалифицировать его (например, как убийство неосторожное, умышленное с
отягчающими обстоятельствами и без отягчающих обстоятельств), но истинной
будет только одна квалификация: та, которая соответствует тому, что
произошло в действительности. Факты имеют свои объективные признаки,
свойства, качества, которые должны быть правильно познаны следователем,
судом. Они существуют объективно и до издания уголовно-правовой нормы.
Законодатель включает в состав преступления в обобщенной форме те признаки,
которые свойственны данному виду деяния и которые отличают его от других
совершаемых людьми действий. С момента их включения в правовую норму они
становятся правовыми признаками, а общественно-политическая сущность деяния
приобретает правовое выражение. Как следователь, так и судья не вносят
каких-либо новых признаков в те факты, которые ими познаютс Законодатель до
следователя и судей путем указания на определенное сочетание признаков того
или иного действия, выражающих типичные, наиболее существенные его свойства,
выделил его из других, признав общественно опасным, противоправным.
Следователь и суд выясняют наличие или отсутствие этого сочетания признаков
как объективно существующих. При расследовании и рассмотрении конкретного
уголовного дела следователь, суд должны с достоверностью установить, имело
ли место деяние, в совершении которого обвиняется лицо, и, если имело, то
содержит ли оно состав преступления и было ли совершено обвиняемым. С этой
целью они должны из многих фактов, характеризующих деяние, установить такие,
которые обладают признаками, имеющими правовое значение, и которые в своей
совокупности определяют наличие и степень общественной опасности совершенных
действий для социалистического государства, расцениваемых законом как
преступные. Иными словами, следователь и суд должны познать то, что имело
место в действительности, т. е. познать конкретное преступление как
определенную совокупность фактических признаков деяния в их действительной
правовой значимости, в которой и выражена их общественно-политическая
сущность. Не вступая в противоречие с действительностью, нельзя искусственно
отделить основные качества действий от самих действий. Как правильно
отмечает А. Л. Ривлин, "истинность явлений общественного характера не может
быть установлена путем простой регистрации этих явлений в их внешнем
выражении без раскрытия их общественно-политической сущности.., такое
раскрытие общественно-политической сущности и является их оценкой... Дело
здесь заключается в том, чтобы оценка эта была правильной, чтобы она
соответствовала объективному положению вещей".
Совокупность фактов, установленных по делу, одновременно
свидетельствует как о самом событии, так и о его преступности. Указание
отдельных авторов на то обстоятельство, что в ст. 303 УПК РСФСР суду
предписывается при постановлении приговора сначала решить вопрос о наличии
деяния, а затем ответить на вопрос о противоправностн этого деяния, не
опровергает этого положени Законодатель, располагая вопросы в такой
последовательности, имеет в виду и те возможные случаи, когда может
оказаться, что событие, по поводу которого велось производство, вообще не
имело места или когда в действиях обвиняемого может не оказаться состава
преступлени Перечислением в законе подлежащих разрешению вопросов в
значительной мере облегчается сложная работа суда и устраняются ошибки как
следствие неправильной постановки вопросов, если бы для их формулирования
существовала особая процедура. Но ст. 303 УПК РСФСР не устанавливает
обязанности суда решать поставленные вопросы на основании отграниченных друг
от друга групп фактов Напротив, в статье подчеркивается единство
совокупности фактов, указывающих на событие и на его преступный характер.
Поставив перед судом вопрос, имело ли место деяние, в совершении которого
обвиняется подсудимый, законодатель в следующем вопросе требует от суда
решить: содержит ли это деяние (в ст. 320 УПК 1923 г. говорилось "содержит
ли в себе") состав преступления и каким именно уголовным законом оно
предусмотрено. Процесс установления фактических обстоятельств дела
следователем, судом и выбор ими той нормы права, которой они предусмотрены,
происходят практически одновременно. Органы предварительного расследования и
суд руководствуются уголовным законом для того, чтобы правильно познать
фактические обстоятельства дела в их юридическом значении. Устанавливая
факты и их правовую значимость, органы предварительного расследования и суд
тем самым определяют и норму, которая указывает на эти факты как на
преступные. Они познают соответствие юридических признаков фактических
обстоятельств дела той норме права, которая их предусматривает. Познание тех
или иных фактов следователями и судьями будет иметь значение объективной
истины в том случае, если в их сознании верно отразится то, что имело место
в действительности, т. е. совершенные определенным лицом действия, оцененные
конкретным уголовным законом как преступные.
Против включения в содержание истины общественно-политической оценки,
квалификации преступления приводятся возражения, которые наиболее полно были
изложены М. Л. Шифманом: "Раз материальная истина есть отражение в нашем
сознании объективно, вне нас существующих фактов и обстоятельств, то нет
оснований включать в понятие истины квалификацию преступления, ибо она не
может трактоваться как нечто объективное, существующее вне нашего сознания и
независимо от него. Один и тот же факт объективной действительности может
сегодня образовывать один состав преступления, в другой момент - иной состав
преступления, а может вообще перестать оцениваться как преступное деяние в
силу изменившихся обстоятельств". Эта аргументация, однако, неточна в самой
основе. Если следовать ей, то выходит, что все, созданное человеком, все
изменения, совершенные им в природе и обществе, его поступки, поведение не
могут быть объектами истинного знани К таким объектам относится и
уголовно-правовая норма. Она установлена законодателем как результат
правильного познания многократно повторяющихся общественно опасных действий
человека Правильная оценка объективно существующих фактов законодателем с
точки зрения объективных потребностей, интересов советского общества,
выраженная в правовой норме, является фактом объективной действительности,
существующим вне и независимо от сознания следователя и судей, которым они
должны руководствоваться при познании конкретного преступлени Норма права
выражает в общей форме факты объективной действительности, отражает
социальные связи между людьми, общественные отношени Познание в уголовном
судопроизводстве будет иметь значение объективной истины потому, что в
выводах следователя, судей есть такое содержание, которое существовало в
действительности, вне и независимо от сознания познающих преступление
следователя, судей. В. И. Ленин, характеризуя объективную истину,
подчеркнул, что главное заключается в том, "может ли в человеческих
представлениях быть такое содержание, которое не зависит от субъекта, не
зависит ни от человека, ни от человечества?.. " Сформулированное В. И.
Лениным определение объективной истины охватывает правильное познание
субъектом (человеком, человечеством) всех предметов,
явлений реальной действительности. Соответственно в литературе по марксистской философии "под истиной понимается идеальное воспроизведение в познании действительности так, как она существует, не независимо от сознания, от познающего субъекта
(человека и человечества). Истина-это соответствующее объективной реальности
содержание наших знаний". Опираясь на марксиско-ленинское понимание
объективной истины, мы можем сказ о правильное познание следователем,
судьями преступно действий обвиняемого будет иметь значение
объективной истины. Правильная правовая оценка действий обвиняемого,
правовая квалификация как вывод из сравнения объективно существующих в
действительности, вне и независимо от сознания следователя, судей
деяния и закона также является истиной. Объективная истина, включающая
в свое содержание правовую оценку, не перестает быть объективной от
того, что один и тот же факт объективной действительности может в
различное время образовывать разные составы преступления в силу
изменившихс
обстоятельств. Нельзя забывать важнейшего положения о конкретности Каждой
истины. Марксистско-ленинская теория познания не считает каждое суждение,
правильное при определенных условиях, истинным в любых условиях. При
определении истинности каждого положения должны учитываться условия места и
времени. Любые суждения, понятия, если они берутся абстрактно, вне чета
конкретных обстоятельств, исторических связей и отношений, без учета условий
места и времени, становятся бессодержательными. Суд и следователь познают
общественно опасные действия, совершенные конкретным лицом в определенных
условиях места и времени и признаваемые конкретной уголовно-правовой нормой
преступными. Объективная истина, достигаемая в уголовном процессе, являетс
конкретной истиной; следователь и суд оценивают действия обвиняемого с точки
зрения действующее закона. Сам закон не остается неизменным. Его содержание
обусловлено общественными отношениями в конкретный период развития общества.
С изменение общественно-политической сущности деяния должна меняться его
правовая оценка в законе. Изменения могут быть настолько существенными, что
деяние перестает быть общественно опасным и потому исключается законодателем
из перечня преступлений. При этом в отдельных случаях может возникнуть и
такое положение, когда та или иная уголовно-правовая норма вступает в
противоречие с изменившейся сущностью деяния, но еще продолжает действовать.
В таких случаях суждение суда о квалификации деяния не являетс истинным, оно
может соответствовать лишь правилам формальной логики, быть правильным по
форме, но не по существу. Только этот единственный аспект формального
соответствия (несоответствия) частной нормы (конкретного акта поведения)
действующей "общей норме" усматривают Д. П. Горский, И. С. Нарский, Т. К.
Ойзерман при решении проблемы истинности норм. Подобные ситуации в советском
праве можно объяснить только причинами технического порядка (необходимо
время для обнаружения этого несоответствия и его исправления). "Выявленное
несоответствие устраняется законодательными органами. Одновременно с этим
устраняются и последствия формального применения закона, если они имелись".
Совершенные действия должны оцениваться в точном соответствии с той правовой
нормой, которой они предусматриваютс К рассматриваемому вопросу в полной
мере относится указание Л. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС: "Любые попытки
отступления от закона или обхода его, чем бы они ни мотивировались, терпимы
быть не могут" В уголовном судопроизводстве "происходит установление
конкретного бытия сущности, ранее уже познанной и отраженной в норме права"
Расхождение оценки, даваемой судом, следователем, и содержания подлежащего
применению закона, означает, что суд, следователь неправильно познали
соответствие правовых признаков совершенных действий уголовному закону,
который указывает на них. Основное качество советских законов состоит в том,
что они верно отражают действительность, правильно указывают на наиболее
существенные признаки, характеризующие те или иные преступные деяни Знание
советских законов, правильное понимание их смысла, духа, направленности
является ключом к правильному познанию фактических обстоятельств дела в их
социально-политической сущности. Против включения в содержание истины
правовой оценки возражает М. С. Строгович, полагающий, что "правильная
общественно-политическая и юридическая оценка факта, деяния, преступления -
обязательное, необходимое свойство правильного судебного приговора, но она
не входит в понятие материальной истины". Но если суд установил, что имело
место конкретное преступление, совершенное определенным лицом, то это и
будет означать, что суд дал общественно-политическую (юридическую) оценку
фактам действительности, правильно познал конкретное проявление сущности
этого общественного явления, выраженной в надлежащей уголовно-правовой
норме. Несостоятельным следует признать и аргумент, согласно которому
квалификаци деяния не входит в содержание истины, потому что "юридическая
оценка факта", "квалификация преступления" зависит от отношения судей к
рассматриваемому ими деянию, "от тех выводов, которые сделают судьи из
применения этого закона к данному деянию". Юридическая оценка действительно
зависит от судей, поскольку не кто иной, как. судьи, производят ее. "Если бы
законы применялись сами собой, тогда суды были бы излишни". Но применение
закона, квалификация преступления, как уже отмечалось, не может быть
произвольной. Нельзя согласиться и с аргументацией, основанной на различии в
содержании процессуальных и уголовно-правовых норм. "Когда мы говорим об
объективной, материальной истине в уголовном процессе, мы говорим о
процессуальном принципе, о процессуальной проблеме, а не о принципе и
проблеме уголовного права. Конечно, эти принципы и проблемы взаимосвязаны,
но все же они не совпадают. А раз так - то под материальной, объективной
истиной в уголовном процессе следует иметь в виду соответствие выводов
следствия и суда о фактах, имеющих значение для дела, самим этим фактам, как
они произошли в действительности". Действительно, уголовно-процессуальное
право и уголовное право - взаимосвязанные, но разные отрасли права, имеющие
свои проблемы, принципы, которые исследуются также взаимосвязанными, но
разными правовыми науками. Но из констатации различия
уголовно-процессуального и уголовного права и соответствующих им отраслей
научного знания никак не следует вывод о правомерности отрыва,
противопоставления друг другу содержания процессуальных и уголовно-правовых
норм при определении содержания объективной истины, достигаемой по
уголовному делу.
Проблема объективной истины - центральная проблема как
уголовно-процессуального, так и уголовного права. Она исследуется ими в
разных аспектах, под различными углами зрения, на различных уровнях, но во
взаимосвязи. Уголовным правом устанавливаются признаки состава преступления,
пределы наказани В нормах уголовного права выражена социальная сущность
преступлений, без правильного познания которой не может быть и речи о
достижении истины по конкретному уголовному делу. Уголовно-процессуальное
право определяет порядок уголовного судопроизводства, цель, предмет, пути и
средства доказывания и тем самым служит познанию конкретного преступления,
общественно-политическая сущность которого уже познана и отражена в
уголовно-правовой норме. В ходе уголовно-процессуальной деятельности разные
аспекты проблемы истины становятся частями, моментами единого сложного
процесса познания, включающими выяснение "фактического" и "юридического" в
неразрывной связи и взаимообусловленности. При доказывании следователь и суд
исходят не только из уголовно-процессуальных, но и уголовно-правовых норм.
Один и тот же субъект познания применяет нормы и уголовного и
уголовно-процессуального права для достижения цели доказывания, задач и
целей судопроизводства. В процессуальной литературе последних лет против
включения в содержание истины правовой оценки выдвинут еще один аргумент. "С
гносеологической точки зрения суждение, фиксирующее происшедшие в
действительности факты, есть суждение познавательное, тогда как суждение,
квалифицирующее эти факты как неправильные, противоправные, общественно
опасные, есть суждение ценностное, оценочное". С этим соображением,
заимствованным у некоторых авторов, работающих над проблемами аксиологии,
которые доводят до крайности противопоставление истины и оценки, полностью
нельзя согласитьс Нужно учитывать, что ценностные суждения (если под ними не
понимать чисто субъективистские, никак не отражающие объективный мир мнения,
как это делают буржуазные аксиологи, исходящие из позиций идеалистической
философии) - путем преобразования или без него сводятся к познавательным
суждениям, которые могут быть истинными или ложными. Для марксизма проблема
ценностей не является новой. При определении природы ценностей марксизм
исходит из того, что ценности - явления общественные. К ним относятся
явления материального идеального характера, которые служат потребностям
человека, класса, общества. Ценностное отношение существует как связь
субъекта с тем объектом, на который направлены его познание и воздействие в
процессе общественно-исторической практики. Оно выступает как частный момент
универсального практического отношения человека к окружающей его
действительности. Практика, понимаемая как общественно-историческая
деятельность, включающая и теоретическое отношение человека к предметному
миру, заключает в себе объективное знание предмета, поскольку воспроизводит
и осваивает предмет во всем богатстве его содержания, в том числе и его
полезность для удовлетворения человеческих потребностей. Представление о
ценностях, их значении зависит от характера ценностей и потребностей,
интересов классов каждой общественно-экономической формации. Для
классово-антагонистического общества характерно существование, по крайней
мере, двух различных оценок ценности одних и тех же явлений материального и
духовного характера. Особенно резко это различие проявляетс в оценке
явлений, относящихся к области политики, права, морали. При этом
действительными ценностями для конкретной общественно-экономической формации
будут те явления, которые соответствуют интересам, потребностям передового
класса. Объективным критерием подлинной ценности явлений служит их оценка с
позиций прогрессивного класса, соответствие их общественному прогрессу,
проверяемое в процессе общественно-исторической практики. Марксизм открыл
объективные законы развития общества, создал научную методологию познания
явлений общественной жизни и тем самым сделал возможным объективную, научную
оценку общественных явлений. Правильное познание не ограничивается описанием
общественных явлений, а обязательно включает в себя партийность - строгий
научный анализ их социальной сущности, оценку с позиций рабочего класса.
Оценка общественных явлений должна быть не субъективистской, а объективно
истинной, научной. При выполнении этих требований "оценочные суждения"
базируются на научном познании, оценка выступает как одна из сторон познания
действительности" Суждение "X хорош", приводимое в качестве примера
ценностного, оценочного суждения, является познавательным суждением и будет
истинным или ложным в зависимости от того, отражает или не отражает оно
адекватно объективную действительность. Это суждение выражает не просто
"одобрение субъектом X" а знание свойств X, оцениваемых положительно.
Осознание ценности есть сторона познания явления с точки зрения
потребностей, интересов передового класса как носителя исторического
прогресса общества. По своей логической (гносеологической) природе суждение
"X хорош" не отличается от суждений "подсудимый 2 мошенник", "действия
обвиняемого V кража", т. е. от тех суждений, в которых выражаются выводы
следователя, судьи о квалификации деяния, о виновности обвиняемого. В
уголовном процессе познаются не "голые факты", изолированные от
общественно-исторической практики и очищенные от всех общественных связей и
отношений, а именно действия людей в их общественном содержании и
значимости. Таким образом, не должно допускаться вынесение оценочного
отношения к общественному явлению за пределы познания; в противном случае
возникает опасность противопоставления объективной истины и оценки, что
может служить теоретическим оправданием субъективизма в практической
деятельности при решении вопросов квалификации и наказани Объективная истина
достигается как при вынесении обвинительного приговора, так и при
оправдании. Но во втором случае ее содержание будет несколько иным.
Прекращая дело за отсутствием в действиях обвиняемого состава преступления,
следователь в постановлении, а суд в оправдательном приговоре отражают то,
что произошло в действительности: совершены действия, которые законодатель
не считает преступными, так как они не имеют тех признаков, с которыми закон
связывает понятие преступлени В признании совершенных действий не
общественно опасными и будет заключаться правовая оценка установленных
фактов, котора исключает квалификацию этих действий как преступных. При
прекращении дела или вынесении оправдательного приговора ввиду
недоказанности участия обвиняемого в совершении преступления (п. 2 ст. 208,
п. 3 ст. 309 УПК РСФСР) правовая оценка представляет вывод о невиновности
обвиняемого. Вопрос о том, кто совершил преступление, остается открытым.
Таким образом, отражение в постановлении органов предварительного
расследования и приговоре суда достоверно установленных фактических
обстоятельств дела и их правового значения, соответствия надлежащей норме
права и будет означать достижение объективной истины. Достоверное познание
фактических обстоятельств дела в их правовом значении составляет основу,
необходимую для принятия решения о наказании. Вопрос о наказании может
встать перед судом только в случае установления виновности обвиняемого в
совершении преступлени Между выводом суда о квалификации преступления и
выводом о наказании должна существовать неразрывная связь. Там, где нет
преступления, не может быть и наказани Абсолютно исключается такое
положение, при котором бы суд, не установив самого преступления, попытался
бы восполнить этот пробел за счет назначения наказани Нарушением законности
являются и случаи, когда допускается смягчение наказания только потому, что
у судей не сложилось твердого убеждения в виновности обвиняемого. Говорить
здесь о наличии объективной связи менаду преступлением и наказанием не
представляется возможным. Ни при каких условиях мягкость наказания не может
заменить недостающие доказательства виновности или устранить имеющиеся
противоречия Вывод о необходимости назначить наказание, его виде и характере
представляет собой дальнейшую конкретизацию правовой оценки общественно
опасного деяния, которая была дана при его квалификации. Это особенно
наглядно, когда действия нескольких обвиняемых по одному делу
квалифицируются по одной статье, а мера наказания определяется разна Закон
не содержит столь же тщательного описани признаков для определения
правильного наказания каждому признанному виновным подсудимому, как это
сделано в диспозиции уголовно-правовой нормы применительно к квалификации
деяни К тому же в законодательстве не предусмотрены абсолютно-определенные
санкции. Такой подход позволяет суду учесть индивидуальные особенности
каждого дела, но одновременно создает серьезные затруднения при определении
меры наказани
Общие указания, из которых исходит суд при решении вопроса о
наказании, содержатся в уголовном законе и в некоторых нормах
уголовно-процессуального закона. Для назначения справедливого наказания
закон прежде всего требует правильной квалификации деяния, т. е. учета той
оценки характера общественной опасности преступления, которая дана уголовным
законом. Неправильная квалификация всегда неверно отображает
социально-политическую сущность преступления и не позволяет судить о
справедливости или несправедливости меры наказани Содержание ч. 2 ст. 416
УПК РСФСР 1923 года, допускавшей возможность правильного определения
наказания при неверной квалификации, не воспринято действующим законом.
Связь преступления с наказанием будет нарушена, если суд точно установит
характер преступления, но сделает ошибочный вывод о наказании. Наказание -
"количественное качество" преступления, его количественная характеристика.
Мерой наказания измеряется степень общественной опасности преступления и
лица, его совершившего Наказание должно всегда соответствовать преступлению.
"Действительное преступление, - писал К. Маркс, - предполагает определенную
меру наказани Действительное преступление ограничено. Должно быть поэтому
ограничено и наказание, хотя бы для того уже, чтобы быть действительным, -
оно должно быть ограничено принципом права, что бы быть правомерным...
Определенное содержание правонарушения является пределом для определенного
преступлени Мера этого содержания есть, таким образом, и мера преступления".
Наказание, как и квалификация, служит правовым выражением
общественно-политической сущности совершенного преступлени Необоснованное
увеличение или уменьшение меры наказания тем самым извращает и
общественно-политическую сущность преступления, совершенного конкретным
лицом. Оценивая общественную опасность преступного деяния путем квалификации
его по определенному закону, суд не должен изменять свою оценку при
назначении виновному меры наказани В принесен ном Заместителем Председателя
Верховного Суда РСФСР в протесте по делу Н., который обвинялся в получении
взяток за ускорение погрузки и отправки лесоматериалов, обоснованно
указывалось: "... суд, признав Н. виновным в систематическом получении
взяток, т. е. в совершении тяжкого преступления, определил ему чрезмерно
мягкую меру наказания, не соответствующую содеянному" (разрядка наша. -Авт.
). Признав эти доводы протеста убедительными, надзорная инстанция приговор
отменила и дело вернула на новое рассмотрение. Сказанному не противоречит
право суда при наличии, например, смягчающих обстоятельств учесть их и
назначить осужденному более мягкую меру наказани Суд, верно оценив
общественную опасность преступления, выразившуюся в правильной квалификации,
тем самым признает, что осужденный заслуживает меры наказания,
соответствующей содеянному. Вместе с тем суд указывает на те обстоятельства,
которые требуют от него смягчения наказани Здесь суд правильно оценивает
общественную опасность с точки зрения квалификации и наказани Таким образом,
необходимо различать неверную оценку степени общественной опасности
преступления, выразившуюся в необоснованном увеличении или уменьшении
наказания, и использование судом его права (и обязанности) учитывать все
обстоятельства дела при решении вопроса о мере наказани Правильная
квалификация нужна для определения размера наказания и потому, что в законе
указываются пределы наказани При таком построении санкции обоснованность
решения о мере наказания находится в прямой зависимости от правильности
квалификации, если по делу нет обстоятельств, требующих снижения меры
наказания ниже санкции, установленной законом. Решая вопрос о пределах
наказания, предусмотренных надлежащей статьей закона, суд должен действовать
в точном соответствии с положениями Общей части Уголовного кодекса.
Правильная квалификация преступления и установленные законом границы санкции
необходимы, но недостаточны для определения осужденному конкретной меры
наказани Закон требует, чтобы суд при назначении наказания учитывал не
только характер, но и степень общественной опасности совершенного
преступления, личность виновного и обстоятельства дела, смягчающие и
отягчающие ответственность. Вывод о мере наказания всегда основывается на
познанных фактах преступного событи Все фактические обстоятельства дела,
которые устанавливаются для решения вопроса о наличии преступления и
виновности лица в его совершении, столь же необходимы и для решения вопроса
о мере наказани Достоверно познанные факты позволяют суду правильно
обосновать конкретную меру наказания, избираемую в отношении определенного
подсудимого. Предположения и мнения судей, не основанные на фактических
обстоятельствах, также недопустимы при разрешении вопроса о мере наказания,
как и при решении вопроса о квалификации. Нельзя признать человека виновным,
не имея для этого достаточных данных. Точно так же нельзя человека
подвергнуть той или иной мере наказания, если имеющиеся в деле данные не
подтверждают необходимости избрания этой меры. В приговоре речь может идти
только о конкретной вине и конкретном наказании. Базой для решения этих
вопросов должны служить фактические обстоятельства дела. При назначении
наказания суд должен учитывать как все признаки деяния, включенные в состав
преступления, так и все другие признаки, значимые с точки зрения
конкретизации вины и наказани Например, характеризующие жизненный путь
подсудимого, его моральный облик, степень участия в общественно полезной
деятельности и т. д. Сведения о личности подсудимого позволяют правильно
познать степень его общественной опасности, которая не всегда может быть
полно и точно оценена, исход только из характера содеянного (последствий и
т. п. ). Правильному определению наказания во многом способствует подробный,
хотя и не исчерпывающий, перечень смягчающих, а также исчерпывающий перечень
отягчающих ответственность подсудимого обстоятельств. Эти обстоятельства
весьма разнообразны и всегда специфичны для каждого уголовного дела.
Необходимо, чтобы суд установил эти обстоятельства и исходил из них при
решении вопроса о наказании. Наказание должно быть справедливым, т. е.
соответствовать тяжести преступления и личности осужденного, иначе оно не
будет согласовываться с интересами советского общества, не обеспечит
возможность исправления и перевоспитания осужденного. При этом суд должен не
только сам убедиться в необходимости и целесообразности избранной им меры,
но и убедить в этом других граждан, в том числе и осужденного. Поэтому в
приговоре приводятся аргументы, обосновывающие назначение данной меры.
Высказанная в свое время в литературе точка зрения, согласно которой
"обвинительный приговор нельзя считать обоснованным, если суд мотивировал
только доказанность вины и квалификацию преступления, но не обосновал
применение определенной меры наказания" была закреплена в законе. УПК
требует приведени в приговоре мотивов назначения подсудимому меры наказани
На необходимость строгого соблюдения закона относительно мотивировки
приговора в части назначения меры наказания обращает внимание судов Пленум
Верховного Суда СССР в постановлении "О судебном приговоре" от 30 июня 1969
г. Таким образом, решение суда о наказании должно быть законным,
обоснованным, справедливым, а потому и убедительным. Названные качества,
присущие решению суда о мере наказания, характеризуя его с точки зрения
требований социалистического права и нравственности, позволяют подойти к
вопросу о гносеологической природе подобных решений. Этот вопрос остается
спорным в теории уголовного процесса.
Одни полагают, что наказание не входит в содержание истины, другие
распространяют понятие истины не только на выводы о квалификации, но и на
выводы суда о наказании Мы признаем правильной вторую точку зрени Однако это
требует определенных пояснений.
Основные возражения против включения решения суда о наказании в
содержание истины приводил Н. Н. Полянский: "... назначение наказания не
может быть истинным или неистинным. Назначая наказание, суд не констатирует
фактов прошлого или настоящего, не делает вывода из наблюдаемых в
действительности закономерностей о том, что может или должно наступить, а
предъявляет требование, которое надлежащими органами должно быть
осуществлено в действительности. Назначение наказания есть приказ, а приказ
может быть только целесообразным или нецелесообразным, справедливым или
несправедливым". Действительно, решение суда о наказании выражается в форме
повеления, приказа. Однако форма решения не определяет сама по себе его
содержани "Приказ" суда о наказании обусловлен достоверно познанными
событием преступления, обстоятельствами дела, указывающими на степень
общественной опасности деяния и деятеля, законом Констатация размера
наказания и представляет собой результат познания, вывод суда о степени
общественной опасности преступления и личности преступника. Если вопрос об
истинности или ложности самого приказа как формы выражения решения суда,
содержащего волевой момент, можно считать в какой-то мере спорным, то
характеристика вывода суда о мере наказания с точки зрения соответствия
(несоответствия) его объективной действительности не должна, как
представляется, вызывать сомнений. Суд, назначая наказание, делает выводы из
познанных им фактов действительность, дает им правовую оценку и выражает ее
в размере наказани Для применения к суждению суда по вопросу о наказании,
как и любому суждению, деления на истинные пли неистинные (ложные) не
обязательно требуется, чтобы суждение было связано с фактами
действительности прямо или непосредственно. Оно может быть связано с другим,
третьим суждением, которое в конечном итоге непосредственно относится к
объективной действительности Вывод суда о наказании через ряд
опосредствований также соотносится с фактами действительности. Наказание
должно отвечать задачам правосуди Если конкретное решение суда о мере
наказания отвечает этим задачам, оно основано на истинном знании. Исключать
решение суда о наказании из содержания истины будет неправильным, потому что
в выводах суда есть такое содержание, которое не зависит от сознания судей.
Судьи не могут произвольно избрать меру наказани Их решение зависит от
объективно существующей степени общественной опасности преступления и лица,
его совершившего, от пределов санкций, указанных в законе, и от правильного
учета целей правосуди Необходимо отметить, что сама природа общественного
явления, с которым имеет дело суд, не допускает такой точности его
"измерения", как это имеет место в других областях познани "Требование
строгости и точности не есть требование некоторой абсолютной строгости и
точности. Пределы точности и строгости определяются в свою очередь в
конечном счете практическими потребностями. В науке здесь обстоит дело так
же, как и в повседневной жизни... " Законодатель, исходя из задач суда и
учитывая объективные возможности суда при оценке степени общественной
опасности, устанавливает: сроки наказания в зависимости от вида наказания
могут исчисляться месяцами, годами, а также сутками и месяцами (см. ст. 42
УК РСФСР). Причем сами санкции не представляют собой произвольных решений
законодател Они выработаны в ходе общественной жизни, проверены опытом,
практикой борьбы с преступностью, со ответствуют господствующим в советском
обществе нравственным и правовым принципам, выражают интересы советского на
рода. Правильность своего решения о наказании суд может мотивировать потому,
что оно основывается на объективно существующих фактах. В свою очередь
выводы суда доступны проверке, ибо критерий их истинности лежит вне сознания
судей. В задачу суда кассационной или надзорной инстанции входит проверка не
только законности, но и обоснованности всего приговора, в том числе и меры
наказани Постановка подобной задачи будет бессмысленной, если вышестоящий
суд не имеет возможности проверить истинность выводов судей первой
инстанции. Решение суда о наказании, так же как и его решение о квалификации
и о фактической стороне преступления, должно быть истинным, достоверным.
Только при этом условии приговор суда может быть актом социалистического
правосуди Суд и при решении вопроса о наказании не может довольствоваться
вероятным знанием. При вероятном знании выводы суда о наказании возможно или
в определенной степени соответствуют объективной действительности. Степень
же вероятности определяется довольно неопределенной мерой - "мало вероятно",
"весьма вероятно", "очень вероятно". При этом всегда остается и вероятность
того, что выводы суда в той или иной степени не соответствуют
действительности. Характеристику выводов суда как достоверного, истинного
знания не изменяет, очевидно, то обстоятельство, что отдельные факты и их
совокупность, влияющие на определение степени общественной опасности, не
поддаютс количественному выражению, т. е. они не могут быть в настоящее
время с учетом особенностей объекта познания и уровня развития науки и
практики формализованы таким образом, чтобы образовать определенную систему,
в рамках которой при применении и соблюдении установленных правил могли бы
давать формально достоверный вывод о мере наказания данного лица. Уголовный
процесс располагает, однако, совокупностью достаточно надежных средств и
способов, позволяющих устанавливать степень общественной опасности
преступления и подсудимого и делать достоверные выводы о наказании, о чем
свидетельствует практика расследования и разрешения уголовных дел.
Требованию достоверности, предъявляемому к выводам суда, не
противоречат, а соответствуют указанные в законе цели наказания: "Наказание
не только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью
исправление и перевоспитание осужденных... " (ст. 20 УК РСФСР). Как
указывалось, суд при решении вопроса о мере наказания преследует и цель
исправления осужденного. Если наказание определено правильно, то оно создает
и объективные возможности для перевоспитания осужденного. Таким образом, в
полное содержание объективной истины по уголовным делам, устанавливаемой в
социалистическом уголовном процессе, должны входить достоверное познание
фактов, их правильная квалификация и правильное определение меры наказани
N 2. ПОНЯТИЕ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ Основное требование законности
применительно к юридической ответственности состоит в том, что
ответственность допустима лишь за запрещенное законом деяние и только
в пределах, определенных законом; применительно к процессуальной
стороне, - что
она должна быть обоснована расследованием и разбирательством конкретного
дела в порядке и форме, определенных за коном. Важная гарантия реализации
уголовной ответственности состоит в установлении определенного предмета
доказывания по каждому уголовному делу.
Предмет доказывания - система обстоятельств, выражающих свойства и
связи исследуемого события, существенные для правильного разрешения
уголовного дела и реализации в каждом конкретном случае задач
судопроизводства. Эти обстоятельства устанавливаются путем
процессуального доказывания т. е. с помощью предусмотренных законом
средств и способов. Определенность предмета доказывания обусловливает
направление и границы исследовани Правильное установление предмета
доказывания по конкретному уголовному делу - условие целенаправленной
деятельности органов расследования и суда, обеспечения полноты,
всесторонности, объективности исследования обстоятельств дела.
Процессуальное законодательство (ст. 15 Основ, ст. 68 УПК РСФСР) детально
определяет предмет доказывани Включив статью "Обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному делу" (этот термин используется в значении
"предмет доказывания") в число исходных положений Основ уголовного
судопроизводства, законодатель еще раз подчеркнул значение предмета
доказывания в уголовном процессе как для определения направления и пределов
исследования по делу, так и для разработки тактики и частной методики
расследования и судебного разбирательства, целенаправленности версий и
следственных действий. В процессуальной литературе иногда указывается на
наличие в судопроизводстве кроме предмета доказывания еще "предмета
исследования" или "предмета познания", более широкого по объему Эти понятия
не определены в законе. Конечно, не все обстоятельства, устанавливаемые по
уголовному делу с помощью доказательств, входят в предмет доказывани При
доказывании возникает необходимость установить ряд таких вспомогательных
фактов, которые не включаются в обстоятельства, подлежащие доказыванию по
уголовному делу, и служат лишь средством для установления обстоятельств,
составляющих предмет доказывания по делу. Но подобные факты не образуют
какого-то другого "предмета доказывания", а представляют собой
"промежуточные тезисы" для установления обстоятельств, входящих в предмет
доказывания (последние можно рассматривать как "конечные тезисы"
доказывания). Не все обстоятельства, устанавливаемые по уголовному делу с
помощью доказательств, входят в предмет доказывани При доказывании возникает
необходимость установить ряд таких вспомогательных фактов, которые не
включаются в обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, и
служат лишь средством для установления обстоятельств, составляющих предмет
доказывания по делу. Подобные факты представляют собой "промежуточные
тезисы" для установления обстоятельств, входящих в него, либо иные
вспомогательные данные. Например, по делу об убийстве Н. свидетель С.
показал, что убийцей был неизвестный ему человек, жену которого зовут Мария
(последня рассказывала, как ее муж совершил убийство). По делу был проведен
ряд следственных действий для того, чтобы выяснить, как зовут жен лиц,
заподозренных в убийстве Н. Разрешение этого вопроса сыграло важную роль в
раскрытии убийства. Факт-имя жены обвиняемого-не может быть отнесен к
предмету доказывания по делу. Однако этот факт на определенном этапе
расследования был предметом внимания следователя, не потерял он значения и в
дальнейшем, при проверке и оценке показаний свидетеля С. Подобного рода
вспомогательные факты, устанавливаемые по уголовному делу, в юридической
литературе именуют в большинстве случаев "доказательственными фактами".
Однако разные авторы употребляют этот термин в различном смысле. Одни имеют
в виду факты, служащие основанием для установления так называемого главного
факта. Другие вкладывают в этот термин более широкое понятие, относя к
доказательственным фактам вообще все факты, дающие возможность установить
истину по делу. Существует определение доказательственных фактов как
отдельных фактов, из которых познается предмет доказывани Наконец, иногда
термин "доказательственные факты" связывается с косвенными доказательствами.
Многозначность рассматриваемого термина и связанная с этим возможность
терминологических недоразумений обусловила решение именовать в настоящей
работе промежуточными факты, представляющие промежуточные тезисы
относительно конечных тезисов доказывани по уголовному делу
Таким образом, под промежуточными следует понимать факты, с помощью
которых устанавливаются (или опровергаются) обстоятельства, подлежащие
доказыванию по делу. Как вытекает из сказанного, такого рода факты не
входят в предмет доказывания в смысле ст. 15 Основ (ст. 68 УПК РСФСР),
так как их установление не составляет цели доказывания, но является
лишь средством, с помощью которого эта цель в необходимых
случаях достигаетс Если отнести к предмету доказывания и обстоятельства,
подлежащие доказыванию по делу, и наряду с ними промежуточные
(вспомогательные) факты, это может привести к растворению конечных целей
уголовного процесса в деятельности по собиранию этих фактов, превращению
последней в самоцель. Неправильно оценив значение по делу об убийстве X.
такого промежуточного факта, как угроза убийством со стороны У.,
следователь, установив, что такая угроза имела место, сделал необоснованный
вывод о виновности У. в убийстве X. В действительности факт угрозы сам по
себе свидетельствовал лишь о возможной виновности У. Иногда по конкретному
делу мы сталкиваемся с таким явлением, когда факт - составная часть
определенного обстоятельства, подлежащего доказыванию, - одновременно служит
средством установления другого обстоятельства. Так, в соответствии с п. 1
ст. 68 УПК РСФСР способ совершения преступления - составная часть события
преступлени И вместе с тем способ совершени преступления может одновременно
служить для установления виновности определенного лица (т. е. играть роль
вспомогательного факта). Однако многостороннее значение одних и тех же
фактов реальной действительности ни в коей мере не колеблет принципиального
положения о необходимости четко отграничить факты, входящие в предмет
доказывания, от промежуточных. Обстоятельства, подлежащие доказыванию,
остаются таковыми независимо от того, что они одновременно могут быть
вспомогательным средством установления других важнейших обстоятельств. Это
выражает диалектическую взаимосвязь жизненных явлений. Нельзя поэтому
признать убедительной аргументацию М. С. Строговича, выступающего за
отнесение промежуточных фактов к предмету доказывания, иначе, по его мнению,
в качестве таковых "будут использованы факты, которые сами не доказаны с
полной достоверностью". Мысль о необходимости обеспечить достоверность
фактического материала, используемого для обоснования выводов по уголовному
делу, совершенно бесспорна. Но речь идет о другом: о необходимости при
построении и обосновании системы этих выводов отличать конечные, служащие
целью доказывания, непосредственной базой для применения норм уголовного и
гражданского права, от промежуточных, служащих средствами достижения этой
цели. Выделение законодателем предмета доказывания именно как системы
конечных тезисов подтверждается также и тем, что в законе наряду с понятием
"обстоятельства, подлежащие доказыванию" (предмет) используется и более
широкое понятие "обстоятельств, имеющих значение для дела" (ст. ст. 131,
276, 69, 205 УПК РСФСР). В ст. 131 это понятие расшифровывается ссылками на
ст. ст. 68, 20 и 21; "все другие обстоятельства, выяснение которых может
иметь значение для правильного расследования дела"
Таким образом, в число обстоятельств, имеющих значение для дела,
включаются: а) обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет
доказывания) б) промежуточные и вспомогательные факты. Введение
законом самостоятельного понятия обстоятельств, имеющих значение для
дела, более широкого, нежели понятие предмета доказывания, направлено
на обеспечение полноты, всесторонности, объективности исследования
предмета доказывания,
достоверности доказательственного материала, который будет положен в основу
окончательного решени Не случайно наиболее полно это понятие раскрывается в
статьях УПК, посвященных рассмотрению ходатайств, заявленных при
расследовании (ст. 131) и судебном рассмотрении дела (ст. 276). Тем самым
создаются оптимальные условия для правильного разрешения ходатайств и
определения задач и рамок проведения следственных (судебных) действий.
Нельзя, в частности, отказать в ходатайстве о выяснении обстоятельств,
которые хотя и не входят в предмет доказывания, но необходимы для проверки
полноты и достоверности устанавливающих его доказательств и в этом смысле
имеют значение для правильного разрешения уголовного дела Все сказанное
позволяет отграничивать предмет доказывания от понятия обстоятельств,
имеющих значение для дела, как более широкого (включающего и обстоятельства,
установление которых - цель доказывания, и промежуточные, вспомогательные
факты).
Реализация процессуального значения предмета доказывания предполагает
также, что: а) все обстоятельства, отнесенные к его содержанию, должны быть
установлены по каждому делу; б) предмет доказывания по уголовному делу
является общим ("сквозным") для всех стадий; в) выводы, как результат
доказывания на определенной стадии, относительно существования
(несуществования) определенных обстоятельств, входящих в предмет
доказывания, и их совокупности не аннулируют необходимость самостоятельного
исследования этих же обстоятельств на последующих стадиях на основе
собранных ранее и новых доказательств. Об этом специально приходится
говорить в связи с высказанными в литературе неточными суждениями. В. Т.
Томин, например, утверждает, что нормы закона о задачах уголовного
судопроизводства и предмете доказывания носят в определенной степени
декларативный характер, так как "социалистическое общество (из этого
молчаливо исходит законодатель) не развилось еще настолько, чтобы цель
уголовного процесса достигалась по каждому уголовному делу". По его мнению,
важно лишь не превышать "определенный предел" процента казусов, по которым
цель не достигаетс Следует в этой связи подчеркнуть, что никаких оснований
для подобного "толкования мыслей" законодателя не имеется и такой подход
может лишь дезориентировать практику. Закон последовательно исходит из
возможности и необходимости полного познания следователем и судом
существенных обстоятельств по каждому уголовному делу и вынесения на этой
основе законного и обоснованного решения по нему.
"Трудности установления истины на предварительном следствии и в суде
есть трудности практического, а не гносеологического свойства, в силу чего
они в принципе преодолимы... Данное социальное явление как частица
действительности небольшого масштаба, обладающая количественной и
качественной определенностью, может быть точно и глубоко познано именно
таким, каким оно было в момент совершения". Нельзя согласиться и с позицией
М. Н. Нокербаева, утверждающего, что каждый "субъект доказывани истины" в
процессе от следователя и судьи до потерпевшего имеет свой предмет
доказывания, являющийся частью единого предмета доказывания по уголовному
делу". Здесь допущено смешение двух вопросов: о роли и функциях субъектов
доказывани (осуществляющих его и участвующих вт нем) и о предмете доказывани
Различия угла исследования существенных обстоятельств дела, круга тех
обстоятельств, в установлении которых заинтересован данный субъект,
действительно имеют место. Но исследуется все время один и тот же предмет
доказывани Л. М. Карнеева полагает, что при очевидности деяния и его
последствий в момент возбуждения дела в дальнейшем необходимо доказывание
лишь его преступного характера Как представляется, при этом не учитывается
тот момент, что "модус суждения об одном и том же событии меняется в
зависимости от... развития судопроизводства по стадиям" Иными словами,
завершающий вывод о предмете доказывания или отдельных его обстоятельствах,
сделанный в одной стадии, есть лишь версия, подлежащая исследованию
субъектом доказывания в следующей стадии процесса Другое дело, что объем и
характер такого исследования могут быть различными. Следует далее
рассмотреть еще два важных вопроса:
а) не могут ли некоторые обстоятельства, входящие в предмет
доказывания, устанавливаться в конкретном случае не процессуальным
доказыванием, а иным путем ; б) означает ли достоверное выявление
системы обстоятельств, входящих в предмет доказывания, что тем самым
"автоматически" решаются вопросы квалификации и назначения наказани
Иными словами, однозначны ли перечни ст. ст. 68 и 303 УПК РСФСР
("Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу" и
"Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора") или же они
фиксируют цели различных сторон исследовани
событи На первый из поставленных вопросов следственная и судебная практика
дает положительный ответ. Некоторые обстоятельства, предусмотренные ст. 15
Основ (ст. 68 УПК), как "подлежащие доказыванию" и входящие в предмет
доказывания, могут быть в конкретном случае выявлены не путем доказывания в
процессуальном смысле. Речь идет, в частности, о следующих обстоятельствах:
способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими,
некоторые обстоятельства, входящие в событие преступления, некоторые
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, характер и
размер ущерба, некоторые обстоятельства, из числа способствовавших
совершению преступлени Форма выявления этих обстоятельств может быть связана
прежде всего с констатацией общеизвестности и очевидности того или иного из
них (например, способность взрослого здорового человека отдавать себе отчет
в своих действиях и руководить ими; способность человека различать в дневное
время цвет сигнала, показания прибора, наличие кого-либо на линии
прицеливания или движения транспортного средства и т. п. ). Они могут быть
выявлены и актом, имеющим преюдициальное значение для данного дела.
Подробнее соотношение доказывания (в процессуальном смысле) и других форм
достоверного познания и выявления обстоятельств, имеющих значение для дела,
рассматривается ниже. Сейчас же, в соответствии с задачами на стоящей главы
необходимо и достаточно сделать следующие вы воды.
Во-первых, возможно выявление некоторых из предусмотренных перечнем ст.
15 Основ (ст. 68 УПК РСФСР) обстоятельств не через собирание органом
расследования или судом фактических данных, на основе которых делаются затем
ретроспективные выводы об этих обстоятельствах, а путем получения этих
выводов в "готовом" виде. Во-вторых, речь идет лишь о некоторых
обстоятельствах, а не об их системе в целом (в частности, виновность лица
всегда должна быть доказана в процессуальном смысле) В-третьих, в конкретном
случае общеизвестность наличия признака, свойства, присущего классу объектов
в целом, может быть оспорена. Например, может быть выдвинута версия о
расстройстве психики, болезни глаз обвиняемого и т. п. В этих случаях
"готовый" вывод обязательно проверяется путем доказывания в процессуальном
смысле. Оспорен может быть и вывод, содержащийся в фактоустанавливающем
документе, имеющем преюдициальное значение, что влечет те же последстви С
учетом факультативности и ограниченности возможностей использования
"готовых" выводов при выявлении обстоятельств, входящих в предмет
доказывания, это наименование, как представляется, коррективов не требует.
Причем и в случаях использования таких выводов сужаются - вопреки мнению В.
Д. Арсеньева - пределы, а не предмет доказывания, так как меняется способ
установления некоторых обстоятельств, но не содержание их. Рассмотрим второй
вопрос: означает ли достоверное установление фактических обстоятельств дела,
составляющих предмет доказывания, одновременно также и квалификацию
преступления и избрание меры наказани Или второе представляет собой иную
сторону исследования обстоятельств дела. Иначе говоря, осуществляется ли
квалификация и избрание меры наказания путем доказывани (в процессуальном
смысле) соответствующих фактических обстоятельств или не сводится к нему,
требует иных операций? Представляется, что с помощью доказывания (получения
показаний, проведения осмотров и т. п. ) устанавливаются именно фактические
обстоятельства дела. Поскольку эти обстоятельства установлены и картина
происшедшего выяснена, она сопоставляется с соответствующим описанием в
уголовном законе. Вывод о соответствии или отсутствии соответствия между
установленными фактами и признаками. содержащимися в нормах закона,
представляет результат логического рассуждения, осуществляемого следователем
или судом. Именно поэтому законодатель не включил в перечень ст. 15 Основ, в
число элементов предмета доказывания такое понятие, как состав преступлени
Напротив, ст. 303 УПК РСФСР возлагает на судью обязанность установить,
"содержит ли это деяние состав преступления и каким именно уголовным законом
оно предусмотрено". Таким образом, фактическая сторона преступного деяния,
служившая тезисом процессуального доказывания, становится аргументом акта
квалификации, устанавливающего наличие или отсутствие состава преступлени
Сказанное относится в равной степени и к избранию предусмотренной
законом меры наказани Фактическая мотивировка вывода (чего требует ст. 314)
входит в предмет доказывания, тогда как сам этот вывод лежит вне предмета и
пределов доказывания в процессуальном смысле слова, представля собой
самостоятельную сторону познания в уголовном процессе, базирующуюся на
выявлении предмета доказывания, но не сводимую к нему. Соответственно служат
разным целям и перечни, данные в ст. ст. 68 и 303 УПК РСФСР. Первый из них
определяет на правления и пределы выявления фактических обстоятельств;
второй, предусматривает, что после того, как по делу сделан вывод о
выявлении всей совокупности обстоятельств, составляющих предмет доказывания,
суду необходимо: а) проверить полноту и достоверность выявления их системы
(пп. 1, 3, 4 ст. 303); б) исходя из них квалифицировать содеянное по
уголовному закону (п. 2); в) избрать меру наказания (пп. 5, 6); г) разрешить
гражданский иск (п. 7) и т. д. Как было только что показано, формулирование
в законе и выявление в каждом конкретном случае предмета доказывания
направлены на обеспечение неотвратимости справедливого наказания
преступников, на реализацию задач уголовно-правовых мер борьбы с
преступностью. Таким образом, и на уровне данного института судопроизводства
видно общее соотношение уголовного права и процесса Естественно поэтому, что
между содержанием норм уголовного права, устанавливающих основания и условия
реализации уголовной ответственности, и содержанием норм уголовного
процесса, устанавливающих предмет доказывания, существует тесная связь и
взаимное соответствие. Это взаимное соответствие касается как круга
используемых понятий, описывающих признаки, которые значимы (существенны) в
уголовно-правовом и процессуальном отношении, так и их упорядоченности,
структуры. При этом уголовно-правовые нормы как бы "задают" параметры
доказывания в уголовном процессе. В свою очередь процессуальные нормы
конкретизируют эти параметры с таким расчетом, чтобы обеспечить полноту,
объективность, всесторонность выявления всех обстоятельств, которые затем
послужат фактической базой для квалификации и применения наказани В
определенном смысле можно говорить в этой связи и об опосредствовании в
предмете доказывания криминологического понятия "типизации взаимодействующей
системы личность - среда или, если речь идет о конкретном преступлении,
личность - ситуация" Это понятие полностью увязывается с уголовно-правовыми
признаками, определяющими параметры предмета доказывани В частности: 1) в
диспозициях норм Особенной части Уголовного кодекса указаны наиболее
существенные признаки преступного деяния; 2) нормы Общей части содержат
признаки субъекта, дают определени умысла, неосторожности, соучастия,
необходимой обороны, крайней необходимости и т. д. ; 3) в статьях Общей
части перечисляются обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность
виновного. Но сказанное о связи и соответствии содержани уголовно-правовых
условий ответственности и уголовно-процессуального предмета доказывания
отнюдь не означает тождественности этих понятий. Неодинаковость создается, с
одной стороны, за счет того, что процессуальный закон включает в предмет
доказывания обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, хотя
не все из них уголовно релевантны, а с другой - за счет различия в круге и
уровне конкретизации признаков. Следователь и суд исследуют единичное
событие, которое они должны отграничить от любых событий, а его субъектов -
от любых других лиц. Причем вывод о наличии преступления, его характере,
виновности, наказании и т. п. должен быть обоснован, т. е. суждение на
обобщенном уровне уголовно-правовой нормы должно опосредствоваться
конкретным описанием события и действий обвиняемого. Перечень ст. 15 Основ
(ст. 68 УПК) обеспечивает именно такое описание. Различие в уровнях
конкретизации при описании материально-правовых признаков (относящихся к
составу преступления, предпосылкам ответственности и т. д. ) и элементов
процессуального понятия предмета доказывания четко усвоено судебной
практикой и проявляется в типичном построении приговора. В описательной
части приговора все элементы преступного деяния описываются конкретно, с той
степенью детализации, которая свойственна языку предмета доказывания, и в
терминах этого последнего. Это развернутое "фактологическое" процессуальное
описание. Затем после слова "то есть" приводится второе, на ином уровне
общности описание того же преступного деяния, выражаемое языком нормы
материального закона. Процессуальной конкретизацией, "расшифровкой",
уголовно-релевантного понятия "тайное похищение" в случае кражи, например,
является описание действий преступника в конкретных терминах: "проник в
окно, открыв через форточку шпингалеты, не зажигая света, взял из шкафа
пальто и тем же путем вышел" и т. д. После этого следует описание на уровне
уголовно-правовой квалификации деяни
Данная выше общая характеристика предмета доказывания позволяет перейти
теперь к анализу его структуры - упорядоченного расположения элементов
системы в их взаимосвязи а также содержания самих элементов. Основным
нормативным определением обстоятельств, подлежащих доказыванию,
является ст. 15 Основ, где указывается, что при производстве дознания,
предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела в суде
подлежат доказыванию: 1) событие преступления (время, место, способ и
другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность
обвиняемого в совершении преступления; 3) обстоятельства, влияющие на
степень и характер ответственности обвиняемого; 4) характер и
размер ущерба, причиненного преступлением. Кодексы союзных республик,
воспроизводя эти положения, детализировали их. Так, дополнительно
предусматривается обязательность доказывания мотивов преступления
(применительно к п. 2) и иных обстоятельств, характеризующих личность
обвиняемого
(применительно к п. 3). Кроме того, дополнительно указано еще на одну группу
обстоятельств, подлежащих доказыванию, - обстоятельства,
способствующие совершению преступлени Конкретное событие и связанные с
ним, подлежащие обязательному выяснению обстоятельства представляют
собой совокупность фактов, имевших место в реальной действительности.
Эти факты всегда конкретны, поэтому предмет доказывания по
определенному
делу индивидуален, как индивидуально лицо, совершившее преступление, да и
само это преступление. При этом каждое из упомянутых в законе
"обстоятельств" обычно выражается не в одном конкретном факте, а в
совокупности их. В то же время наличие обобщенной схемы предмета доказывания
направляет деятельность по их установлению таким образом, чтобы не допустить
ни существенных пробелов восстановленной картины события, ни загромождения
ее несущественными деталями. Следует иметь также в виду, что каждая группа
фактических обстоятельств, освещающих в своей совокупности один из вопросов,
подлежащих решению по делу и предусмотренных соответствующими пунктами
перечня ст. 15 Основ (ст. 68 УПК РСФСР), может в то же время иметь значение
для решени других вопросов. Так, обстоятельства, устанавливающие характер и
размер ущерба (п. 4), имеют значение для характеристики события преступления
(п. 1) и степени ответственности обвиняемого (п. 3). Процессуальный закон
описывает предмет доказывани таким образом, что каждый из его пунктов
содержит обобщенное обозначение признаков каждого из соответствующих
обстоятельств. При этом предполагается необходимость, исходя из данного в
каждом пункте общего понятия, устанавливать и признаки, непосредственно в
этой норме закона не обозначенные. Такое "свернутое" компактное описание
дает целостное представление о содержании предмета доказывания и его
структуре. В то же время оно обусловливает необходимость при определении
предмета доказывания по конкретному делу использовать ст. 15 Основ в
сочетании с некоторыми другими нормами уголовного и уголовно-процессуального
права, как бы продолжающими перечни, даваемые отдельными ее пунктами. Так,
существенные признаки событи преступления, несомненно, должны быть до
полнены фактами, характеризующими потерпевшего (ст. 205 УПК) и последствия
содеянного (ст. ст. 205, 314 УПК РСФСР). С учетом положений ст. 303 УПК
РСФСР признаки, устанавливающие виновность (п. 2 ст. 68), должны фиксировать
как от ношение к содеянному, так и сам факт его совершения данным лицом.
Статьи 303, 313, 314 УПК детализируют понятие иных обстоятельств,
характеризующих личность обвиняемого, специально предусматривая доказывание
фактов, индивидуализирующих его личность, а также фактов, обосновывающих
вывод о том, что подсудимый - особо опасный рецидивист. Круг обстоятельств,
влияющих на степень и характер ответственности, определяется с учетом ст.
ст. 38, 39 УК РСФСР, а устанавлива круг обстоятельств, характеризующих
событие, виновность, ущерб, мы каждый раз как бы "примеряем" их к
конкретному составу преступлени Указанные в законе при знаки составов
преступления дают возможность конкретизировать требование п. 1 ст. 15 Основ,
в котором говорится о событии преступления вообще. Чем определяется
структура предмета доказывания, как он описан в процессуальном законе?
Представляется, что последовательность расположения, как и группировка
обстоятельств, подлежащих доказыванию, осуществлена законодателем прежде
всего исходя из правовых последствий (целенаправленности) выявления
соответствующих обстоятельств. В самом деле, первые два пункта перечня
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, и часть третьего пункта
предусматривают фактические основания для вывода о наличии преступления и
вине лица и, следовательно, для применения конкретной уголовно-правовой
квалификации деяния (события преступления как результата виновных действий
лица). Та часть третьего пункта которая говорит об обстоятельствах, влияющих
на степень и характер ответственности, предусматривает фактические основания
для индивидуализации наказани Четвертый пункт ст. 15. Основ (ст. 68 УПК),
охватывающий характер и размеры ущерба, направляет производство по делу на
выявление обстоятельств, релевантных для разрешения гражданского иска.
Наконец, последня группа обстоятельств, входящих в предмет доказывания, -
обстоятельства, способствующие совершению преступления, - предусматривает
выявление фактических обстоятельств, имеющих значение (релевантных) для
применения норм процессуального права, регламентирующих профилактическую
работу по материалам дела. Последовательность описания в законе каждой из
названных групп обстоятельств соответствует последовательности, в которой
они используются при решении дела (ст. ст. 3,03, 321 УПК РСФСР): сначала
разрешаются вопросы о наличии преступления, вине лица, квалификации, затем -
о наказании, потом - о гражданском иске и, наконец, - об устранении причин и
условий, способствовавших преступлению В свою очередь структура той части
предмета доказывания, которая охватывает уголовно-релевантные обстоятельства
(пп. 1- 3 ст. 68 УПК), в основном следует принятому в теории уголовного
права делению состава преступления на четыре элемента: объект, объективная
сторона, субъект и субъективная сторона. Так, п. 1 приведенного перечня
сконструирован исходя из необходимости обеспечить установление всех
обстоятельств, существенных для решения вопроса о наличии или отсутствии
объекта и объективной стороны, п. 2 - субъекта и субъективной стороны
состава. Та часть п. 3, в которой идет речь об иных обстоятельствах,
характеризующих личность обвиняемого, направлена на индивидуализацию
субъекта преступлени Что касается п. 3 в той его части, которая охватывает
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, то
большинство из описываемых обстоятельств имеет комплексный характер Поэтому
они не "привязаны" к обстоятельствам, составляющим событие преступления,
характеризующим виновность субъекта и т. д., а выделены в самостоятельную
группу уточняющих ответственность обстоятельств. Такое построение предмета
доказывания еще раз подтверждает сказанное выше о тесной взаимосвязи
институтов уголовного и уголовно-процессуального права. Может возникнуть
вопрос, почему не выделены в самостоятельные группы внутри предмета
доказывания обстоятельства, наличие которых влечет вывод: а) об отсутствии
оснований для продолжения производства по делу (ст. 5 УПК); б) об утрате
деянием или лицом общественной опасности, которая имела место в момент
события (ст. 6); в) о достаточности применения мер, заменяющих уголовное
наказание (ст. ст. 7-9). Представляется, что все эти обстоятельства - как и
те, которые фиксируют возможность применения соответствующих норм уголовного
и гражданского права к данному случаю (с учетом действия закона во времени и
в пространстве, наличия иммунитета и т. п. )- не выделены законодателем при
рубрикации предмета доказывания, так как не образуют целостного "набора"
признаков. Они выясняются применительно к виновности определенного лица,
идивидуализации субъекта преступления и его ответственности. Предмет
доказывания, описанный в ст. 15 Основ, един для всех стадий уголовного
судопроизводства. Все стадии целенаправленны на его достоверное и полное
выявление. Одни основные (предварительное расследование и судебное
разбирательство) - непосредственно, путем доказывания всего круга
обстоятельств, входящих в предмет доказывания; вторые, "обеспечивающие"
(возбуждение дела, предание суду) - опосредствованно, путем доказывания
некоторых из этих обстоятельств в пределах, необходимых для выяснени
оснований и условий начала или продолжения производства третьи, контрольные
(производство в кассационной и в надзорной инстанциях, возобновление дел по
вновь открывшимся обстоятельствам) - опосредствованно, путем доказывания
наличия или отсутстви оснований к пересмотру приговора, определения,
постановлени Отсюда важный в практическом отношении вывод: ни одно
обстоятельство, которое должно быть выяснено судом (в том числе
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности), не может
игнорироваться следователем или откладываться выяснением до судебного
следстви Иногда предпринимаются попытки сконструировать "особые" предметы
доказывания для дел о преступлениях определенных категорий, а равно для дел
о применении принудительных мер медицинского характера; дел, прекращаемых
производством; дел несовершеннолетних. Такой подход представляется, однако,
необоснованным. Что касается предмета доказывания по делу определенной
категории, то он, конечно, имеет специфику (главным образом за счет
детализации описания события, мотивов и причин действий виновного), но
это-специализация в рамках единого предмета доказывания, а не вне этих
рамок. Например, предмет доказывания по делу об изнасиловании включает факт
полового сношения (попытки к нему), насильственный его характер, вид
примененного насилия, количество участников, характер последствий и т. д.
Нетрудно убедиться, что речь идет о конкретизации понятий, использованных в
ст. 15 Основ (ст. 68 УПК): "событие преступления", "обстоятельства, влияющие
на степень и характер ответственности" и т. д., применительно к составу,
охарактеризованному ст. 117 УК РСФСР. Поэтому перечни вопросов, подлежащих
выяснению при расследовании и судебном разбирательстве дел о преступлениях
различных категорий, предлагаемые в криминалистической литературе, всегда
базируются на процессуальном определении единого предмета доказывания по
уголовному делу, по существу комментируя его. Что касается дел, прекращаемых
производством, то основания прекращения всегда связаны либо с отсутствием
самого события, наличие которого предполагалось; либо с отсутствием
какого-то элемента события, с которым закон связывает характеристику
объективной стороны конкретного состава преступления; либо - с недостижением
лицом возраста уголовной ответственности, невменяемостью; либо с такой
совокупностью обстоятельств, которая обосновывает вывод о применимости меры,
заменяющей уголовное наказание, и т. д. Нетрудно видеть, что установление
этих обстоятельств осуществляется в рамках одного или нескольких пунктов ст.
15 Основ (ст. 68 УПК). Другое дело, что в ряде случаев (но не во всех) для
установления оснований прекращения дела нет необходимости устанавливать все
обстоятельства, входящие в предмет доказывания: необходимо и достаточно
установить обстоятельства, с которыми закон связывает невозможность
продолжать производство по делу. Но речь идет об "усеченном" предмете
доказывания, предусмотренном ст. 15 Основ, а не о каком-то самостоятельном
предмете доказывани В свою очередь ст. 392 УПК РСФСР ("Обстоятельства,
подлежащие установлению по делам несовершеннолетних") содержит формулировку
о необходимости "обратить особое внимание на выяснение следующих
обстоятельств". Иными словами, норма эта сконструирована как детализирующая
ст. 68 УПК, а не заменяющая ее. Да и сам перечень этих обстоятельств
(возраст несовершеннолетнего; условия жизни и воспитания; причины и условия,
способствовавшие совершению преступления; наличие взрослых подстрекателей
или иных соучастников) целиком "укладывается" в п. п. 2,3 и ч. 2 ст. 68 УПК
РСФСР. Наиболее специфичен вопрос о круге обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по применению принудительных мер медицинского
характера. Дело в том, что, строго говоря, это производство, хотя и
регламентировано (по соображениям, которые здесь не рассматриваются)
уголовно-процессуальным законом, но не является производством по уголовному
делу - здесь нет фигуры обвиняемого. Однако, поскольку основанием применения
принудительных мер медицинского характера является факт совершения лицом
общественно опасного деяния, круг обстоятельств, подлежащих установлению,
описываетс законодателем также на базе единого определения, данного в ст. 15
Основ. Предусмотрено, в частности, выяснение обстоятельств общественно
опасного деяния (п. 1 ст. 68); совершения его данным лицом ("усеченный"-п. 2
ст. 68); наличия, степени и характера душевного заболевания, поведения лица
до и после совершения деяния ("усеченный"-п. 3 ст. 68); характера и размера
ущерба (п. 4 ст. 68). Выше уже неоднократно отмечалась взаимосвязь
уголовно-процессуального и уголовного права при регламентации и описании
предмета доказывани Отсюда анализ содержания и значения понятий и терминов,
раскрывающих содержание предмета доказывания, по необходимости требует
установления их связей с понятиями и терминами уголовного закона,
описывающими признаки преступлени С тем чтобы избежать в дальнейшем
неопределенности и многозначности языка и обеспечить последовательность
рассмотрения упомянутых связей, примем следующие значения
уголовно-релевантных понятий и обозначающих их терминов. Все множество
взаимосвязанных признаков, характеризующих преступление, может быть
разделено на три группы (три подмножества). 1. Признаки состава
преступления, определяющие наличие основания уголовной ответственности.
К их числу относятся признаки деяния, описанные в диспозиции (и ее
частях, если диспозиция сложная) Особенной части Уголовного кодекса, включая
указание на объект посягательства. Сюда относятся также все те признаки,
которые содержатся в Общей части УК и дополняют диспозицию, также являсь
основаниями уголовной ответственности. Среди этих признаков могут быть
выделены универсальные, т. е. относящиеся ко всем преступлениям, такие,
например, как виновность, достижение возраста уголовной ответственности. Эти
признаки образуют ядро.
Другая группа признаков -региональные- относится лишь к некоторым
преступлениям. Например, конкретные формы деяния (действия и бездействия),
формы вины (умысел и неосторожность), специальная противоправность
(нарушение правил безопасности движения и других специальных правил),
степень завершения преступного деяния (покушение, приготовление), наличие
или отсутствие соучастия, специальные признаки субъекта (должностное лицо,
военнослужащий и т. д. )
2. Признаками, выражающими предпосылки уголовной ответственности,
являются: течение давности, соответствие территориальной сфере действия
уголовного кодекса, некоторые особые свойства субъекта (например,
дипломатический иммунитет), наличие или отсутствие изменений обстановки и
личности, упоминаемые в ст. 50 УК РСФСР. Предпосылки определяют возможность
реализации уголовной ответственности.
3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер уголовной
ответственности, поскольку они не входят в качестве признаков конкретной
диспозиции или ее части. От этих признаков не зависит наличие или отсутствие
уголовной ответственности и возможность ее реализации, а только решение
вопроса о наказании в пределах санкции статьи УК. Особое место в системе
уголовно-релевантных понятий занимают такие, как общественная опасность
деяния и связанные с ней понятия необходимой обороны, крайней необходимости.
Общественная опасность деяния, строго говоря, является не его отдельным
признаком, а сложной характеристикой, основанной на оценке всех признаков
состава преступления, степени и характера ответственности. Особо оговаривает
закон лишь один параметр этой характеристики, упоминая малозначительность
(ст. 7 УК) в качестве основания, исключающего уголовную ответственность.
Наличие или отсутствие необходимой обороны и крайней необходимости в
конкретном случае также определяетс совокупностью ряда объективных и
субъективных признаков деяния, предполагая, в частности, сопоставительную
оценку защищаемого блага и последствий деяния; характера защиты и характера
(опасности) посягательства.
Сказанное позволяет сделать некоторые выводы относительно обеспечения
полноты конструирования предмета доказывания в конкретном случае. Во-первых,
при конкретизации положений п. п. 1, 2 ст. 15 Основ (ст. 68 УПК РСФСР)
необходимо иметь в виду не только универсальные, но и региональные признаки
состава, подлежащие установлению через фактические обстоятельства дела
Во-вторых, в рамках доказывания события и виновности должно исследоваться и
наличие предпосылок уголовной ответственности. В-третьих, для решения
вопроса о малозначительности деяния, наличии необходимой обороны и крайней
необходимости надо опираться на всю совокупность обстоятельств,
предусмотренных п. п. 1-4 ст. 15 Основ, а не на отдельные признаки. Наконец,
необходимость установления всей совокупности обстоятельств, влияющих на
степень и характер ответственности, надо иметь в виду и при выяснении
обстоятельств, предусмотренных п. п. 1, 2, 4 ст. 15 Основ, не ограничивая
рамки доказывания только признаками состава преступлени
N 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ
Перейдем теперь к последовательному рассмотрению структуры предмета
доказывания, описанного в ст. 15 Основ (ст. 68 УПК РСФСР), с точки зрения
содержания каждого его элемента. Описание в законе предмета доказывания
открывается указанием на (событие преступления) (время, место, способ и
другие обстоятельства совершения преступления). В широком смысле речь идет о
понятии, выражающем совокупность всех признаков противоправного общественно
опасного, виновного и наказуемого деяни Однако уголовно-процессуальный
закон, определяющий обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, понимает
"событие преступления" более узко. Отдельно от "события преступления"
говорится о "виновности обвиняемого" (п. 2), "характере и размере ущерба"
(п. 4). В связи с этим необходимо уточнить область применения и содержание
названных "сопряженных" терминов, применяемых в процессуальной и
уголовно-правовой теории с тем, чтобы обеспечить обозначение одинаковых
понятий одинаковыми же терминами или, по крайней мере, оговорить условность
некоторых из них (строго говоря, "событие преступления" = "преступное
событие" = "преступление"). Речь идет, прежде всего, о необходимости
нейтрализовать многозначность употребления терминов "событие", "состав" в
языке уголовно-процессуального закона, уточнив их значение, в том числе для случаев доказывания отрицательных фактов. Представляется целесообразным, в частности, следующим образом интерпретировать соответствующие указания УПК (см. таблицу). Таким
образом, термин "событие преступления", присущий языку
уголовно-процессуального закона, условно используется для обозначения круга
обстоятельств, характеризующих в основном существенные признаки объективной
стороны и объекта преступлени В этой интерпретации событие преступления
охватывает далеко не все уголовно-релевантные обстоятельства и его
доказанность сама по себе не означает обоснованности суждения о наличии или
отсутствии состава преступлени При доказывании обстоятельств, обозначенных в
УПК как событие преступления, всегда надлежит устанавливать деяние,
последствия и наличие причинной связи между первым и вторым.
Распространенной является ошибка, когда следователь (иногда суд) факты,
которые могут быть лишь признаком последствий деяния, неосновательно
оценивает как "событие преступления". Например, недостача материальных
ценностей у заведующего складом может быть объяснена растратой, кражей,
убылью в результате естественных причин, последствием небрежного хранения и
т. д. Между тем иногда на практике факт недостачи необоснованно оценивается
как "событие преступления". Вышестоящие суды неуклонно отменяют подобные
неправосудные приговоры. В большинстве случаев существование события,
предположение, о наличии которого послужило основанием к возбуждению
уголовного дела, устанавливается в начале следствия (пожар, насильственная
смерть лица, труп которого обнаружен; исчезновение товаров и т. п. ). Вместе
с тем есть дела, где вопрос о событии, по поводу которого возбуждено дело,
решается только в конце следствия, после выяснения ряда промежуточных
обстоятельств. Например, по делам о так называемых "убийствах без трупа"
требуется проверить до конца все версии, объясняющие исчезновение данного
лица; по делам о взяточничестве нередко факт передачи денег или ценностей
удается установить только до совокупности собранных по делу данных и т. д..
Важно, однако, подчеркнуть, что по любому делу существование события, а тем
более факты, устанавливающие, что событие, послужившее основанием к
возбуждению уголовного дела, соответствует по характеру и последствиям
объективной стороне определенного состава, не может рассматриваться как уже
данное. Эти факты, происходившие в прошлом, всегда должны включаться в
предмет доказывани Практике известен ряд ошибок, причиной которых было
именно то, что вопрос о доказанности события, приписываемого обвиняемому,
игнорировался, а положения, содержащиеся в постановлении о возбуждении
уголовного дела, рассматривались как бесспорные. Из сказанного выше и из
самого содержания п. 1 ст. 68 УПК РСФСР видно, что "событие преступления"
необходимо рассматривать как сложное понятие, состоящее в свою очередь из
ряда элементов, перечень которых дается законом. Причем надо иметь в виду,
что перечень этот не является исчерпывающим. Он не упоминает, например,
такого важного элемента, как содержание, характер самого события (речь идет
о совокупности фактов, по которым можно будет установить, например, имело ли
место тайное или открытое похищение чужого имущества). Это обстоятельство
отнюдь не всегда раскрывается суммой названных в п. 1 ст. 68 элементов.
Иными словами, для полного раскрытия содержания п. 1 ст. 68 в каждом
конкретном случае надо руководствоваться не только указанной статьей, но и
соответствующими нормами УК. Причем в некоторых случаях, например при
совокупности деяний, при инсценировке, осуществленной преступником,
содержание, характер события будут определяться не одной, а несколькими
системами фактов, которые могут взаимоподкрепляться, быть нейтральными
относительно друг друга, взаимно противоречить. Соответственно при
определении предмета доказывания приходится руководствоваться не одной, а
несколькими нормами Особенной части УК (хотя, в конечном счете, версия о
наличии некоторых составов может быть опровергнута) Установление содержания,
характера события (действия или бездействия), его участников предполагает
установление обстоятельств, указывающих на объект преступления и предмет
посягательства, ибо подлинный характер расследуемого деяния без этого не
может быть раскрыт. Установление непосредственного объекта и предмета
посягательства - одно из необходимых условий правильной квалификации
совершенного преступлени Определить объект преступления практически означает
найти в ходе доказывания ответы на вопросы: 1) кому причинен ущерб
преступлением; 2) на что было направлено преступное посягательство. При этом
ответ на первый вопрос связан с исследованием обстоятельств, составляющих
событие преступлени Выяснение же второго вопроса переплетается с выяснением
обстоятельств, относящихся к виновности обвиняемого (к субъективной стороне
преступления). Что касаетс установления места и времени события, то помимо
функции индивидуализации и конкретизации (о чем говорилось выше) эти
обстоятельства могут также иметь значение для квалификации. В этом случае
они обычно выступают как существенные признаки противоправности совершенного
преступлени По некоторым делам место и время совершения преступления могут
иметь значение отягчающих или смягчающих вину обстоятельств либо оснований
применения давности. Необходимая степень конкретизации количественной
характеристики времени события может быть неодинакова для различных
уголовных дел. Так, в одних случаях доказанность обвинения не вызывает
сомнений, если будет точно установлен день совершения преступлени В других -
раскрытие преступления невозможно без того, чтобы не был установлен точно
час, а иногда и минуты совершения преступлени Детализированное установление
времени совершения преступления очень важно, когда возникает вопрос об
алиби, о наличии негативных относительно определенной версии обстоятельств и
т. п. Аналогичная ситуация возникает и в связи с разделением ответственности
между несколькими обвиняемыми по поводу, например, халатности или выпуска
недоброкачественной продукции, имевшего место в определенный период, в
течение которого разные лица в различное время занимали должность, связанную
с ответственностью за эти факты. В то же время в других случаях важно
установить лишь время начального и конечного моментов преступной
деятельности подсудимого. В таких случаях не требуется точно определить
время совершения каждого из эпизодов преступной деятельности. Степень
конкретизации пространственных координат события (места совершения
преступления) также неодинакова для различных дел. В одних случаях раскрыть
преступление невозможно, не установив место- его совершения с точностью,
измеряемой сантиметрами. В других - место совершения преступления может быть
определено лишь в форме наименования населенного пункта, указания
железнодорожной станции и т. п.. Событие преступления не может считаться
достаточно выясненным также, если не установлен способ совершения
преступлени Способ представляет собой комплекс совершаемых преступником в
определенной последовательности действий, которые приводят к преступному
результату. Совершение преступления определенным способом подлежит
доказыванию не только для полноты освещения события преступления,
необходимой конкретизации его. Нередко оно имеет и определяющее значение для
точного установлени характера событи Так, п. "д" ст. 102 УК РСФСР
предусматривает ответственность за умышленное убийство, совершенное
способом, опасным для жизни многих людей Способ может быть обстоятельством,
отягчающим ответственность (п. 7 ст. 39 УК). Установление фактических
обстоятельств, связанных со способом совершения преступления, может помочь,
наконец, решению вопроса о виновности обвиняемого. Мы уже говорили, что
перечень элементов "события преступления" в п. 1 ст. 68 УПК РСФСР не
является закрытым. Это и понятно. Обобщенный, "свернутый" характер описания
в законе предмета доказывания исключает возможность введения в него
исчерпывающего перечня элементов. Вместе с тем указание закона на то, что
при установлении "события преступления" кроме места, времени, способа
выясняются и "другие обстоятельства", может быть-как это уже было сделано
применительно к содержанию события - конкретизировано путем анализа тех
понятий, которыми оперирует уголовный и процессуальный законы.
Представляется в связи с этим, что описание элементов, характеризующих
событие преступления, может изменяться в конкретном случае в зависимости от
стадии осуществления преступлени Так, при назначении судом наказания за
неоконченное преступление учитываются характер и степень общественной
опасности действий, реально совершенных виновным, степень осуществления
преступного намерения и причины, в силу которых преступление не было
доведено до конца. Все эти обстоятельства должны быть выяснены по делу. К
другим обстоятельствам совершения преступления в смысле п. 1 ст. 68,
несомненно, относятся обстоятельства, устанавливающие последствия
соответствующих действий (бездействия), в том числе характер и размер
ущерба. Поскольку, однако, законодатель выделил эти обстоятельства в
самостоятельный пункт ст. 68 (п. 4), они будут рассматриваться ниже. Выше
уже отмечалось, что установление обстоятельств события преступления включает
и выяснение, в отношении кого (против кого) были совершены соответствующие
действи Это предполагает, в частности, необходимость определения
уголовно-релевантных аспектов социального статуса потерпевшего (должностное
лицо; лицо, находящееся в зависимости от обвиняемого п т. д. ). В ряде
случаев оказывается необходимым включить в предмет доказывания и содержание
действий потерпевшего, предшествовавших или осуществлявшихся одновременно с
преступными (например, характер поведения потерпевшей по делу об
изнасиловании или взрослого, избитого подростками после совместной выпивки).
Эта группа фактов также охватывается понятием "другие обстоятельства
совершения преступления". К этой группе близко примыкают, а в некоторой
части и "перекрывают" ее факты, включенные в предмет доказывания, в связи с
установлением события, если возникает версия о необходимой обороне (ее
превышении) или крайней необходимости. Здесь значимыми являются такие факты,
как наличие нападения (другой реальной опасности), сила и интенсивность
действий нападающего, момент их прекращения и т. д. Входят в характеристику
события и факты, устанавливающие потерю преступным деянием характера
общественно опасного в связи с изменением обстановки, после чего дело
подлежит прекращению по ст. 6 УПК РСФСР. Обстоятельствами,
свидетельствующими об изменении обстановки, могут быть события, относящиеся
в целом к стране, но могут быть и местные услови Большим, исключительно
важным событием, изменившим оценку многих фактов, было, например, окончание
Великой Отечественной войны. В масштабе определенной местности это может
быть окончание стихийного бедствия, восстановление связи, снабжения и т. д.
В последних случаях соответствующие обстоятельства могут и не носить
характера общеизвестных, и поэтому их надо доказывать. Наконец, в круг
существенных элементов, охватываемых понятием "другие обстоятельства",
входит и внешня характеристика соучастия в тех случаях, когда оно имеет
место. Ведь соучастие выражается в определенных действиях (бездействии)
соответствующих лиц, и эти действия, выражающие вину этих лиц, есть в то же
время часть события, а количество участников - его существенная
характеристика. Поэтому выяснение того, сколько лиц участвовало в совершении
деяния, что конкретно делал каждый из них, необходимо и для характеристики
события преступлени Пункт 2 ст. 15 Основ указывает на такое обстоятельство,
подлежащее доказыванию по уголовному делу, как виновность обвиняемого в
совершении преступлени Статья 68 УПК РСФСР, повторив это положение,
дополнила его указанием на "мотивы преступления" (п. 2). Доказывание этих
обстоятельств дает возможность ответить на следующие два вопроса: совершило
ли лицо инкриминируемое деяние; виновно ли оно в совершении этого
преступлени Если же интерпретировать указания п. 2 ст. 68 УПК через
уголовно-правовые понятия, то речь идет об установлении обстоятельств,
определяющих лицо, совершившее преступление (субъект), и субъективную
сторону преступлени
Обязательные признаки субъекта преступления - вменяемость и достижение
определенного возраста. Вместе с тем в теории уголовного права принято
выделять составы со специальным субъектом преступлени При наличии
версии о наличии именно такого деяния, уголовную ответственность за
совершение которого может нести только специальный субъект,
факты, устанавливающие, что определенное лицо является (не является) таким
субъектом, включаются в предмет доказывания в рамках п. 2 ст. 68. Что
касается достижения определенного возраста, то специально доказывается в
силу ст. 392 УПК РСФСР достижение несовершеннолетним возраста уголовной
ответственности. В этих случаях необходимо установить точную дату рождения
(год, меся, число). В остальных случаях достаточно установить год рождения
(паспортный возраст) Факт вменяемости субъекта рассматривается, по общему
правилу, как очевидный. Если же возникают сомнения, он доказывается (п. 2
ст. 79 УПК РСФСР) 2. Наряду с группой фактов, характеризующих
"дееспособность" лица как субъекта преступления, в предмет доказывания в той
его части, которая описывается п. 2 ст. 68 УПК, включаются факты,
устанавливающие субъективную сторону самого деяни В случае умышленного
совершения преступления необходимо установить содержание умысла,
охватываются ли им фактические признаки происшедшего события, которые
характеризуют его общественную опасность. По делам о преступлениях,
совершенных по неосторожности, подлежат доказыванию обстоятельства, дающие
возможность ответить на вопросы: должен ли был и мог ли обвиняемый
предвидеть последстви своих действий (в случаях небрежности), действительно
ли обвиняемый, предвидя возможность наступления последствий, легкомысленно
рассчитывал их предотвратить (в случаях самонадеянности). Иногда вместо
виновности данного обвиняемого выясняются лишь обстоятельства, которые
позволяют дать ответ на вопрос, может ли обвиняемый нести ответственность за
это событие в силу своего служебного положения, особого отношения к
потерпевшему и т. д. И хотя эти обстоятельства не являются искомыми с точки
зрения предмета доказывания по уголовному делу, они иногда принимаются за
основание для вывода о виновности. При таком подходе, например,
автоматически признается виновность: лечащего врача в смерти больного; лица,
ответственного за технику безопасности, - в аварии; водителя - за всякое
столкновение автотранспорта; материально ответственного лица - за всякую
недостачу материальных ценностей и т. д. Нетрудно видеть, однако, что
обстоятельства, характеризующие должностное положение обвиняемого или особое
его отношение к потерпевшему, указывают лишь на возможность совершения им
действий, обусловивших данное событие, но не обосновывают сами по себе
виновность данного обвиняемого. Признаком, характеризующим субъективную
сторону преступления, является также мотив совершения преступлени В ряде
случаев мотив совершения преступления имеет значение для квалификации деяни
Так, при расследовании дела о подлоге, совершенном должностным лицом,
установление корыстных мотивов дает основание для квалификации преступления
по ст. 175 УК; установление факта совершения убийства на почве кровной мести
позволяет квалифицировать преступление по п. "к" ст. 102 УК и т. д. В других
случаях мотив совершения преступления имеет значение отягчающего или
смягчающего обстоятельства и т. д.. Но в любом случае в соответствии с
требованиями процессуального закона мотив входит в предмет доказывания
безотносительно к значению для квалификации, так как без этого невозможно
правильно решить вопрос о степени общественной опасности преступления и
личности виновного В частности, в постановлении "О судебной практике по
делам об умышленном убийстве" Пленум Верховного Суда СССР подчеркивает, что,
"указывая мотивы преступления, суды не должны ограничиваться формулировками
в виде неопределенной ссылки на низменные побуждения, а должны в каждом
отдельном случае конкретно указывать, в чем именно заключались эти
побуждения". В процессуальной литературе прошлых лет высказывалась точка
зрения, что в некоторых случаях дело может быть разрешено без установления
мотива. На практике это приводило к недооценке важности исследования по делу
мотивов умышленного деяния, к преувеличению практических трудностей их
установлени В действительности нельзя говорить о каких-либо принципиальных
препятствиях на пути выяснения мотива преступлени Речь может идти лишь о тех
трудностях, которые возникают по ряду конкретных дел. Но они преодолимы, так
как характер и способ действия лица, его предшествующее и последующее за
совершением преступления поведение, особенности личности и другие
обстоятельства, входящие в предмет доказывания, позволяют в конечном счете
выявить и мотивы преступного действи Именно ссылками на объективно
существующие обстоятельства, связанные с событием (а не только на показания
обвиняемого), должен обосновываться вывод о мотивах - как и о субъективной
стороне деяния в целом - и в итоговых процессуальных документах. В предмет
доказывания по делу входят также обстоятельства, влияющие на степень и
характер ответственности обвиняемого, указанные в ст. ст. 38, 39 УК РСФСР, а
та к же иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (п. 3 ст.
15 Основ, п. 3 ст. 68 УПК РСФСР). Знание этих обстоятельств, выходящих за
рамки конкретных составов преступлений, обязательно для индивидуализации
ответственности. Смягчающие обстоятельства не исчерпывающе перечислены в
законе. Смягчающими могут быть признаны и обстоятельства, не указанные в ст.
38; что же касается отягчающих, то в ст. 39 УК дан исчерпывающий их
перечень. Соответственно определяется и круг обстоятельств, входящих в
предмет доказывания по конкретному делу. Причем в некоторых случаях
законодатель предусматривает необходимость установления не отдельных
обстоятельств, а определенных комплексов их. Так, совершение преступления
впервые может быть признано смягчающим обстоятельством при условии, что
преступление не представляет большой общественной опасности и что оно
являетс случайным эпизодом в жизни данного человека. Принимается во внимание
как отягчающее обстоятельство совершение нового преступления лицом, взятым
на поруки, лишь в том случае, если новое преступление совершено в течение
срока порук или в течение года после окончания этого срока. Известные
теоретические и практические трудности представляет интерпретация указания
п. 3 ст. 68 УПК на необходимость устанавливать кроме обстоятельств,
указанных в ст. ст. 38 и 39 УК, также и иные обстоятельства, характеризующие
личность обвиняемого. Прежде всего по своему буквальному смыслу это понятие
охватывает, по крайней мере, две группы обстоятельств: а)
индивидуализирующие, отличающие данное лицо от всех других (устанавливающие
его личность) - фамилия, имя, отчество, место рождения и т. д. ; б)
характеризующие его как члена общества. Несомненно, что применительно к п.
Зет. 68 УПК имеется в виду именно последня группа обстоятельств;
обстоятельства же, устанавливающие личность, значимы, как уже отмечалось,
применительно к п. 2 ст. 68. В каком соотношении находятся обстоятельства,
указанные в ст. ст. 38 и 39 УК, и иные обстоятельства, характеризующие
личность обвиняемого? Решение этого вопроса необходимо для определения круга
обстоятельств, входящих в предмет доказывани Представляется, что в перечне
ст. ст. 38 и 39 обстоятельства, характеризующие личность виновного,
раскрываются либо через ситуацию деяния, либо через состояние лица (возраст,
беременность), опять-таки оказывающее влияние на характер деяни "Иные
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого", тоже по существу
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, но на другом
"уровне". Они дают социально-психологическую характеристику лица, показывают
его отношение к социальным обязанностям, наличие и степень нравственной
деформации личности. Исходя из этих обстоятельств (отношение к труду,
коллективу, долгу члена общества и т. д. ), можно установить, представляет
ли совершенное преступление следствие всего поведения лица, всего его
отношения к требованиям социалистического общества или же это единичный
проступок, противоречащий предыдущему поведению обвиняемого. Ряд
обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, одновременно относится
и к другим элементам предмета доказывани Так, исследование личности
обвиняемого, его образа жизни, условий воспитания и т. п. может пролить свет
па причины, толкнувшие обвиняемого на совершение преступления, и наоборот.
Способ совершени преступления, мотив, цель также могут иметь большое
значение и в рассматриваемом отношении. Но имеются и такие обстоятельства,
которые значимы исключительно для характеристики обвиняемого. К их числу
относятся, например, те, которые свидетельствуют об общественно полезной
деятельности обвиняемого или, наоборот, о недобросовестном отношении к
общественному долгу и т. д.
Пленум Верховного Суда СССР в своих постановлениях не однократно
подчеркивал важность выяснения по делу этих обстоятельств. В постановлении
от 19 июня 1959 г. Пленум указал на ошибки судов, связанные с недостаточным
выяснением обстоятельств, характеризующих обвиняемого на производстве и в
быту, его прошлую деятельность и другие обстоятельства, имеющие существенное
значение для разрешения вопроса о назначении наказания, а в некоторых
случаях и для решения вопроса о целесообразности предания обвиняемого суду.
В постановлении от 30 июня 1969г. "О судебном приговоре" Пленум вновь
подчеркнул, что недостаточно указывать в приговоре на то, что наказание
назначено с учетом личности, необходимо излагать конкретные обстоятельства,
характеризующие личность обвиняемого и т. д. Обстоятельства, влияющие на
степень и характер ответственности обвиняемого, играют важную роль при
разрешении судом вопросов: подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное
им преступление; какое именно наказание должно быть назначено подсудимому и
подлежит ли оно отбытию (п. п. 5, 6 ст. 303 УПК РСФСР). Эти обстоятельства
должны быть изложены в об винительном заключении и в приговоре. Практически
по конкретному делу устанавливается определенна система указанных
обстоятельств, причем в зависимости от количественной и качественной их
характеристики, а также взаимоотношений (усиливающего, ослабляющего,
нейтрализующего) возможны четыре "уровня" их учета а) названные
обстоятельства учитываютс при выборе санкции среди установленных законом
альтернатив, но в пределах данной конкретной санкции (ст. ст. 37, 44 УК
РСФСР); б) обстоятельства, предусмотренные ст. 38 УК, и иные обстоятельства,
характеризующие личность, обосновывают выбор санкции ниже низшего предела,
установленного законом для данного преступления, или применение условного
осуждения (ст. ст. 43,44 УК); в) обстоятельства, предусмотренные ст. 38 УК,
и иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, служат
основанием к освобождению лица от уголовного наказания с за меной его иными
мерами (ст. ст. 51, 52 УК РСФСР). г) лицо признается полностью утратившим
общественную опасность, не требующим исправления и перевоспитания и не
подлежащим поэтому ни уголовному наказанию, ни заменяющим мерам (ст. 50 УК
РСФСР). Пункт 4 ст. 15 Основ (п. 4 ст. 68 УПК) включает в предмет
доказывания ущерб, причиненный преступлением, причем особо упоминается о
"характере" ущерба. В прямой связи с этим находится требование, чтобы в
описательной части обвинительного заключения (и приговора) содержалось
указание на последствия преступления (ст. ст. 205, 314 УПК РСФСР). Поскольку
п. 1 ст. 68 не упоминает о последствиях в качестве существенного элемента
события а необходимость их включения в предмет доказывания сомнений не
вызывает, очевидно, что соответствующее требование выражено именно в п. 4
этой статьи. Иными словами, он несет "двойную" нагрузку: обеспечивает
доказывание перечисленной в нем совокупности обстоятельств и как элементов
события - оснований для уголовно-правовой квалификации, и как оснований для
решения гражданско-правовых вопросов. В последнем случае помимо характера и
размера ущерба выясняется: имело ли место действие, причинившее ущерб,
имеется ли причинная связь между данным действием и нанесенным ущербом,
совершил ли это действие обвиняемый и предвидел ли он или должен был
предвидеть последствия своих действий.
При доказывании обстоятельств, устанавливающих последствия
преступления, исследуются две их группы - ближайшие, непосредственные, и
"производные". К ближайшим относится, например, материальный ущерб,
причиненный кражей, к "производным" - самоубийство потерпевшей под влиянием
переживаний, связанных с предшествовавшим изнасилованием Во всех случаях
участия в деле гражданского ответчика в предмет доказывания войдут факты,
относящиеся к его обязанности возместить ущерб, причиненный обвиняемым.
Причем круг такого рода фактов также весьма разнообразен. Так, в случае
привлечения родителей несовершеннолетнего обвиняемого в качестве гражданских
ответчиков следует конкретно выяснить, в чем именно состоит вина родителей в
ненадлежащем воспитании. По каждому делу должны доказываться обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления (ст. 68 УПК РСФСР). Преступление
всегда в той или иной мере выражает антиобщественные намерения субъекта,
которые под влиянием конкретных обстоятельств сформировались в преступный
умысел или преступную неосторожность. Намерения человека, его взгляды,
привычки в конечном итоге формируются внешней средой, окружением, создаются
жизненными обстоятельствами его индивидуального быти "На деле цели человека
порождены объективным миром и предполагают его,- находят его как данное,
наличное". Далее, реализация преступных намерений в общественно опасном
деянии возможна, если в окружающей обстановке будет существовать
совокупность определенных условий. С учетом сказанного можно наметить схему
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, которые подлежат
доказыванию: 1) обстоятельства, приведшие к формированию антиобщественных,
индивидуалистических взглядов и привычек; 2) обстоятельства, приведшие к
превращению этих взглядов и привычек в преступный умысел или преступную
неосторожность; 3) обстоятельства, создавшие благоприятные условия для
подготовки и совершения общественно опасного деяния, а также для достижени
преступного результата. Речь идет об обстоятельствах, которые, будучи
причинами и условиями данного преступления, могут служить таковыми для новых
преступлений, т. е. их выявление и устранение обеспечит реализацию в рамках
конкретного дела общей задачи судопроизводства - способствовать
предупреждению и искоренению преступлений. Поэтому, давая определение причин
и условий, способствующих совершению преступления, как элемента предмета
доказывания, следует в данной части пересмотреть традиционное утверждение,
что в предмет доказывания при расследовании и судебном разбирательстве
входят лишь обстоятельства, имевшие место в прошлом. Для того чтобы принять
меры к предупреждению преступления, недостаточно установить обстоятельства,
способствовавшие его совершению, требуется выявить, продолжают ли
существовать данные обстоятельства и могут ли они быть причиной или условием
для других преступлений. Исследуются, в частности: а) взгляды и привычки
обвиняемого, послужившие базой дл возникновения мотива и умысла, в том числе
привычка к употреблению алкоголя, наркотиков, связь с преступной средой,
ведение паразитического образа жизни и т. д. ; б) условия воспитания и
формирования сознания, обстановка в семье, влияние производственного
коллектива; в) характер связей и знакомств, ближайшее бытовое окружение,
круг лиц, имевших влияние на правонарушител Разумеется, в предмет
доказывания включаются только обстоятельства, значимые для проведения
профилактической работы на момент производства по делу. Нет, например,
оснований к детальному исследованию обстоятельств, сформировавших в свое
время (10-15 лет назад) антиобщественные взгляды и привычки лица, ставшего
затем рецидивистом. Необходимо и достаточно исследовать причины рецидива
Вместе с тем надо оговорить и другой момент: подлежат установлению в тех
пределах, о которых сказано выше, не только содержание и причины
формирования антиобщественных взглядов и привычек лица, как и возникшего на
этой базе мотива и умысла (отрицательный пример, подстрекательство и т. п.
), но и условия, облегчившие и ускорившие этот процесс. Например,
неудовлетворительное состояние организации досуга несовершеннолетних по
месту жительства само по себе не формирует антиобщественные взгляды и
привычки конкретных подростков, но, способствуя беспорядочному, бесцельному
времяпрепровождению, облегчает действие конкретных источников вредных
влияний. Многие обстоятельства такого рода играют в преступлении двоякую
роль, способствуя как формированию, так и реализации мотива и умысла.
Причем, когда лицо находит в окружающей обстановке условия,
благоприятствующие совершению преступления, это не только создает для него
реальную возможность осуществить свои намерения, но такого рода
обстоятельства служат своеобразным "катализатором" в процессе превращения
антиобщественных намерений в преступный умысел, а затем - в осуществление
последнего. Например, ненадлежащая охрана государственного имущества на
конкретном предприятии, с одной стороны, создает у неустойчивых членов
коллектива представление о "легкости" и "безопасности" хищений, т. е.
ускоряет формирование умысла на преступление, способствует подавлению
контрмотивов, а с другой - способствует выбору и реализации конкретного
способа преступлени Обязанность следователя и суда состоит не только в том,
чтобы вскрыть условия, создавшие преступнику возможность совершить
преступление, но и в том, чтобы выяснить причины существования подобных
условий (в том числе недостатки контрольно-ревизионной и оперативной работы,
административного надзора и т. п. ). При расследовании дела и при судебном
разбирательстве не редко обнаруживаются обстоятельства, которые не находятся
в связи с данным преступлением, но могут быть причинами или условиями
совершения других преступлений. В предмет доказывания по данному делу они не
входят. Когда есть для этого достаточные основания, возбуждается новое
уголовное дело и исследование обнаруженных обстоятельств производится по
этому делу. В тех случаях, когда таких оснований нет и данные обстоятельства
могут и должны быть проверены соответствующими должностными лицами,
руководителями учреждений, предприятий или организаций, необходимые
материалы направляются им для производства проверки (ст. 113 УПК РСФСР).
Применительно к обстоятельствам, способствовавшим совершению
преступления (причинам и условиям), должна быть установлена вся совокупность
их, а не одно-два обстоятельства, "лежащие на поверхности". Причины и
условия эти устанавливаются не в общей форме ("недостатки воспитательной
работы"), а в конкретном их проявлении относительно данного лица.
Значительная часть обстоятельств, способствовавших совершению преступления,
выясняется уже при исследовании события преступления, мотивов его,
обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности. Однако это не
опровергает правомерность выделения законодателем соответствующей группы
обстоятельств в структуре предмета доказывани Во-первых, часть указанных
обстоятельств значима дл дела именно в связи с профилактической работой по
его материалам Во-вторых, ч. 2 ст. 68 УПК РСФСР обеспечивает полноту
доказывания совокупности указанных обстоятельств, так как обязывает иметь их
в виду и при исследовании события, виновности, характера и степени
ответственности. Общее представление о содержании и структуре предмета
доказывания дает приводимая ниже таблица (стр. 182-183). В таблице в 1-й
графе обозначено, к каким элементам ст. 68 УПК РСФСР относится тот или иной
признак предмета доказывани Чтобы отличить универсальные признаки от
региональных (см. выше, стр. 161), номера последних обозначены в виде дроби
с нулем в знаменателе (например /о). Рассмотрение структуры предмета
доказывания, определенного законодателем, и его элементов позволяет решить
вопрос о допустимости и необходимости использования бытующего в некоторых
процессуальных работах понятия "главный факт". Каково соотношение этого
понятия и понятия предмета доказывания?
Анализ имеющихся в литературе определений главного факта
свидетельствует о том, что различными авторами этот термин понимается
по-разному: то как совокупность обстоятельств устанавливающих
(опровергающих) факт совершения общественно опасного деяния, виновность
обвиняемого, характер и степень ответственности то только как
обстоятельства, устанавливающие (опровергающие) общественно опасное деяние и
виновность; то как совокупность всех обстоятельств, подлежащих установлению
по делу. Уже то, что рассматриваемое понятие не имеет однозначного
определения, таит в себе существенное неудобство. Далее, если стать на точку
зрения, что главный факт - это лишь некоторые обстоятельства из числа
входящих в предмет доказывания, то напрашиваетс вывод о наличии наряду с
"главным", фактов, которые "менее существенны", "не главные". По этому же
основанию представляются неверными и попытки "напрямую" отождествить
процессуальное понятие главного факта и уголовно-правовое понятие состава
преступлени При такой трактовке "главного" факта создается неустранимая
опасность неполноты установления существенных обстоятельств, поскольку,
во-первых, круг уголовно-релевантных фактов включает и ряд обстоятельств, не
устанавливающих состав, а во-вторых, значение обстоятельств, подлежащих
доказыванию, отнюдь не сводится только к их значению для применения
уголовно-правовых норм. Например, по делам о хищениях такие обстоятельства,
как бесхозяйственность, запущенность учета, не относятся к устанавливающим
состав преступления - хищения, и все же они должны быть отнесены к предмету
доказывания по делу о хищении, если между ними и хищением существует
причинная связь (для установления способа действий преступников (п. 1 ст. 68
УПК), обстоятельств, способствовавших совершению преступления (ч. 2 ст. 68),
и др. ) Таким образом, по любому делу равно необходимо выяснить все
обстоятельства, входящие в предмет доказывания, тем более, что как уже
отмечалось, данные, устанавливающие обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления, размер ущерба, отягчающие и смягчающие
обстоятельства, имеют в то же время значение и для установления события
преступления, виновности и т. д. Если же исходить из того, что главный факт
- это совокупность всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, то тогда это
понятие совпадает с понятием "предмета доказывания". Поэтому в этом случае
отпадает теоретическая и практическая необходимость его использования,
достаточно применять термин, использованный законодателем: обстоятельства,
подлежащие доказыванию (предмет доказывания). Определя предмет доказывания,
действующий закон перечисляет обстоятельства, подлежащие доказыванию, без
деления их на различные группы по степени важности и, наоборот, подчеркивает
необходимость установления всей их совокупности. Эта принципиальная позиция,
полностью отвечающая требованиям социалистической законности, должна
последовательно проводиться и в теории доказательств Следователь и суд
устанавливают содержание предмета доказывания по конкретному делу,
отправлясь от требований, содержащихся в уголовно-процессуальном законе. При
этом представление относительно круга конкретных обстоятельств, которые
следует установить, носит вначале ориентировочный характер и уточняется,
детализируется, дополняется в ходе производства по делу. Таким образом,
определение предмета доказывания следователем и судом, как бы "примеряющими"
общие требования ст. 68 УПК к конкретному событию, подлежащему исследованию,
не может рассматриваться как разовое действие, и соответственно выводы, к
которым следователь и суд при этом приходят, - как окончательные и не
подлежащие изменениям. Даже предъявля обвиняемому законченное производство,
следователь может выявить новые обстоятельства, входящие в предмет
доказывания, но ранее не расследованные, что влечет продолжение следствия с
соответствующим уточнением границ предмета доказывани Аналогичная
возможность существует и на судебном следствии. При этом вопросы, связанные
с определением круга фактов, подлежащих дополнительному исследованию, должны
решаться столь же тщательно, объективно, всесторонне, как и вопросы,
возникающие при первоначальном определении предмета доказывани В свое время
А. Я. Вышинский писал, будто в правилах советского судопроизводства нельзя
найти ответ на вопрос, какие обстоятельства имеют для дела значение. Иными
словами, проводилась мысль, что попытки определить, "какие обстоятельства
могут иметь значение дл дела", обречены на неудачу. В действительности,
уголовно-процессуальный закон устанавливает определенный круг обстоятельств,
подлежащих выяснению по каждому уголовному делу, т. е. дает общее, родовое
определение предмета доказывания, реализуемое в предмете доказывания по
конкретному делу. Таким образом, орган расследования и суд определяют каждый
раз предмет доказывания, исходя из общего понятия, сформулированного в
законе.
С предметом доказывания тесно связано другое понятие, также служащее
инструментом для обеспечения и оценки всесторонности, полноты, объективности
исследования обстоятельств уголовного дела. Речь идет о таких границах
последнего, которые обеспечивают полное и достоверное установление всех
обстоятельств, могущих иметь значение для дела. Иными словами, пределы
доказывания - это необходимая и достаточная совокупность доказательств,
которая, будучи собранной по делу, обеспечивает правильное его разрешение
путем установления "искомого комплекса" обстоятельств, подлежащих
доказыванию. Понятия предмета и пределов доказывания взаимосвязаны и
взаимозависимы: первое выражает цель, второе - средства ее достижени Статья
20 УПК требует полно, всесторонне, объективно исследовать обстоятельства
дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, как
отягчающие, так и смягчающие его вину обстоятельства. Статьи 20 и 71
запрещают ставить решение вопроса о пределах доказывания в зависимость от
вида полученных доказательств. Статья 243 также подчеркивает применительно.
К стадии судебного разбирательства необходимость определить в каждом
конкретном случае пределы доказывания, чтобы, с одной стороны, обеспечить
полное, всестороннее, объективное исследование предмета доказывания, а с
другой - устранить все, не имеющее отношения к делу. Эта же позиция была
свойственна ранее действовавшему процессуальному закону. Нельзя согласиться
с высказываниями А. Я. Вышинского о том, что "советское процессуальное
право, не расширя безгранично круг вопросов, подлежащих судебному
исследованию, не ставит, однако, здесь никаких формальных границ, допуская к
предъявлению на суде и следствии любые факты" Во-первых, как уже было
показано выше, утверждение о нерегламентированности законом круга вопросов,
подлежащих исследованию, не соответствует действительности. Во-вторых,
очевидно, что в приведенном высказывании отождествляются два вопроса: о
предмете доказывания и о его пределах, причем последние трактуются как
неопределенные. В действительности они определены предметом доказывания и
конкретизация их по каждому делу вовсе не означает утраты целенаправленности
доказывания: она осуществляется на базе и во исполнение нормативной
регламентации предмета доказывани Понятие пределов доказывания, с одной
стороны, включает требование обеспечить необходимую и достаточную полноту
(глубину) познания существенных явлений и их связей; с другой - оно выражает
требование надежности результатов познани Иными словами, пределы доказывания
предполагают определение по конкретному делу его границ таким образом, чтобы
собранная совокупность доказательств с качественной стороны обеспечивала
установление каждого элемента предмета доказывани С количественной стороны
они должны гарантировать достоверность установления этих обстоятельств для
адресата доказывания и всех лиц, к которым обращено воспитательное и
предупредительное действие судопроизводства. Таким образом, если предмет
доказывания охватывает обстоятельства, подлежащие установлению по делу, как
фактическое основание для решения вопросов ответственности, наказания и др.,
то пределы доказывания охватывают доказательственный материал, относящийся к
обстоятельствам, подлежащим установлению по делу, и позволяющий сделать о
них достоверные выводы (фактическое основание для установления предмета
доказывания). Таким образом, на процессуальном материале и процессуальными
средствами решается общая для теории информации задача создания надежных
систем с использованием относительно ненадежных элементов, превращения
вероятного знания в достоверное. Речь идет как о доказательствах,
содержанием которых являются фактические данные непосредственно об элементах
предмета доказывания, так и о промежуточных и других вспомогательных фактах.
Пределы доказывания зависят прежде всего от предмета доказывани Именно
на этой основе решается по каждому делу вопрос, какие фактические данные
относятся к делу и должны быть собраны, проверены, оценены, а следовательно,
какие процессуальные действия и каким образом должны быть проведены. Иными
словами, пределы доказывания определяются с использованием свойства
относимости доказательств, хотя в конкретном случае часть относящейся
информации может оказаться избыточной. Определенное значение имеет, однако,
и наличие применительно к конкретному делу решений преюдициального
характера, общеизвестных фактов и подлежащих применению презумпций.
Соответствующая фактическая информация как бы "замещает" в деле, поскольку
она не взята под сомнение и не устранена в установленном порядке (см. N 2),
некоторые сведения, которые надо было собрать. При определении пределов
доказывания имеют значение и правила об обязанности использовать
доказательства определенного вида при установлении некоторых элементов
предмета доказывания и вспомогательных фактов (например, ст. 79 УПК РСФСР).
Надо отметить также, что в пределы доказывания включаются только допустимые
доказательства (ошибочно включенные фактические данные, не обладающие этим
свойством, устраняются из совокупности доказательств). В частности,
фактические данные, собранные в ходе ведомственной проверки деятельности
должностных лиц контрольно-ревизионных, таможенных и других органов,
включаются в систему доказательств лишь постольку, поскольку удовлетворяют
требованиям, которые процессуальный закон предъявляет к документам (см. гл.
гл. IV, XII) не образуют они и самостоятельной системы фактических данных
наряду с процессуальными доказательствами. Поэтому выводы, сделанные
собравшими их должностными лицами о существовании (несуществовании)
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, не влияют на пределы
последнего. С учетом изложенного следует отличать пределы доказывания от
более широкого понятия пределов собирания и оперирования фактическими
данными в ходе производства по делу. Последнее понятие включает и различные
виды вспомогательной информации, не имеющей значения доказательств, но
используемой для их собирания (обнаружения). Невыполнение требований закона
относительно пределов доказывания порождает ошибки троякого рода. Во-первых,
следователь и суд могут необоснованно сузить пределы доказывания, в
результате чего те фактические данные, которыми будет располагать суд к
моменту вынесения приговора, окажутся недостаточными для правильного ответа
на все стоящие перед судом вопросы. Иными словами, некоторые элементы
предмета доказывания останутся недостаточно исследованными из-за пробелов в
доказательственном материале. Примером такого неправильного определения
пределов доказывания может служить дело по обвинению Л" Ш. и др. Подсудимые
обвинялись в. хищении ваты и матрацев, изготовленных из неучтенного сырь В
обвинительном заключении указывалось, что похищенные товары сбыты через
торговую сеть. В ходе судебного разбирательства, однако, обнаружилось, что
по делу не были собраны доказательства, устанавливающие значительную часть
обстоятельств, относящихся к событию преступления, в том числе источники
сырь для изготовления неучтенных товаров, соответствие количества
полученного сырья выпущенной продукции. Так как установить эти
обстоятельства в ходе судебного разбирательства не представилось возможным,
суд направил дело для производства дополнительного расследовани Во-вторых,
следствие и суд могут необоснованно сузить пределы доказывания, пренебрегая
данными, обеспечивающими надежность выводов, хотя в принципе исследованием и
были охвачены все элементы предмета доказывани В результате недостаточной
глубины исследования не все из них можно будет признать установленными.
Примером может служить дело по обвинению 3., П., Р. и других во
взяточничестве. В судебном разбирательстве было установлено, что обвинение
подсудимых основано исключительно на показаниях свидетелей, являющихся
взяткодателями. Направля дело на доследование, суд указал, что следственным
органам надлежит установить характер взаимоотношений между обвиняемыми и
свидетелями, так как имеются сведения, что эти свидетели на производстве
недисциплинированны, имеют многочисленные взыскания и, будучи этим
недовольны, оговаривают подсудимых. Суд предложил следственным органам
выяснить причину противоречий в показаниях обвиняемых и свидетелей. Таким
образом, из-за сужени пределов доказывания часть существенных обстоятельств
неминуемо остается вне поля зрения следователя и суда. Это подрывает
убедительность и обоснованность решения и угрожает ошибкой. В-третьих, могут
быть допущены ошибки, связанные с "избы точным" расширением пределов
доказывани При этом следует правильно трактовать понятие "избыточности". В
формировании необходимой и достаточной совокупности доказательств по
конкретному делу используются количественный и качественный критерии
надежности в их совокупности. С увеличением количества доказательств, с
объективно совпадающим или частично перекрывающим (подкрепляющим)
содержанием увеличивается и их надежность, а следовательно, и надежность
установления обстоятельств, входящих в предмет доказывани Поэтому при
определении пределов доказывания по конкретному делу следует учитывать
значение соответствующих доказательств (действий, с помощью которых они
могут быть собраны) не толь ко для выявления обстоятельств, входящих в
предмет доказывания, но и для проверки уже собранных данных, для восполнения
пробелов и устранения противоречий, имеющихся в доказательственном
материале. В частности, можно провести несколько следственных действий для
выяснения одного и того же обстоятельства. Получение в процессе доказывания
сведений об одних и тех же фактах из разнородных и независимых друг от друга
источников или каналов информации есть своего рода резервирование или
параллельное объединение подсистем информации, эффективно влияющее на
повышение надежности всей системы в целом. Один количественный критерий,
однако, не может обеспечить определение необходимых и достаточных пределов
доказывания по конкретному делу. Используя его, следователь и суд вместе с
тем изучают происхождение и связи между доказательствами (наличие их
системы), устанавливают существование (несуществование) фактов, которые
Должны были составить обязательный комплекс в случае, если содержание того
или иного доказательства являетс достоверным (например, наличие пробоины от
пули в стене, если направление выстрела соответствовало показаниям
очевидца), и т. д. Иными словами, совокупность доказательств должна
формироваться целенаправленно, так как неоправданная избыточность
доказательственного материала, так же как и его недостаточность, может
представлять серьезную опасность. Слишком широкие пределы доказывания
неоправданно затягивают предварительное расследование и судебное
разбирательство. Кроме того, слишком широкие пределы доказывания нередко
ставят под угрозу убедительность приговора, затрудняют проверку
обоснованности выводов следователя и суда, не дают возможности
присутствующим в зале суда разобраться в деле, понять правильность решени
Нередко такое загромождение отрицательно сказывается и на правильности
самого решения по существу: ведь собирание ненужных для решения дела
материалов мешает целеустремленности следствия и судебного разбирательства,
искажает перспективу дела, отвлекает от собирания доказательств,
действительно необходимых для выяснения существенных обстоятельств. Речь
идет не о любой избыточности доказательственной информации, но именно о
неоправданной избыточности, т. е. о включении в пределы доказывания
фактических данных: а) не относящихся к обстоятельствам дела; б)
устанавливающих обстоятельства, уже достоверно установленные в)
устанавливающих обстоятельства, познание которых по данному делу не требует
процессуального доказывания (см. N 1, 2); г) фиксирующих заведомо известную
невозможность получения доказательств определенного вида д) недопустимых в
силу процессуальных правил доказывания (N 2 гл. IV). В то же время
определенная избыточность доказательств по делу практически неизбежна в
связи с требованием надежности их системы (совокупности). Хотя собранная
совокупность доказательств до определенного момента дает все основания
считать определенные обстоятельства относящимися или не относящимися к делу,
эта оценка до завершения доказывани всегда является лишь предварительной и
подвергается перепроверке. Дальнейшее производство может менять оценку
некоторых обстоятельств с точки зрения их связи с обстоятельствами,
входящими в предмет доказывания, промежуточными и вспомогательными фактами.
Соответственно может измениться и оценка значения того или иного
доказательства. Поэтому расширение объема доказывания на предварительном
следствии и в суде по сравнению с необходимыми и достаточными пределами его
не всегда свидетельствует о недочетах в работе следователя или судей, о том,
что они пренебрегли необходимыми пределами доказывания, а подчас зависит от
условий, в которых проводятся соответствующие стадии процесса, конкретной
обстановки, недостаточности первоначальных сведений о событии, появления
версий, которые отпадают после проверки, и т. д. Практически наличие
определенного количества "резервных" доказательств имеет место в каждом
конкретном случае, в связи с чем следует различать необходимые и достаточные
пределы доказывания, к которым следователь, суд стремятся при планировании и
осуществлении производства, и фактический объем доказывани Однако и
применительно к последнему надо различать оправданную его избыточность и
неоправданную за счет материалов, заведомо не могущих нести полезные
сведения ("шум" по терминологии теории информации). В момент перехода из
одной стадии процесса в другую, как и в ходе производства, в каждой стадии
фактический "объем доказательств" все время корректируется в направлении
максимального приближения к необходимым пределам доказывани При этом
анализируется собранная совокупность доказательств, позволяющих все более и
более точно представлять эти пределы. Иными словами, определение пределов
доказывания (как и его предмета) не может рассматриваться как разовое
действие. Отпадение, появление, изменение версий, получение объяснений,
заявление ходатайств участниками процесса, результаты предварительной оценки
собранных доказательств - все это влечет изменение ранее сделанных выводов.
Совмещение же фактического объема и пределов доказывания осуществляется при
составлении итоговых процессуальных документов, причем, отказываясь от
определенной части собранных данных как недопустимых или неотносимых,
следователь и суд мотивируют свою позицию соответственно в обвинительном
заключении и приговоре Сказанное позволяет найти правильный ответ на
возникающий в процессуальной теории, следственной и судебной практике вопрос
о соотношении пределов доказывания в стадиях предварительного расследования
и судебного разбирательства. Из того бесспорного обстоятельства, что
предварительное расследование не завершает в большинстве случаев процесса
доказывания, иногда делается вывод о более узких пределах доказывания на
предварительном расследовании. Другие научные и практические работники,
наоборот, считают, что пределы доказывания на предварительном следствии
шире, чем на судебном следствии. Обе эти точки зрения представляются
неверными. Поскольку предварительное расследование призвано подготовить
полноценный доказательственный материал для судебного рассмотрения во всем
его объеме (что, разумеется, не исключает возможности и правомерности
собирания судом новых доказательств, если в этом возникает необходимость),
постольку пределы доказывания - одни и те же на следствии и в суде. Иначе и
не может быть, поскольку предмет доказывания и критерии, на основании
которых решается вопрос об относимости и допустимости доказательств,
одинаковы на различных стадиях процесса. Несовпадение констатируется не в
пределах, необходимых и достаточных для установления предмета доказывания, а
именно в фактическом объеме доказывани При этом могут иметь место следующие
варианты а) фактический объем доказывания на предварительном расследовании
более широк по сравнению с объемом доказывания на судебном разбирательстве
за счет информации, хотя и оказавшейся в конечном счете избыточной, но
собранной для обеспечения полноты и надежности доказывания; б) более широкий
объем объясняется ошибочным включением в предмет доказывания обстоятельств,
фактически в него не входящих, в связи с чем собиралась информация, не
относящаяся к делу; в) более широкий объем объясняется ошибочным
определением круга доказательств, необходимых и достаточных для достоверного
знания обстоятельств, входящих в предмет доказывани В свою очередь
расширение объема доказывания на судебном разбирательстве по сравнению с
предварительным расследованием может быть также обусловлено одним из
названных выше вариантов либо связано с необходимостью восполнить пробелы
предварительного расследовани Последнее имеет место в случае, когда на
предварительном расследовании остались невыявленными или неисследованными
существенные для дела обстоятельства, т. е. пределы доказывания на этой
стадии были неправильно определены и поэтому сужен объем доказывани Различие
в объеме доказывания может объясняться и тем, что на предварительном
расследовании пределы были определены и спланированы правильно, а суд
неосновательно сузил или расширил их.
На предварительном расследовании и при судебном разбирательстве
исследуются наряду с обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, и
вспомогательными относительно них фактами также факты, необходимые для
принятия процессуальных решений, в частности для охраны прав граждан на
определенное имущество, и т. п. Статья 303 УПК РСФСР, например, указывает,
что при постановлении приговора суд должен разрешить вопрос о том, как
поступить с вещественными доказательствами, на кого и в каком размере должны
быть возложены судебные издержки. Чтобы решить эти вопросы, надо установить
ряд обстоятельств, в том числе, что представляют собой вещественные
доказательства, кто является их владельцем (ст. 86 УПК). Для решения вопроса
о том, на кого и в какой сумме возложить судебные издержки, необходимо
установить имущественное положение осужденного и т. д. Входят ли в пределы
доказывания фактические данные, с помощью которых устанавливаются такого
рода обстоятельства? Представляется, что нет, так как эти пределы неразрывно
связаны с предметом доказывания, фиксируя необходимый и достаточный для его
установления объем информации. Здесь же речь идет о своего рода побочных
линиях доказывания, направленных на решение вопросов процедурного
("обслуживающего") характера. В то же время применительно к решению каждого
из таких вопросов должен в конкретном случае определяться комплекс
доказательств, необходимый и достаточный для его решени Разумеется, их
собирание, проверка, оценка осуществляются с соблюдением процессуальных
норм.
* ГЛАВА IV ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
N 1. ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Понятие доказательства принадлежит к числу основных, исходных в теории
доказательств и доказательственном праве. Оно лежит в основе решений теорией
и законом таких вопросов, как относимость и допустимость доказательств, круг
и содержание способов обнаружения, закрепления, проверки и оценки их,
процессуальный режим использования отдельных видов доказательств и др.
Содержание, вкладываемое в понятие доказательства, существенно влияет на
установление прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства, что
в свою очередь органически связано с реализацией в доказывании
демократических принципов социалистического уголовного процесса.
Следовательно, правильное определение понятия доказательства - необходимое
условие достижения истины, обеспечения законности и обоснованности
принимаемых решений. До сих пор в работах по теории доказательств существует
несколько несовпадающих концепций по вопросу о понятии доказательства. В
настоящем издании сохранена концепци доказательства как единства фактических
данных и процессуального источника этих данных, наиболее точно совпадающая с
определением этого понятия в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик 1958 года. Известны и иные концепции. Первая из них
отождествляла доказательства с фактами объективной реальности (событиями,
явлениями, действиями прошлого, из которых складывалось исследуемое деяние).
Вторая давала два параллельных определения доказательства: как факта
объективной реальности и как источника сведений об этом факте. Первую точку
зрения высказывал, в частности, М. А. Чельцов, который писал: "Факты, из
которых выводится существование доказываемого факта, носят название
доказательственных фактов или доказательств... Доказательствами являются
факты, обстоятельства". О двойственном значении понятия доказательства писал
М. С. Строгович: "Самый термин "доказательство" в уголовном процессе
применяется в двух значениях: доказательство как источник получения
следствием и судом сведений о том или ином факте и доказательство как самый
факт, обстоятельство, из которого следствие и суд делают выводы о других
фактах, подлежащих установлению по данному уголовному делу". Приведенные
определения при всем их различии имели одно общее: фактические данные и их
источники рассматривались изолированно, в отрыве друг от друга; с другой
стороны, в ряде случаев ставился знак равенства между фактической
информацией (сведениями о фактах) и самими фактами. Неверной трактовке
понятия доказательства во многом способствовали мнения, высказанные А. Я.
Вышинским. Он считал, что "судебные доказательства - это обычные факты, те
же происходящие в жизни явления, те же вещи, те же люди, те же действия
людей. Судебными доказательствами они являются лишь постольку, поскольку они
вступают в орбиту судебного процесса, становятся средством для установления
интересующих суд и следствие обстоятельств". Признавая доказательствами не
сведения о фактах (фактические данные), а сами факты реальной
действительности, А. Я. Вышинский, по существу, переносил центр тяжести
доказывания на оценку уголовно-правового значения "вступивших в орбиту
уголовного процесса" фактов, игнорируя то, что следователь и суд имеют дело
со сведениями, с информацией о фактах, достоверность которых им предстоит
проверить, после чего только они могут делать выводы о существовании в
прошлом соответствующего события и дать ему уголовно-правовую оценку.
Вследствие этого основные вопросы процесса судебного доказывания,
составляющие его специфику (что именно служит доказательством существования
факта, каким образом собирать, проверять и оценивать доказательства, как
достичь достоверного знания и т. д. ), по существу, оставались за пределами
теории доказательств. Развивая эту концепцию, А. Я. Вышинский допускал
использование в качестве доказательств "фактов", любым путем "вступивших в
орбиту судебного процесса". Он игнорировал прямые требования закона о
получении фактических данных из установленных законом источников, когда
писал: "Советское процессуальное право... не ставит... здесь никаких
формальных условных границ". Находят ли эти определения опору в
законодательстве, действовавшем до принятия Основ 1958 года? Анализ норм,
определявших понятие доказательства в ранее действовавших УПК союзных
республик, позволяет сделать вывод, что законодатель и ранее не разрывал два
взаимосвязанных элемента понятия доказательства - фактические данные и их
источники. Вместе с тем данные о фактах отнюдь не отождествлялись с самими
фактами, устанавливаемыми в ходе доказывания в качестве промежуточных или
элементов предмета доказывани Законодатель исходил из единого понимания
доказательства как фактических данных, содержащихся в установленном законом
источнике Называя в ст. 58 УПК РСФСР 1923 года доказательствами показания
свидетелей, заключения экспертов и т. д., законодатель имел в виду, что в
них содержатся относящиеся к делу фактические данные. Например, вот. 165 УПК
РСФСР 1923 года говорилось, что "допрос свидетеля начинается предложением
рассказать все ему известное по делу", а в ст. 166: "Свидетель может быть
спрашиваем исключительно о фактах, подлежащих установлению в данном деле, и
о характеристике личности обвиняемого" (разрядка наша. -Авт. ) и т. д.
Правильно по существу решался вопрос о понятии доказательства и в УПК других
союзных республик. В УПК Узбекской ССР в одной статье (ст. 22) указывалось
на фактические данные и их источники. Называя показания свидетелей,
обвиняемых и другие источники доказательствами, законодатель исходил из
того, что в них содержатся фактические данные, относящиеся к делу. Анализ
материалов судебной практики позволяет установить, что и Верховный Суд СССР
в понимании доказательства в уголовном судопроизводстве исходил, несмотря на
неоднородность терминологии, из единства фактических данных и их источников.
В руководящем указании Пленума Верховного Суда СССР "О судебном
приговоре" от 28 июля 1950 г. говорилось, в частности: "При этом должны быть
конкретно указаны доказательства, положенные судом в основу обвинения или
оправдания подсудимого, с приведением мотивов, почему суд принял эти
доказательства. Отвергая те или иные имеющиеся в деле доказательства в
пользу обвинения подсудимого или его оправдания, суд должен в приговоре
указать, почему именно эти доказательства им отвергнуты. Так, при вынесении
обвинительного приговора в последнем должно быть указано, почему судом
отвергнуты объяснения подсудимого в его защиту, а также другие оправдывающие
его доказательства. При вынесении оправдательного приговора должны быть
изложены обстоятельства, опровергающие выводы обвинительного заключения и
указанные в нем доказательства, на которых оно основано" (разрядка наша. -
Авт. ). Таким образом, говоря об объяснениях (показаниях) как о
доказательствах, Верховный Суд имел в виду фактические данные об
обстоятельствах дела, которые содержатся в определенном источнике; наоборот,
говоря об обстоятельствах, Верховный Суд имел в виду обстоятельства,
установленные фактическими данными. Та же мысль проводится в постановлениях
и определениях Верховного Суда СССР по отдельным уголовным делам. Верховный
Суд СССР называл доказательствами только такие показания свидетелей,
обвиняемых, заключения экспертов, вещественные доказательства, протоколы
следственных действий и иные документы, в которых содержатся сведения об
относящихся к делу фактах 4 Подход к понятию доказательства как к единству
процессуальной формы и фактического содержания последовательно проведен и
закреплен в ст. 16 Основ 1958 г. В ней, как и в соответствующих статьях УПК
союзных республик, дано следующее определение доказательств:
"Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на
основе которых в определенном законом порядке органы дознания, следователь и
суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния,
виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются:
показаниями свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями подозреваемого,
показаниями обвиняемого, заключением эксперта, вещественными
доказательствами, протоколами следственных и судебных действий и иными
документами". Обращает на себя внимание и четкое определение в законе (при
характеристике понятия доказательства) целенаправленности рассматриваемого
понятия: с помощью доказательств должны быть установлены обстоятельства
совершившегося в прошлом событи Факты, с которыми закон связывает
доказательства, образуют две относительно самостоятельные группы. К первой
относятся обстоятельства, составляющие в своей совокупности предмет
доказывания по уголовному делу. Ко второй группе относятся факты, которые не
входят в предмет доказывани Их можно назвать промежуточными,
вспомогательными, побочными и т. п. Они возникли в ходе исследуемого
события, до и после него. Это - группа весьма разнообразных как по своему
характеру, так и по своему происхождению фактов. Общее свойство этих фактов,
позволяющее объединить их в одну группу, состоит в том, что между ними и
обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, имеются разнообразные
объективные связи. Знание названных фактов и их связей с обстоятельствами
предмета доказывания позволяет восстановить картину совершенного преступлени
Как уже отмечалось, познание фактов объективной действительности, как
входящих в предмет доказывания, так и образующих группу промежуточных и иных
вспомогательных фактов, может происходить в двух формах - чувственной и
рациональной. Как и при познании любых явлений, познание фактов в уголовном
судопроизводстве представляет собой процесс, в котором отдельные формы
(ступени) познания находятся во взаимосвязи, взаимопроникновении, не
существуют обособленно друг от друга. Каждая форма познания имеет элементы
другой и не может существовать без нее. В частности, чувственное познание
всегда представляет собой единство ощущения и мышлени Сказанное надо иметь в
виду и при решении вопроса о возможностях использования в судебном
доказывании двух форм знаний: непосредственной и опосредствованной.
Следователь, судьи познают событие, совершившееся в прошлом. Поэтому знание
этого события в основном может быть получено посредством информации, которую
несут о нем доказательства. Доказательства становятся промежуточным звеном
между сознанием следователя, судей и познаваемым преступлением. "Доказывание
есть вообще опосредствованное познание".
Возникает вопрос, доступно ли следователю, судье непосредственное
восприятие некоторых фактов, входящих в предмет доказывани Многие авторы на
этот вопрос отвечают отрицательно. Так, М. М. Гродзинский писал: "Наиболее
простым способом установления того или иного факта является непосредственное
его наблюдение. Но в уголовном процессе способ этот исключен. Преступление,
составляющее предмет судебного исследования, представляет собой факт
прошлого по отношению к моменту судебного разбирательства, и, следовательно,
непосредственное наблюдение судом данного события не может иметь места".
Действительно, та система фактов, которая образовывала единое событие
преступления, к моменту производства по делу относится уже к прошлому и
поэтому стала недоступной для непосредственного восприятия следователя,
судей. Событие преступления "распалось" на ряд фактов, из которых одни
перестали существовать (например, нанесение удара, поведение потерпевшего в
момент совершения преступлени и т. п. ), а другие потеряли свои
первоначальные свойства, интересующие следователя и суд. О непосредственном
познании подобного рода фактов можно говорить лишь применительно к их
очевидцам (свидетелям, потерпевшим и др. ), но не к судье, следователю. Но в
событие преступления входят и некоторые другие факты, которые после того,
как преступление совершилось, продолжают в определенных случаях существовать
в неизмененном виде или изменились, но не утратили важных для дела свойств.
Как правильно указывалось в процессуальной литературе, к этой группе можно
отнести: 1) некоторые факты, относящиеся к материальным последствиям
совершенного преступления (обгоревший дом, обезображенное лицо потерпевшего
и др. ); 2) сохранившиеся продукты преступной деятельности (подделанный
документ, изготовленный самогон и др. ); 3) найденные предметы преступного
посягательства (похищенный костюм, часы и др. ); 4) обстановка на месте
совершения преступления; 5) некоторые факты, характеризующие внешность
преступника (черты лица, рост, цвет волос и др. ). Названные факты доступны
непосредственному восприятию следователя, суда, участников процесса потому,
что они существуют в действительности и сохранили к моменту расследования и
рассмотрени дела свои свойства, которые делают их существенными для дела.
Против возможности непосредственного познания отдельных фактов, входящих в
предмет доказывания, возражает М. С. Строгович: "Суд может непосредственно
воспринять различные предметы, сохранившие на себе следы преступления и
преступника, например взломанный запор хранилища, пятна крови на одежде и т.
д., но эти предметы в уголовном деле являются не чем иным, как вещественными
доказательствами, при помощи которых суд устанавливает имеющие значение для
дела факты, так что в этих случаях суд непосредственно воспринимает
доказательства, а не факты, устанавливаемые этими доказательствами". Прежде
всего отметим, что М. С. Строгович без достаточных оснований в этом примере
отождествляет непосредственное познание судом таких различных по своему
характеру фактов, какими являются взломанный запор хранилища и пятна крови
на одежде. Судьи, следователь действительно могут видеть, что запор взломан,
если этот факт доступен непосредственному восприятию в силу своей
очевидности (в других случаях может потребоваться экспертиза). Но судьи не в
состоянии путем непосредственного наблюдения установить, что на одежде
находятся именно пятна крови. Для установления такого факта требуются
доказательства. Таким образом, М. С. Строгович отождествляет факты
объективной реальности со сведениями о них. Не указывая, какие именно факты
(или их свойства) устанавливаются посредством обнаружения тех или иных
предметов, имеющих значение вещественных доказательств, М. С. Строгович
допускает еще одну неточность, ибо возможности непосредственного или
опосредствованного познания зависят как от свойств познаваемого факта, так и
от цели исследовани Познание одного и того же факта может быть
непосредственным или опосредствованным в зависимости от того, какое его
качество, свойство познаетс Тот же взломанный запор хранилища может быть
познан и опосредствованно. Если недостаточно установить, что запор взломан
(мы отметили, что эта сторона факта может быть познана непосредственно), а
необходимо знать, каким орудием он взломан, то следователь, суд могут
установить это, например, заключением эксперта, т. е. опосредствованно.
Непосредственное восприятие следователем, судом обстоятельств события или
отдельных побочных фактов как форма познания может быть допущено и будет
играть определенную роль, если оно происходит при установленных
доказательственным правом условиях, гарантирующих правильное познание.
Такими условиями следует считать формы проведения следственных и судебных
действий и их процессуальное закрепление в соответствующих протоколах,
занимающих затем свое место в доказательственных материалах дела.
Законодатель, в частности, указал, что в протоколах должны излагаться все
действия следователя, а равно все обнаруженное в той последовательности, в
какой производилось следственное действие, в том виде, в каком обнаруженное
наблюдалось в момент осмотра, освидетельствования (ст. 182 УПК РСФСР).
Требование закона о присутствии понятых при производстве ряда следственных
действий объясняется стремлением гарантировать достижение достоверности,
избежать ошибок в непосредственном познании следователя, а также
необходимостью обеспечить правильность закрепления результатов
непосредственного восприяти Понятые, как это видно из анализа
процессуального закона, присутствуют только при таких следственных
действиях, в которых может иметь место непосредственное восприятие
следователем определенных фактов. При производстве указанных выше действий в
судебном заседании понятые не присутствуют, потому что правильность
непосредственного восприятия обеспечивается процессуальным порядком
судебного заседания (коллегиальный состав суда, присутствие других
участников судебного разбирательства). Если возникают сомнения в точности
изложения в протоколах сведений о непосредственно воспринятых фактах или в
законности проведения следственного действия, то можно получить от понятых
(как и от специалистов, участвующих в производстве следственного действия)
свидетельские показани Возможность допроса понятых, специалистов в качестве
свидетелей объясняется тем, что они, так же как и следователь,
непосредственно воспринимали факты в ходе производства следственного действи
Непосредственность восприятия следователя, суда не устраняется составлением
процессуальных документов об обнаружении и свойствах предметов, явлений.
Составление протоколов осмотра, обыска, выемки и других действий (или их
описание в протоколе судебного заседания) - необходимое условие правильного
развития процесса доказывани В материалах дела должно быть зафиксировано,
что следователь, суд непосредственно восприняли конкретные факты для того,
чтобы можно было судить об условиях и результатах этого восприятия и о
правильности принятого на его основе решени Протоколы следственных действий
являются для суда формой, в которой суд воспринимает информацию о фактах,
которые непосредственно воспринимались следователем и понятыми. Они содержат
фактическую информацию, необходимую для того, чтобы сделать вывод об этих
фактах лицами, которые сами их не наблюдали. Точно так же в суде ход и
результаты осмотра, опознания, освидетельствования, эксперимента заносятся в
протокол судебного заседания для того, чтобы впоследствии можно было
проверить (в кассационной или надзорной инстанции) правильность
непосредственного восприятия судом исследуемых фактов и обоснованность
приговора (определения). Свои выводы о непосредственно наблюдавшемся факте
суд (так же как и следователь) делает на основе непосредственного восприятия
факта при проведении соответствующего действи Хотя непосредственное познание
представляет важную форму установления некоторых обстоятельств уголовного
дела, его область довольно узка по сравнению с областью опосредствованного
познания подлежащих установлению обстоятельств с помощью сведений о них.
Причем, так как доказывание в уголовном процессе носит длящийся характер,
результаты непосредственного познания отдельных фактов, зафиксированные при
производстве следственных (судебных) действий, в следующей стадии будут
служить доказательством для субъектов, осуществляющих доказывание.
Большинство фактов, интересующих следователя и суд, познается при помощи
сведений о них, получаемых из различных источников. Доказательства могут
быть средством установления обстоятельств, имеющих значение для правильного
разрешения дела, если они несут объективную информацию о них. Иначе и не
может быть, потому что перед советским судом стоит задача достижения истины.
Истина может быть достигнута, если будет правильно построен процесс познани
"Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть
истинным. Исследование истины само должно быть истинно, истинное
исследование - это развернутая истина, разъединенные звенья которой
соединяются в конечном итоге". Сущность доказательства в уголовном процессе
может быть объяснена только на основе теории познания диалектического
материализма, теории отражени "Логично предположить, - указывал В. И. Ленин,
- что вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением,
свойством отражения". Отражение основано на всеобщности взаимодействи
процессов, вещей, явлений. В процессе взаимодействия предметы, явления
отражаются друг в друге в разнообразных формах, оставля различные следы,
отпечатки. "Способность любой вещи, любого явления в процессе взаимодействия
продуцировать изменени состояний другой вещи, создавать в ней определенные
отпечатки, следы, по своей структуре изоморфные некоторой стороне
воздействующей вещи, и составляет существо присущего всей природа общего
свойства отражения". Диалектический материализм различает общее свойство
отражения, присущее всей материи, и психическое отражение как свойство
высокоорганизованной материи - живой природы. Свойство отражения составляет
основу процесса познания человеком объективной действительности. Изменения,
происшедшие в явлениях, объектах как результат их взаимодействия позволяют
познать связи объектов, явлений, отдельные их стороны, свойства. Результаты
непосредственного или опосредствованного взаимодействия предметов,
процессов, явлений служат базой и дл проникновения в сущность исследуемых
объектов. Преступление, представля собой определенную совокупность многих
явлений, предметов, процессов, совершается в окружающей его среде, а потому
соприкасается со многими другими явлениями, предметами, процессами
объективной действительности. Вступая во взаимодействие с окружающими его
предметами, явлениями, преступление отражается в виде следов, состояний
предметов, динамических и статических процессов, а также в сознании людей.
Факты, образующие событие преступления, взаимодействуя между собой, также
могут сохранить отображения отдельных сторон преступлени Так как
преступление совершается в определенных условиях места и времени, ему не
только сопутствуют окружающие его предметы и явления, они предшествуют и
следуют за ним. Преступление находится в разнообразных связях с этими
группами фактов, явлений, предметов. Благодаря отражению как результату
взаимодействия события преступления с другими явлениями объективной
действительности делается возможным и его познание. В ходе совершения
преступления (иногда до него и после него) идет и процесс формирования
доказательственной информации. Факты, образующие событие преступления,
отражаются, запечатлеваются в сознании будущих свидетелей, обвиняемых,
потерпевших, а также в виде изменений материальных объектов и т. д. В
соответствующем процессуальном порядке эти фактические данные доводятся до
следователя, судей, которые таким образом восстанавливают картину
совершенного преступления или устанавливают его отсутствие. Доказательствами
в уголовном процессе нельзя называть ни факты, входящие в предмет
доказывания, ни иные факты. В мышлении человека существуют, взаимодействуют,
движутся не вещи, не предметы, а их образы, понятия, сведения о них. Эти
данные о предметах, явлениях - фактические данные, как уже сказано,
представляют результат воздействия предметов, вещей, действий, событий на
органы чувств свидетелей, обвиняемых, потерпевших. "... Чувственное
представление не есть существующая вне нас действительность, а только образ
этой действительности". Это ленинское положение позволяет правильно раскрыть
суть понятия доказательства. Восприятие фактов реальной действительности
всегда происходит в субъективной форме. Это положение не требует пояснения,
когда мы говорим о фактах, сведения о которых содержатся в показаниях
свидетелей, обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, заключениях экспертов.
Факты, сведения о которых содержатся в протоколах следственных и судебных
действий, также отражаются в сознании судей, следователя, понятых. При
непосредственном восприятии фактов следователем, судьями схема формирования
доказательства выглядит следующим образом: событие преступления - факт,
являющийся его составной частью, но продолжающий существовать к моменту производства расследования или судебного разбирательства, - восприятие его следователем (судьями)-закрепление непосредственного восприятия в протоколе следственного действия (протоколе судебного заседания). Факты, сведения о которых удостоверяются
или излагаются в иных документах, также отражаются в сознании авторов
документов (должностных лиц, граждан). Субъективная форма восприятия
распространяется и на вещественные доказательства. Те или иные
предметы становятся вещественными доказательствами только тогда, когда они
отражают (изменя свою структуру, состояние) взаимодействие с
обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, или фактами, необходимыми
для установления последних. Чтобы иметь возможность говорить о свойствах
предметов как о вещественных доказательствах, всегда необходима информация о
времени и месте обнаружения предмета, его состоянии, принадлежности
конкретному лицу и т. д. Без протоколов обнаружения (протокол обыска,
выемки, осмотра места происшествия и др. ) и осмотра предмета нет
вещественного доказательства. Особенности вещественных доказательств - в
условиях формирования их, а не в том, что вещественные доказательства будто
бы дают не информацию о фактах прошлого, а служат лишь основанием для
построения версий об этих фактах. Если вещественное доказательство не
содержит относимой к делу информации о подлежащих установлению фактах, то
оно не может быть доказательством, так же как и любой другой источник, не
содержащий необходимых фактических данных. По мнению В. Д. Арсеньева,
"предмет (след)... не может вы ступать как сигнал информации, ибо если
обвиняемый и оставил его на месте происшествия, то он все же не намеревался
таким образом "информировать" следственные органы о своем пребывании здесь,
подобно тому как он информирует их о данном факте, когда дает показания о
совершенном преступлении". Разумеется, предмет со следами рук по своим
физическим свойствам отличается от устного сообщения обвиняемого. Но следы
рук (после их обнаружения и соответствующего процессуального оформления и
исследования), как и признание обвиняемым своей виновности, несут информацию
(сведения) о доказываемых фактах. В первом случае - о пребывании обвиняемого
на месте происшествия, а во втором - о самом событии преступлени Главное
заключается не в намерениях обвиняемого, а в том, что как сообщение, так и
оставленные следы находятся в объективной связи с фактом, имеющим значение
для дела, и позволяют доказать его существование. По мнению В. Д. Арсеньева,
"вещи как доказательства в силу стихийного характера их возникновения не
содержат достаточно определенного кода, т. е. заранее обусловленной системы
знаков, благодаря которой мы можем воспринимать информацию... У вещественных
доказательств и у доказательственных фактов настоящего времени как фактов
реальных объективная форма совпадает с их содержанием". Эту группу
доказательств В. Д. Арсеньев именует "материально-предметными
доказательствами". Автор, по нашему мнению, необоснованно отождествляет
понятие предмета и вещественного доказательства, а также процесс образования
следов, свойств предмета с процессом формирования вещественного
доказательства. Предмет, находящийс в том или ином состоянии или имеющий те
или иные признаки, следы, не может еще рассматриваться как вещественное
доказательство. Без восприятия свойств обнаруженного предмета человеком
свойства предмета теряют основные качества сигнала (быть переносчиком
информации), а содержащаяся в них информация не включается в поле зрения
следователя, суда. Однако и воспринятый сигнал, несущий сведения об искомом
факте, еще не становится доказательством в уголовном процессе.
Доказательством он может стать лишь в пределах соответствующим образом
организованной для передачи информации правовой системы, когда приобретает
требуемую законом уголовно-процессуальную форму. Такой системой является
"предмет - человек". Вне ее свойства и состояни материального объекта не
могут стать вещественными доказательствами. Процесс формирования
вещественного доказательства делится на стадии, которым соответствует
сначала образование материальных следов, состояние вещи, а затем их
восприятие и фиксаци в процессуальных документах. Иными словами, при
формировании вещественного доказательства имеет место двойное, тройное
отражение (событие преступления--предмет-человек, обнаруживший предмет, -
осмотр предмета - фиксация в протоколе). Не обходимым элементом понятия
вещественного доказательства вы ступает протокол осмотра предмета (ст. 84
УПК РСФСР) составление которого предназначено, чтобы зафиксировать и
передать чувственно-наглядный вид предмета, его признаки, имеющие
доказательственное значение. Ту же роль формы вещественного доказательства
играет и описание свойств предмета в протоколе его обнаружения (протоколе
обыска, осмотра места происшествия и др. ), когда не составляется отдельный
протокол осмотра предмета (ст. 179 УПК РСФСР). В таких случаях в одном
процессуальном документе фиксируются две группы свойств предмета, одна из
которых составляет содержание протокола следственного или судебного действия
как самостоятельного вида доказательств, а другая - содержание вещественного
доказательства. Письменное сообщение о свойствах предмета, изложенное в
протоколе и являющееся необходимым условием признания последнего
доказательством, не отличается в принципе от других форм сообщений, с
помощью которых фиксируется и передается доказательственная информация о
предмете доказывани Вещественным доказательством является не предмет, взятый
сам по себе, а предмет с его определенными свойствами, качествами,
состояниями, объективно связанными с обстоятельствами предмета доказывания
или побочными, промежуточными фактами, и в силу этого несущий о них
информацию. Поэтому закон (ст. 83 УПК РСФСР) относит к вещественным
доказательствам не просто предметы, а предметы, которые служили орудиями
преступления или сохранили на себе следы преступления и т. д. Различные
связи предмета с обстоятельством, подлежащим доказыванию, могут быть
установлены неодновременно и в зависимости от различных факторов. Если,
например, предмет интересен для следователя по месту его обнаружения, то
внешня связь предмета с обстоятельствами, подлежащими установлению, может
быть вскрыта при обнаружении и осмотре предмета, а внутрення - при оценке
всей совокупности доказательств. Предмет может быть связан с
обстоятельствами, подлежащими доказыванию, многими своими свойствами,
признаками. В таких случаях объективные связи устанавливаются при помощи
различных доказательств: заключения эксперта, показаний свидетеля, протокола
следственного (судебного) действия и др. Так, значение признаков топора,
обнаруженного при осмотре места происшествия по делу об убийстве,
раскрывается через содержание протокола осмотра места происшествия (место
обнаружения, его положение относительно других предметов); через содержание
показаний свидетеля (принадлежность конкретному лицу); заключения эксперта
(субстрат пятна: кровь человека, животного или краситель); вещественного
доказательства (внешний вид: размер, конфигурация, цвет пятен) и др.
Содержание протоколов следственных и судебных действий составят отражения
таких свойств и состояний предмета, которые можно наблюдать только в
условиях производства следственного (судебного) действия, когда
обнаруживается предмет, вещь. К ним, например, относятся: время и место
обнаружения предмета, его положение относительно других предметов в момент
осмотра места происшествия, помещения или местности, обыска, выемки. Эти
признаки, свойства характеризуют предмет в условиях окружающей его
обстановки. Они не следуют за изымаемым предметом и не могут быть сохранены
путем изъятия и приобщения предмета к делу. Содержание вещественного
доказательства образуют только те материальные свойства предмета, которые
доступны непосредственному познанию следователя, судей.. Содержание
заключения эксперта составляет отражение тех свойств и состояний предмета,
которые не воспринимаются непосредственно следователем и понятыми, а
устанавливаются экспертом на уровне выводного знани Если предметом
исследования эксперта могут быть и некоторые непосредственно воспринимаемые
свойства предмета (признаки почерка, пятно), то содержанием его заключения
всегда будет вывод о других свойствах и состояниях предмета: о составе
вещества, образующего пятно (кровь, чернила или ржавчина), о лице,
исполнившем документ, и т. д. Все сказанное позволяет сделать выводы:
доказательство всегда имеет объективное содержание (отраженный факт
объективной реальности) и субъективную форму (отражение в сознании
конкретного субъекта) - элементы, характерные для любого процесса познания,
в том числе и для процесса познания, который происходит при формировании
доказательства. Первичным, определяющим в этом единстве являются фактические
данные (содержание), представляющие собой информацию об обстоятельствах
дела. Эта информация хранится в памяти будущих свидетелей, потерпевших,
обвиняемых и т. д. Для того чтобы стать доказательством, фактические данные
должны быть относящимися к делу. Сведения, которые не подтверждают и не
опровергают фактов, имеющих значение для дела, не могут рассматриваться как
доказательства. Свойство относимости фактических данных - обязательный
признак доказательства. Другим необходимым признаком доказательства является
допустимость. Относимые фактические данные должны соответствовать всем
предъявляемым законом требованиям к порядку и условиям собирания
доказательств соответствующего вида. Уголовно-процессуальная форма
доказательства имеет существенное значение, поскольку доброкачественность
доказательства во многом зависит не только от объективных свойств
исследуемого события (отображаемое), но и от качества источников
(отображающее), а также от иных объективных и субъективных факторов,
влияющих на формирование и воспроизведение доказательства. Поэтому закон
устанавливает, что относящиеся к делу фактические данные могут быть допущены
в качестве доказательств в том случае, если они содержатся в конкретном
источнике, относительно которого имеются необходимые гарантии, позволяющие в
конечном счете использовать только достоверные фактические данные,
содержащиеся в нем. Ими служат показания свидетеля, потерпевшего,
подозреваемого, обвиняемого, заключение эксперта, вещественное
доказательство, протокол следственного или судебного действия и иной
документ (ст. 16 Основ). Точное перечисление в законе источников сведений о
подлежащих установлению фактах необходимо, чтобы не допустить использования
недоброкачественных источников. Допущение в уголовный процесс фактических
данных, содержащихся в законных источниках, должно соответствовать
установленному процессуальному порядку в отношении каждого вида
доказательств. Предъявляемые к форме доказательств требования составляют
важные гарантии достоверного установления обстоятельств, под лежащих
доказыванию; обоснования принятых решений; органического сочетания
требования раскрытия преступлений, изобличения и справедливого наказания
виновных и охраны прав участников процесса. Эти требования позволяют, в
частности, обеспечить: а) контроль за полнотой и точностью отображения
исследуемого события на тех этапах формирования доказательства, которые
находились вне сферы уголовного процесса; б) полноту и точность отображения
на тех этапах формирования доказательства, которые входят в сферу
уголовно-процессуальной деятельности (получение показаний, осмотр предметов
и др. ), а также правильность дальнейшего использования полученных
доказательств. Отсюда - установление в законе процессуального положения
свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, эксперта; правил
осмотра места происшествия, предъявления для опознания, обыска,
освидетельствования и других следственных и судебных действий и их
процессуального оформления; порядка допроса лиц, дающих показания,
процессуального оформления предметов, свойства которых могут быть
содержанием вещественных доказательств, процессуального режима оперирования
от дельными видами доказательств и т. д. Названные выше признаки и свойства
специфичны для понятия доказательств в уголовном процессе и вытекают из ст.
16 Основ. Этими, присущими только им, особенностями доказательства в
уголовном процессе отличаются от других сведений о фактах, применяемых в
качестве доказательств в иных отраслях практической деятельности, а также
при научном исследовании, как и от вспомогательной фактической информации,
используемой в судопроизводстве для построения версий и т. п. Доказательства
в уголовном процессе, представля собой единство фактического содержания и
законной формы, в целом служат "средствами доказывания" искомых по делу
фактов.
Употребляемый иногда в литературе термин "средство доказывания" не
выражает какого-либо особого поняти Им пользуются иногда для обозначения
источника фактических данных. Однако по точному смыслу термин "средство
доказывания" означает то, с помощью чего осуществляется доказывание, т. е.
доказательство. Мы и будем употреблять этот термин как равнозначный термину
"доказательство)), обозначающему единство фактических данных и их
процессуального источника. Перечисленные в ч. 2 ст. 16 Основ показания
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, заключение эксперта,
протоколы следственных и судебных действий и иные документы мы будем
называть источниками фактических данных. Источником фактических данных
применительно к вещественному доказательству является протокол осмотра
предмета вместе с самим предметом. Источник фактических данных входит одним
из необходимых элементов в понятие доказательства. Для обозначения лица,
занимающего определенное процессуальное положение и сообщающего сведения о
фактах, мы будем употреблять термины "источник доказательства)) и "носитель
доказательства)) Выделение источника доказательства представляется вполне
обоснованным. Влия на содержание доказательства и определя его субъективную
форму, источник доказательства вместе с тем не входит в понятие
доказательства в качестве его элемента. Источниками таких доказательств, как
фактические данные, содержащиеся в показаниях свидетеля, потерпевшего,
подозреваемого, обвиняемого и заключении эксперта, являются лица, дающие
показания и заключени В законе учитывается при определении их
процессуального положения, что именно от них исходят доказательства о
фактах, подлежащих установлению. Правильная регламентация их процессуального
положения без учета той роли, которую они играют как источники
доказательств, была бы невозможна. Носителями вещественного доказательства
будут следователь и понятые, а также граждане, представившие предмет. Без
указания Лиц, обнаруживших предмет и описавших его свойства, приобщенный к
делу предмет теряет значение доказательства. В. Д. Арсеньев считает, что
"применительно к вещественным доказательствам нужно говорить об их
"первоисточнике", каковым... будет выступать место их обнаружения и изъятия"
Такой вывод проистекает из смешения предмета с вещественным доказательством
и отождествления процесса формирования вещественного доказательства с
процессом образования следов. В действительности место нахождени предмета
является одним из его свойств, признаков, отображаемых в протоколе
следственного (судебного) действия, но никак не источником вещественного
доказательства. Вызывает серьезные сомнения и позиция В. Д. Арсеньева по
вопросу об источниках таких доказательств, как протоколы следственных и
судебных действий и иные документы. Он полагает, что автор документа как бы
отделился от него, "а его место занял материальный предмет (штрихи на бумаге
и т. п. ), начавший уже самостоятельно существовать как источник
доказательств". И далее: "Благодаря специфическому процессу формирования
документа как доказательства в нем воедино сливаются источник доказательств
и средство доказывания". Подобный "критерий" для определения понятия
источника доказательства можно было бы обнаружить и у других видов
доказательств. Заключение эксперта, изложенное в письменной форме, также
"отделяется" от эксперта и приобретает самостоятельное существование, как и
показания свидетеля, обвиняемого и др., изложенные в протоколах допроса. И,
конечно, нельзя усмотреть "отрицательную сторону", порожденную якобы
особенностями "документов как источников и средств доказывания", в том, что
содержащиеся в протоколах и документах "сведения невозможно непосредственно
уточнить и дополнить" То, что В. Д. Арсеньев считает "недостатком"
протоколов следственных и судебных действий, как и иных документов, в
действительности представляет одну из особенностей этих видов доказательств,
наличие которой указывает на необходимость усматривать понятие источника
доказательств не в самих протоколах и иных документах, а за их пределами,
без чего невозможны проверка и оценка соответствующих фактических данных.
Источниками доказательств в рассматриваемых случаях являются лица,
составившие протокол (следователь и понятые), документ (авторы документа),
которые в письменной форме излагают сведения о фактах, имеющих отношение к
делу. В законе названы источники применительно ко всем видам доказательств.
В соответствии с этим разработана и система гарантий, в максимальной степени
обеспечивающая достоверность доказательств, в том числе направленных на
предотвращение искажения информации ее носителем. Источник доказательства
должен быть известен органу расследования и суду. Знание источника создает
возможность проследить стадии формирования доказательства, обеспечивает
возможность его проверки. Поэтому обращение к незаконному или неизвестному
источнику доказательств сведений влечет недопустимость полученных сведений в
качестве доказательства. Представление о доказательстве как о единстве
фактических данных и их источников находит подтверждение в теории ин
формации, одной из наук, входящих в комплексную науку - кибернетику.
Обращение к теории информации для объяснения сущности понятия доказательства
правомерно, так как "к информации от носятся все сведения, полученные
человеком из внешнего мира при помощи органов зрения, слуха, осязания,
обоняния" В основе теории информации (как и в основе теории доказательств в
уголовном процессе) лежит ленинская теория отражения, которая в свою очередь
исходит из присущего материи объективного свойства - свойства отражени
Базисное значение для интерпретации понятия уголовно-процессуального
доказательства в информационном смысле имеет понятие сигнала. Под сигналом в
теории информации понимается тот или иной физический процесс, несущий
информацию о событии, явлении, объекте, т. е. модель события, явления,
объекта. Сигнал являетс результатом взаимодействия не менее двух структур,
например среды и человека. Основное качество сигнала состоит в том, что он
находится в отношении соответствия с этим событием, фактом. Взаимное
соответствие сигнала и события существует в определенных пределах, так как
сигнал отражает лишь часть, отдельные стороны событи Содержание сигнала
образует информация о событии, объекте. Формой сигнала служит способ, вид
существования информации (электромагнитные волны, изменение предмета,
магнитная запись, акустические колебания и т. д. ). Без материальной формы
информация не может существовать, перерабатываться, передаватьс Но и одна
материальная форма, не содержащая информации, не обладает свойствами
сигнала. "Превращение информации в самостоятельную субстанцию есть идеализм,
а сведение ее к материальной форме есть вульгарный материализм".
Сигнал-образ в отличие от сигнала в технических устройствах имеет и свои
особенности, которые определяются в первую очередь специфической
организацией носителя сигналов - человека. Для человека сигнал-образ,
несущий информацию об объекте, выступает как модель объекта. В образе
отражается объект познания, взаимодействующий с активным субъектом.
Психическое отражение (восприятие, ощущение, представление и т. п. ) фактов
реальной действительности по своей форме всегда субъективно в отличие от
объективной формы их существовани Неповторимость образа объясняется сугубо
индивидуальными особенностями нервной системы и жизненного опыта каждого
человека. Психическое отражение вместе с тем материально по своей природе,
происхождению. Оно также непосредственно связано с нервной системой,
организмом человека и в этом смысле существует объективно. В психическом
отражении идеальное и материальное составляют органическое единство, ибо
мысль есть и функция нервной системы, и отражение объективной
действительности В единстве двух сторон психического отражения первичным,
определяющим является материальное. Предмет реальной действительности
(объект познания) независим от его образа, так же как и истинное содержание
образа не зависит от субъекта. В гносеологическом аспекте различие
психического и физического, образа и предмета, сознания и материи носит
абсолютный характер Доказательство в уголовном процессе, будучи отражением
объекта, структурно не отличается от сигнала. Оно так же, как любой сигнал,
имеет содержание - фактические данные, т. е. информацию, сведения о фактах,
подлежащих установлению по делу. Показания свидетелей, потерпевших,
заключения экспертов и другие источники фактических данных представляют
собой ту материальную форму, в частности словесную оболочку, в которой
содержатся и при помощи которой передаются сведения, информация о фактах. От
иных сигналов доказательство отличается своим специфическим содержанием,
определяемым предметом доказывания по уголовному делу, а также правовыми
требованиями, предъявляемыми к носителю информации, к порядку обнаружения,
сохранения и передачи сведений, т. е. тем, что образует
уголовно-процессуальную форму фактических данных и делает их
доказательствами. В этом смысле доказательство в уголовном судопроизводстве
является специфической разновидностью сигнала. Все сказанное позволяет еще
раз вернуться к оценке точек зрения, сформулированных в ходе дискуссии о
понятии доказательства, которая предшествовала принятию Основ 1958 года. Это
необходимо потому, что в теории доказательств продолжается полемика по этому
вопросу, хот "удельный вес" охарактеризованных выше точек зрения и изменилс
В частности, некоторые авторы все еще считают возможным говорить о
двойственном характере понятия доказательства. Нашло своих сторонников и
высказанное ранее мнение, согласно которому под доказательствами понимаются
лишь факты, а источники фактических данных именуются "средствами
доказывания" и не включаются в понятие доказательства.
В то же время в процессуальной литературе все более распространяется
новое понимание доказательства как единства фактических данных и их
источников Именно оно и представляется единственно правильным. В ст. 16
Основ законодатель объединил фактические данные и источники в одном понятии
доказательств как два его необходимых элемента. Источник и фактические
данные, взятые сами по себе, в отрыве друг от друга, не образуют
доказательства. Например, показания свидетеля (источник), не содержащие
сведений о конкретных фактах, относящихся к делу, не служат средством
познания того, что произошло в действительности, а потому и не могут
рассматриваться как доказательство. Не может служить доказательством и
односложный ответ обвиняемого на вопрос, признает ли он себя виновным в
предъявленном ему обвинении. Ответ обвиняемого в форме: "Да, признаю", "Нет,
не признаю" - не содержит фактических данных, подтверждающих его виновность
или невиновность, а выражает лишь психическое отношение обвиняемого к
предъявленному обвинению. Не может быть доказательством предмет, не имеющий
определенных признаков, следов, интересующих следователя и суд по данному
делу, хотя при обнаружении и изъятии предмета (на пример, при осмотре места
происшествия) предполагалось, что эти признаки, следы имеютс С другой
стороны, не могут рассматриваться как доказательства в уголовном процессе и
фактические данные, взятые в отрыве от законного источника. Неустранимым
недостатком двойственного определения доказательства следует считать не
только необоснованное допущение разрыва между фактическими данными и
источниками, в которых они содержатся, но и то, что в нем приравниваются
понятия, лежащие фактически в различных плоскостях: с одной стороны,
соотношение фактических данных с обстоятельствами, под лежащими доказыванию,
а с другой - отношение источников к фактическим данным. Между тем сущность
понятия доказательства определяет именно соотношение фактических данных,
полученных от свидетелей, обвиняемых, экспертов и т. п., с искомыми фактами.
Ведь целенаправленность использования доказательств вытекает из
необходимости познания фактов прошлого событи Законодатель, указав в ст. 15
Основ на обстоятельства, под лежащие доказыванию по уголовному делу, в ст.
16 Основ от носит к доказательствам по уголовному делу лишь такие
содержащиеся в законных источниках "фактические данные, на основе которых...
органы дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие
общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела".
Сторонники двойственной трактовки понятия доказательства в соответствии со
своим мнением последовательно, хотя и не правильно, включают в предмет
доказывания и доказательства стирая тем самым грань между предметом и
средством доказывани Концепция двойственного доказательства приводит к тому,
что ее авторы неоднозначно характеризуют свойства доказательств. Поскольку с
позиции двойственного понимания доказательства в качестве самостоятельных
доказательств выступают и "источник", и "доказательственный факт", постольку
каждое из двух доказательств должно быть и относимым и допустимым. Однако
при ближайшем рассмотрении оказывается, что взятые отдельно "источник" и
"доказательственный факт" такой совокупности свойств не имеют. Источник
может быть допустимым (в силу законной формы), но не относимым (отсутствие
содержания), а факт - относимым (наличие содержания), но не допустимым
(отсутствие законной формы). Отсюда и характеристика доказательства "как
источника сведений о факте" только со стороны одного его свойства -
допустимости, а доказательства "как факта" - со стороны относимости.
Несостоятельность двойственного определения доказательства очевидна и
при рассмотрении структуры прямых и косвенных доказательств. М. М.
Гродзинский в свое время утверждал, что структура тех и других однородна и
включает доказательственный факт. "Если свидетель в своем показании
заявляет, что он был очевидцем убийства, совершенного обвиняемым, и если суд
после рассмотрения и оценки этого показания признает его правильным, т. е.
признает, что свидетель действительно наблюдал указанные действия
обвиняемого, то отсюда прямо и непосредственно последует вывод о
доказанности искомых фактов данного дела. Поэтому здесь доказательственный
факт - наблюдение свидетелем действий обвиняемого - явится прямым
доказательством, а показание свидетеля - очевидца - источником прямого
доказательства" М. С. Строгович, возражая М. М. Гродзинскому, правильно
определяет значение наблюдения свидетеля как "необходимое условие для
образования доказательств". Однако, утверждая затем, что "доказательственный
факт имеется только в косвенном доказательстве, а в прямом его нет, так как
в нем источник доказательства непосредственно устанавливает главный факт" М.
С. Строгович допускает две неточности. Во-первых, он отождествляет
фактические данные, содержащиеся в косвенном (как и прямом) доказательстве,
с фактом объектив ной реальности и тем самым оставляет в стороне вопрос о
достоверности фактических данных и, во-вторых, отождествляет понятие
доказательства с источником, т. е. с одним из элементов доказательства.
Нельзя согласиться с М. С. Строговичем и в том, что в от ношении прямого
доказательства, "в котором отсутствует доказательственный факт, оценка
доказательства ограничивается оценкой источника сведений о главном факте". В
таком прямом доказательстве действительно отсутствует "доказательственный
факт", понимаемый как промежуточный. Но, как и во всяком доказательстве, в
прямом содержатся фактические данные, которые не могут быть отождествлены с
объективными обстоятельствами преступлени При наличии прямых доказательств
предмет доказывания познается следователем, судом не установлением факта
наблюдения или источника, а посредством проверки и оценки как источника, так
и содержащихся в нем фактических данных. Таким образом, структура
доказательства едина как для прямого, так и для косвенного доказательства.
Единство фактических данных и их источника характеризует любое
доказательство. Двойственное определение доказательства, неточно выражающее
его сущность, затрудняет выяснение понятия доказательства и может породить
досадные недоразумения и тем самым привести к ошибкам на практике. Оно
связано, в частности, с теми случаями, когда следователь и суд подменяют
анализ доказательств перечнем их источников и обосновывают свои вы воды о
виновности обвиняемого ссылкой на показания свидетелей, обвиняемых и другие
источники, хотя в них не содержится фактических данных, имеющих отношение к
делу. Точка зрения тех авторов, которые под доказательствами понимают только
факты объективной действительности, а не сведения о них, в основе своей
строится также на отрыве фактических данных от их источников. Вся
аргументация сторонников этой точки зрения направлена на то, чтобы исключить
из понятия доказательства источники. Причем эта ошибка усугубляется тем, что
на место сведений о фактах (фактических данных) вопреки тексту закона
ставятся сами факты объективной действительности. "В соответствии с Основами
уголовного судопроизводства, - пишет, например, Л. Н. Гусев, -
доказательствами по уголовному делу считаются только фактические данные, т.
е. факты объективной реальности". Подобное понимание доказательства не
объясняет соотношения доказательства с исследуемым событием, в частности
необходимость собирания сведений о фактах прошлого с тем, чтобы на основе
тех из них, которые будут признаны достоверными, сделать вывод об этих
фактах. Очевидно, таким образом, что эта точка зрения не позволяет вскрыть
особенности процесса доказывания и каждого вида доказательств, дать ответ на
многие вопросы теории, следственной и судебной практики. Утверждение, что
источники сведений о фактах лежат за пределами понятия доказательства,
равносильно исключению всех операций с этими источниками из процесса
доказывани Оно сводит судебное доказывание к логическим операциям с
"готовыми" фактами. Вопрос же о допустимости "доказательств-фактов" вообще
лишается смысла. В том, что определение доказательства как факта реальной
действительности приводит к отождествлению доказательства с обстоятельствами
исследуемого события, можно с очевидностью убедиться, если с этой точки
зрения рассматривать прямое доказательство. При таком подходе доказательство
и доказываемое обстоятельство оказываются тождественными. В несомненной
связи с остальными положениями рассматриваемой точки зрения находится и
утверждение ее сторонников о том, что не существует вопроса о достоверности
судебного доказательства, ибо факты не могут быть сомнительными,
доброкачественными или недоброкачественными Действительно, факты,
обстоятельства реального события не могут быть сомнительными или
недоброкачественными, они или существовали, или не существовали. Но
доказательства (сведения о фактах), которыми располагают следователь, суд,
могут быть достоверными или сомнительными. От качества доказательств зависит
правильность установления искомых фактов. В свою очередь качество
доказательства во многом зависит от свойств источника, в котором находит
выражение его содержание. В связи со сказанным нужно отметить, что
требование достоверности не может быть предъявлено заранее к каждому
доказательству в момент его получения Допрашивая свидетелей, обвиняемых,
производя экспертизы, осмотры и другие следственные действия, следователь
или суд получает сведения об обстоятельствах событи Заранее определить
достоверность полученных доказательств следователь и суд не могут. Только
после проверки и оценки доказательств можно убедитьс в том, какие из них
соответствуют действительности. Именно из понимания доказательств как
фактических данных, содержащихся в определенной форме (а не из понимания
доказательств как объективно существующих фактов), исходит законодатель в
ст. ст. 15-17 Основ, в ст. ст. 68-83 УПК РСФСР, устанавливая порядок
собирания, проверки и оценки доказательств. Например, в ст. 70 УПК РСФСР
говорится: "Все собранные по делу доказательства подлежат тщательной,
всесторонней и объективной проверке со стороны лица, производящего дознание,
следователя, прокурора и суда". Здесь законодатель называет доказательствами
собранные, но еще не проверенные фактические данные, содержащиеся в
источниках. Отождествление доказательств с объективными фактами, в том числе
и с обстоятельствами преступления, приводит и к другому противоречию.
Окончательное суждение о событии преступления и других его обстоятельствах
содержится в приговоре суда. Следовательно, получается, если принять эту
точку зрения, что до вынесени приговора в деле вообще нет никаких
доказательств (фактов), коль скоро они еще не установлены окончательно.
Между тем понятие доказательства необходимо именно для того, чтобы можно
было отличить доказательства от доказываемых фактов, определить порядок
использования первых для установления последних и регламентировать процесс
доказывани Следователь, суд должны исходить из понятия доказательства для
того, чтобы принимать меры к обнаружению доказательств, их проверке и оценке
в ходе расследования и рассмотрении уголовного дела, а не в момент
завершения уголовно-процессуальной деятельности. Понимание доказательства
как факта объективной реальности не соответствует закону и практике органов
расследования и суда. Это мнение может внести существенную путаницу в
практику. Например, согласно пониманию доказательства как факта для
вынесения обвинительного приговора показаний нескольких очевидцев,
присутствовавших при совершении убийства, будет недостаточно, ибо, поскольку
они показывают об одном и том же факте, налицо одно доказательство, а ст. 17
Основ требует совокупности доказательств. Напротив, обвинительный приговор
должен считаться обоснованным, если один свидетель сообщит о всех фактах,
входящих в предмет доказывания (с указанной точки зрения налицо совокупность
доказательств). При понимании доказательства только как фактов нельзя
говорить о том, что следователь или суд обнаруживает новые доказательства в
том случае, когда получает сведения о каком-либо уже известном факте из
новых источников, хотя бы явилась необходимость в доказывании существования
этого факта. Теряют смысл такие понятия, как приобщение, представление
доказательств (о них говорится в ст. ст. 46, 51, 53, 54, 55, 70, 84 УПК
РСФСР): приобщить к делу, представить следователю, суду можно не сами факты,
а источники, в которых содержатся сведения о фактах. Наконец, названная
точка зрения, не позволяющая, несмотря на оговорки, рассматривать в тесной
связи фактические данные и их источники не дает возможности четко
отграничить доказательства от сведений, полученных в ходе
оперативно-розыскной деятельности, равно как и от других данных
непроцессуального характера.
Необоснованна и ссылка сторонников этой точки зрения на закон в
подтверждение правильности своего мнени В ст. 16 Основ, ст. 69 УПК РСФСР
закон называет доказательствами не "факты", а "фактические данные".
Употребляемая законодателем терминология точно передает смысл понятия
доказательства. "Фактические данные" - это полученные из законных источников
сведения о фактах, подлежащих установлению по делу, но не сами факты,
обстоятельства. О фактах, обстоятельствах, которые необходимо установить,
говорятся не в ст. 16 Основ (ст. 69 УПК РСФСР), а в ст. 15 Основ, ст. 68 УПК
РСФСР, определяющих предмет доказывани В ст. 16 Основ название
"доказательства" распространяется как на первую, так и на вторую часть
статьи, где соответственно говорится о фактических данных и их источниках.
Трактовка доказательств как единства источников и фактических данных
выражена и в других статьях Основ (например, ст. ст. 21, 23, 24, 25, 26, 38,
40, 43, 51). В ст. 37 Основ законодатель прямо называет доказательствами
показания подсудимых, потерпевших, свидетелей, заключения экспертов,
протоколы и иные документы (имея в виду, что в них содержатся фактические
данные). "Суд первой инстанции,-говорится в этой статье, - при рассмотрении
дела обязан непосредственно исследовать доказательства по делу: допросить
подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушать заключения экспертов,
осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и иные документы".
Естественно, что суд может непосредственно воспринять показания свидетелей,
обвиняемого, протокол, но не сами "факты, сведения о которых содержатся в
этих источниках. Предположить иное - значит признать возможность
непосредственного познания судом всех фактов события, совершившегося в
прошлом. Из единого понятия доказательства в полном соответствии с Основами
исходит и республиканское законодательство (ст. ст. 69-88 УПК РСФСР).
Например, в ст. 88 сказано: "Документы являются доказательствами, если
обстоятельства и факты, удостоверенные или изложенные учреждениями,
предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами, имеют
значение для уголовного дела" Здесь определение доказательства - документа
законодатель начинает со второго элемента понятий доказательства - источника
фактических данных, а затем характеризует содержащуюся в нем информацию
(описание событий, фактов). Полностью воспринято оно и следственной,
судебной практикой. Называя доказательствами показания свидетелей,
обвиняемого, документ, следователи и суды исходят из того, что в них
содержатся фактические данные, относящиеся к делу. Правда, в процессуальных
документах нередко обозначают для краткости термином "доказательство"
отдельный элемент доказательства, т. е. в одних случаях фактические данные,
в других - процессуальный источник сведений о факте, смотря по тому, что
исследуетс Но при этом всегда подразумевается и другая сторона
доказательства: о фактических данных говорится как о доказательстве, лишь с
учетом соответствующей формы; обозначая как доказательство источник
информации о факте, учитывают и значение самой информации. В этих случаях
речь идет не о понятии доказательства как факта объективной реальности и не
о двойственном понятии доказательства, а о распространительном употреблении
одного из двух элементов единого понятия доказательства, как условно
охватывающего все это понятие. Определение доказательства, данное в ст. 16
Основ, раскрывает соотношение и между процессуальной и логической сторонами
понятия доказательства - соотносимыми, но не тождественными. В логике
доказательством (с точки зрения процессуальной терминологии) является
аргумент, довод, подтверждающий выдвинутый тезис или опровергающий тезис,
противоположный ем мысль, обосновывающая или опровергающая другую мысль.
Доказательства в уголовном судопроизводстве - это фактические данные,
содержащиеся в законом установленном источнике. Специфические признаки
доказательства в уголовном судопроизводстве. оказывают влияние на
этапы и содержание процессе доказывания (см. гл. гл. III, V, VII).
Понятие доказательства в уголовном процессе связано в первую очередь с
собиранием и
проверкой доказательств. Главным образом здесь крайне важны специфические
признаки доказательства для того, чтобы можно было отделять доказательства
от __ иных сведений, применять наиболее целесообразные средств порядок
обнаружения, закреплени фактических. Проверенные и отобранные фактические
данные, дальнейшему исследованию на уровне рационально Решение пени
познания, когда устанавливаются обстоятельства, входят в предмет
доказывания, делаются выводы о преступлении, виновности лица, его наказании
и т. д. Для уголовно-процессуального доказывания особенности, связанные с
понятием доказательства, имеют значение и на этом его этапе, так как основой
выводов могут быть только фактические данные, собранные и проверенные в
установленном законом порядке. Сведения о некоторых фактах, полученные в
результате их непосредственного восприятия, также включаются в общий
логический процесс установления предмета доказывани Проверенные фактические
данные, которыми оперирует следователь (суд) в мышлении при построении
выводов, можно условно именовать "доказательственными фактами". Они
представляют собой достоверные знания о реальных фактах, используемые для
выводов о других фактах и общих выводов о преступлении, виновности лица и
его наказании. Так, основываясь на показаниях свидетелей, заключении
эксперта и других доказательствах, тщательно проверенных и правильно
оцененных, следователь может утверждать, что подозреваемый в момент
совершения преступления находился на этом месте или вблизи него. Последнее
утверждение является достоверным выводом, обоснованным знанием об
объективном факте пребывания лица в определенном месте. Это знание послужит
основой для построения вывода об обстоятельствах предмета доказывани
Термином "доказательственный факт" можно обозначать и знания об отдельных
обстоятельствах предмета доказывани Так, например, если следователь после
проверки и оценки показаний свидетелей-очевидцев, заключения эксперта
установит, что тяжкие телесные повреждения причинены потерпевшему
неизвестным лицом, то этот вывод будет также доказательственным- знанием о
происшедшем событии преступлени Этот доказательственный факт составит основу
построения системы выводов об общественной опасности преступления, о
виновности с и степени его ответственности (следовательно, понятие
доказательственного факта не означает ничего иного, кроме знания о фактах
реальной действительности. Но отвлекаясь от процессуальных требований,
предъявляемых форме доказательств, от порядка их собирания и проверки и
структуру логических выводов, допустимо условно обозначить достоверное
знание о фактах термином "доказательственный факт" (т. е. аргументом в
логическом выводе).
Сформулированное в законе понятие доказательства является
общеобязательным правилом, которым необходимо руководствоваться при
обнаружении и закреплении фактических данных, при проверке и оценке
доказательств. Возведение понятия доказательства в правовую норму оправдано
и продиктовано социалистической природой советского уголовно-процессуального
права, его содержанием и целевым назначением. Звеном между общим понятием
доказательства, данным в законе, и единичным доказательством выступает
соответствующий вид доказательства - показания свидетеля, показания
обвиняемого, заключение эксперта и др. Показания обвиняемого будут общим по
отношению к единичному показанию обвиняемого и особенным по отношению к
доказательству. В свою очередь понятие доказательства в уголовном процессе
будет особенным относительно понятие доказательства в научной и практической
деятельности. Понятие доказательства, данное в законе, включает только
наиболее существенные признаки, характерные дл доказательств в уголовном
процессе в целом и для каждого самостоятельного вида доказательств. В свою
очередь понятие вида доказательств определяется в законе, исходя из общих,
"сквозных" признаков, свойственных отдельным группам, разновидностям и т. д.
Перечисление же всех признаков особенного в общем понятии невозможно не
только из-за большого их числа, но и потому, что оно потеряет значение
общего поняти Понятие доказательства, признаки, характеризующие его
содержание и форму, взаимодействуют с понятиями, относящимися к условиям и
порядку собирания, проверки и оценки доказательств. Закон исходит из
реальности общего, особенного и отдельного, когда устанавливает требования,
которым должно удовлетворять каждое доказательство, когда определяет
правовую природу отдельных видов доказательств, процессуальный режим их
формирования и проверки.
N 2. ДОПУСТИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Понятия допустимости и относимости являются основополагающими для
решения вопроса о пригодности или непригодности фактических данных для
использования в качестве доказательств по уголовному делу. Будучи
взаимосвязанными и взаимообусловленными свойствами, признаками
доказательств, допустимость и относимость характеризуют различные
стороны последних. Допустимость есть пригодность доказательства с
точки зрения, законности источников,
методов и приемов получения сведений Под относимостью доказательства
понимается наличие связи доказательства по содержанию с предметом
доказывания или вспомогательными фактами, служащими для его установления
(см. N 3 гл. IV). Конечно, проверка допустимости и относимости фактических
данных по уголовному делу тесно переплетаетс И не только потому, что для
решения вопроса о допустимости доказательства нередко приходится
дополнительно собирать относящиеся к этому вопросу сведения (о состоянии
здоровья свидетеля, подлинности документа и т. п. ), но и потому, что именно
законность источников, методов и приемов гарантирует полноту собирания
относящихся к делу доказательств, как и своевременное установление
неотносимости части имеющихс фактических данных. В то же время надо все
время иметь в виду и различие этих двух свойств доказательства. Выяснение
каждый раз и того и другого свойства - это одно из необходимых условий
обеспечения всесторонности, полноты, объективности исследования
обстоятельств дела. В процессуальной литературе известное распространение
получила точка зрения, согласно которой допустимость доказательств
определяется заранее законом, а относимость доказательств определяется судом
(органом расследования), "исходя из задачи установления истины по данному
конкретному делу". Это мнение нельзя признать вполне точным. Закон в равной
степени определяет условия решения вопроса как о допустимости (нормы,
установившие круг источников фактических данных и правила их получения), так
и об относимости доказательств (нормы, определяющие предмет доказывания).
Следователь, суд выясняют, соответствуют ли конкретные фактические данные
этим требованиям закона. Иными словами, закон дает обобщенный критерий для
решения в каждом конкретном случае вопроса о наличии свойств относимости и
допустимости; само же решение, которое должно соответствовать требованиям
законности и обоснованности, принимается органом, ведущим производство по
делу. Рассмотрим теперь более подробно понятие допустимости доказательств.
Как уже было отмечено, речь идет о таком необходимом свойстве
доказательства, как его соответствие требованиям процессуального закона
относительно источника, условий, способов получения и процессуального
закрепления фактических данных о существенных обстоятельствах дела. Задачи,
стоящие перед советским правосудием, обусловливают необходимость
соответствующих гарантий достоверности и полноты доказательственного
материала и его убедительности, а также соответствие его характера
нравственному и правовому сознанию трудящихс Правила собирания (а также
обнаружения и закрепления) фактических данных о существенных обстоятельствах
дела как раз и представляют собой теоретически и практически обоснованные,
надежные гарантии доброкачественности сведений, полученных соответствующим
путем. Таким образом, требования относительно процессуальной формы
доказательств, процессуальный режим доказывания в целом служат тому, чтобы
установить истину, реализовать всю совокупность задач судопроизводства. Если
процессуальные правила собирания доказательств нарушаются, то оказываются
под угрозой полнота и достоверность доказательственного материала; поэтому
установление допустимости доказательств - необходимое условие их
использования по делу. Правила о допустимости отграничивают прежде всего
информацию, могущую иметь доказательственное значение, от полученной без
соблюдения этих правил. Эти правила обусловливают, далее, возможность или
невозможность использования полученной информации в качестве доказательств
определенного вида. На обоих этих этапах, когда устанавливается, обладает ли
данная информация свойством допустимости, анализируется, от кого она исходит
и кто ее собирает, содержание и последовательность осуществленных действий
(способ собирания), характер и результаты фиксации собранной информации (ее
сохранения и передачи в процессе производства по делу).
Можно выделить следующие условия допустимости фактической информации,
собираемой по делу: а) известность и возможность проверки ее происхождения;
б) компетентность и осведомленность лиц, от которых она исходит и которые ее
собирают; в) соблюдение общих правил доказывания; г) соблюдение правил
собирания данных определенного вида, гарантирующих от неполноты и искажений;
д) соблюдение правил, гарантирующих полноту и точность фиксации собранной
информации в деле; е) отказ от включени в нее догадок, предположений.
Формулируя правила о допустимости доказательств, законодатель
осуществляет это прежде всего в позитивной форме с тем, чтобы направлять
самый процесс доказывани Достижению указанной цели служат данные в законе
характеристики доказательств и доказывания (ст. ст. 14, 16, 17 Основ), как и
исчерпывающий круг допустимых источников фактических данных, могущих иметь
доказательственное значение. При этом закон не только называет их, но дает
характеристику каждого вида доказательств (ст. ст. 74-77, 80, 83, 87, 88 УПК
РСФСР), как и способов их получения и фиксации. Определя характерные
признаки каждого вида доказательств, закон регламентирует вопросы
допустимости отчасти и в негативной форме, т. е. путем запрета использовать
в качестве доказательств те или иные материалы. Так, УПК предусматривает,
что не могут быть приняты в качестве доказательств фактические данные,
содержащиеся в показаниях свидетелей и потерпевших, если эти лица не в
состоянии указать источник своей осведомленности о сообщаемых ими фактах
(ст. 74 УПК РСФСР). Иными словами, показания свидетелей и потерпевших только
тогда имеют доказательственное значение, "когда они содержат фактические
данные, воспринятые или установленные указанными лицами непосредственно или
известные им со слов других достоверно установленных лиц До тех пор, пока
источник осведомленности лица остается неустановленным, информация,
поступившая от него, может быть использована лишь для разработки версий,
розыска и т. д. Из правил, регулирующих допустимость доказательств,
вытекает, в частности, что: а) в качестве доказательств могут быть
использованы лишь фактические данные, зафиксированные по делу и
рассмотренные в процессе производства по нему. Недопустимы, например, в
качестве доказательств материалы, не приобщенные к данному делу или хотя и
приобщенные к нему, но не рассмотренные, например, в судебном заседании; б)
оперативная информация, как и другие фактические данные, не имеющие
процессуальной формы, необходимо присущей доказательствам определенного
вида, не может заменить доказательственную информацию. Предметы и документы,
обнаруженные оперативным путем, могут рассматриваться как доказательства
лишь постольку, поскольку после их "физического" обнаружения последовало их
процессуальное собирание, в ходе которого к ним был полностью применен
режим, определяющий допустимость вещественных или письменных доказательств.
Сказанное относится и к случаям обнаружения и представлени органу
расследования и суду различных предметов и документов, могущих иметь
доказательственное значение, гражданами, представителями общественности,
должностными лицами (см. гл. XI, XII); в) в качестве доказательств допустимы
лишь те фактические данные, форма которых соответствует предусмотренной
законом для доказательств соответствующего вида во всех существенных
признаках, а не в части из них. Например, не могут быть использованы при
доказывании фактические данные, сообщенные в анонимных письмах и заявлениях,
ибо следователь и суд лишены возможности их проверить. Хотя и облеченные
внешне в форму документа, анонимные письма и заявления таковыми не являются,
так как в них отсутствует существенный признак, указанный вот. 110 УПК
РСФСР,--наличие данных о лице, от которого исходит заявление. Точно так же
не могут быть использованы в качестве доказательств заключение эксперта,
заинтересованного в исходе дела (ст. 67 УПК РСФСР), показания лица, не
могущего быть свидетелем (ст. 72 УПК РСФСР. Нарушение такого рода
требований, предъявляемых законом к собиранию доказательств определенного
вида, означает, по существу, получение фактических данных ненадлежащим
способом и всегда влечет, поскольку невозможно устранить нарушение (см.
дальше), признание этих данных недопустимыми в качестве доказательств, так
как создается неустранимое сомнение в их достоверности. Следует вместе с тем
отметить неправильность попыток сформулировать не предусмотренные в законе
ограничени допустимости для использования в качестве доказательств
фактических данных определенного вида. Нельзя, в частности, раз и навсегда
определить минимальный возраст, который требуется для того, чтобы лицо могло
быть допрошено в качестве свидетел Способность быть свидетелем - это
способность наблюдать, запоминать и правильно описать в сообщении
следователю, суду существенные признаки какого-либо события, явления,
предмета и т. п. Такая способность зависит как от индивидуальных качеств
лица, так и от условий наблюдения, характера наблюдаемого явления и других
обстоятельств. Поэтому вопрос о ее наличии или отсутствии не может быть
решен в общей форме, исходя только из возраста лица, - это привело бы к
утрате в некоторых случаях важной доказательственной информации. Вопрос этот
должен решаться применительно к особенностям конкретного уголовного дела (в
том числе и путем назначения экспертизы). Не основаны на законе и попытки
произвольно расширить перечень лиц, которые не могут быть допрошены в
качестве свидетелей, например, за счет включения оперативных работников,
осуществлявших задержание преступника; ревизоров, на основании материалов
которых возбуждено уголовное дело; лиц, присутствовавших до вызова в
качестве свидетелей в зале судебного заседания, и т. д.
Верховный Суд СССР в постановлении по Делу М. и Г. специально указал
на принципиальную возможность допроса работников милиции, наблюдавших за
действиями преступников и задержавших их. Аналогичное указание дал Верховный
Суд СССР и о допустимости допроса инспектора охраны труда или ревизора,
собравшего материалы для возбуждения уголовного дела. Это и понятно.
Сведения о фактах, которые могут содержаться в сообщениях указанных лиц
(например, об обстоятельствах задержания; о предшествующих задержанию
действиях преступников; о ходе ревизии и поведении участвовавших и
присутствовавших при ней лиц), нередко являются незаменимыми; в то же время
в отношении этой информации должны быть соблюдены все без исключения
процессуальные правила собирания и проверки показаний. Другое дело, что
возможная заинтересованность свидетеля в исходе дела или его осведомленность
о содержании некоторых доказательств должны учитываться при оценке
показаний. Наконец, не основаны на законе и попытки ограничить круг
допустимых доказательств - документов (ст. 88 УПК РСФСР) письменными
сообщениями, исходящими от предприятий, учреждений, организаций, должностных
лиц; г) в случаях, когда закон предусматривает обязательность использовани
определенного способа доказывания или определенный комплекс доказательств
для установления того или иного факта, обстоятельства, соответственно
расширяется круг условий допустимости. Так, недопустимо для доказывания
признание обвиняемого, не подтвержденное другими доказательствами (ст. 77
УПК РСФСР); недопустимы для доказывания показания свидетеля, относительно
способности которого правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение
для дела, существуют сомнения, не опровергнутые заключением эксперта и т. п.
Доказательства, относящиеся к обстоятельствам, установление которых требует
обязательного производства экспертизы (ст. 79 УПК РСФСР), допустимы лишь в
сочетании с заключениями экспертов, но не взамен их; д) в случаях, когда
закон из "сквозного" перечня способов собирания и проверки доказательств
выделяет способы, на использование которых правомочны не все органы,
осуществляющие производство по уголовному делу, необходимым условием
допустимости доказательств определенного вида является и наличие у
собравшего их органа правомочий на производство соответствующего
следственного действия, например допроса обвиняемого (см. подробно гл. Х);
е) допустимость доказательств - показаний, протоколов и иных документов,
заключений - предполагает, что их содержание фиксирует и источник получения
информации (источник осведомленности) лицом, дающим показания, а равно
исполнителя документа, составленного не в связи со служебной или
общественной деятельностью, либо (если речь идет о служебном, общественном
документе или о заключении эксперта) фиксирует источник осведомленности и
компетентность его исполнител Фиксация источника осведомленности означает,
во-первых, что указывается, воспринимались ли сообщенные факты
непосредственно почерпнуты ли сведения о них из документов (каких именно и
как полученных), из устных сообщений других лиц (каких именно и как
полученных). Причем, если речь идет о производных доказательствах,
сформированных через несколько последовательных "ступеней" передачи
информации, условием допустимости является фиксация в содержании
доказательства всех этих "ступеней", поскольку иначе нельзя будет проверить
полноту сообщения и отсутствие в нем существенных искажений. Указанный
аспект допустимости включает требование обоснованности выводов, обобщенных
суждений, включенных допрашиваемым лицом, исполнителем документа, экспертом
в содержание своего сообщени Всякое надлежащее изображение (описание)
предмета есть, по мысли Ф. Энгельса, в то же время его объяснение. Поэтому
отделить описание фактов от обобщенных суждений в показании, документе,
заключении можно только теоретически. В то же время контролировать
обоснованность обобщенных суждений можно и нужно. Отсюда, например,
характеристики, содержание которых исчерпывается немотивированными
утверждениями типа: "часто устраивал скандалы и драки", "недобросовестно
относился к трудовым обязанностям", "систематически пьянствовал" и т. п.,-
сами по себе не имеют доказательственного значения, недопустимы в этом
качестве Наряду с признаком осведомленности автора сообщения условием
допустимости официальных документов, заключений экспертов является признак
компетентности исполнител Применительно к документам
справочно-удостоверительного характера он вытекает из ст. 88 УПК РСФСР и
реализуется в указании на должностное положение исполнителя (лица,
подписавшего документ). Применительно к заключению эксперта признак
компетентности вытекает из ст. ст. 78, 80, 82 УПК РСФСР и включает
правомочие на производство экспертизы, обладание необходимыми специальными
познаниями для исследования ее предмета и для применения тех или иных
конкретных методов. Как видно из изложенного, характеристика допустимости
включает и признаки, относящиеся к содержанию доказательства, поскольку оно
отражает или должно отражать все этапы II условия формирования и передачи
данной информации. Вместе с тем было бы теоретически и практически
неправильно разрывать понятие допустимости по форме и по содержанию.
Признаки допустимости, относящиеся к процессуальной форме доказательства,
существенно влияют на полноту и точность его содержани И наоборот, признаки
допустимости, относящиеся к содержанию доказательства, фиксируют в то же
время соблюдение процессуальной формы его собирания и проверки. Таким
образом, еще раз констатируется неразрывность процессуальной формы и
информационного содержания единого понятия доказательства на процессуально
информационном этапе доказывани Нарушение процессуальных правил собирания и
проверки доказательств не может, с учетом изложенного, не вызвать сомнений в
допустимости соответствующих фактических данных, так как нарушаются те или
иные гарантии их достоверности, точности и полноты (отсутствия существенных
искажений и пробелов). Допустимость доказательств в этих случаях связана с
возможностью или невозможностью устранить эти сомнения, иными словами -
устранить или "нейтрализовать" допущенные нарушени Для этого необходимо,
во-первых, "реконструировать" с помощью имеющихся и дополнительно собранных
доказательств фактический ход следственного (судебного) действия для того,
чтобы установить, характеризуют ли отмеченные дефекты его содержание или
речь идет лишь о дефектах фиксации его хода и результатов. Во-вторых,
необходимо сопоставить фактические сведения, полученные в результате такого
следственного действия, с совокупностью других имеющихся (и дополнительно
собранных) доказательств для решения вопроса о реальном влиянии допущенного
процессуального нарушения на их достоверность, точность, полноту при данных
конкретных условиях. Как уже неоднократно подчеркивалось, значение
процессуальной формы, ее неразрывная связь с содержанием прежде всего
заключаются в том, что ее пороки оказывают влияние на сущность
доказательства. Условия и способы собирания и закрепления фактических данных
об обстоятельствах дела регламентированы процессуальным законом таким
образом, чтобы в максимальной степени гарантировать достоверность полученных
доказательств. Всякое нарушение этих норм может привести к тому, что
полученные доказательства окажутся недостоверными. Поэтому в этих случаях
при решении вопроса о допустимости необходимо отдельно выяснить, можно ли
устранить в конечном счете допущенные нарушения, проверить и разрешить по
существу возникшие сомнения, а также хотя бы частично использовать
фактические данные, полненные в этих условиях. Закон не формулирует единого
для всех случаев решения вопроса о допустимости результатов следственных
действий, произведенных с нарушением процессуальных правил. Вопрос о том,
как подходить к оценке последствий допущенных нарушений, недостаточно
разработан и в процессуальной литературе.
Представляется, что в каждом конкретном случае необходимо учитывать
несколько моментов. Прежде всего необходимо определить, не носит ли
нарушение преступного характера или не затрагивает ли положений, которых
законодатель отнес к числу основных для судопроизводства в целом или для
соответствую щей стадии процесса (в том числе ст. ст. 4, 12, 15-20, 23, 32,
35-43, 58 и др. УПК РСФСР). Бесспорно, что доказательство, полученное
преступным путем или с нарушением основных положений судопроизводства, хотя
и не носящим преступного характера, - недопустимо. Такое решение вопроса
диктуется требованиями социалистической законности и коммунистической
нравственности. Не говоря о том, что такого рода действия лица,
производящего дознание, следователя, прокурора, судьи всегда создают
неустранимое сомнение в достоверности полученных фактических данных,
авторитет, воспитательное значение процесса нельзя обеспечить без
решительной борьбы с самой возможностью подобных нарушений. Поэтому при всех
условиях необходимо не только привлекать к ответственности и строго
наказывать лиц, преступно нарушивших закон или хотя и не совершивших
преступления, но допустивших нарушение принципов советского
судопроизводства, но и признавать недопустимыми доказательства, полученные в
результате такого нарушени В названных случаях фактические данные должны
быть признаны недопустимыми без дальнейшего обсуждения вопроса о
достоверности. В частности, именно та кие последствия наступают в случаях,
когда допрашиваемый был вынужден к даче показаний в результате применения
угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание
или предварительное следствие. Недопустимыми будут и фактические данные,
полученные, как об этом уже говорилось, лицами, не имеющими права на
производство следственных действий, или от лиц, которые не могли быть
свидетелями, экспертами; данные, полученные с нарушением права на защиту или
в результате незаконного обыска, и т. п. Если же речь идет о нарушении более
частных правил, определяющих собирание и проверку доказательств
определенного вида, иногда можно устранить эти нарушения, "нейтрализовать"
их последствия или - при невосполнимости пробелов - частично использовать
фактические данные, полученные в результате соответствующего следственного
(судебного) действия Так, если имеются пробелы в протоколах действий,
проводящихся с участием понятых, последние могут быть допрошены в качестве
свидетелей относительно фактического хода обыска, осмотра и т. п. Пробелы в
протоколах следственных действий. осуществлявшихся без участия понятых,
могут быть восполнены допросами основных участников этих действий. Так,
свидетель в ходе судебного допроса может подтвердить, что его показани на
предварительном следствии были записаны правильно, хотя он вопреки
установленному порядку не подписал по недосмотру следователя каждую страницу
протокола. Дополнительные допросы участников следственных действий могут
нейтрализовать некоторые отступления не только от по рядка фиксации их хода
и результатов, но и от порядка самого их производства, обосновав в
конкретном случае отсутствие вредных последствий допущенного отступлени Так,
обвиняемый, подавший обоснованную жалобу на то, что ему, несмотря на просьбу
об этом, не была предоставлена возможность записать свои показания
собственноручно может,, тем не менее, под твердить, что следователь записал
их правильно. В этих случаях нет никаких оснований считать показания
недопустимыми в качестве доказательства. В ряде случаев пробелы в протоколах
следственных действий могут быть восполнены с помощью дополнительных
документов; например, отсутствие в протоколе указания на дату допроса может
быть восполнено приобщением повестки, справки администрации следственного
изолятора и т. п. Не становятся "автоматически" недопустимыми фактические
данные, зафиксированные в протоколе соответствующего следственного действия
и в случае допущенной неточности в написании фамилии кого-либо из
участников; в большинстве случаев подобная ошибка может быть исправлена
приобщением справки. Точно так же отсутствие в протоколе тех или иных
удостоверительных записей о соблюдении предусмотренных законом условий
производства следственного действия (например, о предупреждении свидетеля об
ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и дачу заведомо
ложных показаний) не влечет автоматически вывода о том, что соответствующие
условия не были соблюдены, но лишь создает своеобразную презумпцию этого,
могущую быть опровергнутой. Например, дополнительным допросом свидетеля
может быть установлено, что ответственность за дачу заведомо ложных
показаний ему фактически разъяснялась, хотя это не отмечено в протоколе.
Методом "исправления" нарушенной процессуальной формы доказательств может
быть и производство других следственных действий, чтобы выявить те же
фактические данные и проверить таким образом полноту и точность сведений,
содержащихся в доказательстве, допустимость которого поставлена под
сомнение. Представляется, что высказанная точка зрения полностью
соответствует линии надзорной практики органов прокуратуры и суда, в
соответствии с которой при решении вопроса о допусти- -мости доказательств
необходимо в каждом конкретном случае не только фиксировать допущенное
нарушение (отступление), но и выяснять наличие или возможность судебной
(следственной) ошибки, последовавшей или могущей последовать в результате
этого нарушени В практике Верховного Суда СССР последовательно проводится
тезис о необходимости выяснять в каждом случае влияние допущенного нарушения
на достоверность собранных по делу доказательств. Может возникнуть ситуация,
при которой, несмотря на принятые меры: а) невозможно повторно провести
следственное действие; б) не удается выяснить искомый факт иным способом: в)
допрос участников следственного действия и иные дополни-. тельные действия
не позволяют восполнить пробелы в доказательстве или приводят к выводу, что
нарушения установленных правил действительно имели место; г) характер
нарушений создает сомнения в полноте и точности полученных фактических
данных. И тогда встает вопрос, можно ли использовать такое доказательство,
оказавшеес незаменимым и невосполнимым. Ответ может быть только
отрицательным.
Было бы неправильно считать, что невосполнимые существенные нарушения
установленных правил собирания доказательств лишь ослабляют
доказательственную силу результатов или превращают прямые доказательства в
косвенные. Каждое доказательство - будь то прямое или косвенное - лишь тогда
может быть положено в основу решения дела, когда оно допустимо. По этому
существенные процессуальные нарушения, допущенные при собирании фактических
данных и неустраненные (не "нейтрализованные"), обусловливают недопустимость
этих данных в качестве доказательств. Правило о том, что вопрос о
допустимости фактических данных, собранных с нарушением тех или иных
процессуальных правил доказывания, решается в зависимости от возможности
устранить эти нарушения или "нейтрализовать" их последствия, полностью
распространяется на случаи, когда неустранимые на рушения имели место лишь в
определенные моменты производства следственного действи Так, обыск или
осмотр мог проводиться без понятых лишь до (после) определенного момента;
очная ставка, начавшаяся оглашением ранее данных показаний ее участников по
определенному вопросу, по другим вопросам проводилась в порядке,
установленном законом (ранее данные показания оглашались после дачи и
фиксации показаний на очной ставке); в ходе допроса лишь некоторые вопросы
являлись наводящими и т. п. В этих и подобных случаях допущенные нарушения
носят существенный характер и порождают неустранимые сомнения в качестве
фактических данных, собранных в те моменты, когда они были совершены. Однако
этими фактическими данными не исчерпываются все результаты соответствующего
следственного действи Часть объектов в рассматриваемом случае могла быть
обнаружена в присутствии понятых, часть показаний на очной ставке и на
допросе могла быть дана без подсказывающего влияния преждевременно
оглашенных показаний и наводящих вопросов и т. д. Представляется, что
поскольку "дефектная" и "недефектная" информации в содержании доказательства
могут быть разделены, допустимость последней не вызывает сомнений. Имеет ли
значение причина нарушения при решении вопроса о допустимости в качестве
доказательств фактических данных, полученных с нарушением процессуальных
правил?
Такой причиной могут быть небрежность, неопытность лица, производящего
следственное действие, или наличие исключительных обстоятельств, сделавших
"физически" невозможным или, по крайней мере, весьма затруднительным
соблюдение тех или иных правил. Применительно к последнему случаю речь идет,
например, о производстве осмотра или обыска в месте, где невозможно найти
двух понятых, не заинтересованных в исходе дела (ст. 135 УПК РСФСР), а
отложение следственного действия привело бы к утрате существенных сведений.
Подобный характер имеет и ситуация, возникающая при производстве допроса в
месте, в котором нельзя принять меры к тому, чтобы недопрошенные свидетели
не общались между собой (ст. 158); при производстве выемки
почтово-телеграфной корреспонденции в отдаленной и трудно доступной
местности, если штат учреждения связи состоит из одного человека, в то время
как по закону нужно присутствие не менее двух понятых из числа работников
этого учреждения (ст. 174), и т. д. Представляется, что во всех этих и
подобных случаях выяснение причины нарушения значимо лишь для решения
вопроса о характере ответственности лица, производящего следственное
действие. Допустимость же результатов последнего в качестве доказательств
всегда связана с тем, можно ли устранить нарушения или "нейтрализовать" их
последстви Так, вынужденное производство выемки с участием понятых не из
числа работников учреждения связи не делает результаты выемки недопустимыми,
если установлено, что понятые были надлежаще проинструктированы и в полной
мере выполнили свои обязанности. Вопрос о допустимости в качестве
доказательств показаний свидетелей, обменявшихся перед началом допроса
сведениями о предмете последнего, решаетс в зависимости от результатов
проверки этих показаний. Вопрос о допустимости результатов осмотра места
происшествия или личного обыска, осуществленного по объективным причинам без
понятых, решается, как уже говорилось, в зависимости от результатов допроса
его участников и т. д. При этом в конкретных случаях необходимо различать
недопустимость фактических данных вообще в качестве доказательств и
недопустимость их в качестве доказательств определенного вида (в данной
процессуальной форме). В частности, если следственное действие производилось
должностным лицом, могущим в принципе осуществлять производство по делу, но
не имеющим соответствующих процессуальных правомочий по конкретному делу, но
в ходе его производства и закреплени результатов соблюдались все правила,
предусмотренные законом, полученные таким путем фактические данные могут,
как представляется, быть использованы при доказывании, но с отнесением к
другому виду доказательств.
Так, показания лица, допрошенного до возбуждения уголовного дела,
могут рассматриваться как заявление (ст. 110 УПК РСФСР) или объяснение (ст.
109); показания "обвиняемого", полученные лицом, производящим дознание по
делу, по которому обязательно предварительное следствие, могут
рассматриваться как показания подозреваемого (ст. 119). При таком решении
вопроса обязательно повторное производство следственных действий взамен тех,
результаты которых "трансформировались" по процессуальной форме в
доказательство иного вида. Вместе с тем сохраняется возможность
использования в доказывании и ранее полученных материалов для про верки
результатов повторно проводимых действий. Таким образом, допустимость
доказательства, полученного в результате действий органов расследования или
суда, в ходе которых допускались нарушения процессуальных правил
(отступления от них), зависит от: а) характера нарушения (пробела), которое
не должно создавать неустранимых сомнений в достоверности полученных данных;
б) фактического восполнения про белов и "нейтрализации" последствий
нарушений с тем, чтобы устранить возникшие сомнени Отсутствие хотя бы одного
из этих условий влечет недопустимость доказательства. Позиция советского
законодателя, процессуальной теории, следственной и судебной практики по
вопросу о допустимости доказательств, органически сочетающая задачи
обеспечения законности, установления истины, охраны прав граждан,
принципиально противоположна позиции буржуазного законодателя, теории и
практике буржуазной юстиции. Нормы о допустимости доказательств, имеющиеся в
законодательстве, как и многочисленные решения судебных органов
капиталистических государств, ясно раскрывают классово эгоистическую
сущность буржуазного "правосудия".
N 3. ОТНОСИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Под относимостью доказательств понимается связь между содержанием
последних и обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, или иными
данными, имеющими значение для правильного расследования и судебного
разбирательства дела (ст. 131 УПК РСФСР). Наличие такой связи определяет
возможность восстановления на основе доказательств фактической картины
исследуемого событи Иногда говорят об относимости не доказательств как
фактических данных, существующих в единстве процессуальной формы и
информационного содержания, а устанавливаемых ими так называемых
"доказательственных фактов" Но, во-первых, значительная часть доказательств
непосредственно устанавливает обстоятельства, входящие в предмет доказывани
Во-вторых, - и это главное - доказательственный факт в том смысле, который
имеют в виду процессуалисты, использующие данное понятие, представляет собой
факт прошлого, устанавливаемый сведениями, содержащимися в доказательстве, и
могущий быть использованным в свою очередь как аргумент в логическом смысле
слова для того, чтобы сделать вывод о существовании других фактов (входящих
в предмет доказывания). Очевидно, что в производстве по делу до момента
вынесения решения мы оперируем не доказательственными фактами, как таковыми,
а фактическими сведениями о них. Поэтому свойство относимости, как и
свойство допустимости, характеризует содержание доказательства. Если бы мы
ограничились рассмотрением относимости только применительно к фактам,
установленным выводным путем из доказательственной информации, мы лишились
бы "компаса" для отбора самой этой информации из массы сведений, не имеющих
значения для дела.
Решение вопроса об относимости доказательства предполагает
исследование двух моментов. Во-первых, входит ли факт, для установления
которого привлекается данное доказательство, в предмет доказывания или в
число промежуточных и иных вспомогательных фактов, выяснение которых
необходимо при проверке версий и доказательств. Во-вторых, способно ли
доказательство, с учетом его содержания, этот факт устанавливать. Указанные
два момента тесно между собой связаны; вместе с тем их можно рассматривать
как две стороны относимости доказательств, каждая из которых должна быть
выяснена. Анализ следственной и судебной практики свидетельствует, что
ошибки при решении вопроса об относимости доказательств в конкретных делах
нередко связаны с забвением этого обстоятельства. В частности, из значимости
факта, к установлению которого стремится следователь, суд подчас
"автоматически" делает вывод об относимости представляемого доказательства
(без проверки его связи с доказываемым фактом). Другая ошибка: решение
вопроса об относимости сводится исключительно к выяснению связи
доказательства и факта, в подтверждение которого оно привлекается, без
выяснения того, относится ли сам этот факт к числу существенных.
Предотвращение этих ошибок возможно, если в каждом конкретном случае
относимость собираемой фактической информации будет рассматриваться с
позиций возможного места этой информации в системе Доказательств по делу, т.
е. возможности ее использования, по крайней мере, для одной из следующих
целей: а) установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания; б)
обнаружения других доказательств (сведения о местонахождении, содержании,
возможных препятствиях к контакту с носителем информации, искажениях и
пробелах содержания, которые надо будет иметь в виду при собирании
соответствующих доказательств) в) установления промежуточных фактов,
совокупность которых позволяет в конечном счете установить обстоятельство,
входящее в предмет доказывания г) "дублирующего" установления фактов и
обстоятельств, уже установленных другими доказательствами в целях проверки и
усиления надежности системы доказательств данной версии; д) опровержения
фактов, относящихся к другим версиям, выдвинутым по делу; е) проверки
полноты и достоверности собранных фактических данных путем исследования
условий их формирования, передачи, хранени Можно, следовательно, говорить об
иерархической системе "информационных потоков" по уголовному делу,
включающей "уровни" обнаружения, собирания, наращивания надежности и
проверки совокупности фактических данных о существенных обстоятельствах
дела. Причем для признания доказательства относящимся необходимо и
достаточно, чтобы его можно было использовать хотя бы на одном из этих
"уровней".
Необходимость при решении вопроса об относимости конкретных
фактических данных каждый раз исходить из наличия всех этих "уровней"
системы необходимой доказательственной информации, а не определять
относимость, только исходя из наличия или отсутствия непосредственной связи
собираемых сведений с предметом доказывания, подчеркивается в ряде норм
процессуального закона. В частности, нормы, определяющие понятие показаний
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, заключени эксперта,
вещественного доказательства, документа (ст. ст. 74-79, 83, 87-88 УПК
РСФСР), предусматривают, что значение по делу имеют сведения о любых
обстоятельствах, необходимых для правильного расследования, судебного
разбирательства, разрешени дела (в том числе о фактах, существенных для
проверки и решения вопроса о допустимости и достоверности доказательств).
Статья 131 УПК РСФСР в свою очередь обязывает удовлетворять ходатайства о
собирании доказательств, если последние могут помочь установить как
обстоятельства, входящие в предмет доказывания, так и все другие
обстоятельства, выяснение которых необходимо для правильного расследования,
судебного разбирательства, разрешения дела. Для того чтобы раскрыть истинный
характер исследуемого события, нередко важное значение имеет отсутствие ряда
фактов, которые должны были быть обнаружены при естественном ходе событий в
соответствии с данной версией (например, отсутствие следов на мягком грунте
под окном, если предполагается, что преступник проник в помещение именно
этим путем). Речь идет о так называемых негативных обстоятельствах, которые
приходят в противоречие с выдвинутым объяснением хода событий,
свидетельствуют о том, что данное объяснение полностью или частично
несостоятельно. Доказательства, содержащие фактические данные о негативных
обстоятельствах, несомненно, являются относимыми Необходимо также иметь в
виду, что для того, чтобы установить именно данный состав преступления, а не
смежный, необходимо в ходе процессуального доказывания не только выяснить
все обстоятельства, являющиеся фактической базой для вывода о наличии
состава инкриминируемого преступления (см. N 1 гл. III), но и исключить
возможность существования признаков, которые присущи смежному составу в
совокупности с признаками, общими для того и другого составов. Например,
закон определяет признаки кражи (тайного похищения) государственного или
общественного имущества (ч. 1 ст. 89 УК РСФСР); одновременно в чч. 2 и 3 ст.
89 УК РСФСР приводятся дополнительные признаки кражи, совершенной при
квалифицирующих обстоятельствах. Очевидно, что для вывода о наличии состава
веяния, предусмотренного ч. 1 ст. 89 УК РСФСР, нужно доказать не только факт
тайного похищени государственного или общественного имущества, но и
отсутствие признаков, которые придавали бы краже характер деяния,
предусмотренного ч. 2 или ч. 3 ст. 89 УК РСФСР. Поэтому доказательства,
устанавливающие отсутствие обстоятельств, которые свидетельствовали бы о
наличии не данного, а смежного состава преступления, также относятся к делу.
В руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда СССР это положение
неоднократно подчеркивается применительно к судебной практике по делам об
отдельных видах преступлений, например: о необходимости собрать весь круг
доказательств, которые позволили бы отличить покушение на изнасилование от
других преступных посягательств, затрагивающих честь, достоинство и
неприкосновенность личности женщины; умышленное убийство, предусмотренное
определенным пунктом ст. 102 УК РСФСР, от деяний, предусмотренных другими
пунктами этой статьи; умышленное убийство от умышленного причинения тяжких
телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и т. д. Рассмотрим
несколько более детально вопросы относимости доказательств, значение которых
по делу связано исключительно с проверкой (прямой или косвенной) точности и
полноты уже собранной по делу доказательственной информации - с
исследованием ее коммуникаций (условий формирования, передачи, хранения).
Речь идет, в частности, о фактических данных, устанавливающих причины
противоречий между доказательствами; наличие или отсутствие особых
взаимоотношений между свидетелями и обвиняемыми (подозреваемыми,
потерпевшими) особенности органов чувств, мешавших точному восприятию хода
события; изменения доказательств в результате ненадлежащего хранения и т. д.
Необходимость собирания соответствующих данных прямо предусмотрена законом.
Так, ст. 74 УПК РСФСР предусматривает возможность допроса свидетеля о его
взаимоотношениях с обвиняемым и потерпевшим; ст. 77 УПК РСФСР _ возможность
дачи обвиняемым объяснений по поводу "имеющихся в деле доказательств"; ст.
79 УПК РСФСР - производство экспертизы для определения психического или
физического со стояния свидетеля и потерпевшего, если возникает сомнение в
их способности правильно воспринимать те или иные обстоятельства, имеющие
существенное значение для дела, и т. д. При расследовании дела по обвинению
Ш. в грабеже потер певшая М. по целому ряду признаков категорически опознала
Ш. как лицо, ограбившее ее. В судебном заседании потерпевшая изменила свои
показания и заявила, что не может точно сказать", является ли обвиняемый тем
человеком, который ее ограбил. В результате дополнительно проведенного
расследования было установлено, что к М. приходила мать обвиняемого и
уговаривала ее изменить показани Доказательства, на основании которых была
установлена причина изменени показаний М., являются от носящимися к делу,
хотя они и не находятся в прямой связи с фактом совершения преступления
обвиняемым Ш. Игнорирование органами расследования или судом относимости
доказательств указанной группы обоснованно рассматривается в надзорной
судебной и прокурорской практике как односторонность или неполнота
предварительного расследования или судебного следствия со всеми вытекающими
отсюда по следствиями (ст. 342 УПК РСФСР). Это и понятно, так как в
результате может возникнуть неустранимое сомнение в достоверности
доказательств, которым обоснованы итоговые выводы по делу. Все сказанное
приводит к выводу, что совокупность сформулированных в процессуальном законе
норм о предмете доказывания и об иных обстоятельствах, имеющих значение для
правильного расследования и судебного разбирательства уголовного дела, есть
в то же время нормативная основа для решения в конкретном случае вопроса об
относимости собранных фактических данных.
В свою очередь правильное решение этого вопроса представляет собой
необходимую составную часть реализации требования всесторонности, полноты,
объективности исследования обстоятельств дела. Решение вопроса об
относимости доказательств представляет собой наряду с решением вопроса о
допустимости составную часть их оценки и ее начальный этап. Причем, как и
оценка доказательств в целом, процесс этот является длящимся и в его ходе
предварительные решения сменяются, в конечном счете, итоговыми (для данной
стадии, а затем для производства по делу). Применительно к прямым
доказательствам определение относимости обычно не представляет затруднений
(хотя и здесь решение может измениться, если, например, выяснится, что
устанавливаемое обстоятельство было ошибочно включено в предмет
доказывания). Применительно же к косвенным доказательствам нахождение
правильного решения - гораздо более сложное дело, так как связь таких
доказательств с предметом доказывания вначале устанавливаетс лишь
предположительно. Причем и предположительное решение зависит от совокупности
доказательств, уже собранных по делу. Так как эта совокупность является в
каждой стадии процесса до ее заключительного этапа и в процессе в целом до
его заключительной стадии "величиной переменной", то и решение вопроса об
относимости того или иного косвенного. доказательства может неоднократно
менятьс Общим правилом здесь является необходимость оценивать - впредь до
окончательного решения этого вопроса - в качестве относимых все фактические
данные, содержание которых позволяет предположить наличие их связи с
обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, или иными данными,
имеющими значение для правильного разрешения дела. В самом деле,
расследование и судебное разбирательство приводят к выявлению ряда фактов,
происхождение которых требуется установить. Каждый из них, взятый отдельно,
может явиться следствием нескольких причин, и необходимо достоверно
определить именно ту из возможных причин, которая имела место в
действительности. Для этого - вследствие недостаточных вначале фактических
данных - существует только один путь: выдвинуть и проверить весь круг
предположений (версий), каждая из которых указывает на одно из возможных в
данном случае объяснений наличия установленных уже фактов (см. N4 гл. VI).
Здесь применяется ретроспективный метод: объекты настоящего рассматриваются
как следы прошлого и служат информационным фундаментом ретроспекции. В ходе
последней от проблемной ситуации (при которой искомое не дано, но находится
в некоторой предположительной связи с уже установленными фактами, которые
ограничивают и целенаправляют поиск через версии следователь, суд приходят к
достоверному знанию о со бытии прошлого. Таким образом, как отмечалось,
между кругом имеющихся по делу версий и относимостью доказательств
существует неразрывная зависимость, которая выражается в том, что
предположительно относящимися должны быть признаны все доказательства,
которые подтверждают или опровергают построенные вер сии. Изменение в ходе
исследования дела предварительной оценки относимости конкретных
доказательств происходит от того, что по мере проверки версий изменяются
наши знания о расследуемом событии, а не потому, что каким бы то ни было
образом меняется объективная связь между промежуточными и другими
вспомогательными фактами и предметом доказывания, а равно между
обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, и ин формацией о них.
Фактические данные (информация) о существенных обстоятельствах дела
"потенциально" существуют в памяти живых людей в виде изменений материально
фиксированных объектов. "Потенциально" (в том смысле, что оно еще не
отражено в материалах дела) существует и свойство их относимости, которое
выявляется в ходе доказывани Например, выстрел происходит в конкретной
среде, материальной обстановке и имеет свои закономерности. Возникающим на
объекте изменениям свойственны качественные и количественные характеристики,
определяемые условиями выстрела. Такая же зависимость всегда имеется между
любой другой информацией о событии и со бытием. Объективная связь между
элементами события прошлого не изменена, и задача органов предварительного
расследования и суда вскрыть эту связь там, где она есть, и установить
необоснованность предположений о наличии такой связи там, где ее нет.
Неточно поэтому мнение, что в процессе расследования и судебного
разбирательства дела доказательства будто бы могут менять значение. В
действительности, конечно, не доказательство меняет значение, а меняется
оценка последнего по мере того, как вероятное знание переходит в
достоверное, предварительная оценка - в итоговую, окончательную. Именно к
концу расследования, судебного разбирательства, когда собрана такая
совокупность доказательств, которая исключает возможность многозначного
истолкования фактов, решение вопроса об относимости становится окончательным
(для стадии процесса или соответственно для всего производства). Часть этих
доказательств относится к версии, которая после ее всесторонней проверки
найдет отражение в обвинительном заключении (постановлении о прекращении
дела) пли соответственно - в приговоре, определении. Некоторые же из
доказательств относятс к таким версиям, которые в результате расследования
или судебного разбирательства дела признаются необоснованными. По мнению М.
М. Гродзинского, "все те доказательства, которые установили неправильность
ряда первоначальных версий и притом не связаны с оставшейся версией,
признанной правильной, уже сыграли свою роль в деле и, следовательно, не
будут рассматриваться в дальнейшем при разрешении судом дела". Такую точку
зрения нельзя признать правильной. Во-первых, многие доказательства,
посредством которых устанавливается необоснованность некоторых первоначально
построенных версий, одновременно входят в систему доказательств,
обосновывающих какую-либо другую версию. Во-вторых, даже если их значение по
делу сводится только к опровержению определенной версии ( например, к
опровержению алиби), они тем самым как бы устраняют негативные для других
версий обстоятельства и также должны рассматриваться как сохраняющие
относимость к делу. Надо иметь, далее, в виду, что сам вывод органа
расследования о необоснованности всех построенных версий, кроме отраженной в
обвинительном заключении, является окончательным для данной стадии процесса,
но не для всего производства. В стадии судебного разбирательства происходит
самостоятельное исследование обстоятельств дела. Если признать
доказательства, касающиеся ранее отвергнутых версий, не относящимися к делу,
то практически это будет означать, что такие материалы можно изъять из дела
как ненужные, загромождающие его. Но изъятие этих материалов может помешать
всесторонне разобраться в деле, проверить, а не принять "на веру"
обоснованность версии органа расследования (а выводы следователя для суда
лишь версия), как и обоснованность отказа от иных версий, первоначально
построенных по делу.
Оценка доказательств с точки зрения их относимости предусмотрена
законом для всех без исключения стадий процесса. Так, при предании суду
определяется достаточность собранных доказательств для того, чтобы
рассмотреть дело по существу. Очевидно, что правильно решить этот вопрос
невозможно, не уяснив, относятся ли имеющиеся доказательства к делу. Именно
в этой связи в стадии предания суду предоставлена возможность изменения
списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, истребовани документов и
предметов (ст. ст. 222, 223, 228 УПК РСФСР). В стадии судебного
разбирательства закон также прямо предусматривает необходимость решения
(предварительного и окончательного) вопроса об относимости доказательств.
Обвинительное заключение, отражающее выводы, к которым пришли органы
предварительного расследования и прокурор, рассматривается судом как одно из
возможных объяснений расследуемого событи Выдвигаемые в ходе судебного
разбирательства иные версии существенным образом влияют на пределы
проводимого судом следствия, ибо все те доказательства, которые способны
подтвердить или опровергнуть какую-либо из этих версий, признаются судом
относимыми. Вопрос об относимости доказательств специально рассматривается и
тогда, когда суд разрешает заявленные ходатайства об истребовании новых
доказательств. Решая этот вопрос, суд исходит из существенности тех фактов,
в подтверждение которых истребуется данное доказательство, и способности
последнего прямо или косвенно устанавливать искомые факты. Вызывая того или
иного свидетеля, истребуя какой-либо предмет или документ, назначая
экспертизу и т. п., суд имеет представление о том, по какому вопросу можно
будет собрать сведения данным путем Однако суд не может знать заранее, что
именно будет показывать тот или иной свидетель, каково будет содержание
заключения, даваемого экспертом, и т. п. Поэтому суд не может отклонить
ходатайство по той причине, что доказательство, о собирании которого
ходатайствует участник процесса, возможно, не будет содержать нужных
сведений. Окончательно относимость доказательств суд первой инстанции
оценивает при вынесении приговора (определения о прекращении дела) в
качестве обязательной предпосылки решения вопроса о возможности положить
данное доказательство в основу приговора (определения). Оценка относимости
доказательств осуществляется, наконец, в стадиях производства в кассационной
и надзорной инстанции в качестве элемента проверки законности и
обоснованности приговора (определения, постановления) по имеющимся в деле и
дополнительно представленным материалам. Закон (ст. 343 У ПК РСФСР) прямо
указывает, в частности, что одним из оснований отмены приговора может быть
отсутствие в деле фактических" данных, имеющих существенное значение, хотя
об их наличии известно (не допрошены свидетели, не истребованы документы и
вещественные доказательства и т. д. ).
N 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Значение научной классификации в теории доказательств, как и в других
областях знаний, состоит в том, что она способствует систематизации
накопленных знаний, обеспечивает правильное использование понятий и
терминов, устраняет двусмысленность и неоднозначность языка науки.
Действительно, классификация доказательств возможна лишь постольку,
поскольку четко определено понятие доказательства, выявлены все его стороны,
разграничены виды доказательств, уточнен язык теории. Ф. Энгельс отмечал,
что научная классификация представляет расположение классифицируемых явлений
согласно внутренне присущей им последовательности. В основе такого
расположения должны лежать объективные различия классифицируемых предметов
Доказательства различны по своему происхождению, имеют различную структуру и
неодинаковые функции в процессе доказывани Охватить все эти признаки одной
какой-либо системой классификации с одним основанием невозможно. Сложный,
многоплановый предмет по необходимости требует сложного и многостороннего
описания Поэтому и классификация доказательств проводится по нескольким
основаниям и представляет разветвленную систему. При построении
классификации возникают трудности двоякого рода. Первая обусловлена
сложностью и многоплановостью структуры процесса доказывания, что
сказывается, например, при классификации прямых п косвенных доказательств.
Вторая связана с многозначностью исторически сложившейся терминологии. В
естественном, не формализованном языке термин "доказательство" употребляется
для обозначения широкого родового понятия, охватывающего разные стороны и
моменты сложной процедуры доказывани Доказательством называют и факт
объектив ной действительности, связанный с событием преступления, и
фактические данные, т. е. сведения об этом факте либо материальные
последствия события, и источники доказательств, т. е. те формы, в которых
фактические данные получены и фиксируются в деле, и даже знания о фактах,
полученные в результате логического вывода. В большом числе случаев такое
многозначное употребление термина "доказательство" не вызывает затруднений,
так как кон текст высказывания уточняет, в каком смысле термин использован в
конкретном случае. Напротив, при анализе сторон и моментов процедуры
доказывания и связанных с этой процедурой понятий многозначность терминов
становится серьезной помехой. В таких исследованиях приходится строго
ограничивать использование языковых средств с тем, чтобы каждый термин имел
только одно вполне определенное значение. Такое уточнение понятий и терминов
представляют известную формализацию языка науки, причем уровень этой
формализации различен в разных отраслях знани В целом классификация
доказательств построена по шести раз личным основаниям.
1. Деление доказательств (фактических данных) на личные и вещественные.
Это деление основано на различии видов фактических данных, механизма
их формирования и использовани 2. Деление доказательств по видам
источников, в основу которого положено различие процессуальных
способов собирания и за крепления доказательств, соответствующих
специфике отдельных видов фактических данных. Эти источники
исчерпывающе пере
числены в законе - показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого,
обвиняемого, заключение эксперта, вещественные доказательства,
протоколы следственных и судебных действий, иные документы (ст. 16
Основ). 3. Деление вещественных доказательств на виды в зависимости от
характера связи предмета с событием преступления (орудия преступления,
объекты посягательства и т. д. ).
4. Деление доказательств на первоначальные и производные. В основу
этого деления положено наличие (или отсутствие) промежуточных
источников доказательственной информации, влияющее на способы проверки
и механизм оценки доказательств. 5. Деление доказательств на прямые
(одноступенчатые) и косвенные (многоступенчатые). В основу деления
положено различие структуры обоснования доказываемого обстоятельства.
Прямые доказательства обосновывают ближайший тезис, косвенные - как
ближайший, так и последующие. 6. Деление доказательств на обвинительные и
оправдательные основано на различной формулировке тезиса доказывани
Доказательства, обосновывающие наличие события преступления, вину
данного лица, обстоятельства, отягчающие ответственность, принято
называть обвинительными, обосновывающие отсутствие события преступления,
отсутствие вины данного лица, наличие обстоятельств, смягчающих
ответственность либо исключающих производство по уголовному делу, а равно
доказательства, опровергающие допустимость, относимость или достоверность
обвинительных доказательств, - оправдательными.
Личные и вещественные фактические данные. Событие преступления
отображается в сознании людей, участвовавших в нем или его наблюдавших,
и в материальной обстановке - в виде различных изменений этой
последней. Понятно, что механизмы этих отображений существенно
различны. В первом случае
речь идет о психическом отражении в сознании в виде образов и понятий, во
втором - о физических, механических и т. д. изменениях вещей, их свойств и
отношений. В обоих случаях отображения - как психические, так и материальные
- несут определенную информацию о происшедшем событии Однако способы и
условия формирования этой информации, ее хранения и переработки существенно
различны. Различен и процессуальный режим личных доказательств, т. е.
фактических данных, имеющих своим носителем людей, и вещественных
доказательств, несущих на себе материальную информацию о со бытии. Личные
доказательства представляют собой сообщения Под сообщением понимается
передача информации, воспринятой и психически переработанной человеком.
Понятно, что сообщения имеют свои специфические формы, посредством которых
осуществляется обмен мыслями. Господствующей среди них следует считать
естественную языковую форму - устную или письменную речь. Сообщения о вещи,
помимо прочего, тем отличаются от самой вещи (равно как и любой ее копии),
что они носят "знаковый" характер, словесную форму. Язык сообщения
представляет систему условных знаков (код), а не систему свойств самой вещи.
Описание вещи есть мысленное отражение вещи, а не сама вещь. Первую группу
личных доказательств составляют показания обвиняемых, подозреваемых,
свидетелей, потерпевших. Показания, т. е. сообщения названных носителей
информации (обвиняемого, свидетеля и т. д. ), в процессе доказывания могут
фигурировать в двух формах - устной и письменной (в виде протоколов до
проса). В силу прямого требования закона (ст. ст. 72-77, 150, 158, 161, 281,
286, 287 УПК РСФСР) на дознании, предварительном следствии, судебном
разбирательстве показания подсудимых, свидетелей и потерпевших должны быть
даны в устной форме, за исключением случаев, специально оговоренных законом.
Протоколы допроса представляют форму фиксации показаний перечисленных лиц,
предназначенную для хранения информации и передачи ее адресату доказывани
только в тех случаях, когда воспроизвести устные сообщения невозможно и не
требуется по закону (например, в кассационном производстве). Вторую группу
личных доказательств образуют протоколы таких следственных действий, как
осмотр, освидетельствование, выемка, обыск, задержание, предъявление для
опознания, следственный эксперимент, а также проверка показаний на месте (в
тех союзных республиках, где это действие предусмотрено законом). Ближайший
адресат доказывания (например, следователь) воспринимает обстановку места
происшествия, равно как обстоятельства в ходе других названных действий,
непосредственно (так же как и остальные участники). Результаты этого
непосредственного восприятия отображаются и закрепляются в протоколе
следственного действи Источником доказательства являются протокол и
приложения к нему, поскольку закон не требует обязательного проведения
перечисленных действий судом, рассматривающим дело по существу, как он
требует устного воспроизведения показаний обвиняемого, свидетеля,
потерпевшего. Третью группу личных доказательств составляют иные документы
(ст. 88 УПК РСФСР). Ни ближайший, ни последующие адресаты доказывания не
воспринимают непосредственно обстоятельств (фактов), удостоверенных или
изложенных в документах. Не требуется и обязательного устного
воспроизведения носителем информации (т. е. составителем документа), тех
сведений, которыми он располагает. Личным доказательством является и
заключение эксперта. Информация исходит от эксперта в форме письменного
заключения, а в случае производства экспертизы в суде заключение оглашается
экспертом (ст. 288 УПК РСФСР). Сообщения, т. е. фактические данные,
исходящие от лица, служат прежде всего основаниями дл вывода о существовании
или несуществовании того факта, о котором сообщаетс С логической стороны
сообщение (показания, протокольная запись, документ и т. д. ) представляет
коммуникативный аргумент, доказывающий, что тот факт, о котором сообщается,
существует или существовал в действительности. Поэтому личное доказательство
всегда служит коммуникативным аргументом на первом этапе доказывания по
схеме: "Если сообщается о событии А, то со бытие А было в действительности".
Лишь после этого возможно построение последующих выводов, которые подробно
рассматриваются ниже в связи с делением доказательств на прямые и косвенные.
Вещественные доказательства перечислены в ст. 83 УПК РСФСР. Прежде
всего следует отметить сложную структуру вещественного доказательства. О
вещественном доказательстве в полном и строгом смысле этого понятия можно
говорить только тогда, когда имеются налицо три компонента: а) следы,
отпечатки, особое расположение, состояние или иные изменения, возникшие у
предмета или на нем в результате события преступления; б) сам предмет -
носитель этих изменений, свойств, следов и т. п., изъятый из обстановки; в)
сообщение, описывающее обстановку, в которой находился этот предмет,
условия, при которых он был изъят и приобщен к делу, и признаки самого
предмета (например, в протоколе осмотра места происшествия). При отсутствии
любого из этих компонентов вещественного доказательства, т. е. особой формы
фактических данных, пригодных для обоснования каких-либо выводов о
доказываемых обстоятельствах, быть не может. Структура "личного" компонента
вещественного доказательства, т. е. описание обстановки и условий изъятия
предмета, содержащиеся, например, в протоколе, рассмотрена выше.
Предъявление же предмета в натуре адресату доказывания представляет с
логической стороны эмпирический аргумент, т. е. доказательство того, что
вещь действительно существует и обладает данными свойствами. Предъявление
предмета является эмпирическим аргументом, непосредственно убеждающим
адресат в у существовании вещи и ее свойств: "Если предъявляется А, то А
существует в действительности". После этого могут быть построены выводы о
доказываемом обстоятельстве, основывающиеся как на данных об условиях, в
которых предмет обнаружен, так и на данных, полученных при наблюдении
предмета. Разграничить доказательства на "личные" и вещественные легко,
когда сопоставляются, например, показания свидетеля и след на грунте. Но
существуют такие формы передачи сведений, которые трудно рассматривать в
качестве "только" сообщений. Даже рисунок или схема, в строгом смысле слова,
не является сообщением в чисто "знаковой" форме, так как рисунок
непосредственно отображает, копирует некоторые свойства вещи. Тем более это
относится к фотографическому снимку. В данном случае мы постепенно переходим
от чистой формы знакового (словесного) сообщения к так называемому
"элементарному отображению" (например, следообразованию, простейшие акты
которого имеют место в неживой природе и не связаны непосредственно с психи
ческой деятельностью человека). Среднее положение в этом ряду занимает, в
частности, фотографический снимок: продукт деятельности человека, специально
рассчитанный на закрепление и сохранение сведений о предметах, вместе с тем
представляет элементарное отображение, возникшее в результате определенных
физико-химических процессов. Слепки, оттиски, изготавливаемые со следов,
являются продуктами физического, механического и тому подобного воздействия,
т. е. техническими копиями объектов, и в этом отношении полностью относятся
к элементарным отображениям. Вместе с тем отметим, что все эти объекты -
фотографические снимки, планы, схемы, слепки и оттиски, если они получены в
ходе следственного действия, согласно закону (ст. 141 УПК РСФСР) прилагаются
к протоколам. Предметом обсуждения являются вопросы о гносеологических и
иных аспектах сходства и различия фотоснимков и иных копий с сообщениями или
с материальными объектами, приобщаемыми к делу в качестве вещественных
доказательств. В этом отношении, действительно, планы и схемы, как продукты
психической деятельности, ближе стоят к документам; объемные копии - к
предметам - вещественным доказательствам; фотоснимки занимают промежуточное
положение. Различие "личных" и вещественных доказательств отражается не
только на порядке собирания и закрепления доказательств, но и на проверке и
оценке их (см. гл. гл. VI, VII, IX-XII). Для оценки "личных" доказательств
существенное значение приобретает характеристика, например, свидетеля, его
отношения к делу, условий, при которых он наблюдал события, о которых
показывает, и т. п. При оценке значения вещественных доказательств на первое
место выступает анализ, наличие и происхождение свойств и признаков,
указывающих на материальные связи (причинные и иные), существующие между
доказательством и доказываемым событием.
Однако было бы неправильно толковать это различие в том смысле, что
доказательства одного типа лучше, надежнее, а другого - хуже, менее надежны
В действительности такая предустановленная оценка доказательств в научном
отношении совершенно беспочвенна. Лишь конкретный анализ всех условий
формирования и закрепления доказательств, как "личных" (сообщений), так и
вещественных, дает надежное средство их оценки.
Виды источников доказательств. В основу этого деления положено различие
процессуальных форм получения, передачи и хранения доказательственной
информации. После того как выделены два основных типа фактических
данных - личные и вещественные, первые могут быть подразделены на
несколько видов: показания (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого,
обвиняемого), заключение эксперта, протокол следственного (судебного)
действия, иной документ. Вещественные доказательства также подразделяются на
виды, но по иному основанию. Перечень источников информации однозначно
определен законом (ст. 16 Основ). Выше отмечалось, что закон проводит
разграничение таких источников, как показания (например, свидетеля,
обвиняемого) и протокол следственного или судебного действия, в котором
могут быть зафиксированы эти же показани Очевидно, само это разделение
означает, что речь идет об устных показаниях, непосредственно сообщаемых
ближайшему адресату доказывания (следователю на предварительном следствии,
суду - при судебном рассмотрении дела). Показания обладают преимуществом
непосредственности. Но в то же время они существуют только для ближайшего
адресата, т. е. для того, кто непосредственно присутствует при даче
показаний. Сохранение же сведений, содержащихся в показаниях, и передача их
последующим адресатам при невозможности их вновь воспроизвести возможны лишь
с помощью протокола. Существенное значение имеет также классификация
показаний, основанная на различии носителей сведений. Если психологически
"механизм" восприятия и запоминания в известных чертах сходен для свидетеля,
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, то "механизм" воспроизведения ими
фактических данных на допросе имеет специфику, определяемую отношением лица
к делу, наличием или отсутствием заинтересованности в его исходе. Поэтому
законодатель считает показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого,
обвиняемого самостоятельными видами доказательств; выделены также заключения
экспертов, документы (в силу особенностей их собирания, закрепления,
проверки, оценки). В числе источников должны быть также названы протоколы
судебных и следственных действий, вещественные доказательства. 3. Деление
вещественных доказательств на виды, основанное на характере их связи с
исследуемым обстоятельством.. Известно несколько форм передачи и закрепления
информации (протоколы, документы и т. д. ) при использовании личных
доказательств. Для вещественных доказательств, по существу, имеется только
одна форма: приобщение их к делу. Это подтверждается и тем, что закон не
выделяет в качестве особого источника копий предметов - фотографических и
иных, которые фигурируют в деле в качестве приложений к протоколам. Поэтому
классификация вещественных доказательств проводится по иному основанию,
нежели классификация источников. Здесь различие можно усмотреть в характере
связи между предметом, используемым в качестве доказательства, и событием.
Статья 83 УПК РСФСР делит вещественные доказательства на следующие основные
виды: орудия преступления (оружие, орудие взлома и т. д. ); объекты,
сохранившие на себе следы преступления (стакан со следами пальцев); объекты,
на которые было направлено посягательство (похищенные ценности); деньги и
иные ценности, нажитые преступным путем. Перечень видов вещественных
доказательств в ст. 83 УПК РСФСР не носит исчерпывающего характера, так как
завершается упоминанием иных предметов, могущих "служить средством к
обнаружению преступлени.. ". В широком смысле слова это последнее понятие
охватывает своим содержанием и все предшествующие ему в перечне виды
вещественных доказательств. В литературе высказывалась мысль о
целесообразности пополнения перечня отдельных видов вещественных
доказательств путем создания более дробной их классификации. Некоторые
авторы предлагают выделить такие виды вещественных доказательств, как
"продукты преступной деятельности", "средства сокрытия преступления",
"средства подготовки преступления" и др.. Была высказана также мысль о
целесообразности рассматривать как особый вид вещественных доказательств
копии следов (слепки и т. д. ). К этому виду можно было бы присоединить
также модели и материалы для экспериментальных исследований, используемые
при экспертизе, следственном эксперименте, предъявлении для опознания и т.
п. Подобная дифференциация, основанная на реальных различиях отдельных видов
вещественной информации, позволит, как представляется, уточнить
классификацию вещественных доказательств и будет способствовать более
полному и всестороннему анализу доказательственного материала.
Деление доказательств на первоначальные и производные. Основанием этого
деления служит наличие или отсутствие промежуточного носителя
доказательственной информации. Учитывая различия в структуре личных и
вещественных доказательств, рассмотрим это деление применительно к
каждому из этих видов.
Личным первоначальным доказательством являются, например, показания
свидетеля, наблюдавшего событие преступления или какой-либо его момент и
сообщающего об этом адресату доказывани Показания такого свидетеля, равно
как и протокол его допроса, представляют первоначальные доказательства.
Первоначальным доказательством является документ, составленный тем, кто
лично осведомлен о каком-либо событии, о котором говорится в этом документе.
То же относится и к заключению эксперта.
В этом примере свидетель, участники осмотра, составитель документа или
эксперт являются первичными носителями сведений о факте, непосредственно
передаваемых адресату. Если же событие наблюдало одно лицо, затем сообщило
об этом другому, и это другое лицо в качестве свидетеля дает показания о
событии, то такие показания являются производным доказательством. В этом
случае имеются как бы два носителя информации: первый - наблюдавший событие,
но не сообщивший об этом адресату (первоначальный носитель), и
второй-узнавший о событии от первого и сообщивший о событии адресату
(вторичный носитель) Производным доказательством является также копия
документа. В этом случае составитель документа (оригинала) является
первичным носителем, а то лицо, которое сняло копию и ее заверило, -
вторичным носителем информации. Сложнее обстоит дело с так называемыми
"суммирующими" производными доказательствами, которые возникают в результате
суммирования информации, почерпнутой из нескольких первоначальных
источников. Таковы, например, акты ревизии, сводные бухгалтерские документы
и т. п. В качестве производных вещественных доказательств в научной
литературе нередко называют фотографические, объемные и иные копии
документов, следов, орудий преступления и иных подобных объектов.
Действительно, фотоснимок, так же как и объемный слепок, в преобразованном
виде воспроизводит информацию, содержащуюся в объекте-оригинале (подробно
эти вопросы рассматриваются в гл. XI). К числу "суммирующих" производных
вещественных доказательств в указанном смысле могут быть отнесены и объекты,
моделирующие на основе устного или документированного описания свойства
других объектов, используемые взамен последних при предъявлении дл
опознания, в ходе эксперимента, на допросе. Например, нож, имеющий те же
признаки, что и нож, спрятанный преступником; замок той же системы, что и
взломанный ворами, "составной" или рисованный портрет и т. д.
В некоторых случаях информация, содержащаяся в производном
доказательстве, существенно преобразуется по сравнению с той, которая
содержится в первоначальном. Так, деньги, полученные преступником в
результате реализации похищенных вещей, можно рассматривать как производное
вещественное доказательство, несущее в преобразованном виде часть той
информации, которую содержали эти объекты, если бы их удалось разыскать и
приобщить к делу в натуре. Производное доказательство формируется позже
первоначального, на его основе и содержит меньший объем фактической
информации, относящейся к делу, так как часть ее не воспринимается или не
воспроизводится при передаче. По характеру информации производное
доказательство зависит от первоначального, будучи неполным его отображением.
В отдельных случаях возможны искажения информации при переходе ее от
первичного носителя к промежуточному. Деление доказательств на
первоначальные и производные позволяет учесть специфические свойства каждого
из этих видов доказательств. В процессе доказывания предпринимается все
возможное для того, чтобы собрать первоначальные доказательства Вместе с тем
при соблюдении условий, гарантирующих точность и достаточность содержащейся
в них информации, производные доказательства должны быть использованы. В
практике иногда встречаются случаи, когда допрошенное по делу лицо, чьи
показания представляют первоначальное доказательство, в дальнейшем от этих
показаний отказывается или существенно их меняет. При таком положении, а
также тогда, когда по каким-либо причинам необходимо особенно тщательно
проверить первоначальные показания, целесообразно использовать в качестве
производного доказательства показания свидетелей (обвиняемых и т. п. ),
которым лицо ранее сообщило сведения, имеющиеся у него по данному делу.
Сопоставление первоначального и производных доказательств содействует
проверке и оценке первого, позволяет решить, какое из показаний данного лица
соответствует действительности. В ряде случаев первоначальное и производное
доказательства, устанавливающие один и тот же факт, используются совместно
(речь идет главным образом о показаниях). В производных доказательствах
могут, в частности, содержаться некоторые детали, которые почему-то забыл
очевидец, но помнит лицо, которому он в свое время рассказывал о событии.
Наконец, в случае утраты первоначальных доказательств производные
используются самостоятельно для установления какого-либо факта.
Доказательства прямые (одноступенчатые) и косвенные (многоступенчатые).
Основанием этого деления являются различия в структуре процесса
обоснования доказываемого обстоятельства. Прямым доказательством
называют такое доказательство, которое прямо и непосредственно
устанавливает доказываемое обстоятельство, а
косвенным - такое, которое устанавливает это обстоятельство через
"промежуточный факт". Это общее определение нуждается в расшифровке, так как
необходимо уточнить, во-первых, что означает "прямое" и "косвенное"
установление, и, во-вторых, о каком доказываемом обстоятельстве идет речь.
Под прямым или непосредственным установлением факта с помощью доказательства
понимается такая процедура, когда знание о факте основывается на сообщении
об этом факте, исходящем от лица, наблюдавшего факт в действительности. Так,
показание свидетеля о том, что он видел вспышку выстрела, является "прямым"
доказательством того, что такая вспышка действительно имела место.
Точно так же заключение эксперта о том, что текст анонимной записки
выполнен Ивановым, "прямо" доказывает, что записка выполнена Ивановым. В
обоих этих примерах содержание доказательства, т. е. содержание показаний
свидетеля пли заключени эксперта совпадает с содержанием доказываемого
факта. Это совпадение содержания информации о факте с содержанием
доказываемого факта иногда истолковывается в ином смысле, что при прямом
доказывании отсутствует логический вывод от доказательства к доказываемому
тезису. Это неточно. Вывод здесь есть, но особого рода. Он имеет следующую
структуру: "Если есть сообщение о факте, то факт был в действительности". В
этом смысле прямое личное доказательство является коммуникативным аргументом
(см. N 2 гл. VII) для ближайшего тезиса. Точно так же непосредственное
предъявление адресату вещественного доказательства является прямым
эмпирическим аргументом, доказывающим, что такой-то предмет существует в
действительности и обладает данными признаками. Так, предъявление замка и
отпирающей его отмычки "прямо" доказывает, что данная отмычка отпирает этот
замок. Таким образом, отсутствие между доказательством и доказываемым
тезисом каких-либо промежуточных, посредствующих переходов, одноступенчатый
характер этого вывода отличает прямое доказательство от косвенного.
Напротив, косвенное доказательство обосновывает доказываемое обстоятельство
не прямо и не непосредственно, а через "промежуточные факты", путем ряда
последовательных выводов. Так, из сообщения свидетеля о том, что он видел
данное лицо около места кражи, прямо следует, что лицо действительно было
около этого места (1-я ступень вывода), а из того факта, что лицо там было,
следует, что оно, возможно, причастно к краже (2-я ступень вывода). В этом
примере сообщение свидетеля является косвенным доказательством причастности
к краже, так как оно использовано для обоснования не только ближайшего
тезиса, но и последующего. Нетрудно усмотреть, что содержание показаний
свидетел ("данное лицо было около места кражи") отличается от содержания
доказываемого обстоятельства ("данное лицо причастно к краже").
"Промежуточным фактом" в этом примере является знание о факте нахождения
лица около места кражи, подтвержденное показаниями свидетел Отличие
содержания доказательства от содержания доказываемого обстоятельства
характерно для косвенного доказательства.
Косвенное доказывание представляет сложный, двухступенчатый (а иногда
и многоступенчатый) акт. Косвенное доказательство сначала прямо подтверждает
некоторое промежуточное утверждение (например, факт угрозы, исходящей от
данного лица), а затем, через это промежуточное утверждение, подтверждает и
второе, окончательное утверждение (например, факт нанесения телесных
повреждений тем же лицом). Косвенные доказательства представляют собой
сведения о промежуточных фактах, отдельных деталях исследуемого события,
которые, будучи установлены, в свою очередь используются для его доказывани
Можно сказать поэтому, что содержание косвенного доказательства составляют
данные о таких фактах, установление которых составляет не конечную цель, а
промежуточный этап конкретного процесса доказывани С логической стороны
вывод на второй (и последующих) ступени косвенного доказывания строится от
одного события (например, угрозы) к другому событию (убийству). Первое
событие, т. е, промежуточный факт (угроза), является "натуральным
аргументом" в отличие от коммуникативного или эмпирического в случае прямого
доказывания на основании сообщения о факте или предъявления предмета. Таким
образом, прямое доказательство является одноступенчатым, а косвенное
многоступенчатым. В этом состоит их структурное различие. Но из предыдущего
ясно, что "прямо" можно обосновать и промежуточный факт, например факт
нахождения обвиняемого вблизи места преступления (из показаний свидетеля,
видевшего его около этого места). С другой стороны, промежуточный факт можно
обосновать и "косвенно" (например, обнаружив следы обуви обвиняемого около
места преступления). Следовательно, одного отличия в структуре
(одноступенчатой или многоступенчатой) недостаточно дл отграничения прямых и
косвенных доказательств. Для этого должно быть четко определено понятие
доказываемого обстоятельства как при прямом, так и при косвенном
доказывании. Обычно в научной литературе прямым доказательством считают
такое, которое прямо устанавливает виновность лица в совершении преступлени
Иногда называют "главный факт" в качестве тезиса прямого
доказательства. Представляется более правильным исходить в данном случае из
принятого законом понятия предмета доказывания и его элементов (ст. 15
Основ). Прямым доказательством следует считать такое доказательство, которое
прямо (т. е. одноступенчато) устанавливает предмет доказывания по делу или
один из его элементов, указанных в законе. Конечным тезисом и для косвенного
доказательства является предмет доказывания или какой-либо его элемент. Но
косвенное доказательство обосновывает этот предмет (или его элемент) не
непосредственно, а через промежуточные факты. Для косвенного доказательства
ближайшим тезисом является промежуточный факт, который обосновывается
"прямо", а затем с помощью промежуточного факта обосновывается элемент
предмета доказывани
Таким образом, косвенное доказательство - это такое доказательство,
которое в результате многоступенчатой процедуры сначала обосновывает
существование промежуточного факта, а затем, через него, - предмета
доказывания или его элемента. Деление доказательств на прямые и
косвенные зависит от предмета доказывани Поэтому отнесение
доказательства к прямым или косвенным зависит от конкретного состава
преступлени Так, показание о том, что обвиняемый угрожал лишить жизни
потерпевшего, явится прямым доказательством по делу по обвинению в угрозе и
косвенным по делу об убийстве; наличие пистолета у обвиняемого может служить
косвенным доказательством по делу об убийстве и прямым доказательством по
делу о незаконном хранении оружия и т. д.
Деление доказательств на прямые и косвенные в указанном выше смысле
равно приложимо ко всем видам доказательств независимо от их источника. В
процессуальной литературе высказывалась точка зрения, согласно которой
вещественные доказательства не могут быть прямыми доказательствами, так как
"вещи, предметы сами не говорят" С ней, однако, согласиться нельз Так как
отнесение доказательств к числу прямых или косвенных базируется на
соотношении их содержания с содержанием устанавливаемого обстоятельства, оно
распространяется на все без исключения доказательства, определя режим
оперирования ими. И показания, и заключения экспертов, и вещественные
доказательства, и документы, словом, доказательства, имеющие любую
процессуальную форму, могут, как представляется, быть и прямыми и косвенными
в зависимости от их отношения к любому элементу предмета доказывани Различия
между прямым и косвенным доказательствами предопределяют и различие в
оперировании доказательствами Канадой из этих групп. Деление доказательств
на прямые и косвенные позволяет выявить существенные особенности и значение
как тех, так и других, разработать правильные методы доказывани Поскольку
содержание личного прямого доказательства соответствует содержанию
доказываемого обстоятельства, центр тяжести его проверки падает- на
выяснение достоверности сообщени Можно верить или не верить прямому
доказательству, правильно отмечал С. А. Голунский, но нельзя строить на нем
противоречащих друг другу версий о характере исследуемого факта. Поэтому при
наличии прямых доказательств центр тяжести доказывания переносится на
решение вопроса об их достоверности При косвенном доказывании такая же
проверка необходима и для первой ("прямой") ступени косвенного
доказательства. Прежде надо убедиться, что показания свидетеля о том, что
обвиняемый угрожал, соответствуют действительности, а затем исходя из
промежуточного факта - наличия угрозы - заключать о причастности к убийству.
Прямое доказательство, т. е. сообщение о факте или предъявление
предмета, по своему содержанию с очевидностью доказывает искомый факт и не
требует истолкования, оно требует лишь проверки достоверности информации.
Для косвенного же доказывани характерен вывод "от факта к факту", который не
является столь явным и очевидным, требует содержательного истолкования
связей между промежуточным фактом и конечным выводом. Как правило, характер
этих связей таков, что от отдельного косвенного доказательства может быть
сделан лишь предположительный (правдоподобный) вывод о доказываемом
обстоятельстве. Но очевидность связи между содержанием прямого
доказательства и доказываемым обстоятельством не следует путать с
достоверностью прямого доказательства. Принципиально неприемлемо утверждение
о возможности разграничить рассматриваемые виды доказательств по признаку
достаточности одного прямого доказательства для установления события
преступления или виновности, в то время как косвенными доказательствами
можно оперировать только в совокупности. Полное и достоверное обоснование
всех подлежащих установлению обстоятельств с помощью одного прямого
доказательства невозможно по двум причинам. Во-первых, трудно представить
себе такое одно прямое доказательство, содержание которого исчерпывало бы
весь предмет доказывани Даже показания обвиняемого, включающие сообщения не
только о внешней стороне содеянного, но и о мотивах, едва ли могут
охватывать все данные о размере ущерба, причиненного преступлением, или о
причинах и условиях, ему способствовавших. Содержание предмета доказывания
даже в части установления события преступления и виновности тем более не
исчерпывается показаниями свидетеля-очевидца. Во-вторых, вывод о том, что
сообщение соответствует действительности, равно как и вывод о том, что
предъявляемый предмет действительно связан с событием преступления, сам
нуждается в тщательной и всесторонней проверке. В основе косвенного
доказывания лежит использование различных связей между событиями и явлениями
действительности - причинных, временных, пространственных и иных.
Установление неизвестного факта на основе знаний о другом уже известном,
возможно постольку, поскольку эти события каким-то образом связаны между
собой.
Понятно, что эти связи могут быть более и менее близкими, более и
менее определенными. От характера этих связей зависит и надежность
косвенного доказывания в каждом конкретном случае. Этим ?ке определяется и
сама возможность использовани различных явлений в качестве промежуточных
фактов в косвенном доказывании, а следовательно, и фактических данных об
этих явлениях и качестве косвенных доказательств Различие указанных связей,
их специфичность дают возможность выделить некоторые особые виды косвенных
доказательств: доказательства поведения, доказательства подобия ("подобные
факты"), негативные обстоятельства и вспомогательные доказательства. При
рассмотрении понятия косвенных доказательств нередко выражается сомнение в
возможности использовать для доказывания так называемые "доказательства
поведения", а равно данные, устанавливающие "подобные факты". О чем
конкретно в данном случае идет речь? "Доказательства поведения" - это
фактические данные о действиях обвиняемого после совершения инкриминируемого
преступления, таких например, как: а) попытки уклониться от следствия
(суда); б) попытки заведомо ввести следствие (суд) в заблуждение
относительно действительных обстоятельств дела; в) действия, которые
свидетельствуют о знании таких обстоятельств события, которые могли быть
известны только его участнику.
В частности, могут быть косвенными доказательствами данные о заведомой
ложности показаний обвиняемого; о том что он уговаривал свидетеля дать
неправильные показания; записка, в которой обвиняемый инструктирует своих
близких, как объяснить то или иное обстоятельство, и тому подобные данные.
Существенны в этом отношении и данные о поведении обвиняемого,
свидетельствующие о знании им определенных обстоятельств расследуемого деяни
Так, уничтожение или сокрытие предметов, которые, по имеющейся версии, были
связаны с преступным посягательством, или были орудием совершения
преступления, или несут на себе следы преступления, косвенно указывает на
причастность лица к исследуемому событию. Поскольку из этих особенностей
поведени обвиняемого можно делать предположительные выводы о его
причастности или непричастности к преступлению, данные о поведении являются
косвенными доказательствами. На этой точке зрения стоит судебная и
следственная практика. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что недопустимо
расширять за счет доказательств, устанавливающих факты круг "доказательств
поведения", связь которых с делом не может быть установлена даже при их
рассмотрении в совокупности с другими фактами. Речь идет о манере держать
себя при допросе, обыске и т. п., в частности о наличии или об отсутствии
признаков смущения, волнения, страха; о пассивном отношении к ведущемуся
следствию или, наоборот, о явном интересе к его результатам; об отказе от
дачи показаний и т. д. С этой точки зрения представляется неправильным
воспроизведение в отдельных работах советских процессуалистов высказываний
английского юриста Уильза (XIX в. ), который относил к числу доказательств
"тон речи, молчание на вопросы... ". В действительности никакого
доказательственного значения не могут иметь признаки волнения, ибо
объективная связь волнения на допросе с делом не может быть установлена ни
при каких условиях. Не имеет доказательственного значения тон речи, ибо
резкость, грубость или, наоборот, мягкость, предупредительность обвиняемого
вовсе не свидетельствуют о правдивости или лживости его показаний. Тем более
сказанное относится к "молчанию на вопросы", ибо обвиняемый имеет право
отказаться от дачи показаний. Всякое иное решение противоречило бы принципам
советского уголовного процесса, было бы грубым нарушением социалистической
законности В самом деле, манера вести себя и состояние в ходе допроса могут
зависеть не только от отношения данного лица к делу, но и от ряда других
факторов - житейского опыта, кругозора, наличия болезненных расстройств,
обстановки допроса и др. Подобно этому, ряд факторов влияет на поведение и
состояние обвиняемого в ходе обыска и других следственных действий, в
которых он принимает участие. Нет никаких объективных критериев для того,
чтобы всесторонне оценить влияние этих факторов на психику обвиняемого, как
и для того, чтобы предпочесть одно из возможных объяснений его поведения и
состояния другим. Умозаключения по этому вопросу всегда будут субъективны.
Нельзя признать правильным мнение М. Е. Евгеньева о том, что "отказ от
представления оправдывающих доказательств или представление явно
неубедительных доказательств" относится к числу косвенных обвинительных
доказательств" В социалистическом уголовном процессе обвиняемый
предполагается невиновным, пока не доказано обратное, и факт непредставления
им оправдательных доказательств ни в коем случае не может быть использован
для обвинени Не может рассматриваться как имеющий обвинительное значение и
факт дачи обвиняемым "неубедительных" объяснений или представления им
"неубедительных" доказательств. Только данные, устанавливающие заведомую
ложность объяснений обвиняемого, фальсификация им доказательств могут быть в
сочетании с другими косвенными доказательствами использованы для
установления виновности.
Недостаточно последовательной нам представляется н позиция, занятая по
рассматриваемому вопросу И. Д. Перловым. Неоднократно подчеркивая, что
манера держать себя на допросе не может стать доказательством,
подтверждающим или опровергающим вину, как и не может обосновать вывод о
достоверности показаний, И. Д. Перлов говорит вместе с тем, что "манера
держать себя при даче показаний имеет известное значение при оценке
доказательств по делу, поведение подсудимого может быть учтено судом при
оценке собранных и проверенных доказательств, но оно не может заменить сами
доказательства" Известно, что оценка доказательств со стороны следователя и
суда должна быть объективной, убедительно мотивированной. Если же стать на
точку зрения И. Д. Перлова, окажется, что выводы по делу могут основываться
не только на доказательствах, но и на каких-то иных данных, не отвечающих
требованиям закона, что, разумеется, неправильно. Следователь и судья,
учитывая манеру поведения обвиняемого на допросе и меня соответственно
тактику допроса, могут быстрее и легче добиться откровенных, правдивых
показаний. Волнение, проявляемое обыскиваемым в определенные моменты обыска,
ориентирует на необходимость более тщательных поисков на определенном
участке и т. д. Однако такие данные могут использоваться лишь в качестве
"указателей" наличия доказательств, а отнюдь не в качестве доказательств. К
числу косвенных могут быть также отнесены и доказательства, устанавливающие
"подобные факты". Например, установленное сходство в способе совершения ряда
преступлений, объектах посягательства, использование аналогичных уловок и
приемов, выбор времени и места совершения деяния и т. д. позволяют сделать
предположительный вывод о совершении всех этих преступлений одним и тем же
лицом. Понятно, этот вывод, взятый отдельно, не достоверен. Но и любое
другое косвенное доказательство в отдельности устанавливает свой тезис
предположительно. Считая допустимым использование в качестве доказательств
"улик поведения" и "подобных фактов", надо вместе с тем подчеркнуть, что
только на этих доказательствах, сколько бы их ни было, основывать выводе
виновности нельз Прежде всего, эти данные не несут достаточной
содержательной информации, пригодной дл полного описания события
преступления и индивидуализации обвиняемого. С другой стороны, вследствие
многоступенчатой и отдаленной связи с предметом доказывания они "слабо"
обосновывают доказываемый тезис, допуская различные истолковани В литературе
приведены весьма показательные примеры того, к каким серьезным ошибкам
приводит игнорирование этого положения Доказательства, устанавливающие так
называемые негативные обстоятельства, также являются разновидностью
косвенных доказательств. В процессуальной и криминалистической литературе, в
следственной и судебной практике широко используется понятие "негативные
обстоятельства". Под ними разумеется отсутствие некоторых фактов, которые
обычно имеются налицо, если верна версия о событии в целом. Так,
установленное при осмотре отсутствие следов данного лица на месте
преступления противоречит версии о том, что это лицо побывало там;
установленное при проверке показаний на месте отсутствие у подозреваемого
знаний о действительных подробностях преступного события противоречит его
утверждению о том, что он был участником преступления, и т. д. Негативные
обстоятельства могут быть установлены также при обыске (отсутствие ценных
вещей, что противоречит утверждению о широком образе жизни обвиняемого); при
экспертизе (отсутствие на документе следов рук лица, заподозренного в его
исполнении); следственном эксперименте; допросе и т. д. По своему характеру
такие доказательства представляют разновидность косвенных доказательств,
относящихся к событию, виновности (невиновности) и другим обстоятельствам,
входящим в предмет доказывани Содержанием такого косвенного доказательства
будет не наличие факта, а его отсутствие, а вывод из него не подтверждает, а
опровергает версию. Иначе говоря, с помощью негативных обстоятельств
утверждения не доказываются, а опровергаются и этим самым косвенно
доказываются противоположные утверждения Правда, могут быть получены данные,
объясняющие, например, отсутствие следов там, где они ожидались согласно
первоначальной версии (данные о том, что преступник уничтожил эти следы или
действовал таким образом, что не оставил их). Но в этом случае меняется и
сама версия, и отсутствие следов по отношению к этой новой версии уже не
являетс негативным обстоятельством. Вспомогательные (оценочные)
доказательства имеют структуру сходную с косвенными доказательствами
(многоступенчатую), но отличаются тем, что устанавливают не элементы
предмета доказывания и не промежуточные факты, а степень надежности вывода
от доказательства (прямого или косвенного - безразлично) к доказываемому
обстоятельству. Так, фактические данные о незаинтересованности свидетеля в
исходе дела, о состоянии его зрения и слуха, о внешних условиях восприятия
событи преступления, равно как и данные о квалификации эксперта, о научной
обоснованности избранной им методики, позволяют точнее оценить достоверность
сообщения свидетеля или заключения эксперта. Коль скоро эти данные получены
из самостоятельного источника и облечены в процессуальную форму, они
являются доказательствами, но доказательствами особого рода, служащими
только для оценки других доказательств. Другим видом вспомогательных
доказательств являются ориентирующие доказательства. Показание свидетеля о
том, что необходимые сведения по делу могут быть получены у такого-то лица
или в таком-то месте, хотя сам свидетель по существу дела ничего не знает,
может служить примером вспомогательного ориентирующего доказательства. Такую
же роль играет документ, содержащий сведения о том, где может быть
почерпнута необходимая доказательственная информаци Вспомогательные,
оценочные и ориентирующие доказательства приобретают значение лишь в связи с
"предметными" прямыми и косвенными доказательствами, устанавливающими
элементы предмета доказывани В процессуальной теории и практике до
последнего времени имели место попытки определить значение прямых и
косвенных доказательств исходя из противопоставления (или, по крайней мере,
признания неодинаковости) их ценности для установления истины. При этом одна
группа авторов характеризовала косвенные доказательства как менее
убедительные, чем прямые, в то время как другая считала их более
убедительными. В частности, С. М. Потапов категорическое заключение эксперта
именовал прямым доказательством, вероятное - косвенным. Н. Н. Полянский
полагал, что при оперировании косвенными доказательствами судья попадает в
некий "заколдованный круг" противоречащих друг другу улик, выглядящих равно
убедительными, вырваться из которого можно только в результате субъективного
усилия, в связи с чем кассационная и надзорная инстанции не вправе проверять
обоснованность внутреннего судейского убеждения, если приговор основан на
косвенных доказательствах В. Громов утверждал, что деление доказательств на
прямые и косвенные есть деление "с точки зрения их сравнительной
убедительности, т. е. опять-таки с точки зрения степени их достоверности".
А. Я. Вышинский говорил о "естественности", "безыскусственности" и,
следовательно, достоверности косвенных доказательств. С подобным
противопоставлением косвенных и прямых доказательств согласиться нельз В
действительности выводы по делу, полученные при правильном использовании
косвенных доказательств, столь же надежны, сколь и выводы, полученные с
помощью прямых доказательств. Дискуссии, имевшие место в процессуальной
теории, опыт следственной и судебной практики приводят к единственно
возможному выводу: нельзя противопоставлять прямые и косвенные
доказательства, нельзя считать одни из них лучшими, а другие - худшими
Обычно подчеркивается, что косвенные доказательства с достоверностью
обосновывают конечный вывод по делу лишь тогда, когда они образуют внутренне
связанную совокупность, систему. Это верно, поскольку между отдельным
косвенным доказательством и конечным тезисом существуют длинные
многоступенчатые связи, надежность которых подкрепляется лишь наличием
многих таких "цепочек". Не только к искомому, но и к промежуточным фактам
иногда приходится идти через несколько ступеней, устанавливая сначала более
отдаленные, а затем уже ближайшие к искомому факты. Косвенные
доказательства, устанавливающие обстоятельства, связанные с искомым фактом
через посредство других доказательств, иногда называют "доказательствами
доказательств". Так, важным является факт пребывания обвиняемого на месте
происшествия во время совершения преступлени Иногда удается получить
косвенные доказательства, сразу устанавливающие это обстоятельство
(например, показания лица, видевшего его в определенное время в определенном
месте). В других случаях этот факт приходится доказывать. Например, след
обуви обвиняемого на месте происшествия непосредственно свидетельствует лишь
о том, что на данном месте побывал человек, на ногах которого была обувь,
принадлежащая обвиняемому. Только после исключения предположений о том, что
обувь обвиняемого взята без его ведома, одолжена им и т. п., можно сделать
вывод о пребывании обвиняемого на месте происшестви Использование косвенных
доказательств удлиняет путь доказывания, вводит для следователя и суда
дополнительные промежуточные ступени на пути к решению основных вопросов
дела. Именно к этим случаям относятся слова В. Д. Спасовича, сравнившего
косвенный путь доказывания с воссозданием слова по черточкам, из которых
"составляются линии, а из линий - буквы, а из букв - слоги, а из слогов -
слово... " Разумеется, при этом процесс доказывани усложняется и затрудняетс
Во избежание ошибок, связанных с оперированием косвенными доказательствами
доказательств, в этих случаях должны быть полностью применены требования
косвенного доказывания в целом. Система этих доказательств должна достоверно
устанавливать в своей совокупности соответствующий факт, опровергая
противоречащие ему объяснени При построении системы косвенных доказательств
важно учитывать, помимо прочего, наличие самостоятельных и независимых
источников фактических данных, устанавливающих один и тот же факт. Правильно
подчеркивает это требование М. С. Строгович. С другой стороны, следует
учитывать, что многообразная информация, нередко исходящая из одного
источника, может служить началом нескольких относительно самостоятельных
"цепочек" рассуждения, приводящих к разным доказываемым обстоятельствам.
Следует подчеркнуть, что необходимость в формировании системы достоверного
обоснования выводов относится не только к косвенным доказательствам, но и к
прямым. На практике сравнительно редко встречаются дела, основанные только
на косвенных или только на прямых доказательствах. Напротив, типичным
является использование как тех, так и других. Как правило, прямые
доказательства проверяются, уточняются и подкрепляются с помощью косвенных.
Большое значение имеет прежде всего использование косвенных доказательств
для всесторонней проверки достоверности прямых доказательств. В частности,
необходима проверка с помощью косвенных доказательств признани обвиняемого,
а равно го показаний, изобличающих третьих лиц; показаний потерпевшего и
очевидцев относительно обстоятельств, входящих в предмет доказывания, и т.
д. Пренебрежение к использованию косвенных доказательств для проверки прямых
часто приводит к тому, что суд, обоснованно сомневаясь в достоверности
последних, отказывается положить их в основу приговора, или к тому, что
приговор, вынесенный на основании только прямых доказательств, отменяется
кассационной или надзорной инстанцией. Косвенные доказательства наряду с
прямыми могут служить и для восполнения пробелов в воссоздаваемой последними
картине расследуемого дела, ибо одно прямое доказательство, будучи
непосредственным основанием для вывода об устанавливаемом им обстоятельстве
или группе обстоятельств (например, о наличии события преступления), не
может в то же время, как правило, исчерпывающе осветить эти обстоятельства
во всех деталях, имеющих значение для дела. Для воссоздания целостной
фактической картины деяния указанные пробелы восполняются с помощью
косвенных доказательств.
Деление доказательств на обвинительные и оправдательные определяется их
отношением к версии обвинения и противостоящим ей версиям. К числу
оправдательных доказательств относятся фактические данные,
устанавливающие обстоятельства, исключающие вину или ответственность, а
также смягчающие
ответственность конкретного лица. К числу обвинительных доказательств
относятся фактические данные, устанавливающие обстоятельства,
свидетельствующие, что преступление совершено определенным лицом, или
отягчающие ответственность обвиняемого. Указанное деление непосредственно
вытекает из требования закона выявить по каждому делу доказательства, "как
уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие
его вину обстоятельства" (ст. 14 Основ). Оно содействует органическому
сочетанию в ходе доказывания требований целенаправленности и всесторонности,
полноты и объективности, напоминает о необходимости выдвижения и проверки
версий, противостоящих версии обвинени Будет ли доказательство обвинительным
или оправдательным, зависит не от того, кем оно представлено (указано,
обнаружено) - следователем, обвиняемым, потерпевшим и т. п., а от его
фактического содержания, от того, какое действительное значение по делу
имеют устанавливаемые им обстоятельства. Отнесение доказательства к числу
обвинительных или оправдательных требует оценки его значения для
установления предмета доказывания по делу. Окончательно этот вопрос может
быть решен только в ходе оценки всей совокупности собранных доказательств на
предварительном или судебном следствии. Наконец, это деление доказательств
имеет смысл лишь в отношении конкретного обвиняемого. Бывает и так, что
доказательство обвинительное (например, отягчающее вину) в отношении одного
обвиняемого являетс оправдательным (смягчающим вину) в отношении другого.
Деление доказательств на обвинительные и оправдательные ориентирует на
всесторонний подход к планированию допроса, обыска, осмотра, эксперимента, к
назначению экспертизы с тем, чтобы не только собрать в ходе каждого
следственного действия фактические данные, подкрепляющие определенную
версию, но и установить данные, противоречащие ей, если они имеютс Деление
доказательств на обвинительные и оправдательные не исчерпывает всех
возможных функций фактических данных в более сложных случаях. Так,
вспомогательное оценочное доказательство, снижающее значение улики, в
определенном смысле является противодоказательством, хотя само по себе и не
подтверждает оправдательной версии Вместе с тем такие противоулики, ослабля
систему обвинительных доказательств, косвенно усиливают оправдательную
версию, если она сформулирована Более того, они создают предпосылки для
реализации презумпции невиновности, коль скоро обвинительная версия
оказываетс недостаточно обоснованной. При делении доказательств на
обвинительные и оправдательные в некоторых случаях возникают трудности
теоретического характера. Рассмотрим следующий пример. В одном и том же
протоколе допроса свидетеля содержатся: а) данные о враждебном отношении
обвиняемого к пострадавшему и б) данные о том, что побоям, нанесенным
потерпевшему, предшествовало оскорбительное поведение в отношении
обвиняемого.
Понятно, что данные первого рода уличают обвиняемого, а данные второго
рода устанавливают смягчающие его вину обстоятельства, т. е. являются
оправдательными, согласно принятому определению. Как же следует
характеризовать доказательство в целом, если один и тот же источник содержит
фактические данные обоих родов? Некоторые авторы считают, что деление
доказательств на обвинительные и оправдательные применимо не во всех случаях
Чтобы правильно разрешить эту коллизию, следует напомнить сказанное выше о
соотношении понятий естественного языка и частично формализованного языка
науки. В настоящей работе доказательство определено как единство фактических
данных и источника, причем фактические данные, например сведения о фактах, о
поступках людей и иных объективных явлениях, рассматривались в целом,
нерасчлененно. Такое "огрубление", приемлемое в большинстве случаев, и
вызвало затруднения при исследовании более сложного примера, в котором
фактические данные оказались состоящими из двух групп, имеющих различное
значение. Для разрешения названной коллизии необходимо пойти на дальнейшее
уточнение и ограничение понятия доказательства, т. е. необходим более
строгий уровень его формализации, признание, например, доказательством
фактических данных только об одном конкретном факте, содержащемся в данном
источнике В литературе отмечалось, что существуют и такие доказательства,
которые могут "не уличать и не оправдывать, а вместе с тем содействовать
раскрытию преступления" Понятно, что доказательства, устанавливающие любой
из элементов предмета доказывания или промежуточный факт, не могут быть
"нейтральными", т. е. не доказывающими виновности или невиновности
конкретного лица. Однако среди материалов конкретного дела могут находиться
протоколы показаний лиц, которые никакой полезной информации сообщить не
смогли (например, свидетель заявил, что ему ничего по делу не известно), или
такие данные, которые, в конечном счете, оказались не имеющими отношения к
делу. Так, показание свидетеля о том, что подозреваемый в хищении жил очень
скромно, служит косвенным доказательством, противоречащим обвинительной
версии. Но, когда будет установлено, что похититель прятал украденное,
показание свидетел о скромном образе жизни перестает опровергать обвинение
и, по существу, вообще теряет значение по делу. Эти данные, не несущие
"полезной нагрузки" в обосновании конечного вывода, но и не противоречащие
ему, не являются, строго говоря, фактическими данными в смысле ст. 16 Основ.
В то же время облеченные в процессуальную форму и приобщенные к делу они
включены в совокупность доказательств и не могут быть изъяты из дела.
Подобно ориентирующим и вспомогательным доказательствам, они содержат
информацию о ходе расследования, о лицах, вызывавшихся па допрос, и о иных
действиях. На последующих стадиях прохождения дела, в случае изменения
обвинения или при иных обстоятельствах, такие данные могут приобрести
определенное значение. Условно эти "нейтральные" на данной стадии
доказательства можно назвать резервными. Необходимость деления доказательств
на обвинительные и оправдательные оспаривал А. Я. Вышинский, утверждавший,
что классификация эта неправильна и искусственна, ибо оценка значения того
или иного доказательства в ходе расследования и судебного разбирательства
часто меняется, так как "в отнесении доказательств к одной или другой
категории играет важнейшую роль субъективная точка зрения следователя,
прокурора, адвоката или судьи. То, что одному кажется доказательством,
изобличающим в преступлении, другому таковым не кажется и им отрицается,.. "
Это неверно потому, что в основе деления доказательств на обвинительные и
оправдательные лежит, как было указано выше, совершенно определенный
объективный признак - отношение этих доказательств к предмету доказывани
"Субъективная точка зрения" должна опираться на этот признак, выражать его.
Причем правильность сделанного вывода вновь и вновь проверяется в
последующих стадиях судопроизводства Рассматриваемая классификация
применяется при разработке версий и плана расследования, предъявлении
обвинения, составлении обвинительного заключения, постановления о
прекращении дела, вынесении приговора и т. д.
Требование применять при составлении итоговых процессуальных
документов деление доказательств на обвинительные и оправдательные как
прием, способствующий всесторонности, полноте, объективности выводов по
делу, включено непосредственно в процессуальный закон (см., например, ст.
ст. 205, 314 УПК РСФСР). Нельзя согласиться с позицией некоторых авторов по
вопросу о так называемом "превращении", "трансформации" доказательств из
обвинительных в оправдательные и наоборот Если бы такое "превращение" имело
место, то это означало бы, что деление доказательств на обвинительные и
оправдательные не имеет реальной основы. В действительности любое
доказательство либо подтверждает версию, либо опровергает ее. Изменение его
оценки (что нередко имеет место при расследовании и судебном разбирательстве
конкретного дела) объясняется тем, что наше мнение о доказательстве
приводится в соответствие с ранее нераспознанными или неточно оцененными его
свойствами. Таким образом, речь идет не о "превращении" доказательств, а об
установлении их действительного значени Различные виды классификации
доказательств взаимосвязанны, так как основания, по которым построена
классификация доказательств в уголовном судопроизводстве, не могут считаться
взаимоисключающими или конкурирующими. Они отражают различные свойства
доказательств. Поэтому для полной характеристики конкретного доказательства
используются различные классификационные признаки. Чтобы не допускать при
этом ошибок, необходимо каждый раз уяснить, какое конкретное обстоятельство
доказывается в данном случае. Использование классификационных систем в их
совокупности оказывает существенную помощь в определении направлений
собирания и оценки доказательств как в ходе судопроизводства на каждой его
стадии, так и при принятии заключительных процессуальных решений по делу.
* ГЛАВА V ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ
N 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ
Отыскание носителей информации, с помощью которых могут
быть получены сведения о событии, собирание этих сведений, их
процессуальное закрепление, проверка и оценка в целях достоверного
установления обстоятельств, имеющих значение для разрешени
уголовного дела, представляют содержание процесса доказывания по уголовному
делу. Доказывание в уголовном процессе обычно определяют как разновидность
процесса познани Такая гносеологическая характеристика означает, что
познание в уголовном судопроизводстве подчинено общим гносеологическим
закономерностям и, как любая область познавательной деятельности,
осуществляется по законам материалистической теории отражени Несомненно,
следственная и судебная деятельность носит исследовательский, познавательный
характер. Вместе с тем понятия доказывания и познания не полностью совпадают
друг с другом. Познание - это получение истинного представления о чем-либо,
приобретение знаний. Каждый шаг практической деятельности связан с
определенными знаниями о событиях, процессах и явлениях объективного мира. В
этом смысле знания служат исходным пунктом, средством и целью всякой
деятельности. Ту же роль играют знания в уголовном судопроизводстве. Таким
образом, познавательные элементы органически вплетены в
уголовно-процессуальную деятельность и познание здесь как бы совпадает с
доказыванием. Чтобы увидеть несовпадение между указанными понятиями, нужно
обратиться к характеру достигаемых при этом знаний. В сущности
рассматриваемый вопрос является производным от вопроса, что такое истинность
и достоверность, различаются ли и чем именно истинное и достоверное знание.
В процессуальной литературе в ряде случаев не проводилось различия между
ними.
Но при кажущейся идентичности истинное и достоверное, совпадая в
главном, имеют и немаловажные отличи Как истинное, так и достоверное знание
в равной степени правильно, адекватно отражает действительность. Но при этом
истинность характеризует отношение нашего знания к отражаемому объекту, их
соответствие друг другу, а достоверность, кроме того, обоснованность нашего
знания и сознание этой обоснованности. Догадка, предположение, гипотеза
могут быть истинны, т. е. соответствовать действительности, но лишь будучи
обоснованы, доказаны, они превратятся в достоверное знание. Можно познавать
и быть обладателем истинного знания "для себя", не заботясь о передаче и
использовании этого знания другими, не стремясь обосновать, подтвердить,
удостоверить, т. е. сделать его достоверным для всех. Однако общественная
практика во многих случаях требует надлежаще удостоверенного знани В
процессуальной же деятельности наличие оснований, аргументов, доводов,
подтверждающих и позволяющих проверить правильность наших знаний и выводов,
является обязательным правилом. Проверяемость - отличительная черта знаний,
используемых в уголовном судопроизводстве. Удостоверение, подтверждение,
обоснование правильности каких-либо мыслей или решений при помощи доводов,
аргументов, фактов и есть доказывание в широком смысле. Для решения задач
уголовного судопроизводства необходимы не только истинные, но и достоверные
знания о предмете расследования и судебного разбирательства. Доказывание
придает знаниям характер достоверности. В. И. Ленин указывал, что для
установления истины нельзя ограничиваться заявлениями и утверждениями;
необходимо "самому проверять факты и документы, самому разбирать, есть ли
показания свидетелей и достоверны ли эти показания" Индивидуальное познание
может удовлетвориться доказыванием "для себя", но, чтобы стать общим
достоянием, полученные знания должны быть надлежащим образом обоснованы и
документированы. В судебном доказывании познание сопровождается специальной
деятельностью, удостоверяющей правильность полученных знаний и принятых
решений. Не только столкновение интересов и точек зрения, но и сама
возможность такого столкновения вызывает потребность в доказывании.
Доказательство рождается из спора, утверждал французский психолог Пиаже. Это
не совсем точно. Бывает спор без доказательств и доказательства без спора.
Можно доказывать, когда никакого спора нет, как это нередко происходит в
процессе расследовани Можно спорить с одним, а доказывать другому.
Рассматривая психологию доказывания и возражая Пиаже, П. П. Блонский
справедливо замечает: "Хотя в судебном процессе имеет место спор обвинителя
и защищающегося, но доказательства приводят спорящие не друг другу, а судье,
с которым в сущности ни у кого из них нет спора". Доказывают не только в тех
случаях, когда наталкиваются на возражения, на отношение к нашим положениям
как к неверным. "У судьи... обычно нет заранее убеждения, что наши положения
неверны. Но нет и обратного - заранее авансированного полного довери Цель
доказательства - признание данного положения истинным: доказывают тому, с
чьей стороны такого признания добиваютс.. ". Таким образом, говоря о
доказывании, всегда имеют в виду адресат, к которому обращен этот процесс и
которому надлежит доказать то или иное положение. В уголовном
судопроизводстве адресатом доказывания является не только субъект познания
(соответствующие процессуальные инстанции), но и. общество в целом.
Расследование, как и весь процесс установления истины по уголовному делу,
имеет две стороны. Во-первых, добывается информация об обстоятельствах
расследуемого событи В этом смысле деятельность носит познавательный
характер. Во-вторых, установленные обстоятельства дела подтверждаются,
документируются, удостоверяются в установленной законом форме. В этом смысле
эта деятельность носит удостоверительный характер. Законодатель детально
регламентировал обе стороны этого процесса, уделив должное внимание
средствам документирования процессуальной деятельности и запечатления
собранных по делу доказательств (ст. ст. 102, 141, 142, 151, 160, 166, 176,
182, 184, 186 УПК РСФСР). Соответственно сказанному доказывание в уголовном
процессе имеет познавательную и удостоверительную стороны. Доказывание, как
познавательный и удостоверительный процесс в судопроизводстве, в отличие от
других областей человеческой практики детальнейшим образом регламентировано
юридическими нормами. Уголовно-процессуальный порядок доказывания
(использование лишь предусмотренных законом источников сведений,
обязательная процедура получения и запечатления знаний, строго определенная
форма и т. д. ), отражая гносеологические и психологические закономерности и
достижения общественной практики, является оптимальным, т. е. наиболее
эффективным и целесообразным для решения задач уголовного судопроизводства.
Этот процессуальный порядок способствует достижению истинного и достоверного
знания, обеспечивает правильность принимаемых решений, их общественное
признание и должный воспитательный эффект. Доказывание не исчерпывает всех
путей познания в уголовном судопроизводстве. Некоторые относящиеся к делу
знания могут быть получены и непроцессуальным путем, из непроцессуальных
источников, запечатлены в непроцессуальной форме в виде так называемой
ориентирующей информации. Речь идет об информации, добываемой в результате
оперативно-розыскной деятельности органов дознания, сообщений прессы и
представителей общественности, поисковых мероприятий, проводимых в порядке
подготовки процессуальных действий (опрос, наблюдение, обозрение предметов,
помещений, участков местности и т. п. ). Эта познавательная деятельность,
предшествуя доказыванию или протекая параллельно с ним, играет
вспомогательную, обеспечивающую роль. Непроцессуальная информация позволяет
правильно выбрать направление расследования, указывает источники и средства
получения нужных знаний об обстоятельствах исследуемого события
процессуальным путем, который содержит надежные гарантии достижения истины.
Непроцессуальные формы познания не содержат столь надежных гарантий
достоверности, и потому сведения, полученные из таких источников, всегда
рассматриваются как предварительные, ориентирующие. Они не входят в
доказательственный материал и не могут служить основанием для юридически
значимых решений по делу, за исключением начала производства по делу (п. 6
ст. 108 УПК РСФСР) и производства отдельных следственных действий (ч. 2 ст.
122, ст. 168 и др. УПК РСФСР) 2.
Как известно, всякое познание, в том числе в уголовном
судопроизводстве, осуществляется чувственным, эмпирическим
(непосредственным) и рациональным, логическим (опосредствованным) путем. При
всей кардинальной важности первой ступени познани эмпирическое знание
ограничено потому, что, во-первых, ограничены естественные возможности
органов чувств и, во-вторых, они способны отобразить лишь внешние качества и
стороны событий, простейшие отношения между вещами и явлениями.
Опосредствованное познание представляет собой основанное на чувственном
материале проникновение человеческой мысли в сущность явлений, недоступную
простому наблюдению. "Познание, - учит В. И. Ленин, - есть отражение
человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не цельное
отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, образования понятий,
законов... " Диалектическое взаимопроникновение разума и чувств состоит в
том, что даже самые элементарные познавательные акты практически невозможны
без мышления, а самые абстрактные мыслительные процессы насыщены
чувственными элементами, исходят из них. И чувства, и разум принадлежат к
единому целому - человеческому познанию, они не существуют друг без друга,
неразрывно связаны между собой. Поэтому принципиально неправильно
представлять процесс познания в виде раздельных, разновременных и сменяющих
друг друга стадий: чувственной и рациональной. Нельзя согласиться с
безоговорочным отнесением каких-то познавательных действий в уголовном
судопроизводстве только к живому созерцанию, а каких-то - к абстрактному
мышлению. Неточность подобного представления состоит в том, что оно
позволяет считать, будто в одних случаях следователь и судья не мыслят, а
лишь накапливают наблюдения и будто в иных случаях возможны "сугубо
рациональные" формы познания, лишенные чувственной информации.
Представляется, что неточным является утверждение А. А. Старченко, который
писал, что в судебном познании непосредственное наблюдение отдельных
фактических обстоятельств и логические выводы и оценки не должны совмещаться
в одном лице. Речь может идти лишь о недопустимости совмещения в одном лице
различных процессуальных функций, а не различных познавательных форм,
свойственных любому процессу познани
Всякое познание является единством непосредственного и
опосредствованного. В философской литературе отмечается, что чистое
чувственное познание как самостоятельный этап имеет место только в истории
человечества и в какой-то степени в процессе становления мышления ребенка. У
современного взрослого человека мышление и чувство перестали быть
последовательно сменяющими друг друга этапами. Они являются неразрывно
связанными моментами единого процесса познани Сказанное, конечно, не
означает невозможности аналитически вычленить эти две стороны в процессе
познани Необходимость такого выделения обусловлена тем, что преобладание
чувственных или рациональных элементов служит основой для классификации
источников наших знаний, различия в методах их проверки и оценки. Различие
чувственного и рационального отражается не только в познавательной, но и в
удостоверительной стороне доказывани Соответственно различают эмпирическое и
рациональное доказывание Первый вид доказывания имеет место в том случае,
когда для удостоверения определенного положения достаточно непосредственно
воспринять предмет и предъявить его другим лицам, тем самым подтвердив
справедливость доказываемой мысли. Так можно, например, доказывать наличие
или отсутствие дефектов в одежде, осмотрев и предъявив эту одежду.
Рациональное, логическое доказывание имеет место тогда, когда объект мысли
недоступен восприятию, когда получение знаний и их удостоверение происходят
при посредстве других предметов и сведений о них. Тот же факт - наличие
дефектов в одежде - может быть установлен и удостоверен документом
мастерской о приеме одежды в ремонт, показаниями мастера и т. п. Далеко не
всегда эмпирическое и логическое доказывания взаимозаменяемы. Область
применени первого значительно уже, чем второго. Обычно это объясняют тем,
что событие преступления как таковое к моменту расследования и судебного
разбирательства находится в прошлом и лишь в силу этого недоступно
непосредственному восприятию. Надо отметить также, что преступление как
предмет познания имеет сложный и многосторонний фактический состав и ни один
очевидец не может созерцать всех его элементов в совокупности
(приготовительных действий, сговора участников, субъективной стороны,
причинной связи между действием и результатом, причин и условий,
способствовавших совершению преступления, и т. д. ). Все это в совокупности
устанавливается, доказывается при посредстве других фактов, а последние -
через информацию о них. В указан ном смысле доказывание в уголовном
судопроизводстве есть опосредствованный процесс. Но если путь
непосредственного наблюдения в уголовно-процессуальном доказывании исключен
применительно к преступлению в целом, то вовсе не исключен в отношении
отдельных фрагментов этого события, применительно к некоторым фактическим
обстоятельствам, которые сохраняются в своей относительной неизменности и
бывают доступны для непосредственного восприяти Если имело место
материальное отражение (изменение со стояни объектов и т. п. ), то возможно
эмпирическое доказывание отдельных фактов, хотя преобладающей формой
является доказывание рациональное, опосредствованное. В предыдущем изложении
уже указывалось на отличие доказательства и доказывания в уголовном процессе
от соответствующих понятий, употребляемых в логике. Для того, чтобы полно
охарактеризовать процесс расследования, необходимо отметить не только
известную общность одноименных логических и процессуальных понятий, но и их
особенности и различи Строго говоря, классической логике вообще не известен
тер мин "доказывание". В ней обычно пользуются понятием "доказательство",
которым обозначают установление истинности ка кого-либо суждения путем его
выведения из других суждений, считающихс истинными. Иначе говоря, логическим
доказательством называют процесс обоснования какого-либо положения, само
рассуждение, т. е. мыслительный процесс. То, чем обосновывается определенная
мысль, именуется не доказательством, а аргументом. О несовпадении
логического понятия аргумента с процессуальным понятием доказательства уже
упоминалось. Здесь же необходимо отметить, что если в логике получение
какого-либо знания путем вывода из других суждений является системой чисто
умственных операций, то доказывание в уголовном процессе не исчерпывается
работой мысли, а состоит в системе реальных практических действий
следователя, прокурора, суда и иных участников процесса. Рассматривая
отличие логического доказательства и судебного доказывания, А. И. Трусов
замечает, что логика имеет дело лишь с мыслительным материалом и
мыслительными процессами, тогда как в судебном доказывании оперируют не
только мыслями, но прежде всего фактами Сказанное, однако, не отличает
уголовно-процессуальное доказывание, ибо, как признает сам А. И. Трусов,
этот процесс оперирования фактами неизбежно принимает в нашей голове форму
логического мыслительного процесса. В этом, собственно, и состоит
универсальное значение законов логического мышления для всех отраслей знани
Существо же вопроса состоит в том, что логика оперирует лишь готовыми
знаниями, понятиями, отвлекаясь от источников этих знаний, их отыскания,
запечатления, удостоверения, документирования и практической проверки, т. е.
всего того, что также составляет содержание процесса судебного доказывани
Доказывание в уголовном судопроизводстве - это не чисто логическая,
познавательная, а прежде всего практическая деятельность, регламентированная
законом; мыслительная работа только одна сторона этого процесса, органически
вплетенная в него. Она объективируется, отражается в следственных и судебных
действиях (проведение допросов, осмотров, назначение экспертиз и т. и. ), в
решениях по делу. Поэтому судебное доказывание нельзя сводить к умственной
деятельности, к мыслительному процессу. Другую крайность представляет
взгляд, согласно которому умственные процессы не входят в
уголовно-процессуальное доказывание. Если первая точка зрения сводится, по
существу, к отождествлению логического доказательства с процессуальным
доказыванием, то вторая - к их резкому противопоставлению. Рассмотрим
доводы, лежащие в основе такого суждени Его сторонники исходят из того, что
доказывание в уголовном процессе регулируется правовыми нормами, а мышление
- объективными закономерностями, которые не могут быть предметом правового
регулировани Отсюда сторонники рассматриваемой точки зрения заключают, что
доказательственное право определяет порядок процессуальной деятельности, а
не мыслительные процессы ее участников и, следовательно, что мышление не
включается в уголовно-процессуальное доказывание. Несомненно, нельзя
отождествлять объективные закономерности природы, общества и мышления с
законодательными актами, но сила и жизненность правовых норм определяется
тем, насколько они отвечают объективным закономерностям.
Доказательственное право не устанавливает, не отменяет, не изменяет
законов мышления, а, опираясь на объективно существующие закономерности,
отражая их в процессуальных нормах, предписывает такой порядок исследования,
который заставляет действовать и мыслить в точном соответствии с
гносеологическими и психологическими закономерностями. Разве, указывая
обстоятельства, подлежащие доказыванию, закон не определяет конкретный
объект познания, предмет мысли? Разве, устанавлива содержание, источники и
порядок получения доказательств, принципы оценки доказательств, основания
для тех или иных решений и т. д., закон не вмешивается в интеллектуальную
сферу следователя, судьи, не направляет его мысль по правильному пути, не
заставляет его наилучшим образом выражать и фиксировать свои мысли?
Достаточно обратиться к тексту норм, определяющих содержание обвинительного
заключения или приговора, вопросы, под лежащие разрешению прокурором при
направлении дела в суд или судом при вынесении приговора, и
последовательность их разрешения (ст. ст. 201, 212, 303, 306, 314 УПК
РСФСР), чтобы увидеть неразрывную связь реальных и мыслительных действий в
процессе доказывания, его внешнего и внутреннего плана. Законодатель,
естественно, не стремится детально регламентировать мыслительный процесс.
Доказательственному праву не требуется излагать общие для всех законы
логики, равно как и психологические закономерности, которые так или иначе
находят отражение в нормах уголовного процесса. Процессуальные нормы
воплощают эти закономерности в трансформированном виде применительно к
специфике следственной и судебной деятельности. Чтобы избежать явных
противоречий, сторонники рассматриваемой точки зрения вынуждены исключить
оценку доказательств из уголовно-процессуального доказывани Оценка
доказательств, несомненно, мыслительный процесс. Однако утверждение, что это
- "самостоятельная процессуальная категория, находящаяся вне границ понятия
процессуального доказывания", не спасает положени Во-первых, потому, что в
действительности оценка доказательств, как известно, один из наиболее
детально разработанных вопросов доказательственного права. Во-вторых, и в
гносеологическом и в процессуальном аспектах она неразрывно связана с
собиранием и проверкой доказательств. В-третьих, признав оценку
"самостоятельной процессуальной категорией", т. е. признав тем самым, что
доказательственное право регулирует мыслительный процесс, авторы вступают в
противоречие со своим исходным тезисом. Выделение оценки доказательств из
уголовно-процесуального доказывания несостоятельно еще и потому, что оценка
представляет собой суждения и выводы, которые объективируются во внешнем
плане деятельности, выражаются в соответствующих действиях и процессуальных
актах (обвинительном заключении, постановлении, определении, приговоре)
именно как результат собирания и проверки доказательств Но что останется от
доказывания "за вычетом" оценки доказательств? "Собирание и представление
доказательств", - заявляют сторонники этой точки зрени Следовательно, в
собирании и представлении доказательств, по их мнению, не воплощается
мыслительная, познавательная деятельность. С точки зрения
доказательственного права далеко не безразлично, как будет мыслить
следователь или судья при собирании и проверке доказательств (от этого
зависят их поступки и решения, успех их деятельности), и поэтому закон
насыщен правилами, которые регулируют не только внешнюю сторону деятельности
- поступки, но и внутреннюю - порядок, цели и условия мыслительной
деятельности. Всеобщность гносеологических закономерностей давно уже
поставила перед юристами вопрос о соотношении судебного и научного познани
Можно ли считать, что деятельность органов следствия и суда по установлению
истины, т. е. исследование, в котором широко используются научные методы и
средства, данные правовых, естественных и других наук, является
научно-исследовательской? Буржуазные ученые, отвеча на этот вопрос, всячески
подчеркивали отличие судебного и научного исследовани Между тем истина, т.
е. правильное отражение действительности, одинакова во всех областях науки и
практики, как одинаковы основные процессы познани Отличие познания в научной
и практической деятельности весьма относительно, оно состоит главным образом
в непосредственных целях и объектах познания, которые обусловлены
общественным разделением труда. Наука, в особенности теоретическая, имеет
своим предметом преимущественно общие закономерности явлений и процессов,
хотя в известной мере описывает и конкретные факты, явления (физические
явления, исторические события, памятники архитектуры др. ). Практика же
применяет эти общие закономерности, опериру конкретными явлениями и
процессами, и вместе с тем создает фактический базис для последующих
теоретических обобщений науки, ставит перед последней свои задачи. В
практической деятельности получение знаний является средством решения
конкретных практических (производственных, организационных,
административных, педагогических и др. ) задач, стоящих перед данными
лицами. Относительность противопоставления научной и практической
деятельности в сфере уголовного судопроизводства можно показать, рассмотрев
деятельность учреждений судебной экспертизы. Обслуживая уголовный процесс,
производя по поручению следователя сложные эксперименты, применя и уточня
специальную научную методику для того, чтобы ответить на поставленный
вопрос, эксперт
является практиком, и его деятельность не носит характера научно-исследовательской. Однако, предпринимая теоретическую разработку, цель которой усовершенствовать какую-либо методику исследования вещественных доказательств для последующего
обслуживания следственных органов и суда, эксперт становится научным
работником. Деятельность его при обретает черты научного исследовани
Представляется не вполне точным мнение, что отличие судебного исследования
от научного состоит в предмете исследования, что последнее всегда направлено
на познание общих закономерностей, а не единичных событий, как это имеет
место на следствии и в суде. Единичные события могут быть и предметом
научного исследовани Относительность критериев разграничени научной,
теоретической деятельности и практики вообще, диалектическая связь между
познанием в этих двух сферах полностью относятся и к взаимоотношению науки
(теории доказательств, равно тактики, техники, методики расследования) и
практической деятельности следователя, судьи. Своеобразие расследования и
судебного разбирательства в отличие от других областей науки и практики
определяется его целями, задачами, которые решаются в уголовном
судопроизводстве. Этому соответствуют и особые условия, в которых протекает
познавательная деятельность, строго определенный процессуальный ее порядок.
Марксистская теория познания не знает принципиальных различий в
закономерностях и механизмах научного и практического мышлени "Интеллект у
человека один и едины основные механизмы мышления", - пишет известный
советский психолог Б. М. Теплов. Различие между ними не в том, что один вид
мышления связан, а другой не связан с практикой, а в том, что характер этой
связи различен. И научное, и практическое мышление связано с практикой, но
во втором -случае связь эта имеет более непосредственный характер.
Практическое мышление непосредственно вплетено в практическую деятельность и
подвергается непрерывному испытанию практикой, тогда как теоретическое
мышление, основанное на практике, подвергается практической проверке главным
образом в своих конечных результатах. Что же касается трудности и сложности
мыслительных процессов, замечает Б. М. Теплов, то, если уж проводить
сравнение, придется признать, что с точки зрения многообразия, внутренней
противоречивости решаемых задач и жесткости условий, в которых протекает
работа интеллекта, первые места должны занять высшие формы практической
деятельности. К их числу, несомненно, относится деятельность следователя,
прокурора, судьи. Из предыдущего изложения видно, что доказывание
представляет длящийся процесс, проходящий ряд последовательных этапов и
состоящий из различных действий и операций, относящихся как к области
мышления, так и к практической деятельности. Суммируя все сказанное, мы
можем определить доказывание как осуществляемую в процессуальных формах
деятельность органов расследования, прокурора и суда с участием других
субъектов процессуальной деятельности по собиранию, закреплению, проверке и
оценке фактических данных, необходимых для установления истины по уголовному
делу и решения задач уголовного судопроизводства. По своему содержанию
процесс доказывания слагается из ряда элементов, органически связанных между
собой, а именно: собирания доказательств, их закрепления, проверки и оценки.
В процессуальной литературе элементы доказывания иногда называют этапами.
Такое наименование представляется неудачным, ибо наводит на мысль о
чередовании этапов, предполагает разрыв их во времени. Между тем процесс
доказывания - это единый и неразрывный процесс познания, в котором указанные
элементы повторяютс Говорить о собирании, фиксации, проверке и оценке
доказательств как этапах не следует еще и потому, что под этапами
доказывания правильней и целесообразней понимать различные, следующие один
за другим моменты установления истины, характеризуемые различной степенью
выясненности доказываемых по делу обстоятельств. Например, очевидно, что
степень выяснения обстоятельств, подлежащих установлению по делу, будет
совершенно различной в момент возбуждения уголовного дела и предъявления
обвинения, в момент окончания предварительного следствия и вынесения при
говора. Смена одного этапа доказывания другим характеризуется изменением его
задач и форм, определяемых той стадией уголовного процесса, на которой
доказывание осуществляется Так, в стадии возбуждения уголовного дела цель
доказывания - установить наличие или отсутствие оснований для ведения
судопроизводства. Основное значение стадии предварительного расследования с
точки зрения задач доказывания состоит в том, чтобы обнаружить и
процессуально закрепить доказательства, сделать на их основе вывод о том,
какое именно деяние имело место и кто его совершил, и, таким образом,
обеспечить все условия для окончательного разрешения дела судом или - при
наличии законных предпосылок - прекратить дело. В стадии судебного
разбирательства происходит новое исследование собранных на предварительном
следствии и дополнительно представленных пли истребованных доказательств,
осуществляемое судом в условиях гласности при активном участии
заинтересованных в исходе дела лиц, завершающееся констатацией от имени
государства определенных фактических обстоятельств и актом применения норм
материального права. Между предварительным расследованием и судебным
разбирательством лежит стадия предания суду, в которой решается вопрос о
достаточности оснований дл рассмотрения уголовного дела в судебном
заседании. Дополнительные гарантии установления истины должны быть
применены, если хотя бы один из участников процесса обжаловал (опротестовал)
приговор в кассационном порядке. В исключительных случаях выяснению истины
по делу может способствовать пересмотр приговора в порядке надзора или по
вновь открывшимся обстоятельствам.
При таком понимании этапов доказывания все элементы, составляющие
содержание процесса доказывания, выступают в единстве и взаимодействии как в
отношении отдельного доказываемого факта, отдельного обстоятельства,
входящего в предмет доказывания, так и в отношении совокупности их, когда
принимаются решения, влекущие определенные юридические последстви Рассмотрим
более подробно элементы процесса доказывани Понятием собирания доказательств
охватывается их поиск (розыск), обнаружение и получение (извлечение)
содержащейся в них информации органом расследования и судом. При собирании
доказательств в уголовном процессе не могут быть использованы произвольно
избранные способы. Эти способы прямо указывает закон, относя к ним: вызов
нужных лиц дл допросов или для дачи заключения в качестве эксперта,
производство осмотров, обысков и других предусмотренных
Уголовно-процессуальным кодексом следственных действий, требование от
учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан
представления предметов и документов, могущих установить необходимые по делу
фактические данные, требование производства ревизий (ст. 70 УПК РСФСР). Но
прежде чем допросить свидетеля или осмотреть вещественное доказательство,
нужно выявить его, так как без обнаружения носителя информации о фактических
данных не могут быть получены сведения о фактах. Подобно этому, прежде чем
требовать представления предметов и документов, нужно знать, каковы они, у
кого они находятся и т. д. При этом важное значение приобретает
оперативно-розыскная деятельность органов дознания, которым следователь в
соответствии со ст. 127 УПК вправе давать поручения и требовать содействия в
раскрытии преступлени Уголовно-процессуальный закон четко определил место
оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и предупреждении преступлений
как вспомогательной по отношению к процессу доказывани Сведения, почерпнутые
в результате оперативно-розыскных мер, используются органом дознания или
следователем для поиска доказательств, но не как доказательства. Установив
конкретных носителей информации о существенных обстоятельствах дела, орган
расследования и суд принимают меры к получению имеющейся информации:
допрашивают свидетелей, потерпевших, экспертов, подозреваемых и обвиняемых,
осматривают предметы, изучают документы и т. п. Чтобы полученная информация
имела доказательственное значение, добытые сведения должны быть облечены в
установленную законом процессуальную форму. В зависимости от способа
получения сведений о фактах последние закрепляются путем составления
протоколов, а также вынесения постановлений (определений) о приобщении к
делу вещественных доказательств. В числе способов закрепления доказательств
закон предусматривает не только письменную форму, являющуюся основной, но и
фотографирование, звукозапись, киносъемку, составление планов и схем,
изготовление слепков и оттисков следов. Регламентация законом порядка
производства действий по собиранию и закреплению доказательств гарантирует,
с одной стороны, достоверность передачи добытых сведений, а с другой -
обеспечивает сохранность доказательств и возможность их использования и
проверки при доказывании на последующих стадиях уголовного процесса.
Нарушение требований закона в этой части может привести к утрате
доказательственного значения полученных данных. Выводы по уголовному делу
могут быть основаны только на проверенных доказательствах. Поэтому все
собранные доказательства, из какого бы источника они ни были получены,
должны тщательно, всесторонне проверяться лицом, производящим дознание,
следователем, прокурором и судом (ст. 70 УПК РСФСР ). Доказательства
проверяются путем их анализа и сравнительного исследования; путем
производства следственных действий как для отыскания новых доказательств,
так и для подтверждения или опровержения имеющихс Так, при анализе
фактических данных, установленных, например, показаниями свидетеля,
выясняется, правильно ли он воспринял наблюдаемый факт и достаточно ли полно
и верно сообщил о нем на допросе, не было ли субъективных и объективных
факторов, которые могли бы этому помешать. Убедившись в отсутствии или
наличии таких помех, орган расследования и суд затем анализируют, насколько
показания свидетеля по своему содержанию последовательны, нет ли
противоречий между его отдельными утверждениями. При сравнении нескольких
доказательств выясняется, в какой мере отдельные доказательства согласуются
между собой. Такого рода проверка может производиться в самых различных
формах. Так, могут сравниваться фактические данные, полученные от разных,
хотя и однородных, носителей информации. Например, показания свидетеля об
определенном факте сравниваются с показаниями об этом же факте других
свидетелей или же с показаниями, которые составляют продолжение проверяемых
показаний первого (один свидетель наблюдал начало события, а другой - его
конец). Проверка доказательств осуществляется как на предварительном
следствии, так и в судебном разбирательстве. В каждой последующей стадии
процесса объем проверки расширяется, так как не только вновь проверяются
собранные доказательства, но контролируется и правильность предшествующей
проверки. Цель проверки доказательств - выяснить доброкачественность
собранного по делу материала. Тем самым создаются предпосылки для
определения значения каждого доказательства в отдельности и всей их
совокупности, что составляет существо оценки доказательств. Оценка
доказательств представляет собой определение достоверности и значения
каждого доказательства и всех их в совокупности с тем, чтобы на этой основе
сделать вывод о фактической картине исследуемого событи В соответствии с
законом окончательная оценка доказательств производится путем всестороннего,
полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела в их
совокупности (ст. 71 УПК РСФСР). Подлинное значение и место каждого
доказательства не может быть определено иначе как в целостной системе всех
доказательств, собранных по делу. В. И. Ленин писал: "Отдельное бытие
(предмет, явление... ) есть (лишь) одна сторона идеи (истины). Для истины
нужны еще другие стороны действительности, которые тоже лишь кажутся
самостоятельными и отдельными... Лишь в их совокупности... и в их
отношении... реализуется истина". Если собранными доказательствами
установлены факты, которые действительно являются составными частями события
преступления, то совокупность доказательств, положенная в основу вывода о
доказанности отдельного обстоятельства по делу, а также события преступления
в целом, должна исключать всякие иные объяснения и выводы. Оценивая
совокупность доказательств, нужно иметь в виду, что их взаимосвязь должна
образовать систему. Каждое отдельное доказательство, сохраня своеобразие как
часть этой системы, в то же время может быть объяснено лишь с учетом
отражения в нем целого, т. е. события, составляющего предмет доказывани
Рассмотрев содержание процесса доказывания, нетрудно заметить, что проверка
и оценка касаются всех сторон и этапов доказывани Так, при собирании
доказательств прежде всего проверяется качество носителей и источников
фактических данных; этим элементам уделяется особое внимание и при
закреплении доказательств. Далее следователь и суд как бы отвлекаются от тех
признаков доказательства, которые связаны с его происхождением. Внимание
переносится на оперирование фактическими данными - содержанием
доказательств. Когда доказательства уже проверены и содержащиеся в них
сведения признаны достоверными, следователь и суд исходят из того, что
факты, о которых говорится в соответствующих сообщениях, имели место в
действительности. Задачей доказывания становится установление связей между
ними и предметом доказывани Вот почему условно можно сказать, что в процессе
логического построения выводов мы оперируем фактами (а не сведениями). Здесь
на первый план выступает реальное содержание фактических данных, т. е.
именно то, ради чего и существуют доказывание и доказательства. Трудности
процесса доказывания обусловлены, в частности, тем, что в ходе его всегда
имеют место некоторые потери информации, возникают помехи. Эти потери
происходят уже при собирании доказательств. Вполне понятно, что собрать и
закрепить все следы преступления, которые в действительности имели место,
практически невозможно. Многие из этих следов не сохранились; выявление
других затруднительно или не дает надежных результатов. Известная утрата
информации происходит и при получении сведений от конкретных лиц
(свидетелей, обвиняемых и др. ) и при исследовании предметов. Ведь факты
преступления отделены от сознания следователя (суда) восприятиями очевидцев
совершенного (свидетеля, потерпевшего и т. д. ). Как при этом восприятии,
так и при передаче известных свидетелю данных возможны "утечка" и искажение
информации, а также появление лжеинформации. Это объясняется как
недостатками человеческой психики, так и влиянием внешних условий. Нельзя
забывать и о прямом стремлении некоторых лиц исказить известные им данные.
Некоторой неполнотой могут обладать и сведения, получаемые при исследовании
вещественных доказательств. Дело в том, что, во-первых, фактические
обстоятельства преступления запечатлеваются в материальных следах лишь
частично, во-вторых, в этих следах но всегда отражаются существенные
признаки, по которым можно сделать вывод о характере отражаемого события;
в-третьих, физические и химические свойства объектов, особые условия
следообразования и воздействие внешних факторов (атмосферные явления и др. )
приводят со временем к образованию в следах признаков, чуждых отражаемому
предмету (событию), и к исчезновению или искажению признаков, существенных
для данного предмета (события). Прежде чем зафиксировать материальные следы
преступления или показания лица в соответствующем протоколе, следователь и
судьи должны воспринять эти сведения и хотя бы предположительно понять их
значение для дела. При этом, конечно, возможны утрата и искажение
информации, обусловленные ошибками восприятия и особенно неверным
объяснением полученных сведений. Однако все эти соображения вовсе не
означают, что необходимые для решения дела сведения не могут быть
установлены достоверно. Процесс накопления информации о событии преступления
начинается за пределами уголовного судопроизводства, поэтому естественно,
что следователь и суд не в состоянии обеспечить для него наиболее
благоприятные услови Однако процесс передачи сведений от носителей
информации к следователю и суду контролируется ими и происходит на основе
закона. Путем тщательного соблюдения требований закона, предъявляемых к
собиранию доказательств, следователь и суд могут управлять этими процессами
таким образом, чтобы информация о преступлении передавалась достаточно полно
и без существенных искажений. Достижению этих целей служат процессуальные
правила проведения допросов, осмотров, экспертиз и других следственных
действий.
N 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ
В юридической литературе до последнего времени процесс доказывания
характеризовался, с одной стороны, с точки зрения его структуры (стадий),
предмета, пределов, системы, способов собирания и проверки фактической
информации и т.п. а с другой - с точки зрения логической формы мыслительной
деятельности следователя и судей. Доказывание в последнем аспекте происходит
путем выдвижения и проверки различных версий, построения силлогизмов,
индуктивных умозаключений и т. п. Эта безусловно правильна характеристика
форм мышления, однако, не
раскрывает всех сторон мыслительного процесса. Процесс этот в
уголовно-процессуальном доказывании, помимо логических операций, включает
ощущения и восприятия, акты узнавания и другие психологические акты, при
посредстве которых протекают сложные познавательные процессы. Поэтому было
бы слишком упрощенным представлять себе мыслительную деятельность
следователя, прокурора и судьи только как систему логических развернутых
рассуждений, именуемых в психологической науке дискурсивным мышлением.
Дискурсивное мышление само по себе, без включения других компонентов,
является вполне достаточным средством познания (доказывания) в случаях: а)
когда даны все необходимые условия и предпосылки для решения задачи и ответ
достигается в результате выведения одного положения из другого и б) когда
связь между искомым ответом (доказываемым положением) и его предпосылками
однозначна или ограничена небольшим числом вариантов и строго определенными
формами. Тогда действительно рассуждение идет от одного довода к другому,
пока искомое не станет вполне ясным и доказанным. Дискурсивное мышление
хорошо работает в четко очерченной сфере, пробегая отдельные этапы между
заранее намеченными пунктами и известными положениями, при ясном различении
того, что дано и что требуется доказать, т. е. на заключительных этапах
расследовани При этом движение мысли происходит от известных предпосылок
(фактов) к искомому, доказываемому положению, которое уже намечено заранее,
оформилось гипотетически. Но выдвижение гипотезы (версии) и подбор
соответствующих предпосылок (фактических данных) происходят на основе
широкого и содержательного процесса. Здесь, как установлено психологией,
вступает в свои права творческое мышление. Творческие элементы, как
известно, содержатся в любом виде труда, а вовсе не являются привилегией
научного или художественного творчества. Во всех областях познавательной
деятельности, включая расследование и судебное разбирательство, человек
решает различные творческие мыслительные задачи. Решение определенной
проблемы с психологической точки зрения есть сочетание реальных и
мыслительных операций с постоянным переходом практических действий в сферу
мышления и обратно, при дублировании одного другим.
Всякое мышление включает в себя два необходимых компонента - знание и
действие, т. е. состоит в применении знаний для решения определенных задач.
Этот процесс слагается из мыслительных действий, каждое из которых решает
конкретно одну элементарную задачу. Ее решением завершается действие, и при
этом нередко возникают новые вопросы, требующие дальнейших мыслительных
действий. Их совокупность и образует сложную и длящуюся мыслительную
деятельность. Прежде чем что-то сделать, человек прикидывает это в уме и,
если результат его устраивает, приступает к практическому осуществлению; в
отрицательном случае он производит в уме другие действия, пока не получит
мысленно то, что нужно "Неумение" мыслить, как показывают исследования,
состоит в том, что человек не знает, что делать с условиями возникшей перед
ним задачи, какие необходимо произвести операции и действия, чтобы ее
решить. Надо отметить в связи с этим, что мыслительные процессы скрыты от
внешнего наблюдения и далеко не всегда осознаются их субъектами. Это
обусловливает важность научного рассмотрения настоящей проблемы и
необходимость овладения "тайной" собственной мыслительной деятельности
каждым лицом, осуществляющим производство по уголовному делу. Неумение
отдавать себе отчет в своих действиях, неумение сделать свое мышление
осознанным - одна из основных причин ошибочных суждений и выводов в ходе
доказывани Рассматривая мыслительную сферу следователя (судьи), мы видим
различные типы задач, решаемых в ходе доказывани Надо, однако, оговориться,
что вопрос о характере мыслительных задач и их классификации еще мало
освещен в психологической литературе. Применительно же к задачам,
возникающим в следственной и судебной практике, известна лишь одна попытка,
предпринятая в краткой публикации И. К. Шахриманьяна. Он, в частности,
выделяет "прогностические задачи", к числу которых, по его мнению, относится
построение версий. Однако версия скорее диагноз, ибо она объясняет уже
происшедшее событие, а не явление, ожидаемое в будущем. Далее им выделены
"задачи на внешнюю ориентировку", в порядке разрешения которых следователь,
по его мнению, устанавливает источники сведений о доказательствах. И в этой
части допущена неточность, поскольку люба решаемая следователем задача
связана с необходимостью внешней ориентировки, а определение источников
информации является результатом решения и иных задач. Спорно определение,
даваемое "задачам на внутреннюю ориентировку", к числу которых И. К.
Шахриманьян почему-то относит оценку доказательств. Внутрення ориентировка
также является компонентом любой мыслительной деятельности, связанной с ее
осознанием, и специфична не только для оценки доказательств. Не вызывает
принципиальных возражений выделение "задач на выбор средств". Но трудно
согласиться с тем, что этот тип задачи включает в себя и такие решения, как
избрание меры пресечения, привлечение в качестве обвиняемого и пр. Здесь, с
нашей точки зрения, смешиваются мыслительные операции и практические
действия, которые зачастую и не связаны с решением мыслительных задач (если
при этом не возникает проблемной ситуации, т. е. несоответствия между
наличными данными, известными способами действия и условиями выполнени
задания). Мыслительная задача встает, когда возникают какие-либо
субъективные трудности (например, сложно решить вопрос о достаточности
данных для предъявления обвинения, затруднительна юридическая квалификация
совершенного деяния и т. и. ). Сказанное обусловливает необходимость
самостоятельного рассмотрения вопроса о классификации мыслительных задач в
доказывании. По различным основаниям могут быть выделены различные типы
задач, решаемых следователем и судом. Если эти задачи разложить на
составляющие их элементы, то полученные "подзадачи" не будут специфичны для
судопроизводства: в них окажутся операции и действия, свойственные любой
мыслительной деятельности. В частности, можно выделить: а) задачи на
отыскание; б) задачи на распознавание (различение, отождествление) ; в)
задачи на объяснение (истолкование); г) задачи на обоснование (доказывание);
д) задачи на предвидение (предсказание); е) задачи на выбор средств и образа
действия; ж) задачи на оценку. Специфическими для уголовно-процессуального
доказывания являются лишь сочетания этих задач и преобладание одного вида
задач в определенной ситуации. В психологии различают простые и творческие
задачи. Говоря о простых задачах, имеют в виду такие ситуации, при которых
решение определенного вопроса, получение нужного результата достигается в
результате применения известного способа при известных условиях. Решающему
все предоставлено: и достаточные данные, и путь решения, указан или
предполагается результат.
Вместе с тем наименование задачи "простой" не делает ее всегда легкой.
Для решения ее иногда требуется немало времени и усилий. В ходе
расследования так решаются лишь отдельные частные вопросы; сложные вопросы
становятся "простыми" только к окончанию доказывани Тогда мы имеем дело с
выводным знанием, которое достигается в результате применения логических
форм. Для решения самой логической задачи уже не требуется приобретения
новых знаний и разработки новых способов действи Прежде чем задача станет
простой и для того чтобы она стала такой, исследователю нужно решить ряд
творческих задач. Творческая задача встает перед следователем, прокурором,
судьей, когда не хватает исходных данных пли неизвестен образ действий с
этими данными, ибо не определены условия, при которых данный способ может
привести к искомому результанту. При отсутствии и неполноте фактического
знания на помощь приходит творческое воображение. Отразив проблемную
ситуацию, т. е. известные фактические обстоятельства дела, и задачу,
подлежащую разрешению, мысль мобилизует запасы знаний и опыта, отыскивая в
прошлом нечто сходное, что предположительно может возместить недостающую
информацию. Одновременно принимаются меры к получению дополнительных
сведений. Имеющиеся данные подвергаются переработке при помощи таких
операций, как сравнение, классификация, анализ, синтез и т. п. Тем временем
воображение на основе имеющихся представлений и понятий из всего этого
материала строит новые образы, объединя, комбинируя, сочетая и подчиня их
определенному замыслу. Эта интеллектуальная деятельность приводит к рождению
догадки - первоначальному предположению, которое еще в достаточной мере не
исследовано, не выяснены его логические и эмпирические основани На первых
порах это лишь проблеск идеи, смутное понимание, которое обычно начинается с
вопроса "может быть..?". Затем мысль развивается, конкретизируется,
уточняется посредством логических операций и оформляется в гипотезу
(версию). Дальнейшие рассуждения идут уже по линии ее проверки. Так
поступает следователь применительно к ряду возможных вариантов, к системе
версий. Считается общепризнанным и неоспоримым положение, согласно которому
параллельно и одновременно проверяются все возможные для данной ситуации
версии. По этой концепции исследование происходит путем полного перебора
всех вариантов, т. е. в результате более или менее систематических попыток,
в ходе которых неудачные пробы отбрасываются и после исключения всех иных
версий положительно подтверждается одна. Несомненно, исключение всех иных
возможностей необходимо для доказывания определенного положения, но при этом
вовсе не обязательно специально исследовать и доказывать ошибочность всех
возможных предположений. Тот же результат достигается путем достоверного
подтверждения правильной интерпретации события, исключающей все иные
объяснени Так, доподлинно установив совершение данного преступления именно
этим обвиняемым, по таким-то мотивам и точно определенным способом, мы тем
самым исключаем совершение этого преступления кем-то другим, иным способом и
по иным мотивам. Доказав пребывание человека в известное время в
определенном месте, вовсе не требуется устанавливать его отсутствие в то же
время в ряде других пунктов. Большой экспериментальный материал по
психологии мышления показывает, что концепция механического перебора
вариантов по методу "проб и ошибок" не оправдывает себя, ибо полный перебор
всех возможностей в сложных случаях неосуществим, неэффективен и не
соответствует реальному процессу решения задач человеком. Анализ
следственной практики также убеждает в том, что подобный путь не является
оптимальным. Фактически методом перебора исследование происходит лишь в
процессе грубой ориентировки в ходе первоначальных следственных действий,
при чрезвычайно ограниченном объеме информации. Однако и здесь этот образ
действий носит избирательный характер. Из неограниченного круга возможностей
происходит отбор небольшого числа вариантов, из которых за основу
исследования принимается несколько наиболее вероятных. Значительная роль в
решении творческих задач принадлежит полуколичественным оценкам возможности
существования определенного факта или наступлени ожидаемого результата (мало
или весьма вероятно, более или менее вероятно и т. п. ). Психологи
предполагают, что на основе теоретических знаний, жизненного и
профессионального опыта в сознании человека формируется специальный аппарат
предвидения, выполняющий высоко полезную функцию, регулирующую поведение во
многих видах деятельности. Здесь, по-видимому, скрыт секрет интуиции, на
которой мы остановимся ниже. Методы поиска решений для творческих задач
называют эвристическими.
Эвристические приемы основаны на использовании таких средств, которые
сужают область поиска, сводя к минимуму количество возможных способов
действи Допустим, обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Как
сузить практически безграничный круг лиц, среди которых может находиться
виновный? Намечается несколько путей: установить, "кому выгодна" гибель
этого человека, с кем его видели накануне смерти, кто совершал преступления
подобным способом, на ком могут оказаться следы совершенного преступления и
т. д. Каждое из этих мероприятий выделяет определенную группу людей, все
более ограничивая круг подозреваемых; из их числа по тем или иным основаниям
отбираются конкретные лица пли одно какое-то лицо, чью причастность к
преступлению проверяют дальнейшим расследованием. Как видно, область поиска
сокращается в результате отнесения данной ситуации к одной из категорий
известных задач, содержащих сходные услови При этом на первый план выступает
распознавание и сравнение возникшей задачи с имеющимися в сознании
следователя эталонами. В этом состоит значение типичных версий и
криминалистических рекомендаций (см. также N 4 гл. VI). В научном
исследовании для проверки соперничающих гипотез нередко ставят "решающий
эксперимент". В процессе расследования также подчас может быть установлен
такой "ключевой" факт, который соответствовал бы одной версии и опровергал
бы все остальные, делая ненужной их дальнейшую проверку. С этой целью
используются следственные действия, результаты которых позволяют решить
некоторые ключевые вопросы и тем самым отбросить сразу большое количество
предположений. И хотя единичный факт, сколь бы ни был он существенным, не
может иметь решающего значения, с его помощью, а тем более с помощью
определенной совокупности таких фактов происходит ускоренный отсев ошибочных
версий. Как именно происходит собирание, накопление и переработка информации
следователем и судьей? Современная наука отвечает на этот вопрос,
основываясь на теории мысленного моделировани Это понятие относится к числу
новых категорий, которые должны найти интерпретацию в советской правовой
науке Сейчас общепризнано, что люди познают мир через модели - такие
системы, которые отражают отдельные, ограниченные в нужном направлении
стороны явлений. Всякое познание - это моделирование информации о чем-либо
Информацию, которой пользуется следователь в процессе доказывания, можно
рассматривать как модель исследуемого событи Говоря о модели в самом общем
виде, имеют в виду мысленно или практически созданную структуру (статическую
или динамическую), воспроизводящую какую-то часть действительности в
упрощенной, схематизированной форме. Будучи в определенном отношении подобна
структуре другой системы, модель
является способом отображения действительности, как бы ни отличалась она от оригинала Сущность моделирования состоит в мысленном или материальном конструировании моделей, имитации определенных процессов или явлений с тем, чтобы полученные при этом
знания служили основой для суждения о другом - изучаемом - предмете или
явлении. Именно благодаря моделированию возможно отвлечение от таких свойств
исследуемого объекта, которые в данном случае несущественны. Изготавливая
слепок следа ноги, мы в известных пределах считаем несущественным материал,
из которого он изготовлен и пользуемся этой моделью для изучения признаков
обуви, в которую был одет преступник. Мысленно воссоздавая картину дорожного
происшествия, мы абстрагируемся от многих обстоятельств места и времени,
которые в данном случае для нас безразличны, и пользуемся созданной моделью
расследуемого события для дальнейшего исследования его механизма. Отличие
модели от оригинала не лишает его познавательного значени Функцию
отображения действительности модель выполняет благодаря своему подобию,
соответствию в определенных чертах подлинному предмету или явлению. Это
соответствие может иметь место в нескольких планах. Во-первых, в отношении
результатов действия модели и оригинала, во-вторых, в отношении функции и
поведения, которые приводят к этим результатам в-третьих, в отношении
структуры того и другого, обеспечиваю щей выполнение таких же функций, и,
в-четвертых, в отношении материалов и элементов, из которых состоят эти
структуры Разумеется, модель не может совпадать с оригиналом во всех
отношениях. В процессе доказывания в уголовном процессе, как будет показано
ниже, пользуются моделями, которые по-разному соответствуют объектам В
зависимости от формы отражения действительности различают модели
материальные, или физические, и идеальные, или воображаемые. С первыми мы
имеем дело во всех случаях, когда нам приходится воспроизводить в натуре
какие-либо предметы и явления, относящиеся к событию преступлени Таковы уже
упомянутые слепки или оттиски, сохраняющие размеры, рельеф и строение
оригинала. В принципе тот же характер носит воссоздание обстановки и
условий, в которых происходили либо могли происходить те или иные событи
Речь идет о следственном действии, которое в процессуальном законодательстве
ряда союзных республик именуется "воспроизведением обстановки и
обстоятельств события" К числу материальных относятся также модели,
воспроизводящие те или иные объекты в уменьшенном масштабе (например, макет
места происшествия), или всякого рода репродукции, передающие в
наглядно-образной форме важные признаки предметов. В этом смысле
фотографические снимки, рисунки также являются моделями. Модели могут быть
не только статическими, но и динамическими. В качестве примера динамического
моделирования могут рассматриваться некоторые следственные действия, в ходе
которых воспроизводятся какие-либо операции, процессы или события в их
движении, развитии. Разумеется, преступление как таковое не может быть
предметом реального моделировани Это невозможно ввиду неповторимости любого
событи Это недопустимо, ибо подобная "модель" будет представлять собой новое
преступление. Воспроизведению доступны лишь отдельные обстоятельства,
связанные с расследуемым событием; воссоздать субъективные моменты,
психические процессы, которые относятся к преступному событию, в
овеществленной, материальной форме нельз Они доступны лишь мысленному
моделированию, о чем подробнее будет сказано ниже. Отдельные же фрагменты
преступления могут быть реально воспроизведены в ходе следственного
эксперимента, когда в отличие от простой реконструкции выполняются
определенные действия, воссоздается поведение участников расследуемого
события, моделируются явления, подобные тем, которые имели место при
совершении преступлени Например, изготовление документа, проникновение в
хранилище, определение местоположения стрелявшего путем визирования по
направлению раневых каналов и пробоин, проверка слышимости и т. п. Все
признаки, свойственные данному классу моделей, усматриваются и в проверке
показаний на месте, предусмотренной рядом уголовно-процессуальных кодексов
как самостоятельное следственное действие. Элементы моделирования здесь
налицо, когда участник проверки показаний на месте наглядно демонстрирует
чьи-либо действия, воспроизводит маршрут передвижения, указывает позы и т.
п. Имеет место моделирование в процессе предъявления для опознания, если оно
осуществляется в специально созданной обстановке, воспроизводящей те
условия, в которых опознающий ранее наблюдал предъявленный объект. Наконец,
с динамическим моделированием реальных процессов мы сталкиваемся при
производстве экспертного эксперимента, когда, например, необходимо
установить возможность самовозгорания каких-либо веществ, отпирание замка
данным ключом, нанесение повреждения конкретным орудием. Всякая материальная
модель, прежде чем воплотиться в действительность, обязательно проходит
идеальную стадию в качестве замысла, плана или схемы будущего действия и его
результатов. Самый плохой архитектор, как указывал Маркс, тем и отличается
от самой искусной пчелы, что в конце процесса труда получается результат,
который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е.
идеально Здесь мы непосредственно подошли к умственному моделированию как
способу познания в уголовном судопроизводстве. В процессе мышления
исследователь оперирует некоторым умственным материалом, который имеет
двоякую психологическую природу. Это, во-первых, более или менее яркие
образы; во-вторых, это тот или иной смысл, значение образов, выраженные в
понятиях и суждениях. При получении чувственной и словесной информации в
сознании взаимосвязано возникают и образы, и поняти Слова рождают образы,
образы наполняются смыслом, обозначаясь словами. В отличие от физического
моделирования в данном случае мы имеем дело с чисто информационной моделью,
котора служит основой для накопления, упорядочения, переработки и
дальнейшего собирания информации.
Различаются модели и в зависимости от уровня нашего знани По исходным
данным возникают простейшие модели, в которых систематизируется информация
об отдельных предметах и обстоятельствах. В свою очередь эти отдельные
ячейки, узлы, элементы увязываются в общую схему расследуемого событи Вновь
поступающая информация, проходя через эту структуру, находя в ней свое
место, достраивает ее или отсеивается как безразлична Так, следователь,
разыскивая орудие убийства, создает в своем воображении схематический образ
ножа, обладающего признаками, которые установлены судебно-медицинской
экспертизой. В ходе поисков он отвергает все орудия, не удовлетворяющие этой
модели, и отбирает те пз них, которые соответствуют ей. Описание ножа
очевидцем преступления дополняет модель новыми деталями. В том же порядке
корректируются и достраиваются модели отдельных обстоятельств и всего
события в целом. Формируясь в процессе ориентировки в ходе первоначальных
следственных действий, модель на первых порах весьма схематична. Она
изобилует пробелами и неоформленными частями, в ней отсутствуют многие узлы
и детали. Фактически в параметрах этой схемы на первых порах действует
несколько моделей, по-разному связывающих наличные и предполагаемые данные,
т. е. дающих различное объяснение событию преступления, различные указания
по поводу его участников и результатов их действий. По мере накопления
информации модель реконструируется, освобождается от излишних образований,
обрастает "жесткими узлами" (достоверно установленными фактами), количество
вариантов в различных частях модели сокращается, покуда сама она не станет
однозначной системой достоверного знания об исследуемом событии. В этом
движении и осуществляется процесс познания при расследовании. Таким образом,
в уголовном судопроизводстве имеют дело с двумя типами информационных
моделей -вероятностными и достоверными. Первые служат средством познания,
вторые - его результатом и целью Но как, благодаря каким свойствам модель
выполняет свою функцию в качестве инструмента познания? Наиболее
существенным свойством мысленной модели, делающим ее средством активного
исследования, является то, что она не ограничивается накоплением и хранением
информации, а преобразует ее, открывая пути дальнейших поисков, указывая на
источники и способы получения недостающих знаний. Информационная модель
является преимущественно динамической системой, отражающей ход реальных
процессов В сознании исследователя воображаемые картины не остаются
застывшими "фотоснимками". Они сохраняют жизнь, темп и те формы движения,
которые были свойственны отражаемым объектам в действительности. Такой
динамической системой является модель преступления, построенная в
воображении следователя на основе имеющейся информации. Каждый новый кусочек
знаний включается в это движение и в результате комбинирующей деятельности
сознания открывает и устанавливает те или иные связи, вступает во
взаимодействие с другими элементами. Модель считаетс удачной при соблюдении
двух условий: а) она должна обладать тем же поведением, что и ее прототип
(исследуемое явление); б) необходимо, чтобы на основе структуры и поведения
этой модели можно было выявить дополнительные черты прототипа, не
содержащиеся в исходном материале Пробелы и неопределенные узлы в этой
структуре сигнализируют о необходимости устранить неясность,
неопределенность. Временно творческое воображение, опираясь на опыт и знания
восполняет имеющиеся пробелы. Пропуска перед своим мысленным взором все
варианты расследуемого события, снова и снова "проигрывая" созданную им
модель, созерцая и осмысливая ее действие, исследователь видит, какие следы
в реальной обстановке и сознании людей могло или должно было оставить
преступление. Подчас эти операции выполняются в форме мысленного
эксперимента Приводя в движение мысленную модель, исследователь представляет
себе результаты соответствующих процессов на практике, проверяет жизненность
и правильность своих построений, соответствие их друг другу при помощи
воображаемого опыта. Затем путем проверки и с помощью извлекаемой при этом
информации испытывается, переделывается и достраивается модель расследуемого
событи В своем законченном виде она должна включать в себя сумму знаний по
всем вопросам, образующим предмет доказывани Наряду с этой моделью,
обращенной в прошлое, в процессе расследования пользуются системой
вспомогательных моделей, направленных в будущее и отражающих ход
предстоящего исследовани Практические действия до их реального осуществления
выполняются мысленно, и это позволяет нам предвидеть ход и результаты своей
деятельности, планировать и направлять ее. Протекая в наглядной, образной
форме, мысленное планирование рождает множество динамических структур, так
называемых рабочих моделей. Это - прообразы расследования, картины
предстоящих следственных действий, намеченные приемы, методы и
последовательность их выполнения, возможные действия участников процесса в
той или иной ситуации, воображаемые последствия и результаты их поведения в
различных вариациях. Иными словами, речь идет о мысленной модели
динамического планировани Работа таких моделей тесно переплетается с
реальной практической деятельностью. Так, прибыв для производства обыска,
следователь уточняет свои предварительные наметки и, ориентируясь на месте,
представляет, как в этой обстановке он проникнет в обыскиваемое помещение,
как может действовать обыскиваемый и как в том пли ином случае следует
поступить. Если - все это осмысливается заранее, а не выполняется путем
непродуманных действий, в сознании следователя возникает живая картина -
модель первого этапа предстоящего следственного действи Наряду с
образно-понятийными моделями на еще более высоком уровне абстракции
следователь, отвлекаясь от живых образов действительности, оперирует только
понятиями, суждениями и умозаключениями. Здесь мы уже имеем дело с
собственно логическим процессом. Однако обычно понятийно-образное
моделирование предметов и явлений действительности и логические операции
составляют единый процесс. Одной из форм такого процесса является версия,
которая может рассматриваться как идеальная информационно-логическая модель
Вероятностна образно-понятийная модель является промежуточным звеном между
логическим объяснением и объективной действительностью. Она действует в двух
направлениях: во-первых, от действительности - к объяснению (версии), как
наглядное воспроизведение в сознании возможного механизма и обстоятельств
расследуемого событи Во-вторых, от объяснения (версии) - к действительности,
как указатель на недостающие знания, неустановленные факты, не найденные
фактические данные, подлежащие собиранию, с тем чтобы придать нашим знаниям
характер достоверности. Характеристика мыслительного процесса будет
неполной, если не упомянуть еще об одной важной особенности информационных
моделей: они как бы независимо от воли исследователя продолжают по-своему
действовать даже тогда, когда он сосредоточен на другом и не размышляет о
предмете данного исследовани Объясняется это тем, что мысленная модель, как
говорят психологи, обладает свойством доминантного очага, т. е.
господствующего в нервной системе очага возбуждения, привлекающего к себе
любые импульсы, поступающие в сознание извне и направляющие психическую
жизнь человека. Доминантный очаг привлекает и обрабатывает поступающую
информацию и, оперируя ею, открывает и устанавливает новые связи, приходит к
решению мыслительных задач. Так объясняют неожиданные, на первый взгляд,
изобретения, находки, догадки в науке и практике, которые в психологии
именуют "инсайт-решением". Следственная и судебная практика также изобилует
примерами такого рода. При этом обычно ссылаются на интуицию. Неясность и
путаница в использовании этого понятия вынуждают нас остановиться на данном
вопросе. В работах зарубежных и некоторых отечественных авторов
высказывалась мысль о том, что сложный и неуловимый процесс формировани
наших знаний в уголовном судопроизводстве носит интуитивный характер и лишь
интуиция позволяет следователю и судье распознать истину. Следственная и
судейская интуиция получает порой искаженное освещение как необъяснимая
врожденная способность угадывать истину, минуя деятельность сознани Именно
на такой основе построена реакционная философская система интуитивизма.
Объявля реальный мир иррациональным потоком субъективных переживаний, в
котором нельзя найти ничего определенного, интуитивисты приходят к выводу о
невозможности познания мира посредством органов чувств и мыслительной
деятельности. Эта чуждая науке проповедь мистицизма широко воспринята
буржуазными юристами для обоснования беззаконий и судебного произвола. В
ряде работ содержатся двусмысленные рассуждения, фактически ориентирующие на
приоритет субъективных впечатлений следователя и судьи. Западногерманский
профессор Ганс Вальдер в книге "Криминалистическое мышление" рекомендует в
качестве самостоятельного приема исследования "интуитивное угадывание",
которому отводится преувеличенная роль. "Мы имеем, - пишет он, - свои
собственные, чисто личные нити ассоциаций, и часто нам не приходит в голову
та решительная догадка, которая другого немедленно толкнет на уяснение
нужного вопроса. При этом невежды и женщины рассматривают вопросы совсем
по-другому и иногда правильнее" Пытаясь объяснить явление интуиции,
английский криминалист Альфред Бакнилл рассматривает ее как инстинктивную
способность человека принимать решения в результате внезапного импульса. В
конце концов он договаривается до того, что признает божественное
происхождение такой способности С этим смыкаются изыскания в области пара- и
метапсихологии, попытки использовать телепатию,
ясновидение и оккультизм в уголовном процессе. Весьма симптоматично, например, опубликование в "Международном обзоре уголовной полиции" статьи, озаглавленной "Гаданье на службе полиции". С серьезным видом французский прокурор Анри Тренз называет
гаданье "искусством, которое может стать наукой" и предвидит то время, когда
мы увидим судью, официально поручающего гадалке установить, одним ли лицом
выполнены два образца почерка, правдивы ли свидетели, виновен ли
подозреваемый и т. п. Неудивительно, что подобные "разработки" отбили охоту
у многих материалистов заниматься проблемой интуиции как в гносеологическом,
так и в психологическом плане. "Понятие интуиции, - писал Б. М. Теплов, -
окружается ореолом некоей мистической таинственности. Поэтому в советской
психологической литературе замечается склонность избегать и даже замалчивать
его. Едва ли это правильно. Следуя этому способу, пришлось бы избегать
большинства психологических терминов, так как все они бывали на службе
совершенно чуждых нам целей" Аналогичная тенденция имела место и в теории
уголовного процесса. Нельзя согласиться ни с преувеличенной оценкой роли
интуиции, ни с призывами изгнать ее из уголовного процесса. В. Ф. Асмус
правильно пишет, что, хотя в известных философских работах классиков
марксизма не встречается прямых указаний на интуитивное знание, это не
означает, что там не рассматривается проблема интуиции. Оно передается как
по-немецки, так и по-русски терминами "созерцание", "видение", "усмотрение"
или даже просто "непосредственное знание". Проблема эта рассматривается,
например, Ф. Энгельсом в "Диалектике природы" как вопрос об отношении знания
непосредственного к опосредствованному, об их диалектике и взаимосвязи. Если
философ, как справедливо замечает В. Асмус, признает среди других видов
знания также и знание интуитивное, то одно это признание еще ровно ничего не
говорит о том, какова теория интуиции, характерная для него, -
материалистическая или идеалистическа Определяющим является истолкование,
объяснение этого вида знани В марксистской философской и психологической
литературе интуиция определяется как "быстрое и непосредственное нахождение
решения проблемы", "неосознанное творческое решение задачи, основанное на
длительном творческом опыте и большой творческой культуре художника, ученого
или изобретателя" Известно, что в повседневной жизни мы постоянно
сталкиваемся с такими явлениями, когда по ничтожным признакам при очень
малом исходном материале возникают правильные догадки; последующая проверка
устанавливает их достоверность. В этом "загадочном эффекте" обычно
привлекает внимание недостаточность данных для точного суждени На эту
сторону интуиции указывает в своих заметках о писательском труде тонкий
наблюдатель и талантливый художник К. Паустовский: "Интуицию я представляю
себе как способность по отдельной частности, по подробности, по одному
какому-либо свойству восстановить картину целого" В подобных случаях говорят
о педагогической, конструкторской, врачебной, вообще о профессиональной
интуиции. Такие явления занимают прочное место в любом творческом процессе и
познавательной деятельности Описания многих уголовных дел также изобилуют
примерами блестящих следственных догадок. Порожденные профессиональными
знаниями, опытом, наблюдательностью, они сокращают пути расследовани
Конечно, подобные догадки не беспочвенны. Они всегда имеют под собой
определенные, хотя и малозаметные, основани Вот почему говорят, что
интуиция- дочь информации. Догадки, лишенные каких бы то ни было оснований,
могут оказаться правильными только случайно и потому не заслуживают
серьезного рассмотрени Чаще всего, когда говорят об. интуиции в таком
смысле, то забывают или не умеют распознать фактические обстоятельства,
послужившие толчком к решению нужного вопроса. Происходит это потому, что
мыслительные процессы зачастую протекают неуловимо. Процесс мышления - это
не только совокупность развернутых умозаключений. Наряду с полными
логическими формами человек пользуется такими суждениями, которые
принимаются в сокращенном виде, а иные вовсе выпадают, опускаются, как давно
известные, проверенные опытом, доказанные практикой или установленные
какой-либо отраслью знаний. В результате полученный вывод кажется
оторванным, изолированным и представляется чистой, ничем не обусловленной
догадкой. Точно подметил эту закономерность И. П. Павлов. Интуицию, говорил
он, "так и нужно понимать", что "человек окончательное помнит, а весь путь,
которым подходил, подготовлял, он не подсчитал к данному моменту" Фактически
же полученный результат был подготовлен предыдущим мыслительным процессом, в
ходе которого произошла актуализация нужных знаний, а если решение наступает
с первого шага, значит, необходимые знания актуализировались немедленно,
благодаря тому, что готовность опыта и знаний у человека была высока. Таким
образом, за способностью интуитивно угадывать истину стоят опыт, знания,
активна мыслительная деятельность, которые позволяют как бы внезапно
правильно решить вопрос, понять сложное явление, предсказать дальнейший ход
событий. Конечно, очень многое зависит от того, что решающий задачу может
привнести в качестве фантазии, наблюдательности, критичности, творческой
заинтересованности и иных интеллектуальных качеств. В силу изложенного
говорить о непосредственности интуитивного знания можно только условно, ибо
оно опосредствовано и обусловлено всем предшествующим опытом человека и
человечества. Запасы знаний и жизненных наблюдений, знание способов решения
различных познавательных задач не представляют собой хаотического
нагромождени В сознании исследователя они систематизированы и увязаны нитями
ассоциаций. Чем большим количеством мысленных связей он располагает, тем
богаче и разностороннее его представление о мире. Чем чаще эти связи
использовались, тем меньших усилий требуется ему для правильного решения
возникающих задач. При интуиции происходит использование по заданию
интеллекта "глубинных архивов" человеческой памяти. Умственные действия,
подобно моторным операциям, в результате многократного повторения имеют
свойство сокращаться, автоматизироваться, ускользая от самонаблюдени По мере
совершенствования происходит свертывание процесса рассуждени Обдумывание
всех промежуточных ходов решения облегчается; начинают складываться прямые
связи между основными элементами задачи. Опираясь на догадку, исследователь
начинает все чаще правильно решать эти задачи, не производя каждый раз
аналитической работы и не осознавая пути их решени На этой базе
вырабатывается интуици И. М. Сеченов подчеркивал ее сходство с сильно
привычным движением, сделавшимся автоматическим, где механизм процесса
заучивания скрыт быстротой и легкостью действи "Эта аналогия, - заключает
он, - до такой степени полная, что я, не колеблясь, утверждаю их
психологическую однозначность"
Сокращенность и автоматизация мыслительных операций приводят к другой
особенности интуиции - ее быстроте. "Интуиция включает ассоциативный
процесс, идущий с громадной быстротой" Отдельные этапы этого процесса
протекают так стремительно, что сливаются в единый непрерывно текущий
познавательный акт, "в котором нельзя выделить последовательного перехода от
одного этапа к другому. Может быть, интуиция ничем, кроме быстроты
протекания, не отличается от обычных процессов мышления, имеющих место при
расчете, умозаключении, рассуждении и т. д. ? Но если в логическом смысле
интуиция-просто быстро сделанный "расчет", то в психологическом смысле это
качественно иной процесс. Скорость протекания исключает возможность полного
осознания всех его звеньев. Интуитивный вывод - это всегда сокращенное
рассуждение, как за счет полного выпадения тех или иных звеньев, так и за
счет того, что звенья эти проносятся более или менее бессознательной
Недооценка этой психологической особенности привела В. Коновалову и А.
Колесниченко к утверждению, что "интуиция является не чем иным, как только
непрослеженным процессом рационального логического мышления", "как познание,
логически доказанное и проверенное практикой" Считать интуицию "познанием,
логически доказанным и проверенным практически" - значит не видеть ее
психологического своеобразия, ставить, по существу, знак равенства между
догадкой и доказанным утверждением. Быстротечность и неосознанность
интуиции, чреватые опасностью ошибок, делают особенно необходимой ее
проверку логикой и практикой, посредством построения соответствующих версий
и их проверки в ходе расследования и судебного разбирательства. Не случайно
большинство авторов, занимавшихся проблемой гипотезы, связывают ее
возникновение только с интуицией. Наконец, еще одной особенностью интуиции
является ее тесная связь с наглядно-образным мышлением, что особенно важно
для следователя и судьи. Деятельность их, как показано выше, в максимальной
степени связана с конкретной действительностью, с образами реальных событий
и поступков людей в определенной обстановке.
Единство образного и словесно-логического мышления вы ступает в
следственной интуиции весьма своеобразно. Отражение общих свойств и
существенных взаимосвязей между явлениями здесь сочетается с относительным
преобладанием наглядности. Наглядный образ как бы вбирает в себя всю ту
сумму знаний, которая получена путем логического мышлени Здесь проявляется
взаимосвязь воображения и мышления, о чем говорилось выше Интуиция позволяет
мысленно увидеть сразу целую серию действий, образов, ситуаций, нагруженных
большим смыслом и значением. Возможность такого видения подтверждается
повседневной практикой, психологическими наблюдениями и экспериментами.
Интуиция не окончательное решение вопроса, а, как говорят психологи,
антиципация, т. е. предвосхищение мысли тельной работы, которая еще должна
быть проделана Интуитивная догадка (догадка, а не гадание!)-это трамплин для
будущей мыслительной работы. Интуиция не исключает, а предполагает
сознательное дискурсивное мышление, способное развернуть догадку в систему
доказательств, обнаружить ее фактические основания, объяснить процесс ее
формирования и в конце концов установить ее правильность или ошибочность.
"Интуиция создает гипотезы", - писал М. Горький Опираясь на высказанные выше
положения, следственную и судейскую интуицию можно определить как основанную
на опыте и знаниях интеллектуальную способность быстро, непосредственно и
неосознанно находить решение творческой задачи при ограниченном исходном
материале. Речь идет именно о решении мыслительных задач, а не о принятии
процессуальных решений по делу. Иными словами, интуиция в процессе
доказывания играет лишь вспомогательную роль, но не может непосредственно
служить обоснованием вывода следователя и суда по делу. Сотня самых
остроумных догадок, не проверенных и не подтвержденных реальными фактами,
останется бесполезной игрой ума и, конечно, не может служить основанием для
решения дела по существу, как и для применения мер процессуального
принуждения и т. д. "Интуиция, - как отмечалось в нашей философской печати,
- является эвристическим, а не доказательственным процессом, и ее
умозаключения носят вероятностный характер" В процессе доказывания знание
интуитивное должно быть превращено в логически и фактически обоснованное,
достоверное знание. "Будем учиться доказывать, но будем также учиться
догадываться". Этот призыв одного из крупнейших математиков вполне приемлем
для следователя, если только помнить, что догадка не заменяет
доказательство, а помогает найти его В этом смысле профессиональная интуиция
играет положительную роль для отыскания истины, для собирания доказательств,
для выбора наиболее эффективных приемов расследовани
N 3. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА ДОКАЗЫВАНИЯ
Процессуальная форма доказывания - это система установленных законом
правил, в соответствии с которыми осуществляется доказывание на всех
стадиях уголовного процесса. Значение этой формы заключается в том, что
она призвана обеспечить оптимальные условия для достижения целей
правосуди Правовая регламентация процесса доказывания закрепляет в
юридических нормах и делает обязательными выработанные наукой и
практикой наиболее эффективные и вместе с тем демократические и гуманные
средства и способы установления объективной истины в уголовном процесс, т.
е. служит выяснению существа дела. "Если судебный процесс, - писал К. Маркс,
- сводится к одной только бессодержательной форме, то такая пустая
формальность не имеет никакой самостоятельной ценности" Единообразие
процессуальной формы доказывания обеспечивается рядом положений Конституции
СССР и наличием общесоюзных законов, установивших наиболее общие и
существенные положения доказательственного права. Процессуальное
законодательство союзных республик конкретизирует эти общие положени
Следующие вопросы, относящиеся к характеристике процессуальной формы
доказывания, имеют наибольшее значение и требуют более детального
рассмотрения: 1) принципы уголовного процесса как основа процессуальной
формы и их роль в доказывании; 2) процессуальные гарантии в
доказательственном праве и доказывании и 3) процессуальное принуждение при
осуществлении доказывани Внутреннее единство актов познания и удостоверения
на протяжении всего уголовного процесса (при всей специфике предварительного
расследования и судебного разбирательства) обусловливает единообразие
основных правил доказывания на всех его стадиях. Независимо от того, какой
орган осуществляет доказывание, процессуальная форма доказывания в пределах
одной стадии процесса остается единой. Правовая регламентация процесса
доказывания позволяет сделать его максимально целеустремленным и экономным,
в частности, путем четкого определения круга обстоятельств, подлежащих
доказыванию (предмет доказывания). Правовое регулирование процесса
доказывания включает также перечень надежных источников информации, которые
могут быть использованы для установления истины по уголовному делу, а равно
способов обнаружения и исследования доказательств. Эти способы различаются в
зависимости от того, идет ли речь об обнаружении и исследовании информации,
содержащейся в материальных предметах (осмотр, обыск, выемка); информации,
получаемой в виде сообщений живых лиц (допрос, очная ставка); информации,
образующейся в результате сопоставления сообщений живых лиц о фактах с
материальной обстановкой, в которой эти факты имели место (следственный
эксперимент, проверка показаний на месте); информации, которую доставляет
научное исследование вещественных доказательств и других объектов
(экспертиза). Уголовно-процессуальный закон устанавливает в общем виде
способы удостоверения и закрепления информации, собираемой по уголовному
делу,- составление протоколов, изготовление слепков и оттисков,
фотографирование, звукозапись, киносъемка. При этом закон требует соблюдения
ряда условий, обеспечивающих полноту и точность запечатлени в деле
информации об исследуемом событии. Устанавливая процессуальную форму
доказывания, закон предусматривает, что субъекты доказывания, осуществляющие
судопроизводство, сменяют друг друга от стадии к стадии (следователь,
прокурор, суд первой инстанции, вышестоящий суд), чем обеспечивается
многократная проверка результатов доказывания и надежность окончательных
выводов по делу. Процессуальная скорма предъявляет ко всем субъектам
доказывания, ответственным за уголовное дело, требовани объективности и
компетентности, предусматривая возможность их отвода по указанным в законе
основаниям. Поскольку достижение истины по уголовному делу базируется на
доказывании, процессуальная форма включает обязательность требований лица,
производящего дознание, следователя, прокурора и суда, направленных на
обнаружение доказательств, для всех органов государства, общественных
организаций и отдельных лиц (ст. 70 УПК РСФСР). Обеспечить права и законные
интересы граждан, по необходимости вовлекаемых в процесс доказывания
(свидетелей, обыскиваемых, освидетельствуемых и т. д. ),-эта задача также
решается с помощью правового регулирования процесса доказывани Закон
устанавливает такой порядок доказывания, при котором органы государства
имеют возможность вторгаться в сферу личных интересов граждан лишь при
наличии достаточных оснований и в строго ограниченных пределах. При этом
интересы раскрытия преступления органически сочетаются с надежными
гарантиями неприкосновенности чести и достоинства личности. В исходе
доказывания по уголовным делам непосредственно заинтересованы обвиняемый,
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители.
Поэтому важным элементом процессуальной формы
является такой порядок участия этих субъектов в доказывании, который обеспечивает им возможность защищать свои законные интересы в деле и вместе с тем способствует наиболее полному, всестороннему и объективному выяснению всех обстоятельств дела.
Процессуальная форма доказывания включает и такие правила процедуры, которые
сводят к минимуму возможность появления ложных сведений от лиц,
допрашиваемых по делу. Степень детализации правового регулирования различных
сторон процесса доказывани неодинакова. Деятельность по собиранию
(обнаружению, процессуальному закреплению) и исследованию доказательств
регламентирована детально, с учетом особенностей каждого вида
доказательственной информации. Что касается внутренних мыслительных
процессов, составляющих содержание оценки доказательств, то законодатель
устанавливает лишь общие, имеющие методологический характер, условия,
которым должна отвечать деятельность следователя, прокурора и суда по оценке
доказательств. Таким образом, процессуальная форма доказывания в советском
уголовном процессе охватывает: а) принципы советского уголовного
судопроизводства в той мере, в какой они находят выражение в
доказательственном праве и деятельности по доказыванию; б) понятия и
институты доказательственного права, построенные в соответствии с этими
принципами (предмет доказывания понятие доказательства способы доказывания),
в) особенности институтов доказательственного права на отдельных стадиях
процесса и по некоторым категориям уголовных дел (дела несовершеннолетних,
невменяемых и др. ); г) круг органов и лиц, участвующих в доказывании, их
права и обязанности. Система нормативной регламентации процесса доказывания,
свойственная действующему советскому закону, возникла не сразу. В
уголовно-процессуальной науке в первые годы развития нашего государства
высказывалось мнение о необходимости значительно сократить область правового
регулирования доказывания, ограничившись указанием в законе одних лишь
процессуальных принципов и общих положений. Впервые эта мысль была высказана
П. И. Стучкой в 1918 году, в условиях, которые в известной мере объясняют
такую постановку вопроса. В дальнейшем П. И. Стучка отказался от этой точки
зрени Однако высказанная им мысль получила развитие в трудах Н. В. Крыленко,
относящихся к периоду, когда кодификация советского уголовно-процессуального
законодательства была в основном завершена. Видный деятель Советского
государства, много сделавший для укрепления революционной законности, Н. В.
Крыленко тем не менее выдвинул ряд ошибочных положений. В частности, он
утверждал, что нормы, регулирующие доказывание (за исключением общих
принципов), по своей природе являются "техническими", "рекомендательными"
Против подобных взглядов решительно выступил М. И. Калинин, который,
подчеркивая значение процессуальных форм, отмечал, что "законность постольку
целесообразна, поскольку ее формы имеют значение" А. Я. Вышинский хотя и
критиковал процессуальное упрощенчество Н. В. Крыленко, однако составленный
под его руководством проект УПК тоже шел по линии значительного упрощения
процессуальной формы и свертывания процессуальных гарантий. "В отличие от
ранее действовавшего УПК, - писал А. Я. Вышинский, - мы стали на путь
попытки крайнего сжатия этого УПК, сведения его только к самому основному,
если хотите, минимально необходимому... ". А. Я. Вышинский выступал, в
частности, за "лишение предварительного следствия той своеобразной
"юстиционной благодати", котора
якобы присуща этому виду уголовного розыска" Как известно, проекты УПК, подготовленные в 20-х и 30-х годах, не получили законодательного закрепления, однако тенденция к упрощению процессуальной формы доказывания нашла выражение в некоторых
законодательных актах того периода. Их отмена была составной частью
мероприятий Партии и Советского государства, направленных на дальнейшее
укрепление законности. В ныне действующим уголовно-процессуальном
законодательстве регламентация всех сторон процесса доказывания значительно
усилена, что обусловливает дальнейшее повышение эффективности советского
уголовного процесса. " Все процессуальные формы доказывания, все институты и
нормы доказательственного права основаны на демократических принципах
советского уголовного процесса, служат выражением и конкретизацией этих
принципов. Доказательственное право - центральная часть, ядро
процессуального права, а доказывание - ядро процессуальной деятельности.
Поэтому все принципы уголовного процесса имеют отношение к
доказательственному праву и являются и его принципами Одни из них прямо и
непосредственно, а другие косвенно и опосредствованно влияют на процесс
доказывания, направля его к достижению истины. Необходимо выделить принципы,
охватывающие все институты и нормы доказательственного и всего
процессуального права. Это: а) принцип законности, б) принцип
всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств
уголовного дела. Их содержание и значение раскрываются в других, более
конкретных принципах уголовного процесса. Последние применительно к сфере
доказывания следует разделить на две группы. К первой группе мы относим те
принципы, которые прямо и непосредственно проявляют себя в сфере
доказывания, хот некоторые из них в какой-то части действуют и за его
пределами: а) публичность процесса; б) независимость судей и подчинение их
только закону; в) оценка доказательств по внутреннему убеждению; г)
непосредственность и устность в восприятии и исследовании доказательств; д)
право обвиняемого на защиту; е) прокурорский надзор; ж) судебный надзор.
Вторую группу составляют принципы, значение которых для доказательственного
права состоит преимущественно в том, что они образуют как бы благоприятные
условия развертывания процесса доказывани Это: а) состязательность судебного
разбирательства; б) гласность судебного разбирательства; в) национальный
язык судопроизводства. Принципы права вообще, процессуального и
доказательственного в частности могут в известной мере рассматриваться как
своеобразные аксиомы. Аксиоматическое построение характерно для замкнутых
дедуктивных систем, каковыми, например, являются математика и формальная
логика. Их положения выводятся в виде необходимых следствий из ряда исходных
аксиом, принимаемых без доказательств. Право тоже в значительной мере
формализованная система (оперирующая категориями должного). В
социалистическом праве развиваются такие общие положения, как подлинная
свобода, равенство, социалистический гуманизм, демократия и др., которые для
права данной социальной системы имеют значение наиболее общих принципиальных
положений. Эти общие положения конкретизируются в принципах отдельных
отраслей права с учетом специфики предмета и метода правового регулирования
каждой из них, а затем в отдельных правовых институтах и нормах права. В
процессуальных формах доказывания, как правило, одновременно проявляет себя
несколько принципов уголовного процесса. Так, в процессуальной форме допроса
обвиняемого выражены принципы законности, всесторонности, полноты и
объективности исследования обстоятельств дела, устности, непосредственности,
национального языка судопроизводства, права обвиняемого на защиту и
презумпции невиновности. Процессуальная форма доказывания не произвольна,
она выводится из принципов уголовного процесса, предопределяющих ее, по
крайней мере, в наиболее существенных чертах. Принципы уголовного процесса
можно рассматривать как своего рода "каркас", вокруг которого наращиваются
уголовно-процессуальные формы и отношения, возникающие главным образом в
связи с доказыванием.
Принцип законности составляет основу деятельности всех органов
Советского государства, включая суд, прокуратуру и следственный аппарат. В
Программе КПСС указано, что правосудие в СССР должно осуществляться при
строжайшем соблюдении судами, органами следствия и дознания законности, всех
процессуальных норм При конструировании норм доказательственного права
принцип социалистической законности выражается в соответствии их
конституционным принципам и основным началам советского уголовного
судопроизводства, согласованности этих норм между собой, в полноте правового
регулирования процесса доказывани При осуществлении практической
деятельности по применению норм доказательственного права принцип
социалистической законности означает, что все действия суда, прокурора и
органов расследования по собиранию, проверке и оценке доказательств, а также
действия участников процесса, привлекаемых к нему лиц и органов должны
находиться в полном и точном соответствии с требованиями
уголовно-процессуального закона.
Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования
обстоятельств уголовного дела находит выражение во всех институтах
доказательственного права Он означает, что должны быть тщательно выяснены
все существенные обстоятельства дела, в том числе смягчающие (устраняющие)
уголовную ответственность; должны быть собраны, проверены и оценены все
необходимые доказательства; подлежат тщательному выяснению не только
обстоятельства самого преступления, но и обстоятельства, которые
способствовали его совершению, а равно фактические данные, необходимые для
разрешения гражданского иска; суд, прокурор и орган расследования обязаны
соблюдать полную беспристрастность, непредвзятость в исследовании
доказательств, не поддаватьс влиянию заинтересованных в исходе дела лиц.
Принцип публичности в доказывании по уголовным делам состоит в том, что
должностные лица и органы, в компетенцию которых входит применение норм
доказательственного права, осуществляют свою деятельность от имени и в
интересах государства и общества, руководствуясь законом и социалистическим
правосознанием. В частности, принцип публичности проявляется в правилах об
обязанности доказывания, которая осуществляется органами государства
независимо от позиции отдельных участников процесса. Защита охраняемых
законом личных интересов граждан, участвующих в доказывании, возложенная на
следователя, прокурора, суд, является одним из существенных проявлений
принципа публичности в доказывании. Публичному началу в значительной мере
подчинена деятельность всех участников уголовного процесса, отстаивающих
свои законные интересы. Участник процесса, представивший доказательство, не
может истребовать его обратно или запретить другому участнику ссылаться на
него в обоснование своих утверждений.
Принцип независимости судей и подчинения их только закону (ст. 112
Конституции СССР) обеспечивает установление истины при судебном рассмотрении
уголовного дела Независимость судей в процессе доказывания - это
закрепленная законом независимость от каких бы то ни было посторонних
влияний при определении порядка, пределов доказывания, при собирании,
исследовании и оценке доказательств, независимость судей от позиций
участников процесса и других лиц. Независимость суда первой инстанции
выражается и в том, что вышестоящий суд не вправе предопределять содержание
его внутреннего убеждения при возвращении дела на новое рассмотрение, т. е.
не вправе устанавливать и считать доказанными факты, отвергнутые или не
установленные приговором, предрешать вопрос о доказанности обвинения или
отдельных обстоятельств, достоверности и достаточности доказательств.
Принцип независимости и подчинения только закону применим, хотя и в
несколько ограниченных по сравнению с судебной деятельностью пределах, к
доказыванию на предварительном следствии (ст. 20 Основ, ст. 127 УПК РСФСР).
Принцип оценки доказательств по внутреннему убеждению состоит в том,
что следователь, прокурор и суд устанавливают достоверность и достаточность
доказательств для выводов о подлежащих доказыванию обстоятельствах, исходя
из своего собственного убеждения, основанного на всестороннем, полном и
объективном рассмотрении всех имеющихся в деле доказательств; при оценке
доказательств они руководствуются указаниями закона и своим социалистическим
правосознанием.
Принцип непосредственности предполагает определенный порядок
пользования доказательствами. Говоря о принципе непосредственности в
процессе доказывания, следует иметь в виду, что применяемая в связи с этим
терминология имеет несколько условный характер. Речь идет о непосредственном
восприятии не самого исследуемого события, а различных видов информации о
нем. Он направлен на то, чтобы следователь, судья: а) лично устанавливали и
исследовали факты, доступные непосредственному восприятию; б) лично
воспринимали показания свидетелей, потерпевших, обвиняемых, а также
исследовали заключения экспертов; в) лично исследовали документы и
вещественные доказательства. Таким образом, существо принципа
непосредственности состоит в: а) использовании первоисточников сведений о
фактах во всех случаях, когда это возможно; б) обеспечении непосредственного
контроля следователя и суда за поступлением в дело сведений о фактах,
которые будут положены в основу выводов; в) обеспечении проверки точности и
полноты восприятия и запечатления информации допрашиваемым лицом,
подлинности и точности отображения события в вещественных доказательствах и
документах; г) самостоятельном характере судебного следстви
Закон формулирует принцип непосредственности применительно к стадии
судебного разбирательства (ст. 37 Основ, ст. 240 УПК РСФСР), однако этот
принцип в известной мере может быть распространен и на стадию
предварительного расследовани Но в отличие от суда следователь может и не
воспринимать непосредственно все те доказательства, которые послужили
основанием его выводов по делу. Доказательства могут быть выявлены и
процессуально закреплены другим следователем, участвующим в бригаде
следователей или выполняющим отдельное поручение (требование); прокурором,
принявшим на себя производство отдельных следственных действий; работником
органа дознания, выполняющим поручение следовател Непосредственность
обеспечивает наиболее правильную передачу сведений о происшедших событиях.
Чем больше промежуточных ступеней в передаче сведений, тем больше
возможность допущения неточностей, внесения посторонних элементов или
пропуска существенного при передаче информации. Одним из важных выражений
принципа непосредственности является требование закона о том, чтобы в основу
приговора были положены лишь те доказательства, которые были исследованы на
судебном следствии (ст. 43 Основ, ст. 301 УПК РСФСР), а также правило,
согласно которому участники судебных прений не вправе ссылаться на
доказательства, не проверенные на судебном следствии (ст. 295 УПК РСФСР).
Принципом непосредственности обусловлено и правило о том, что если кто-либо
из судей вследствие болезни или по другой причине лишен возможности
продолжать слушание дела и поэтому заменяется другим, то доказывание в
судебном разбирательстве начинается снова: новый судья, заменивший
выбывшего, должен иметь возможность непосредственно исследовать все
доказательства по делу. Важными гарантиями соблюдения принципа
непосредственности служат правила, ограничивающие возможность оглашения в
суде протоколов допросов обвиняемых, потерпевших, свидетелей, заключений
экспертов и требующие, чтобы соответствующие лица были вызваны и допрошены
судом (ст. ст. 281, 286,287 УПК РСФСР).
Устность уголовного судопроизводства (ст. 37 Основ) обеспечивает в
сфере доказывания непосредственность при собирании и исследовании
доказательств, имеющих форму показаний. Она вместе с тем необходимое
условие судебного разбирательства. Право на защиту (ст. 111
Конституции СССР, ст. 46 УПК РСФСР) является необходимым условием
достижения истины и охраны законных интересов граждан, подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлени "Пронизывая" институты и нормы
доказательственного права, этот принцип определяет вместе с другими
принципами уголовного процесса порядок, форму и содержание доказывания так,
чтобы были обеспечены законные интересы обвиняемого, в частности возможность
активно участвовать в собирании, исследовании и оценке доказательств
Перейдем к рассмотрению второй группы принципов.
Принцип состязательности определяет такой порядок доказывания в суде,
при котором: а) орган, поддерживающий в суде обвинение, не принимает решения
по делу, что, иными словами, означает отделение функции обвинения от функции
разрешения судом дела по существу; в) участникам судебного разбирательства
предоставляются равные права по участию в доказывании, заявлению ходатайств
и отводов; в) обвиняемый имеет реальную возможность, осуществля пре
доставленные ему законом права, самостоятельно и через защитника опровергать
обвинение, доказывать свою невиновность. Принцип состязательности в
советском уголовном процессе не препятствует суду собирать доказательства по
собственной инициативе и принимать решения, не зависящие от требований
участников процесса. Иными словами, он предполагает активную роль суда и
председательствующего в доказывании. С точки зрения методологии доказывания
этот принцип соответствует общепризнанному положению о том, что истина
устанавливается путем полемики и что истинные факты познаются при
столкновении противоречивых утверждений.
Существенное влияние на процесс доказывания оказывает принцип
гласности судопроизводства, в соответствии с которым судебное
разбирательство происходит открыто, в присутствии граждан, с обеспечением
возможности оповещать общественность о ходе и результатах рассмотрения дела
в суде через печать, радио, телевидение, а также посредством устных
выступлений представителей органов, ведущих производство по делу, и других
лиц Атмосфера гласности судопроизводства - эффективное средство обеспечени
законности в ходе доказывани Случаи ограничения гласности исчерпывающе
определены законом (ст. 12 Основ, ст. 18 УПК РСФСР).
Принцип национального языка судопроизводства обеспечивает реальное
осуществление гласности, устности, состязательности и других принципов
уголовного процесса в условиях Советского многонационального государства. В
связи с осуществлением принципа национального языка судопроизводства в
определенных случаях возникает необходимость введения в процесс доказывания
особой процессуальной фигуры - переводчика. Так как участие переводчика в
доказывании означает введение дополнительной ступени в передаче информации
следователю и суду, возникает необходимость делать предметом оценки такие
факторы, которые могли повлиять на полноту, объективность и правильность
перевода (выявление оснований для отвода переводчика, соблюдение
процессуальных правил допроса с участием переводчика и др. ).
Принцип прокурорского надзора применительно к доказыванию означает, что
особый орган государства - прокурор - осуществляет надзор за соблюдением
законности в доказывании на всех стадиях судопроизводства, а в необходимых
случаях и сам осуществляет доказывание, направля его в сторону объективного,
всестороннего и полного выяснения обстоятельств уголовного дела и
установления истины. Возбуждая уголовное дело, прокурор производит оценку
поступивших к нему материалов, устанавливает наличие признаков преступления
в событии или деянии, которое должно стать предметом дальнейшего
расследовани Прокурор осуществляет надзор за законностью и обоснованностью
возбуждения дела органами расследования и судом. В стадии предварительного
расследования прокурор направляет доказывание в сторону установления истины
при строгом соблюдении законных интересов граждан.
Участие прокурора в работе распорядительного заседания суда
способствует тщательному выяснению вопроса о достаточности доказательств для
слушания дела в судебном заседании. В стадии судебного разбирательства
прокурор осуществляет надзор за законностью; обосновывает доказательствами
обвинительный тезис; деятельно участвует в исследовании доказательств;
ставит перед судом вопрос об устранении нарушений закона, допущенных
участвующими в доказывании лицами; ходатайствует перед судом об истребовании
доказательств, исследовании версий и проверке обстоятельств дела; производит
оценку исследованных судом доказательств, представля суду свои соображения о
том, как необходимо разрешить дело. Прокурорский надзор в стадиях
кассационного и надзорного производства, а также при пересмотре дел по вновь
открывшимся обстоятельствам подчинен задаче обнаружения и исправления
судебных ошибок, укреплению законности в деятельности органов расследования
и судов, охране прав граждан. Основными формами осуществления прокурорского
надзора в доказывании на этих стадиях процесса является ознакомление с
приговорами (иными решениями) судов л изучение уголовных дел; принесение
протестов; представление в вышестоящий суд новых материалов; поддержание
протестов в суде; дача заключений в вышестоящем суде.
Принцип судебного надзора в советском уголовном процессе обычно
понимают как право вышестоящих судов контролировать законность и
обоснованность приговоров и иных актов, принимаемых нижестоящими судами (ст.
19 Основ). Представляется, что данный принцип имеет более широкую область
применения, так как судебный надзор в широком смысле включает и деятельность
судов первой инстанции, контролирующих законность и обоснованность актов
предварительного следстви Рассмотрение дела в судебном заседании - одна из
самых важных форм осуществления контроля за законностью и обоснованностью
выводов следователя и прокурора по уголовному делу. В частности, суд
проверяет: достаточно ли полно, всесторонне и объективно собирались и
оценивались доказательства; были ли исследованы на предварительном следствии
все обстоятельства дела, все версии, подлежащие проверке; соблюдены ли
требования закона при собирании и оценке доказательств; подтверждены ли
выводы следователя и прокурора по делу достаточными и достоверными
доказательствами и т. д. Задача судебного надзора, осуществляемого при
пересмотре дел в кассационном и надзорном порядке, - обеспечение законности
в доказывании на всех предшествующих стадиях.
Следует остановиться на характеристике процессуальных гарантий в
доказывании. Процессуальная форма и процессуальные гарантии в доказывании -
понятия, тесно между собой связанные. Различие между ними в том, под каким
углом зрения рассматриваютс нормы доказательственного права и
соответствующие им право отношени Понятие процессуальной формы имеет
значение по отношению к тому содержанию, которое она "формирует". Таким со
держанием является сама деятельность субъектов доказывания и иных
участвующих в доказывании лиц, упорядоченная благо даря наличию
процессуальной формы. Процессуальные гарантии - это та же процессуальная
форма, но рассматриваемая под другим углом зрения, а именно как средство
достижения определенных целей правосуди Процессуальные гарантии в
доказательственном праве обеспечивают достижение истины по уголовным делам,
охрану прав и законных интересов граждан, участвующих в доказывании, и
воспитательное воздействие на граждан процесса доказывани Реально почти
каждая процессуальная гарантия одновременно выполняет все три функции. Так,
процессуальные правила допроса свидетеля подчинены задаче всестороннего и
полного выяснения обстоятельств дела, т. е. установлению объективной истины,
но их соблюдение гарантирует и законные интересы самого свидетеля,
обвиняемого, а также других субъектов доказывания и в то же время
способствует воспитательному воздействию судопроизводства на граждан.
Процессуальные гарантии составляют иерархию правовых требований - от
принципов процесса до конкретных норм. Так, гарантией установления истины по
уголовному делу является соблюдение принципа полноты, всесторонности и
объективности исследования обстоятельств дела. Соблюдение этого принципа в
свою очередь обеспечивается рядом гарантий, и в частности правом обвиняемого
на защиту. Последнее обеспечивается предоставлением обвиняемому конкретных
прав в доказывании, в том числе права давать объяснения (показания) по
предъявленному обвинению. Право обвиняемого давать объяснения (показания)
обеспечивается рядом конкретных процессуальных правил, регламентирующих
порядок получения объяснений (показаний). Понятие процессуальных гарантий
применимо и к отдельным способам получения доказательств. В этом смысле
можно говорить о процессуальных гарантиях достоверности и полноты
свидетельских показаний, заключения эксперта, осмотра, освидетельствования и
т. д. В Советском общенародном государстве процессуальные гарантии являются
выражением режима социалистической законности и демократии. Из всей
совокупности процессуальных гарантий можно выделить такие, которые
определяют порядок доказывания безотносительно к отдельным участникам
судопроизводства (правила допустимости доказательств, принципы оценки
доказательств и т. д. ). В то же время существуют процессуальные гарантии,
которые специально приспособлены для защиты законных интересов отдельных
участников судопроизводства - обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика (их представителей), лиц, подвергаемых обыску,
освидетельствованию, экспертизе и т. д. Обеспечивая защиту законных
интересов граждан, участвующих в уголовном процессе, указанные группы
гарантий одновременно служат установлению истины. Законодатель стремится
найти в процессуальных гарантиях оптимальное соотношение интересов
государства, связанных с раскрытием преступлений, и интересов отдельной
личности, привлекаемой к участию в процессе. Интересы раскрытия преступлений
требуют в конкретных случаях известного ограничения личных прав и интересов
отдельных граждан. Это возможно лишь при наличии установленных законом
оснований и при соблюдении процессуальной формы доказывани При
противодействии законным требованиям органов государства некоторые
ограничения прав и интересов граждан могут быть осуществлены принудительно.
Однако характер и формы такого принуждения в свою очередь ограничены. И это
понятно: нельзя добиваться истины любыми средствами, например ценой
причинения вреда здоровью граждан, оскорбления их достоинства. Ниже будут
рассмотрены некоторые ситуации, когда при осуществлении доказывания в целях
установления истины возникает вопрос о мерах, связанных с ограничением прав
граждан. Такой вопрос встает, в частности, в связи с необходимостью
задержания, заключения под стражу и избрания других мер пресечения;
обеспечения явки граждан, имеющих отношение к делу, к месту следствия и в
суд; осмотра и изъятия вещественных признаков преступления на теле или
одежде человека, исследования психических и физиологических функций
человеческого организма. Задержание подозреваемого может иметь прямое
отношение к доказыванию, так как в результате применения этой меры
принуждения в ряде случаев пресекается возможность уничтожения или
фальсификации доказательств и обеспечивается их своевременное обнаружение и
изъятие (п. 3 ст. 122 УПК РСФСР). Заключение под стражу может быть применено
по указан ному в законе кругу дел при наличии достаточных оснований считать,
что обвиняемый, находясь на свободе, будет препятствовать установлению
истины по делу (ст. ст. 89, 96 УПК РСФСР). Тем самым пресекается
деятельность обвиняемого, направленная на сокрытие, уничтожение или
фальсификацию доказательств, создаются условия для обнаружения
доказательств, находящихся при обвиняемом, в его жилище и т. д., а также
обеспечивается явка обвиняемого на допрос к следователю и в суд для
получения от него показаний по существу дела. По многим делам следователь и
суд были бы лишены возможности установить истину без правдивых показаний
свидетелей и потерпевших. Получение таких показаний обеспечивается, во-
первых, сознательностью советских граждан, во-вторых, возможностью
применения мер процессуального и уголовно-правового принуждени Если
свидетель или потерпевший без уважительных причин не является для дачи
показаний по вызову следователя, органа дознания, прокурора и суда, то эти
органы вправе подвергнуть его приводу (ст. ст. 73, 75 УПК РСФСР). Привод
может быть применен и в отношении обвиняемых (подозреваемых). Аналогичное
правило установлено в отношении экспертов, уклоняющихся от явки по вызову
органа расследования и суда (ст. 82 УПК РСФСР). Явка свидетелей и
потерпевших для дачи показаний, экс перта - для производства экспертизы
обеспечивается не только процессуальным принуждением, но и возможностью
применения уголовно-правовых санкций за отказ или уклонение от дачи
показаний либо исполнения обязанностей эксперта (ст. 182 УК РСФСР). В этих
случаях законодатель ставит на первое место публичный интерес раскрытия
преступлений, требуя подчинения ему личных интересов свидетелей и
потерпевших, не всегда заинтересованных в конкретном случае в установлении
истины по делу. Вопрос о пределах возможного ограничения права
неприкосновенности личности возникает и в случаях, когда необходимы: 1)
медицинское вторжение в организм человека (операция) либо применение
специальных медицинских методов обследования, диагностики, извлечения
инородных тел (рентген, промывание желудка, анализы крови, экскрементов и т.
д. ); 2) применение немедицинских методов изъятия у человека образцов для
исследования; 3) помещение лица в медицинское учреждение; 4) осмотр тела
человека, сопряженный или не сопряженный с нарушением чувства стыдливости.
Обнаружение и изъятие доказательств, связанные с вторжением в полости тела
человека и постановкой в опасность его жизни и здоровья, недопустимы без
согласия соответствующего лица, независимо от его процессуального положени В
частности, если условием извлечения вещественного доказательства из тела
человека является операция, то должны действовать медицинские правила,
требующие, чтобы она не была противопоказана с медицинской точки зрения и
пациент дал согласие на ее проведение. Применение специальных медицинских
методов обследования, диагностики и извлечения инородных тел, небезопасных
для здоровья или сопряженных с сильными болевыми ощущениями, также возможно
лишь с согласия соответствующего лица - обвиняемого, потерпевшего. Согласия
не требуется, если метод безвреден и не причиняет сильных болевых ощущений
(например, рентгеноскопия). Принудительное применение немедицинских методов
изъяти образцов для исследования возможно, если это не сопряжено с
действиями, унижающими достоинство человеческой личности. Допустимо.
например, принудительное изъятие таких образцов для сравнения, как отпечатки
пальцев, волосы, грязь под ногтями и т. д. Принудительное помещение лица в
медицинское учреждение для проведения медицинской или психиатрической
экспертизы возможно лишь в отношении подозреваемого и обвиняемого (ст. 188
УПК РСФСР). В отношении потерпевшего и свидетеля эта принудительная мера
недопустима, хотя бы она и могла способствовать более полному исследованию
обстоятельств дела. Необходимо согласие потерпевшего и свидетеля на
помещение его в медицинское учреждение, а если оно не получено, то следует
довольствоваться амбулаторной экспертизой или искать другие средства
установления соответствующих обстоятельств дела. Вопрос о допустимости
принудительного осмотра человеческого тела при освидетельствовании,
экспертизе, личном обыске и получении образцов для исследовани достаточно
сложен. При его разрешении необходимо руководствоваться двумя основными
критериями, а именно: 1) какое процессуальное положение занимает лицо,
подвергаемое осмотру; 2) причиняет ли осмотр тела ущерб чувству стыдливости.
Осмотр тела, не причиняющий ущерба чувству стыдливости (не сопровождаемый
обнажением), вполне допустим в отношении как обвиняемого (подозреваемого),
так и потерпевшего. При отказе подвергнуться осмотру возможно принудительное
проведение соответствующих действий. Осмотр тела, который по необходимости
сопровождается обнажением, также возможен, если осматриваемое лицо против
этого не возражает. Трудности возникают лишь в случаях, когда осматриваемое
лицо, ссылаясь на чувство стыдливости, возражает против осмотра его тела
следователем, понятыми, врачом и тем самым (иногда преднамеренно)
препятствует установлению истины. Представляется, что в отношении
обвиняемого (подозреваемого) принудительный осмотр тела возможен, поскольку
собранными по делу доказательствами он изобличается в совершении
преступления и проявляет понятную заинтересованность в сокрытии следов,
орудий, предметов, находящихся при нем или на нем - в одежды, на теле, в
полостях тела. Лишить следователя возможности обнаружить и изъять эти следы,
оружие, предметы, защищая чувство стыдливости обвиняемого, - значит сделать
невозможным установление истины по многим уголовным делам и причинить ущерб
государству и обществу. Но в отношении потерпевшего решить этот вопрос
гораздо сложнее. По этому вопросу высказаны две точки зрени Сторонники одной
из них считают, что потерпевшего можно принудительно подвергнуть экспертизе
и освидетельствованию, так как нельзя ставить раскрытие преступления в
зависимость от его усмотрени Сторонники другой точки зрения полагают, что
потерпевший не может быть принудительно, помимо своей воли, подвергнут
экспертиза и освидетельствованию, так как закон заботится не только об
установлении истины, но и о том, чтобы она достигалась средствами, не
ущемляющими законных интересов личности. В таких случаях необходимо, считают
сторонники этой точки зрения, применять убеждение либо ввести
административную ответственность. В процессе совершенствования закона
следовало бы уточнить пределы и характер мер, которые могут быть применены в
подобных случаях Необходимо указать еще две группы мер, применение которых в
ряде случаев обеспечивает установление истины по делу. Одна из них
представляет собой основанное на законе ограничение права неприкосновенности
жилища (осмотр, выемка, обыск), а другая-права тайны переписки Зареет на
почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка). Указанные
ограничения могут быть применены не только в отношении обвиняемого и
подозреваемого, но и иных лиц, например переписывавшихся с обвиняемым,
принявших у него похищенные вещи и т. д. Таким образом, процессуальные
гарантии обеспечивают одновременно как достижение истины по уголовным делам,
так и охрану прав и законных интересов личности. При наличии коллизий
охраняется та ценность, которую государство и общество признают более
существенной. В одних ситуациях этой ценностью является раскрытие
преступления, в других (они были рассмотрены выше) - охрана прав и законных
интересов личности.
N 4. ПРЕЗУМПЦИИ И ПРЕЮДИЦИИ В ДОКАЗЫВАНИИ
Процесс доказывания включает в себя использование презумпций и
преюдиций. Учение о презумпциях в праве охватывает большой круг вопросов,
относящихся как к общей теории права, так и к отраслевым правовым наукам;
составная его часть-возможности и пределы использования презумпций в
доказывании по уголовным делам.
Под презумпцией обычно понимают общее правило, отображающие
устойчивые, неоднократно наблюдаемые связи между людьми, событиями,
явлениями, состояниями, свойствами. Принятие презумпций состоит в том,
что при наличии (установлении) одного из фактов, связь которых выражена
презумпцией, додается вывод о существовании другого факта; последний,
таким образом, выводится из презумпции (презюмируется). Презумпции
имеют статистическую природу. Они верны для большинства случаев данного
рода, но допускают и исключени В этом смысле презумпция - это предположение,
что обычно наблюдаемая связь между фактами, весьма вероятно, существует и в
данном конкретном случае. Высказывалось мнение, что презумпции - это
"индуктивные умозаключения, основанные на так называемых эмпирических
законах, а не научных закономерностях общественной жизни". Действительно,
наблюдение, накопление фактического материала опыт составляют необходимую
предпосылку формулирования презумпций, что позволяет говорить о
преобладающем значении индукции в этом познавательном процессе. Однако
неверно считать что презумпция только индуктивное эмпирическое обобщение и в
ее формулировании не участвует дедукция, что презумпция не может выражать
закономерность. В этом можно убедиться на примере презумпции,
устанавливающей связь между фактом достижения лицом определенного возраста и
его способностью понимать значение противоправных действий и руководить
своим поведением. Первоначально эта презумпция была результатом
приблизительных эмпирических обобщений, не имевших научного обосновани В
настоящее время достижения психологии, психиатрии, педиатрии позволяют на
научной основе установить минимальный возраст уголовной ответственности и
дифференцировать его в зависимости от формы и характера правонарушений.
Презумпция, таким образом, становится выражением научной закономерности.
Однако от этого она не перестает быть презумпцией, так как выражает лишь
среднюю статистическую величину, от которой в отдельных случаях возможны
отклонения (раннее интеллектуальное развитие, или, наоборот, возрастное
отставание психики). При установлении возраста уголовной ответственности
законодатель исходит именно из средней статистической величины,
предусматривая вместе с тем возможность (ст. 392 УПК РСФСР) в конкретном
случае доказывать, что возрастное отставание психики исключает возможность
привлечения к уголовной ответственности (N 2, 3 гл. III). В логическом
отношении презумпция представляет так называемое условное или гипотетическое
вероятностное суждение, которое можно выразить формулой: "Если есть А, то,
весьма правдоподобно, есть и В" или "Большинство А есть В". Например: "Если
приговор вступил в законную силу, то все изложенное в приговоре, как
правило, истинно", иными словами: "Большинство вступивших в законную силу
приговоров отражает истину". Неопровержимые презумпции имеют жесткую
логическую структуру: "Если есть А, то есть В", "Все А есть В". Но это
квазиструктура, объясняемая потребностями единообразного правового
регулирования (см. ниже). На самом деле характеристика логической структуры
любой презумпции и вывода из нее не может обойтись без указания на
вероятность достаточно высокой степени. Презумпции всегда допускают
исключения из формулируемых ими правил. Презумпции, применяемые в
показывании, делятся на правовые (легальные законные) и фактические. Первые
прямо установлены законом или могут быть выведены из него, вторые не
установлены законом.
Правовая презумпция - это закрепленное в законе правило, предполагающее
наличие или отсутствие фактов до представления доказательств противного
(опровержимая презумпция) или запрещающее их опровержение
(неопровержимая презумпция). Это правило применяется лишь при
достоверном установлении факта (принятии акта), с которым закон
связывает действие презумпции. Правовая презумпция учитывает реальные
связи и зависимости и потому правильно отражает подавляющее большинство
ситуаций, на которые рассчитана В советской юридической науке получила
известное распространение точка зрения, отрицавшая значение презумпций. Ее
питало представление о фиктивном и сугубо формальном характере презумпций в
буржуазном праве, из чего делался вывод, что и в советском праве им нет
места.
Эти взгляды в настоящее время не разделяются большинством советских
юристов, считающих, что в советском праве презумпции не имеют характера
фикций. Они представляют собой проверенные практикой обобщения высокой
степени вероятности, как правило допускающие учет специфики не охватываемых
ими случаев. Презумпции служат единообразному правовому регулированию
стабильности правопорядка, защите прав граждан. Они помогают установить
рациональный и справедливый порядок доказывания обстоятельств дела путем
распределения обязанности доказывания между участниками процесса.
Опровержение правовых презумпций не следует понимать как опровержение
истинности суждения, охватываемого презумпцией. Это суждение дает
объективную оценку определенному социальному явлению, хотя и содержит
вероятностную его характеристику. Поэтому широко используемое в юридической
литературе понятие "опровержение презумпции" следует понимать в том смысле
что опровергается ее применимость к данному конкретному случаю. Закон, как
уже отмечалось, устанавливает и некоторые неопровержимые презумпции. К их
числу относится, например, упомянутая презумпция "неразумения" лиц, не
достигших возраста уголовной ответственности. Очевидно, для некоторого
количества случаев неопровержимая правовая презумпция в действительности
могла бы быть опровергнутой, хотя закон этого не допускает. Поскольку
количество таких ситуаций ничтожно, закон в интересах единообразного
правового регулирования и создания максимальных гарантий охраны прав граждан
пренебрегает этими случаями. Простейшие презумпции как приблизительные
обобщения, выведенные из длительных наблюдений и отражающие обычный порядок
вещей, давно применялись в судебной деятельности. Многие из них были усвоены
законодательством эпохи формальных доказательств. Так, правило, согласно
которому признание обвиняемого считалось решающим доказательством,
достаточным для вынесения обвинительного приговора, было основано на
предположении, что в подавляющем большинстве случаев невиновный человек не
станет изобличать самого себя (эта презумпция до сих пор действует в
англо-американском процессе). Правило о том, что изобличающих показаний
родителя достаточно для признания виновным сына или дочери, было основано на
предположении, что родитель не станет оговаривать своих детей, и т. д.
Презумпции инквизиционного судопроизводства были ненаучными, примитивными
обобщениями, отражающими общественный уклад жизни и сравнительно невысокий
уровень знаний той эпохи, распространенные в то время предрассудки и
заблуждени Неудивительно, что применение в доказывании таких презумпций
часто вело к судебным ошибкам. Доказательственное право ряда буржуазных
государств сохранило обилие формальных правил,
являющихся по своей природе презумпциями. Многие из них представляют собой обобщения, которые в применении к конкретным случаям нередко оказываются ошибочными Презумпции советского уголовного процесса отражают реальные связи и статистические
закономерности. Законные презумпции по сфере своего действия делятся на
общеправовые, межотраслевые и отраслевые. Общеправовые и межотраслевые
презумпции находят применение и в доказывании по уголовным делам, проявлясь
в презумпциях уголовно-правовых и уголовно-процессуальных. Уголовно-правовые
презумпции выражают такие связи между фактами, которые обусловливают наличие
или отсутствие предпосылок применения уголовного закона. Значение
уголовно-правовых презумпций для процесса доказывания по уголовным делам
состоит прежде всего в указании обстоятельств, не подлежащих доказыванию, и
введении критериев относимости доказательств. Выше неоднократно упоминалась
презумпция "неразумения", связанная с фактом недостижения обвиняемым
возраста уголовной ответственности. Поскольку этот факт установлен,
исключается возможность доказывать в рамках уголовного дела такие
обстоятельства, как понимание обвиняемым общественной опасности совершенного
им деяния и способность руководить собой при его совершении.
Очевидна, однако, ее роль при определении предмета и пределов
доказывани Освобождая от доказывания вины лица, не достигшего возраста
уголовной ответственности, эта презумпция не освобождает, однако, от
доказывания того, что действия совершены именно тем лицом, в отношении
которого дело должно быть прекращено. Каждый гражданин предполагается
знающим уголовный закон обнародованный в установленном порядке Поэтому нет
необходимости доказывать знание или незнание закона каждым обвиняемым. Но
следователь и суд могут доказать неприменимость этой презумпции к данному
случаю, если возникает обоснованное предположение, что обвиняемый в силу
исключительных обстоятельств был лишен возможности знать о принятии нового
закона. В ст. 48 УК РСФСР выражена презумпция, предписывающая считать
правонарушителя не представляющим общественной опасности, если со времени
совершения преступления прошли указанные в законе давностные сроки и
давность не была прервана. Это неопровержимая презумпци Доказательственное
значение ее состоит в следующем: достаточно установить, какое было совершено
преступление и факт истечения сроков давности, чтобы сделать ненужным
выявление и уточнение других элементов предмета доказывания (например,
субъекта преступления, смягчающих и отягчающих обстоятельств). Уже
приведенный по необходимости неполный перечень уголовно-правовых презумпций
свидетельствует, что они (как и вообще правовые презумпции) существенно
влияют на ряд исходных позиций при доказывании. Отсюда и очевидность
требования их обоснованности. Игнорирование этого положения в
нормотворческой деятельности, правовой науке и практике может ограничить
доказывание искусственными пределами, породить формализм и привести к
судебным ошибкам. Сказанное в полной мере относится и к
уголовно-процессуальным презумпциям, к рассмотрению которых мы переходим.
Презумпция невиновности как правовой принцип была впервые провозглашена во
Франции пришедшей к власти буржуазией. Она получила закрепление в ст. 9
Декларации прав человека и гражданина 1789 года в следующей формулировке:
"Так как каждый человек предполагается невиновным, пока его не объявят (по
суду) виновным, то в случае необходимости его ареста всякая строгость,
которая не
является необходимой для обеспечения (за судом) его личности, должна быть строго караема законом". В условиях буржуазного государства презумпция невиновности была и остается прогрессивным правовым принципом, который может быть использован для
ограничения произвола судебной и полицейской власти, для защиты личности от
необоснованных обвинений. Понятно поэтому, что представители
антропологической и социологической школ буржуазного уголовного права повели
атаку на презумпцию невиновности, рассматривая этот принцип как помеху
репрессивным мероприятиям государства в отношении субъектов, находящихся в
"опасном состоянии", относящихся к "преступным типам" личности.
Тенденциозность, ограничение гарантий личности, фактический отказ от
презумпции невиновности характерны для современной теории и практики
буржуазного судопроизводства, о которой Хаутс пишет: "Я был поражен
отношением многих судей к своему делу. Их грубость и бесцеремонность,
проявляемые в течение многих лет судебной работы, выработали у них такое
мнение, что каждый обвиняемый в преступлении является обязательно виновным.
Они считают, что любое выдвигаемое алиби есть не что иное, как
мошенничество, и часто забывают, что правдивое алиби существует".
Современный американский автор Коллисон, отвергая презумпцию невиновности,
считает ее "одной из многих абсурдных юридических теорий" В этих условиях
победой прогрессивных сил является то, что презумпция невиновности нашла
отражение во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. при участии Советского Союза. Вот. II
Декларации она сформулирована следующим образом: "Каждый человек, обвиняемый
в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока
его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного
судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности
для защиты".
Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый XXI
сессией Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г. при участии Советского
Союза, в ст. 14 закрепил презумпцию невиновности в следующей формулировке:
"Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться
невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону". На
страницах журнала "Коммунист" справедливо указывалось, что "прогрессивный и
демократический принцип презумпции невиновности только в социалистическом
праве получил последовательное и полное осуществление как выражение
социалистического демократизма и подлинной, а не формальной демократии"
Содержание презумпции невиновности применительно к доказыванию в советском
уголовном процессе можно сформулировать следующим образом: лицо,
подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным
до тех пор, пока его виновность не будет доказана в установленном законом
порядке при соблюдении демократических принципов советского уголовного
судопроизводства. Презумпция невиновности вытекает из ряда норм советского
права Конституция СССР (ст. III) предоставляет обвиняемому право на защиту.
Если обвиняемый имеет право опровергать выдвинутые против него обвинения,
значит, законодатель не рассматривает эти обвинения как уже доказанные, т.
е. не считает обвиняемого виновным.
Презумпция невиновности сформулирована в ст. 7 Основ уголовного
судопроизводства, где говорится: "Никто не может быть признан виновным в
совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по
приговору суда". В этой формулировке действие презумпции связывается не
только с признанием лица виновным, но и с определением наказани В
процессуальном смысле презумпция невиновности указывает момент в развитии
производства по делу, когда виновность обвиняемого следует считать
доказанной независимо от того, назначается или не назначается уголовное
наказание. Презумпция невиновности лежит в основе многих процессуальных
норм. В ст. 36 Основ говорится, что судья выносит постановление о предании
обвиняемого суду, "не предреша вопроса о виновности". Статья 43 Основ
устанавливает: "Обвинительный приговор не может быть основан на
предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного
разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана".
Если же виновность обвиняемого в полной мере доказать не удалось, то должен
быть вынесен оправдательный приговор, которым обвиняемый признается
невиновным. При этом оправдательный приговор не может содержать сведений,
ставящих под сомнение невиновность оправданного (ст. 314 УПК РСФСР). Статья
14 Основ освобождает обвиняемого от обязанности доказывать свою
невиновность, из чего следует, что закон предполагает его невиновным, пока
следователь, прокурор и суд на основе доказательств не придут к выводу о его
виновности. Требования закона, выражающие презумпцию невиновности,
последовательно проводятся в судебной и следственной практике. Презумпция
невиновности действует на всех стадиях уголовного процесса, предшествующих
официальному (от имени государства) признанию лица виновным в совершении
преступлени В стадии предварительного расследования презумпция невиновности
выражается в том, что следователь и прокурор обязаны подходить к обвиняемому
и подозреваемому без всякого предубеждения; внимательно выслушивать и
фиксировать в деле все доводы обвиняемого и защитника, направленные на
опровержение обвинения и смягчение ответственности; добросовестно проверять
эти доводы с помощью доказательств; удовлетворять ходатайства обвиняемого
(защитника) об обнаружении и проверке доказательств и проведении с этой
целью следственных действий, если таковые могут иметь значение для дела.
Привлекая лицо в качестве обвиняемого, следователь исходит из достаточно
обоснованного предположения о том, что обвиняемый виновен в совершении
преступлени В то же время, учитывая презумпцию невиновности, необходимо
получить и проверить показания обвиняемого по поводу предъявленного
обвинения, завершить собирание и проверку доказательств. Окончательный (для
данной стадии процесса) вывод о виновности следователь вправе сделать лишь в
обвинительном заключении либо в постановлении о прекращении дела по
нереабиалитирующим основаниям. Следователь обязан обосновать этот вывод
доказательствами. Выводы обвинительного заключения должны быть проверены
судом, который, осуществля доказывание, также руководствуется презумпцией
невиновности. С точки зрения государства установившего судебный порядок
проверки обвинительных выводов следователя и прокурора, обвиняемый еще не
виновен; его виновность должна быть подтверждена приговором, вступившим в
законную силу. Существует мнение, что презумпция невиновности прекращает
свое действие, или, по выражению Н. Н. Полянского, "умолкает", как только
орган расследования убеждается в том, что он собрал достаточно доказательств
виновности обвиняемого. На этом оснований одни авторы считают, что
презумпция невиновности - это не объективное правовое положение т. е. не
презумпция, как таковая, а лишь метод исследования или логический прием,
последовательно применяемый сначала следователем, а потом судом другие
авторы и вовсе отрицали существование презумпции невиновности в советском
уголовном процессе Представляется, что обе эти точки зрения неправильны.
Действительно, следует стремиться к тому, чтобы виновность обвиняемого и
вообще все обстоятельства дела были достоверно установлены уже на
предварительном следствии. Однако, предъявля к предварительному следствию
высокие требования, законодатель вместе с тем исходит из того, что для
достоверного установления всех обстоятельств уголовного дела и признания
обвиняемого виновным необходимо судебное разбирательство, включающее
судебное следствие со всеми присущими ему гарантиями. До вынесения приговора
и вступления его в законную силу обвиняемого считают невиновным не
следователь и не прокурор, сделавшие уже выводы по результатам доказывания
на предварительном следствии, а государство, как субъект права уголовного
наказания, требующее, чтобы выводы следователя и прокурора были проверены в
судебных стадиях процесса. В этом и заключается объективный характер
презумпции невиновности, ее относительная независимость от результатов
доказывания на отдельных стадиях процесса и от субъективного (хотя и
основанного на доказательствах) мнения участников процесса по вопросу о
виновности В стадии предания суду вопрос о виновности положительно не
решается (за исключением случаев применения мер, заменяющих уголовное
наказание, о которых будет сказано особо); наоборот, закон особо
оговаривает, что акт предания суду не предрешает вопроса о виновности. В
стадии судебного разбирательства судьи, руководствуясь презумпцией
невиновности, обязаны соблюдать полную беспристрастность, объективность: не
рассматривать выводы обвинительного заключения как бесспорные, несомненные;
тщательно исследовать обстоятельства, опровергающие обвинение или смягчающие
ответственность обвиняемого; не поддаваться воздействию каких бы то ни было
лиц и органов, высказавшихся за осуждение обвиняемого, не высказывать своего
мнения по делу до вынесения приговора. С вынесением обвинительного приговора
презумпция невиновности утрачивает свое значение для судей первой инстанции,
но как объективное правовое положение, выражающее точку зрения государства
по вопросу о виновности, она продолжает действовать вплоть до вступления
приговора в законную силу. Этой презумпцией руководствуютс судьи второй
инстанции при кассационном рассмотрении уголовного дела. Они обязаны оценить
имеющиеся в деле доказательства и новые материалы и решить, было ли их
достаточно для признания лица виновным. Момент окончания действия презумпции
невиновности совпадает с моментом признания лица виновным в совершении
преступления компетентным органом, принимающим окончательное решение по делу
от имени государства. Таким органом может быть только суд. Правда, в
настоящее время в случаях прекращения дела окончательное решение по нему
может принимать следователь и прокурор в стадии предварительного
расследования (а равно суд в стадии предания суду). Если дело прекращается
по так называемым "нереабилитирующим" основаниям (истечение сроков давности,
амнистия, передача лица на поруки, передача материалов в товарищеский суд
или комиссию по делам несовершеннолетних), то в постановлении следователя
или прокурора о прекращении дела, как правило, указывается лицо, виновное,
по их мнению, в совершении преступлени Однако вывод о виновности, сделанный
в этих случаях на предварительном следствии, формулируется в условиях
уменьшенного объема процессуальных гарантий, не вполне компенсируемых правом
обвиняемого требовать судебного разбирательства. Удовлетворившись самим
фактом прекращения дела, обвиняемый сравнительно редко использует право
обжалования прокурору, даже будучи не согласен с формулировкой постановления
(определения). Надо отметить также, что прекращение дела по
нереабилитирующим основаниям в досудебных стадиях затрудняет
предупредительно-воспитательное воздействие процесса, а равно создает ряд
трудностей, связанных с тем, что такое постановление не имеет
преюдициального значения ни для суда, который им не связан, ни дл прокурора,
который в любой момент может его отменить, ни для товарищеских судов и
комиссий по делам несовершеннолетних, которые могут в ходе производства о
применении меры воздействия признать лицо невиновным вопреки выводу
следователя о виновности. Вывод следователя о виновности при передаче лица
на поруки не связывает также коллектив или общественную организацию, так как
поручительство не может быть принудительным. Требование закона о том, что на
поруки передаются виновные (ст. 9 УПК РСФСР), следует понимать в том смысле,
что следователь и прокурор должны быть убеждены в виновности передаваемых на
поруки, что виновность должна быть ими доказана. Однако при последующем
прекращении поручительства, вследствие совершения переданным на поруки
нового преступления, постановление о прекращении первого уголовного дела не
имеет преюдициального значения и не устраняет необходимости доказывания всех
его обстоятельств в суде. С учетом изложенного следует прийти к выводу о
правильности широко представленной в литературе точки зрения о необходимости
судебной стадии доказывания и в случаях решения вопроса о прекращении дела
по нереабилитирующим обстоятельствам. Как было отмечено выше, презумпции
выражают то, что бывает чаще всего. Подавляющее большинство советских
граждан добросовестно соблюдают законы и не совершают преступлений и других
правонарушений. Поэтому если какой-нибудь гражданин оказался заподозренным в
совершении преступления, то нужны доказательства, достаточные для того,
чтобы опровергнуть предположение о его добропорядочности и, в частности,
невиновности в преступлении и обосновать виновность. Иными словами,
доказывание версии обвинения в уголовном процессе есть опровержение
приложимости этой презумпции к конкретному лицу. Постепенно накапливаются,
проверяются, оцениваются доказательства виновности гражданина, который по
мере развития этого процесса становится подозреваемым, обвиняемым,
подсудимым. И только после того, как обвинительный приговор суда вступит в
законную силу, государство и общество могут констатировать, что презумпция
невиновности к данному гражданину неприменима, поскольку достоверно
установлено, что он совершил преступление Психологически противоречие между
презумпцией невиновности и степенью доказанности преступления растет по мере
накопления улик, так что иногда участники процесса склонны считать
предположение о невиновности обвиняемого опровергнутым еще до вынесения
приговора. Но это их субъективное мнение, возможно, и правильное, еще не
проверено в условиях гласного состязательного судебного процесса со всеми
присущими ему гарантиями, не подтверждено законным и обоснованным
общеобязательным приговором, и, следовательно, не исключена возможность
ошибки. Поэтому опровержение приложимости презумпции невиновности к
конкретному случаю может быть осуществлено лишь путем вынесения
обвинительного приговора, вступившего в законную силу. Презумпцию
невиновности можно опровергнуть лишь в установленном законом порядке, а если
этот порядок не был соблюден, значит презумпция не опровергнута и обвиняемый
по-прежнему считается невиновным. Соблюсти установленный законом порядок
опровержения презумпции невиновности - значит "пропустить" дело через все
стадии процесса (кроме исключительных), с тем чтобы полностью была
использована вся сложная система процессуальных гарантий, призванных
обеспечить достижение истины и охрану прав граждан, участвующих в процессе.
Если уголовное дело не "прошло" все эти стадии или были допущены нарушения
закона, вследствие чего часть процессуальных гарантий оказалась
бездействующей, - значит "установленный законом порядок" не был соблюден и
презумпция невиновности осталась неопровергнутой. Объем процессуальных
гарантий, необходимых для признания лица виновным, устанавливается законом
не произвольно, а на научной основе, с тем чтобы обеспечить достижение целей
правосудия по всем уголовным делам. Предполагается (презюмируется), что
"среднестатистически" объем наличных процессуальных гарантий наилучшим
образом обеспечивает достоверное решение вопроса о виновности в приговорах
судов по всем делам. Исключения могут быть установлены лишь самим
законодателем (например, упрощенная процедура по делам о хулиганстве - ч. ч.
1, 2 ст. 206 УК РСФСР). Но для субъектов правоприменительной деятельности
(следователя, прокурора, суда) это положение неопровержимо: они не могут,
учтя специфику конкретного дела (в частности, доказанность обвинений), по
своему усмотрению уменьшить объем процессуальных гарантий, установленный
законом для любых дел, т. е. изменить установленный порядок опровержения
презумпции невиновности. Из презумпции невиновности вытекает ряд важных
следствий. а) Недоказанная виновность в юридическом отношении приравнивается
к доказанной невиновности. При вынесении оправдательных приговоров или
прекращении уголовных дел "за недоказанностью участия обвиняемого в
совершении преступления" (ст. 314, п. 2 ст. 208 У ПК РСФСР) суду или
следователю не удалось установить истину; фактически не известно, кто
совершил преступление - обвиняемый признанный невиновным "за недостатком
улик", или другое лицо оставшееся не установленным. Но для того чтобы
защитить интересы оправданных, снять с них недостаточно обоснованное
подозрение и полностью реабилитировать их в глазах общества, законодатель
предписывает считать их невиновными.
Некоторые авторы предлагают устранить из закона недоказанность как
основание оправдания (прекращения дела), заменив его более категоричными
формулировками: "не виновен", "не совершил преступления" и т. п., под
которые подпадали бы случаи как безусловной доказанности неучастия
обвиняемого в совершении преступления, так и недоказанности совершения
преступления данным обвиняемым. Такое изменение оснований оправдания
возможно, но не способно полностью устранить из законодательства и практики
недоказанность как реально существующий мотив оправдани В законе пришлось бы
разъяснить, что в случае недостаточности доказательств обвинения дело должно
быть прекращено (или обвиняемый должен быть оправдан) по основанию,
предусматривающему "несовершение обвиняемым преступления". Необходимо,
далее, учитывать, что в описательной части оправдательного приговора суд не
может обойти молчанием доказательства обвинени Он обязан подвергнуть эти
доказательства анализу и обосновать вывод, что их недостаточно для
утверждения о виновности обвиняемого. Категоричность вывода суда о
невиновности, содержащегося в резолютивной части приговора, окажется в
противоречии с ходом рассуждения суда в описательной части приговора, из
которой видно, что фактически основанием оправдания является все та же
недоказанность. б) Презумпция невиновности служит основанием правила о том,
что обязанность доказывания в советском уголовном процессе не может быть
возложена на обвиняемого в) Из презумпции невиновности вытекает правило о
толковании сомнений в пользу обвиняемого, имеющее важное значение для
обеспечения его законных интересов и достижения истины по делу.
Согласно этому правилу сомнение в виновности обвиняемого должно влечь
признание последнего невиновным при условии, что исчерпаны все возможности
для собирания дополнительных доказательств. Сомнение может касаться не
только вопроса о виновности в целом, но и отдельно взятых доказательств, а
также установленных с их помощью обстоятельств дела. При этом: 1) наличие
неустранимого сомнения в факте, обосновывающем обвинение, влечет его
исключение из системы доказательств, и тем самым сомнение толкуется в пользу
обвиняемого; 2) при наличии неустранимого сомнения в факте, опровергающем
обвинение и, следовательно, оправдывающем обвиняемого, этот факт остается в
системе доказательств, пока не будет полностью опровергнут, и,
следовательно, возникшее сомнение тоже толкуется в пользу обвиняемого. Если
сомнение в существовании тех или иных фактических обстоятельств влечет
сомнение в квалификации преступления и мере наказания, то и здесь оно должно
толковаться в пользу обвиняемого (т. е. соответствующее квалифицирующее
обстоятельство признается несуществующим). Значение правила о толковании
сомнений для судебной и следственной практики подчеркнуто в постановлении
Пленума Верховного Суда СССР "О судебном приговоре" от 30 июня 1969 г., где,
в частности, говорится: "Все сомнения в отношении доказательств обвинения,
если их не представляется возможным устранить, толкуются в пользу
обвиняемого". Из презумпции невиновности вытекают и некоторые другие
следствия, связанные с доказыванием и определяющие правовое положение
обвиняемого и оправданного по суду.
Из презумпции невиновности вытекают или косвенно связаны с ней
некоторые частные процессуальные презумпции. В основном это презумпции,
влияющие на допустимость доказательств. Законодатель устанавливает
неопровержимые и опровержимые частные презумпции этого вида. Неопровержимые
процессуальные презумпции исходят из того, что если не были соблюдены
процессуальные правила доказывания, то результат доказывания ничтожен.
Юридические факты, с которыми закон связывает действие неопровержимых
процессуальных презумпций, лишь отчасти указаны в законе в виде так
называемых безусловных оснований для отмены приговора (ст. 345 УПК РСФСР), и
правил допустимости доказательств (например, не допускаются в качестве
доказательств свидетельские показания, если неизвестен источник
осведомленности свидетеля,-ст. 74 УПК РСФСР). В большинстве же случаев эти
факты определяются следственной и судебной практикой на основе общих
процессуальных принципов. В законе, например, нет особых указаний на
недопустимость показаний обвиняемого, допрошенного без переводчика, когда
таковой был необходим; заключения, составленного подлежащим отводу
экспертом, и т. д. Несмотря на это, в указанных случаях следует
руководствоваться, как правило, процессуальными презумпциями,
предписывающими не использовать в качестве доказательств установленные таким
образом факты. При допущении менее существенных нарушений процессуальной
формы доказывания вступают в действие опровержимые процессуальные презумпции
(см. N 2 гл. IV). Ход рассуждений в этих случаях будет примерно таким: любое
нарушение процессуальной формы, по общему правилу, аннулирует
доказательственное значение полученных таким способом сведений (презумпция),
но в данном конкретном случае процессуальное нарушение не отразилось на
достоверности, объективности и полноте доказывания (опровержение
презумпции). Рассмотрим некоторые другие частные уголовно-процессуальные
презумпции. а) К характеристике субъекта доказывания относитс неопровержимая
презумпция необъективности либо некомпетентности судьи, следователя,
прокурора, лица, производящего дознание, а также эксперта, если по делу
установлены факты, которые согласно закону являются основаниями для отвода
указанных лиц. б) Доказательственная презумпция закреплена в ст. 77 УПК
РСФСР, установившей, что одного признания вины недостаточно для вынесения
обвинительного приговора. в) Презумптивным по своей природе является и
правило ст. 79 УПК РСФСР об обязательном проведении экспертизы для
установления ряда обстоятельств, перечень которых дан в законе (причины
смерти, характер телесных повреждений и т. д. ). Если экспертиза не
проведена, то соответствующее обстоятельство считается неустановленным. г)
Презумпци правосубъектности участников процессуального правоотношения
исходит из того, что по достижении определенного возраста они право- и
дееспособны, если не представлены доказательства обратного Некоторые
процессуальные презумпции и преюдиции, связанные с доказыванием, действуют
после вступления приговора в законную силу. Презумпция истинности
вступившего в законную силу приговора требует считать истинным и подлежащим
обязательному исполнению все, что изложено в приговоре, вступившем в
законную силу (ст. 358 УПК РСФСР). Презумпция истинности вступившего в
законную силу приговора основана на предположении, что процессуальных
гарантий нормальных стадий процесса достаточно для установления истины по
уголовному делу. Поэтому приговор суда презюмируется истинным. Эта
презумпция в советском уголовном процессе является опровержимой. Закон
устанавливает условия и порядок доказывания ошибочности вступившего в
законную силу приговора (иного судебного решения) в исключительных стадиях
уголовного процесса - надзорном производстве и при пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Презумпция истинности приговора (постановления, определения суда о
прекращении дела) становится неопровержимой, если с момента вступления в
законную силу оправдательного приговора, постановления или определения суда
о прекращении дела или с момента открытия новых обстоятельств прошло больше
года (ст. ст. 373, 385 УПК РСФСР). Последовательное применение презумпции
истинности приговора (решения суда по гражданскому иску) ведет к преюдиции,
т. е. обязательности решения одного суда дл другого. Придание преюдициальной
силы фактам, установленным приговором или решением суда, влияет на
доказывание по другим делам, где эти факты фигурируют как уже доказанные (N
2 гл. III). Преюдиции исключают противоречия между актами социалистического
правосудия и этим способствуют укреплению правопорядка и законности. По
вопросу о том, как должно быть решено возможное противоречие между
преюдицией и внутренним судейским убеждением, в советской процессуальной
литературе нет единодуши Одни авторы решают его в пользу преюдиции: до
отмены судебного решения, имеющего преюдициальное значение, но с точки
зрения суда неправильного, суд лишен возможности вынести приговор по своему
внутреннему убеждению Другие авторы считают, что рассматриваемое
противоречие, если оно возникает, должно быть разрешено в пользу принципа
оценки доказательств по внутреннему убеждению судей. Вторая точка зрения
представляется правильной, но при условии, что будет разработана процедура
рассмотрения коллизионных судебных решений. Представляется, что этот пробел
в законе следовало бы восполнить указанием на то, что приговор, которым
отвергнута преюдиция, не вступает в законную силу до тех пор, пока
вышестоящий суд не проверит оба приговора (или приговор и решение по
гражданскому делу) и не решит вопрос, какой из них правилен. С учетом
изложенного рассмотрим роль отдельных преюдиции в доказывании по уголовным
делам.
а) В решении суда по гражданскому делу могут быть признаны доказанными
определенное событие или определенные действи Если в дальнейшем это событие
или эти действия попадут в сферу доказывания по уголовному делу, то, если
следовать требованиям ст. 28 УПК РСФСР, субъект доказывания обязан
рассматривать их как установленные Практически речь идет о случаях, когда
иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, рассматривался в порядке
гражданского судопроизводства до рассмотрения в суде уголовного дела. В этих
случаях событие и действия причинителя вреда являются основанием как
гражданско-правовой, так и уголовной ответственности. Но, поскольку они
стали предметом уголовного судопроизводства, речь идет о событии
преступления и действиях обвиняемого, инкриминируемых ему как преступные.
Это - важнейшие элементы предмета доказывания по уголовному делу, и вряд ли
можно требовать от суда, чтобы он не устанавливал их, всецело полагаясь на
решение суда по гражданскому делу. Следует также учитывать, что при
установлении указанных обстоятельств причинитель вреда не пользовался
процессуальными правами обвиняемого, которые в принципе шире прав ответчика
по гражданскому делу. Защитник обвиняемого и другие участники процесса вряд
ли могут быть устранены от исследования события преступления и действий
обвиняемого на том основании, что они уже установлены судом по гражданскому
делу, Надо принимать во внимание и то, что события и действия
устанавливаются не вообще, а в их уголовно- или гражданско-правовом
опосредствованиях, которые не вполне совпадают. Изложенное приводит к
выводу, что правило о преюдициальном значении судебного решения для суда,
рассматривающего уголовное дело, представляется трудноприменимым на
практике. Суд, рассматривающий уголовное дело, имеет возможность вынести
приговор по своему внутреннему убеждению, хотя бы оно и противоречило
вошедшему в законную силу решению суда по гражданскому делу (относительно
события преступления и действий обвиняемого). Этим не опровергается
полностью презумпция истинности решения суда по гражданскому делу, так как
приговор до его вступления в законную силу (вместе с уголовным делом) и
противоречащее ему решение суда по гражданскому делу должны направляться в
вышестоящий суд в соответствии с предложенным выше порядком
б) Отказ в иске, постановленный в порядке гражданского
судопроизводства, лишает истца права вторичного предъявления того же иска по
уголовному делу (ст. 29 УПК РСФСР). Это правило имеет в виду
преюдициальность решения суда, отказавшего в иске, для суда,
рассматривающего затем уголовное дело И наоборот: отказ в иске при
рассмотрении уголовного дела лишает истца права заявить иск в порядке
гражданского судопроизводства. в) Коллизионная ситуация, связанная с
преюдицией, возникает и в тех случаях, когда суд, рассматривающий выделенное
уголовное дело, приходит к иным выводам, чем суд, постановивший приговор или
вынесший определение по основному делу. Противоречие между приговором
(определением) по основному делу и внутренним убеждением суда,
рассматривающего выделенное уголовное дело, может касаться как события
преступления в целом, так и отдельных его обстоятельств (время, способ
совершения преступления, лица, участвовавшие в преступлении, их роль в
совершении преступления и т. п. ). Если, например, лицо, в отношении
которого уголовное дело было выделено в самостоятельное производство,
согласно приговору суда по основному делу, участвовало в преступлении в
качестве его организатора, то при рассмотрении выделенного уголовного дела
суд может прийти к убеждению, что это лицо вообще не принимало участия в
преступлении, либо его роль в совершении преступления была иной (пособник,
подстрекатель), либо оно было лишь прикосновенным к преступлению
(недоносительство, заранее необещанное укрывательство). Представляется, что
внутреннее убеждение суда, рассматривающего выделенное уголовное дело, не
должно быть связано вступившим в законную силу приговором (определением)
суда по другому делу. Обвиняемый по выделенному делу не участвовал в этом
качестве при рассмотрении основного дела. Следовательно, полнота и
достоверность установления фактов, характеризующих его личное участие в
преступлении, при рассмотрении основного дела не были обеспечены
достаточными процессуальными гарантиями. Но из этого следует, что факты, при
установлении которых обвиняемый не пользовался своими процессуальными
правами, не должны иметь характера неопровержимых. Они могут быть
подвергнуты сомнению и опровергнуты в приговоре суда по выделенному
уголовному делу В процессе доказывания по уголовным делам играют важную роль
не закрепленные в нормах права фактические (естественные) презумпции. Они
представляют собой обобщения, выведенные из судебной и следственной
практики, сформулированные криминалистикой и другими науками, применяющимися
при расследовании преступлений. Фактические презумпции позволяют сделать
предположительный вывод об искомом факте при наличии определенных признаков
(доказательств). При расследовании уголовных дел применяется также большое
количество обычных житейских презумпций. М. С. Строгович отрицает значение
фактических презумпции для советского уголовного судопроизводства, считая,
что они "по природе своей ни презумпциями, ни косвенными уликами не
являются, так как содержат весьма приблизительные обобщения, всегда
нуждающиеся в проверке с помощью доказательств". В. И. Каминская, считая
"сомнительной" постановку вопроса о действии фактических презумпций в
советском уголовном процессе, тем не менее признает, что "фактические
презумпции играют определенную роль в умственной деятельности судьи, как и
всякого человека, который прибегает и не может не прибегать к презюмированию
на каждом шагу" А. А. Эйсман и Г. М. Резник, изучая логическую структуру
судебного доказывания, пришли к выводу, что фактические презумпции содержат
обосновывающее знание в больших посылках правдоподобных умозаключений.
Последня точка зрения представляется правильной. Практическая деятельность
человека, в том числе и в области судопроизводства, невозможна без
использования фактических презумпций, позволяющих, во-первых, осмысленно и
целенаправленно отбирать необходимый фактический материал; во-вторых,
предварительно его оценивать; в-третьих, правильно намечать гипотезы для
дальнейшего исследовани Знание наиболее вероятных, типичных приемов
совершения различного рода преступлений создает ряд презумпций, исходя из
которых следователь ищет следы и иные признаки преступлени именно в тех
местах, где они скорее всего могли остатьс Фактические презумпции находят
применение и при использовании в доказывании так называемых общеизвестных
фактов, не подлежащих доказыванию по причине их очевидности, бесспорности.
Общеизвестные факты в уголовном процессе (потопа) выводятся из таких
фактических презумпций, которые в крайне редких случаях могут быть
опровергнуты. Например, то обстоятельство, что днем светло, общеизвестно, но
и оно может быть подвергнуто сомнению, например, в случае бури, солнечного
затмения и т. п. Особая группа общеизвестных фактов объединяет конкретные
исторические, географические и подобные им факты, широко известные населению
(и суду) данной местности или данной страны и потому не нуждающиеся в
доказывании. При наличии сомнения общеизвестные факты подлежат доказыванию,
которое в данном случае представляет собой процесс опровержения приложимости
фактической презумпции к конкретному случаю Изучением "обычного хода вещей"
при совершении различного рода преступлений занимается криминалистика.
Обобщая приемы и способы совершения преступлений, она формулирует
фактические презумпции и, исходя из них, разрабатывает рекомендации по
эффективному раскрытию преступлений.
Фактическая презумпция всегда требует проверки ее применимости к
данному конкретному случаю. Фактические презумпции следует отличать и от
косвенных доказательств. Само по себе косвенное доказательство в отличие от
презумпции никакого правила не формулирует. Но предположение о связи между
косвенным доказательством и фактом совершения преступления основано на
знании типичных связей, т. е. на фактической презумпции. Например, факт
обнаружения на месте убийства ножа, принадлежащего определенному лицу,
рассматривается как улика на основании общего предположения (презумпции) о
том, что во многих случаях такого рода факты указывают на преступника. Не
только собирание, но и оценка доказательств следователем и судом происходит
с помощью фактических презумпций. Возможности формализации оценки
доказательств связаны с процессом постепенного возрастания точности и
разветвления системы фактических доказательственных презумпций
* ГЛАВА VI СПОСОБЫ СОБИРАНИЯ И ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
N 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ СОБИРАНИЯ И ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Регламентация законом предмета и пределов доказывания, условий, которым
должны отвечать сами доказательства, цель которых обеспечить полноту,
всесторонность, объективность исследования существенных обстоятельств
каждого дела, сочетается с требованиями к способам собирания и проверки
доказательств. "Каждый объект познания требует специальной "технологии" его
исследования, особой методики изучения и обработки материала". Поэтому в
систему исходных понятий доказательственного права и теории доказательств
включается наряду с характеристикой цели, предмета, пределов и средств
доказывания также характеристика способов собирания и проверки
доказательств. При этом возникает ряд вопросов, связанных с системой и
кругом способов доказывания, условиями их допустимости, особенностями их
использования применительно к отдельным стадиям уголовного процесса и
правомочиям различных его участников. Рассмотрение этих вопросов тем более
необходимо, что в отличие от других исходных понятий доказательственного
права и теории доказательств, способам доказывания уделено гораздо меньше
внимания в процессуальной литературе.
Способы собирания и проверки доказательств - это реализуемая в
предусмотренных процессуальным законом действиях следователя, суда и других
управомоченных на то лиц и органов система приемов и операций,
предназначенных для поиска, обнаружения, получения, закрепления,
исследования фактических данных (информации) определенного вида.
Нельзя, как это иногда делается, сводить процессуальное понятие способа
собирания и проверки доказательств только к порядку, форме производства
соответствующих действий. Поскольку процессуальная регламентация опирается
на реально существующие закономерности познания, заставляет действовать в
точном соответствии с ними, постольку она охватывает собирание и проверку
доказательств не только "извне", но и "изнутри" - само содержание
соответствующих действий. Основным содержанием способов собирания и проверки
доказательств как раз и являются познавательные приемы и операции,
посредством которых осуществляется получение необходимой информации и
передача ее адресатам доказывани Наличие формализованных правил, исполнение
которых должно удостоверить ход и результаты использования соответствующих
познавательных приемов и операций, составляет специфику процессуального
способа собирания и проверки доказательств, но не исчерпывает содержание и
цель их законодательной регламентации.
Можно выделить следующие обязательные элементы характеристики в законе
каждого процессуального способа собирания и проверки доказательств как
особого сочетания приемов и операций, предназначенных для получения и
передачи доказательственной информации: а) определение вида сведений, на
получение которых направлен данный способ; б) перечень участников; в)
описание существа приемов и операций по собиранию и проверке доказательств
г) место и время применения этих приемов и операций; д) условия их
допустимости; е) последовательность приемов и операций; ж) меры обеспечения
полноты и достоверности доказательств во избежание попыток заинтересованных
лиц воспрепятствовать их получению или исказить их з) меры обеспечения
всесторонности собирания и проверки доказательств; и) меры предотвращения
необоснованного вторжения в сферу личных интересов граждан, обеспечения
безопасности и ограждения достоинства лиц, у которых или с помощью которых
должны быть получены соответствующие сведения; к) специальное
детализированное определение приемов и операций по закреплению собранных
сведений и результатов их проверки, как и сведений, удостоверяющих
соответствие действий по собиранию и проверке доказательств требованиям
закона.
Таким образом, система регламентации каждого способа собирания и
проверки доказательств отображает черты, присущие процессу доказывания по
уголовным делам в целом. Познавательные приемы и операции подкрепляются и
сочетаются с приемами и операциями, направленными на обеспечение и
удостоверение правильности полученных сведений; на полноту и точность
закрепления и передачи этих сведений; на охрану прав и законных интересов
лиц, оказывающихся в сфере действий по собиранию и проверке доказательств.
Как и познавательные приемы, меры этого рода облечены в правовую форму,
выступая как система предписаний и запретов Системы способов собирания
доказательств дифференцированы исходя из характера объектов - носителей
информации, природы сигналов, передающих информацию, способа ее кодирования,
структуры отображаемого объекта, ожидаемых помех, типичных для собирания и
передачи сведений данного вида. "Записи и устные сообщения - это лишь одна
из форм информации. Материалы и детали также безусловно являются единицами
информации. Практически любые характеристики операций, которые можно
наблюдать и регистрировать, составляют потенциальную информацию
коммуникационных сетей" Эти общие положения теории информации могут быть
полностью распространены на область процессуального доказывания, как и
положения о необходимости обеспечить максимальную точность передаваемых
сведений и их эффективность (способность влиять в нужном на правлении).
Способ собирания и проверки доказательств каждого вида предназначен и
приспособлен для того, чтобы обеспечить необходимую надежность полученной
информации в ее конкретной форме (в частности, ограничить ее искажения и
обеспечить некоторую избыточность как условие надежности). Статья 70 УПК
РСФСР отчетливо выделяет три группы способов собирания и проверки
доказательств, исходя именно из специфики существования и передачи различных
форм и видов информации: допросы, обыски, выемки, истребование (принятие от
граждан и должностных лиц документов) как способы получения устных и
письменных сообщений лиц, в сознании которых запечатлены определенные
сведения; осмотры, обыски, выемки, эксперименты, истребование (принятие)
вещественных объектов как способы получени доказательственной информации,
содержащейся в непосредственно наблюдаемых признаках объектов; экспертиза
как способ получения доказательственной информации, требующей для ее
обнаружения, получения или передачи специальных познании Таким образом,
дифференциация способов собирания и проверки доказательств по существу
воспроизводит дифференциацию видов последних (см. N 4 гл. IV), что отвечает
соподчиненности целей и методов исследовани Конечно, вычленение названных
способов собирания и проверки доказательств не носит абсолютного характера.
Например, обыск и выемка с целью собирания письменных сообщений и с целью
собирания предметов, вещей, как истребование (представление) доказательств
того и другого вида, имеют много общего. Да и собирание и проверка
информации, содержащейся в признаках объектов ("немых свидетелей"), с
необходимостью включают собирание и проверку сообщений лиц относительно
происхождения этой информации (см. ниже и N1 гл. IV). Тем не менее
разделение это имеет реальную основу, позволя в максимальной степени учесть
особенности существования и передачи конкретных форм фактической информации
при ее поиске, обнаружении, получении, закреплении, исследовании Достаточно
напомнить, например, насколько детально регламентирует закон различные
приемы закрепления доказательств в зависимости от того, идет ли речь о
приобщении объекта - носителя информации в натуре либо объемной или плоской
копии следа, о словесно-знаковом отображении сведений в схеме, плане,
протоколе, о звукозаписи показаний, а также о наглядном отображении объектов
и процессов путем фото-и-кино съемки. Нельзя отождествлять способы собирания
и проверки доказательств (даже в их совокупности) со способами познания по
уголовному делу. Последнее понятие шире. Способы познания по уголовному делу
включают наряду с операциями по собиранию, проверке и использованию
доказательств также операции по собиранию и использованию вспомогательных
ориентирующих сведений (планирование, построение версий, собирание
оперативной информации-см. N 4 гл. III, N 2 гл. IV, N 4. гл. VI). В свою
очередь понятие доказывания включает наряду с операциями по собиранию и
проверке доказательств также операции по их использованию для установления
предмета доказывания и для последующего решения вопросов наказания,
гражданского иска, устранения обстоятельств, способствовавших совершению
преступления (составление обвинительного заключения; представления, судебные
прения; вынесение приговора, частного определения и т. д. -см. N2 гл. III,
гл. V-VIII). Иными словами, если характеризовать рассматриваемые понятия, то
наиболее общим будет понятие способов познания в уголовном процессе,
включающее в себя понятие способов доказывани Последние же подразделяются на
способы собирания и проверки доказательств (информационного доказывания) и
способы использования доказательств (логического доказывания).
Нетождественны и понятия способа собирания и проверки доказательств и
следственного (судебного) действи Прежде всего не всякое следственное
(судебное) действие служит способом собирания и проверки доказательств. В
широком смысле слова следственные (судебные) действия - это любые
процессуальные действия следователя, суда, в том числе: определяющие
движение дела и процессуальное положение его участников (вынесение
постановления о возбуждении дела, предъявление обвинения, вынесение
постановления о признании участником процесса, разъяснение прав и т. д. );
обеспечивающие возможность получения доказательственной информации и явку
участников процесса (принятие мер пресечения, отстранение от занимаемой
должности, арест корреспонденции, организация охраны места происшествия и т.
д. ); реализующие процессуальные права участников процесса (фиксация и
разрешение ходатайств, предъявление материалов дела для ознакомления и т. д.
); направленные на собирание и проверку доказательств (допрос, осмотр, обыск
и т. п. ); состоящие в использовании доказательств дл формулирования и
обоснования выводов о результатах производства по делу (составление
обвинительного заключения, приговора). В судопроизводстве все названные виды
действий взаимосвязаны, хотя с точки зрения реализации задач доказывания и
играют различную роль. Одни - составляют сам процесс собирания и проверки
доказательств, другие - обеспечивают полноту, всесторонность, объективность
хода и результатов доказывания третьи - составляют процесс использования
(оценки) собранных и проверенных доказательств. Таким образом, к понятию
следственных и судебных действий в широком смысле понятие способов собирания
и проверки доказательств относится как часть к целому Надо отметить вместе с
тем, что законодатель применяют понятие следственных (судебных) действий и в
ином, значительно более узком смысле. В ст. 70 УПК РСФСР о следственных
(судебных) действиях говорится как о способах собирания и проверки
доказательств, причем только таких, которые включают непосредственное
вступление следователя (суда) в контакт с носителем информации, получение ее
и фиксацию. Речь идет о допросе, обыске, выемке, осмотре и тому подобных
действиях. Истребование же (или принятие) следователем и судом "готовых"
письменных сообщений или предметов, возможно являющихся вещественными
доказательствами, у лиц, их составивших или обнаруживших до начала
производства по делу (или хотя и в период производства, но вне его рамок),
законодатель относит к иным способам собирания доказательств. Не включает
ст. 70 УПК РСФСР в понятие следственных (судебных) действий по собиранию и
проверке доказательств также проверочные действия, осуществленные в стадии
возбуждения дела. Таким образом, исходя из указанной нормы процессуального
законодательства может быть предложена следующая система понятий.
Способы собирания и проверки доказательств: 1. Следственные и судебные
действия по собиранию и проверке доказательств. 2. Иные способы собирания и
проверки доказательств: 1) проверочные действия в стадии возбуждения
уголовного дела (получение заявлений и сообщений, истребование объяснений и
иных материалов); 12) истребование документов и предметов по инициативе
органа, осуществляющего производство по делу; а) требование представить уже
имеющиеся документы и предметы, б) требование провести ревизию и представить
ее результаты, в) требование составить и представить документы (справки,
характеристики и т. п. ); 3) принятие сообщений (в том числе документов и
предметов, представленных по инициативе: а) участников процесса, б)
учреждений и организаций, в) общественности, г) иных лиц. Всем этим способам
(а не только следственным и судебным действиям в узком смысле) присущи все
элементы, о которых говорилось выше, хотя они выражены не с одинаковой
степенью детализации. Все они обладают процессуальной формой в единстве с
содержанием. Поэтому было бы неверно считать иные, кроме следственных
(судебных) действий, способы собирания и проверки доказательств
"непроцессуальными". Их процессуальная форма иная, нежели у следственных
действий, менее детализирована, но она существует. Рассмотрим подробнее
особенности способов собирания и про верки доказательств, связанные с их
истребованием и принятием (представлением), с тем чтобы определить их
сходство и различие между собой и следственными (судебными) действиями.
Закон (ст. 70 УПК РСФСР) предусматривает право следователя и суда "требовать
от учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан
представления предметов и документов... ". Поскольку об этом способе
собирания доказательств упоминается наряду с обыском и выемкой, очевидно,
что речь идет о случаях, когда, во-первых, наличие и характер предметов и
документов известны и, во-вторых, нет никаких оснований опасаться их
сокрытия, уничтожения или повреждения владельцем. Например, истребование
предметов и документов вполне заменяет обыск и выемку, когда к делу надо
приобщить имеющиеся у потерпевшего документы, фиксирующие номер и другие
признаки похищенной вещи; приобщить имеющиеся в учреждении, но не
представленные вместе с заявлением о гражданском иске документы, фиксирующие
размер причиненного кражей ущерба, и т. п. Истребование предметов и
документов должно осуществляться в письменной форме, а приобщение к делу -
на основе сопроводительного письма или протокола о
принятии документов (предметов), если они представлены должностным
лицом или гражданином лично Некоторую специфику имеет требование
производства ревизии и представления ее результатов или требование
составления и представления документов (справок, характеристик), необходимых
для дела. Здесь речь идет не просто о представлении документов, составленных
вне связи с производством по делу, а о поручении составить такие документы
именно в интересах производства по делу Причем закон не регламентирует
порядок составления этих документов, но лишь порядок дачи поручения об этом
и приобщения к делу: он общий для доказательств данного вида (ст. 88 У ПК
РСФСР) В процессуальной форме фиксируется не ход действий соответствующих
лиц по составлению документов, а лишь основания для этих действий и их
результаты. В этом состоит основное отличие иных способов собирания и
проверки доказательств от следственных (судебных) действий. Например,
письменное требование о производстве ревизии, исходящее от следователя или
суда, направляется в порядке ст. 70 УПК РСФСР, а сама ревизия лежит за
рамками процесса и представляет собой административно-хозяйственную
деятельность, регулируемую ведомственными актами. В то же время материалы
ревизии, приобщенные к делу, могут иметь доказательственное значение, как и
другие документы, исходящие от должностных лиц, учреждений и организаций
(ст. 88 УПК РСФСР).
Отличие рассматриваемого способа собирания доказательств от способов,
реализуемых в следственных (судебных) действиях, отнюдь не должно
рассматриваться как влекущее снижение ценности доказательств, полученных
этим путем. Дело в другом. Порядок собирания доказательственной информации,
содержащейся в документах, приспособлен к обнаружению, получению и
закреплению в деле фактических данных справочного характера,
доброкачественность которых зависит главным образом от компетентности и
осведомленности лиц, ею обладающих. Вместе с тем содержание информации и
условия придания ей документальной формы могут быть в случае необходимости
проверены с помощью следственных (судебных) действий. Именно в связи с тем,
что ожидаемые помехи и искажения при собирании доказательств данного вида
могут быть сравнительно легко выявлены (по сравнению, например, с получением
показаний), процессуальная регламентация истребования документов (включая
требование составления новых документов) относительно проста. Поэтому часть
(но только часть!) процессуальных гарантий, относящихся к получению
информации, заменяется гарантиями, вытекающими из регламентации служебной
или общественной деятельности составителей документа. Своеобразная форма
истребования документов и одновременно участия общественности в доказывании
на предварительном следствии - это проведение обследований условий жизни и
воспитания несовершеннолетних обвиняемых (потерпевших) по поручению органа,
в производстве которого находится дело. Речь идет главным образом об
ознакомлении на месте (путем бесед с осведомленными лицами, изучения
документов и т. п. ) с тем, в каких условиях живет обвиняемый, как он
проводит свое время как ведет себя в быту, в коллективе и т. д. С помощью
обследований нередко выясняется, что способствовало совершению преступления,
а также устанавливаются характеризующие личность обстоятельства. Этим путем
могут быть также проверены некоторые данные, имеющиеся в деле (например,
показани родственников обвиняемого о его безукоризненном поведении дома).
Обследование может быть поручено лицу (лицам), выделенному общественной
организацией (коллективом) для непосредственной помощи следователю. Если в
справках, составляемых в результате обследования уполномоченным на то лицом,
указаны источники приводимых сведений, то эти справки могут быть приобщены к
делу в качестве документов (ст. 88 УПК РСФСР). Они должны рассматриваться
как производные доказательства, аналогичные актам ревизий и проверок Часть
2. ст. 70 УПК РСФСР дает право представления доказательств не только
участникам процесса, но и любому гражданину, любому предприятию, учреждению,
организации, если в их распоряжении имеется фактический материал, могущий
иметь значение для дела. Участники процесса, отдельные граждане, а также
учреждения, предприятия, организации, не являющиеся участниками процесса
могут представлять доказательства на любой стадии процесса. Реализация этого
права составляет содержание одноименного способа собирания и проверки
доказательств и осуществляется путем представления следователю или суду
гражданами, представителями общественности, должностными лицами документов и
предметов по своей инициативе Не означает ли рассматриваемая норма, что
некоторые доказательства появляются в деле вообще вне рамок процесса?
Разумеется, нет. Речь идет об обнаружении вне этих рамок документов,
вещественных объектов и иных фактических данных, которые, возможно, будут
служить доказательствами.
Собирание же их осуществляется с помощью предусмотренных законом
способов при соблюдении порядка, необходимого и достаточного, чтобы
обеспечить допустимость соответствующих данных. Поскольку необходимо
зафиксировать происхождение представленных предметов и документов, принятие
их следователем и судом обязательно сопровождается комплексом следственных
(судебных) действий по собиранию и проверке доказательств. Истребование, как
и представление, доказательств - это способы собирания только той
фактической информации, которая содержится в предметах и документах. Правда,
характеристика этих способов в законе неидентична: применительно к
истребованию говорится о предметах и документах, "могущих установить
необходимые по делу фактические данные" (ч. 1 ст. 70); применительно же к
представлению-о "доказательствах". Поэтому может сложиться мнение, что
участниками процесса и иными лицами могут быть по своей инициативе
представлены доказательства любого вида. Это, однако, не так.
Доказательства, получение которых является результатом следственных
(судебных) действий по их собиранию и проверке: показания, заключения
эксперта и т. д., не могут быть представлены участниками процесса и иными
лицами. Исключительной компетенцией на производство следственных (судебных)
действий обладает лишь орган, осуществляющий производство по делу в
соответствующей стадии. Поэтому практически ч. 2 ст. 70 УПК РСФСР закрепляет
возможность непосредственного представления участниками процесса и иными
лицами лишь предметов, которые, возможно, явятся вещественными
доказательствами, и документов. Более широкая ее формулировка по сравнению с
формулировкой ч. 1 ст. 70 относительно истребования доказательств связана с
тем, что законодатель имеет в виду не только представление самих
доказательств "в натуре", но и представление сообщений об их наличии - об
обнаруженном месте происшествия, следах и других вещественных объектах, не
могущих быть доставленными к следователю (в суд); о лицах, которым,
возможно, известны обстоятельства дела и наличие доказательств; о том, что
лицу, представляющему сообщение, известны обстоятельства дела и т. д. Такого
рода сообщения фиксируются в протоколе в качестве заявлений или ходатайств
Сообщени граждан и должностных лиц об обнаружении ими следов и других
вещественных объектов, не могущих быть доставленными следователю (в суд),
могут носить характер сообщений о подготавливаемых или совершенных
преступлениях. На основании сообщени производится осмотр, обыск и т. д. Как
разновидность сообщения о преступлениях (ст. 110 УПК РСФСР) могут
рассматриваться и заявления о лицах, которым возможно известны
обстоятельства дела и наличие доказательств На основании этих сообщений
производятся допросы. Допрос граждан или должностных лиц, явившихся по своей
инициативе с просьбой о допросе их в качестве свидетелей, производится по
общим правилам. В протоколе допроса явившегося лица целесообразно отметить
факт его явки по своей инициативе и записать в его объяснениях, откуда ему
стало известно о ведущемся производстве по делу (если речь идет не об
участнике процесса). Эти данные помогут проверке и оценке показаний. Что
касается представления участниками процесса и иными лицами предметов и
документов "в натуре", то, как правило, это: а) случайно обнаруженные или
имевшиеся у них вещественные объекты и документы, содержащие фактические
данные о событии и его участниках; б) случайно обнаруженные или имевшиеся у
них документы, содержащие фактические данные о личности обвиняемых
(потерпевших); в) вещественные объекты и документы, содержащие данные о
событии и его участниках собранные в ходе служебных действий или исполнения
общественных обязанностей по предупреждению, пресечению, выявлению нарушений
закона; г) собранные или подготовленные аналогичным путем документы о
личности обвиняемых (потерпевших). О принятии вещественного объекта
составляется протокол в присутствии понятых и лица, представившего этот
объект, со ссылкой на ч. 2 ст. 70 УПК РСФСР (при передаче вещественного
объекта суду этот факт заносится в протокол судебного заседания). Результаты
последующего детального осмотра объекта следователем (судом) фиксируются в
отдельном протоколе или заносятся в протокол представления вещественного
объекта (ср. ч. 5 ст. 179 УПК РСФСР). Если результаты проводимых в связи с
принятием объекта допросов, осмотров и экспертиз приводят к выводу, что
представленный объект действительно является вещественным доказательством,
выносится постановление о приобщении его к делу. При заявлении лица о
наличии у него документа, возможно относящегося к делу, это заявление
излагается в письменном виде, после чего составляетс протокол представления
и принятия документа или эти действия фиксируются в протоколе допроса Если
сообщение о наличии документов исходит от должностного лица, они могут быть
представлены либо в таком же порядке, либо направлены с сопроводительным
письмом, содержащим необходимые сведения об их происхождении. Члены семьи
обвиняемого и иные лица могут представить имеющиеся у них документы,
подтверждающие военные и производственные заслуги обвиняемого, указывающие
на наличие у него болезни и т. д. Должностные лица могут представить
документы (акты ревизий, инвентаризаций, проверок и т. п. ), содержащие
данные об обстановке совершения преступления, виновных лицах, причиненном
ущербе, обстоятельствах, способствовавших преступным действиям, и т. д. ;
документы, характеризующие обвиняемых и потерпевших (копии приказов,
характеристики). В ряде случаев предметы и документы, возможно содержащие
необходимые по делу данные, представляются дружинами, общественными
инспекциями и другими самодеятельными организациями по борьбе с
правонарушениями. Так, значение доказательства (ст. 88 УПК РСФСР)
приобретает принятый следователем акт, фиксирующий основные обстоятельства
события и подписанный очевидцами и лицами, участвовавшими в пресечении
преступления и задержании преступника К некоторым актам прилагаются
предметы, могущие иметь впоследствии значение вещественных доказательств
(неправильные измерительные приборы, фальсифицированные продукты и пр. ),
причем их внешний вид, факт изъятия в определенном месте, при участии и в
присутствии определенных лиц фиксируются в акте. Это служит гарантией того,
что указанные объекты не утратят доказательственного значения после
возбуждения уголовного дела. Разумеется, признание указанных объектов
вещественными доказательствами и приобщение их к делу происходит на основе
общих правил, установленных законом (ст. ст. 83- 86 УПК РСФСР). Иногда
дружинники при захвате преступников с поличным прибегают к фотографированию
(момента передачи предмета спекуляции, обстановки в помещении после
хулиганского дебоша и т. д. ). Эти фотографии - при условии, что в акте или
иным способом зафиксированы время, место съемки и лицо, ее осуществившее, -
могут быть приложены к акту. Такое же значение могут иметь выписки из
учетной документации штабов дружин, фиксирующие дату и время, мотивировку
доставления, данные о личности и состоянии нарушителя, обнаруженных у него
оружии и других предметах, сведения о задержавших его лицах. В случаях,
когда товарищеский суд или комиссия по делам несовершеннолетних сочтут
необходимым передать рассматриваемые ими материалы для привлечения виновных
к уголовной ответственности, имеющиеся в этих материалах акты, справки,
характеристики, объяснения, заявления также должны рассматриваться как
документы в смысле ст. 88 УПК РСФСР. Для того чтобы обеспечить гражданам и
представителям общественности возможность сделать соответствующее заявление
или передать имеющиеся предметы и документы, в необходимых случаях с учетом
правил ст. 139 УПК РСФСР оповещаются коллектив или граждане населенного
пункта о сущности дела и о том, какие сведения необходимы органам
расследовани Для этого могут быть использованы местная печать, радио,
телевидение.
Такого рода обращения требуют, однако, большой осторожности. Их
содержание не должно влечь разглашения без необходимости данных дела. Нельзя
придавать им характер сенсации или допускать, чтобы они внушали страх
населению или облегчали виновному возможность скрыть следы преступлени При
рассмотрении способов собирания доказательств, состоящих в истребовании и
представлении последних, следует указать на важное обстоятельство,
позволяющее устранить или существенно уменьшить опасность полной или
частичной потери или искажения фактических данных в результате того, что
часть действий по их обнаружению и получению протекает без участия органа,
осуществляющего производство по делу. Рассматриваемые способы всегда на
определенном этапе должны "перекрещиваться" с использованием следственных
(судебных) действий, цель которых контролировать получаемую фактическую
информацию и выявлять возможные пробелы и искажения в ней. Иными словами,
выводы, основанные на приобщаемых к делу истребованных или представленных
доказательствах-документах, вещественных доказательствах, всегда являются
как бы синтезом результатов двух линий собирания и проверки доказательств:
одна из них состоит в непосредственном истребовании или представлении, а
другая - в проведении удостоверяющих и контрольных следственных (судебных)
действий. Доказательственная информация здесь - результат сочетания
нескольких информационных "потоков", каждый из которых, существуя раздельно,
не способен дать такого знания, как их интеграци Объединение двух или более
информационных систем приводит к появлению в деле доказательства, полностью
удовлетворяющего условиям допустимости и относимости Теоретический и
практический интерес представляет вопрос о зависимости круга допустимых
способов собирания и проверки доказательств от стадии производства по делу и
органа, осуществляющего производство. Анализ законодательства, следственной
и судебной практики приводит к следующим выводам: а) в принципе такие
способы доказывания, как истребование и представление доказательств,
применимы в любой стадии судопроизводства, включая возбуждение дела (ч. 2
ст. 109, ст. 110 УПК РСФСР) предание суду (ст. 223), производство в
кассационной и надзорной инстанции (ст. ст. 337, 338, 377); б) проверочные
действия (ч. 2 ст. 109, ст. 110 УПК РСФСР) могут иметь место только в стадии
возбуждения уголовного дела; в) следственные (судебные) действия по
собиранию и проверке доказательств применяются: в стадии возбуждения дела -
только осмотр места происшествия (ст. 178 УПК РСФСР); при производстве
дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно, - в
пределах, необходимых для установления и закрепления следов преступления,
установления подозреваемых; при производстве предварительного следствия и в
стадии судебного разбирательства - в полном объеме; в стадиях предания суду,
кассационного и надзорного производства - только осмотр вещественных
доказательств и документов. Таким образом, круг допустимых способов
собирания и проверки доказательств соотнесен законодателем с конкретными
задачами каждой стадии судопроизводства, предоставля каждый раз необходимые
и достаточные возможности для реализации этих задач и вместе с тем
препятству выходу за их пределы. Советскому уголовному судопроизводству на
всех этапах его развития была присуща вся система способов доказывания,
описанная выше. Надо вместе с тем отметить, что эта система дифференцируется
и детализируетс С одной стороны, "отпочковываются" новые следственные и
судебные действия (см. N 2), что позволяет с максимальной полнотой
использовать в судопроизводстве достижения науки и более полно и точно
отражать в правилах собирания и проверки доказательств закономерности
возникновения, передачи, сохранения различных видов информации. С другой
стороны, в целях максимального повышения надежности системы доказательств по
конкретному делу детализируется регламентация иных способов доказывания,
кроме следственных (судебных) действий, а равно формируются комплексные
способы доказывания, позволяющие многократно проверять собираемые
фактические данные. В принципе нельзя исключить и появление новых способов
собирания и проверки доказательств. Возможно, например, что норма
относительно вызова или допуска в судебное заседание представителей
учебно-воспитательных учреждений, в которых воспитывался несовершеннолетний
обвиняемый, и общественных организаций по месту его учебы и работы, а равно
по месту работы родителей (ст. 400 УПК РСФСР) послужит базой для одного из
таких новых способов. Хотя закон связывает участие названных лиц в судебном
заседании с "усилением воспитательного воздействия" последнего, несомненно,
что вопрос этот имеет и другой аспект. Вызванные представители могут по
просьбе суда высказать свое мнение о существенных обстоятельствах дела. Эти
сообщения не могут рассматриваться как показания; вместе с тем они могут
содержать новую информацию. Аналогичные соображения можно высказать и
применительно к объяснениям обвиняемого, потерпевшего и других лиц, которые
могут быть даны в распорядительном заседании при решении вопроса о предании
обвиняемого суду (ст. 223 УПК РСФСР), в заседании суда кассационной и
надзорной инстанции (ст. 338) и т. д. Думается, что в дальнейшем вопросы
собирания этим способом новой фактической информации и проверки уже
имеющихся материалов будут более подробно регламентированы процессуальным
законом.
N 2. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ Рассмотрев систему способов собирания и
проверки доказательств в уголовном процессе, мы можем проанализировать
соотношение ее звеньев. Бесспорно, что основное ее звено - следственные
(судебные) действия Это и понятно. Следственные действи
представляют собой приспособленные к получению и передаче определенного вида
информации комплексы познавательных и удостоверительных приемов, операций по
собиранию и проверке доказательств, предусмотренные процессуальным законом в
виде правил, и осуществляемые непосредственно следователем (судом). Именно
последнее обстоятельство - непосредственная реализация органом,
осуществляющим уголовное судопроизводство всей совокупности действий по
обнаружению "потенциально" существующей информации, ее получению
(извлечению) и закреплению,- обеспечивает максимальную полноту получаемой
информации и создает дополнительные гарантии ее надежности. Другие способы
собирания и проверки доказательств - проверочные действия, истребование,
представление доказательств - играют подчиненную, субсидиарную роль (в ст.
276 УПК РСФСР о доказательствах, полученных путем истребования, говорится
как о "дополнительных"). С их помощью выявляются и восполняются пробелы
доказательственного материала, возникшие в результате несвоевременного,
неполного или неправильного проведения следственных действий, а равно
ведется собирание и проверка доказательств, необходимых для возбуждения
уголовного дела (отказа в этом) или для отмены, изменения, оставления в силе
приговора, определения, постановления, вынесенных по делу. В литературе
высказана точка зрения, что собирание доказательств может осуществляться как
с помощью следственных действий, так и иных предусмотренных процессуальным
законом способов, а проверка доказательств - только с помощью следственных
действий В действительности, такое разграничение области применения
следственных действий и иных способов доказывания не основано на законе.
Наоборот, из смысла ст. ст. 70, 131, 337 УПК РСФСР вытекает, что
истребование и представление доказательств могут производиться и с целью
проверки ранее собранного доказательственного материала. Вообще, поскольку
один из путей проверки доказательств - дополнительное собирание
доказательств, относящихся к тому же обстоятельству, что и проверяемые, либо
к обстоятельствам их получения, постольку очевидно, что при проверке
доказательств может быть использована вся совокупность способов,
используемых при их собирании. Анализ норм закона, регламентирующих
собирание и проверку доказательств, позволяет выделить следующие виды
следственных действий: допрос обвиняемого (подозреваемого), допрос свидетеля
(потерпевшего) очная ставка, предъявление для опознания, обыск, выемка,
осмотр освидетельствование, получение образцов для сравнительного
исследования, следственный эксперимент, проверка показаний на месте,
экспертиза В свою очередь в рамках некоторых видов следственных действий
выделяются их разновидности. Только что было указано, в частности, на
разновидности допроса - допрос обвиняемого и свидетел Подобно этому
выделяются разновидности очной ставки (в зависимости от того, между кем она
производится), обыска и выемки (личный обыск, выемка почтово-телеграфной
корреспонденции), осмотра (осмотр места происшествия, вещественных
доказательств, трупа) и т. д.. Речь идет об особенностях производства тех
или иных следственных действий с учетом их конкретных задач; в то же время
применяются все общие правила, относящиеся к данному следственному действию.
Закон детально регламентирует порядок и содержание производства
следственных действий, определя не только то, что должны или могут делать
лица, производящие дознание, следователь, прокурор, суд, но и как они должны
или могут действовать. Процессуальные нормы конкретизируются тактическими
рекомендациями, которые на основе закона разрабатывает криминалистика.
Следственные действия по собиранию доказательств осуществляются только,
после возбуждения уголовного дела. Исключение допускается лишь для случаев,
когда без производства осмотра невозможно выяснить, есть ли основания для
возбуждения уголовного дела. В этих случаях осмотр может быть произведен до
возбуждения уголовного дела (ст. 178 У ПК РСФСР). По приостановленным делам
следственные действия могут производиться после возобновления производства
по делу. Однако по делам, приостановленным за розыском лица, подлежащего
привлечению к ответственности (п. 1 ст. 195 УПК РСФСР), могут производиться
следственные действия, направленные на отыскание виновного или материалов,
указывающих место его пребывани Следственные действия могут производиться
только в порядке, установленном законом. Надлежащий процессуальный порядок
включает: а) наличие фактических и правовых оснований, требуемых законом для
производства следственного (судебного) действи Под фактическими основаниями
понимаются конкретные данные, обусловливающие необходимость производства
следственного (судебного) действи Ряд следственных (судебных) действий
производится лишь при определенной совокупности данных, устанавливающих
наличие предусмотренных законом обязательных признаков. Например, закон
специально подчеркивает необходимость "достаточных оснований" для
производства обыска Под правовыми основаниями разумеется наличие у органа
расследования и суда правомочий на производство соответствующего действия в
отношении данного лица и в данный момент, а равно осуществление
установленного порядка принятия решения о производстве данного следственного
действия (например, вынесение постановления об обыске, освидетельствовании);
б) предусмотренные законом место и врем Ряд следственных действий
производится, по общему правилу, в кабинете следователя или зале судебного
заседани (допрете, детальный осмотр изъятых предметов и документов). Вопрос
о месте следственного действия имеет и другой аспект: при производстве
действий, связанных с ограничением неприкосновенности жилища, место для них
определяется путем исчерпывающего указания на помещения, где они могут
проводитьс При производстве действий, связанных. С ограничением тайны
переписки, место для них определяется так, чтобы не допустить разглашения
собранных данных, как и информации, которая была вначале получена, но
признана не относящейся к делу. Что касается времени производства
следственного действия, то закон в ряде случаев определяет его неотложность
(во избежание утраты доказательств) или незамедлительность после
производства другого процессуального действи Так, допрос подозреваемого
производится немедленно после задержания или избрания меры пресечения,
допрос обвиняемого - немедленно после предъявления обвинени Имея в виду
необходимость охраны прав и законных интересов граждан, выполнение отдельных
следственных действий допускается, по общему правилу, лишь в определенное
время суток; в) проведение следственного действия с участием предусмотренных
в законе лиц. Исходя из процессуальных норм, различаются обязательные и
необязательные участники следственных действий. К первым помимо
производящего расследование (состава суда) относятся лица, без которых
выполнение следственного действия невозможно (например, переводчик, понятые)
или недопустимо с точки зрения гарантий объективности и охраны прав
участников процесса (например, при предъявлении для опознания лица,
образующие группу). Необязательные участники - это лица, которые в
соответствии с законом могут привлекаться в соответствующих случаях к
участию в следственном действии, чтобы обеспечить наибольшую эффективность
данного или последующих следственных действий: участники процесса,
специалисты, эксперты, технические помощники ; г) соответствие вида
следственного действия требованиям, закона. Суд, орган расследования обязаны
выполнить именно то следственное действие, которое предусмотрено законом для
данной ситуации, не допуская подмены его другим (например, производства
допроса или очной ставки вместо предъявления для опознания, осмотра-вместо
обыска и т. д. ). Тем более закон не допускает подмены следственных действий
оперативными мероприятиями, так как последние имеют иной характер по природе
и задачам, приемам и формам проведения, а также по значению их результатов
для дела. Не допускается и смешение различных следственных действий. В
частности, не основаны на законе рекомендации производить в отдельных
случаях: "осмотр-обыск", "осмотр-предъявление для опознания", "следственный
эксперимент-осмотр", "допрос-обыск" и т. д. Смешение следственных действий
не допускается именно потому, что это приводит к произвольному порядку их
производства, и тем самым - к отказу от порядка, оптимального для получения
информации данного вида. При необходимости одновременного выполнени
нескольких следственных действий таковые производятся и фиксируются
раздельно. Недопустимы "следственные действия", не предусмотренные законом.
К их числу относится, например, так называемая "добровольная выдача",
которая предусмотрена законом в рамках обыска и выемки и не может
рассматриваться как самостоятельное следственное действие. Конечно, нельзя
исключить развития системы способов доказывания, появления новых способов и
видоизменения существующих. Об этом уже говорилось применительно к общей
характеристике способов доказывания (N 1) и можно повторить применительно к
одному из таких способов - следственным действиям. Возможно, в частности,
"отпочкование" новых следственных действий (как это произошло с
предъявлением для опознания, следственным экспериментом, проверкой показаний
на месте). Но до законодательной регламентации эти новые способы собирания
доказательств развиваются и совершенствуются в процессуальных рамках тех
следственных действий, которые предусмотрены законом. И каждое из них
проводится по правилам, установленным для этих следственных действий, в
качестве их разновидности, пока не получит процессуальной самостоятельности;
д) проведение следственного действия в последовательности, установленной
законом. Установленная законом последовательность выполнения каждого
следственного действия носит далеко не формальный характер. Строгая
очередность основных его этапов гарантирует максимальную объективность и
эффективность расследования и судебного разбирательства. Попутно отметим,
что некоторые следственные действия могут проводиться лишь после выполнения
иных, предусмотренных законом действий. Например, предъявление для опознания
- только после допроса опознающего, очная ставка - после допроса ее
участников и т. п. Очередность следственных действий обусловлена также
последовательностью отдельных этапов, стадий судопроизводства (например,
первоначальный этап предварительного расследования, предъявление обвинения,
окончание расследования); е) меры обеспечения охраны и реализации прав и
законных интересов лиц, от которых получают доказательственную информацию в
ходе следственного действия или которые владеют предметами и документами,
содержащими эту информацию; лиц, участвующих (присутствующих) в следственном
действии; иных лиц, права и законные интересы которых могут быть связаны с
ходом и результатами следственного действи Речь идет о разъяснении прав на
участие и ознакомление с результатами следственного действия и
способствовании в реализации этих прав; о запрете действий следователя и
суда, ставящих под угрозу здоровье, достоинство, безопасность граждан или
выходящих за пределы задач, предусмотренных законом для данного
следственного действия; ж) меры предупреждения и пресечения попыток любых
лиц помешать нормальному ходу или исказить результаты следственного
действия, как и подготовительные меры, обеспечивающие сохранность
доказательственной информации. Эти меры, как и любые другие элементы порядка
производства следственных действий, дифференцированы по видам этих действий,
но они всегда внутренне присущи их порядку, будучи проявлением единства
процессуальной деятельности следователя и суда по установлению истины и
охране законности; з) фиксация хода и результатов следственного действия в
установленной форме. Каждое следственное действие отражается в
соответствующем процессуальном акте (протоколе, постановлении, определении).
Для некоторых из них установлены и дополнительные формы фиксации
(составление схем, фотографирование, киносъемка, звукозапись и т. д. ).
Процессуальный порядок следственного действия каждого вида выражается
совокупностью нормативных предписаний, разрешений, запрещений, ограничений и
исключений, установленных законом относительно условий его производства. При
этом надо иметь в виду, что помимо норм, непосредственно отнесенных
законодателем к данному следственному действию, для регламентации его
порядка имеют значение и другие нормы, корреспондирующие с ними (например,
нормы глав У ПК "Основные положения", "Участники процесса",
"Доказательства"). Процессуальный порядок следственного действия в сочетании
с определением в законе его содержания, задач и средств их осуществлени
составляют всестороннюю характеристику следственного действия, все элементы
которого существенны для обеспечения эффективности последнего. Определение в
законе содержания следственного действия выражает объективно существующие
основные закономерности получения и передачи информации данного вида (точно
так же, как и порядок производства создает оптимальные условия для
всестороннего учета этих закономерностей и удостоверения хода и результатов
познавательных операций). Содержанием следственного действия определенного
вида является нормативное описание (и предписание) частных или специальных
методов познания, соответствующих природе того вида информации, которую
предполагается получить. Так, содержанием допроса, очной ставки являетс
расспрос; содержанием обыска - наблюдение, измерение; содержанием
следственного эксперимента - опыт, моделирование, измерение и т. д. Причем
законодатель закрепляет и систему приемов, операций, конкретизирующих
содержание следственного действи Например, предписывается при допросе
сначала предложить допрашиваемому рассказать все известное по делу, а затем
задавать более частные вопросы (ст. ст. 150, 158, 280, 283 УПК РСФСР), при
предъявлении для опознания демонстрировать опознаваемое лицо или объект в
группе (ст. 165 УПК РСФСР). Следственные действия имеют свою структуру
(закономерный порядок связи элементов), которую можно трактовать в двух
аспектах - применительно к этапам осуществления и применительно к
минимальным компонентам, на которые членятся познавательные и
удостоверительные операции Конечно, каждое следственное действие в его
конкретном "исполнении" неповторимо уже потому, что в каждом "участвуют лица
с различным отношением к исследуемому деянию и задачам расследования,
по-разному воспринявшие выясняемые обстоятельства, непохожие друг на друга
по интеллекту и жизненному опыту, по психологическим и нравственным
качествам... Индивидуальность, однако, не исключает типичности" Выявление
этой типичности необходимо как для совершенствования законодательной
регламентации следственных действий, так и для разработки тактических
рекомендаций по их производству. В самой общей форме в каждом следственном
действии могут быть выделены четыре этапа: подготовительный, обеспечивающий
познавательный, удостоверительный. Содержание первого этапа: а) орган
расследования (суд) как по своей инициативе так и по ходатайствам других
участников процесса принимает решение о производстве действий по собиранию
доказательств. В связи с этим решаются вопросы о необходимости производства
данного действия, круге его участников, времени, условиях и т. д.
В свою очередь обвиняемый, потерпевший, защитник и другие участники
доказывания своими ходатайствами и действиями по представлению объектов,
возможно являющихся доказательствами, активно влияют на выбор способов
доказывания, в том числе на принятие решений о производстве следственных
действий. б) органы расследования и суд накладывают арест на
корреспонденцию, охраняют места, на которых сохранились следы происшествия
или спрятаны отыскиваемые объекты, опечатывают хранилища и совершают другие
действия по обеспечению сохранности доказательств. Они же осуществляют
действия, которые обеспечивают доступ к доказательствам (например, вызов
лиц, подлежащих допросу). Причем ряд действий на этом этапе может носить
принудительный характер для соответствующих субъектов. Последнее отражает
властные полномочия лица, производящего расследование. Таково, например,
вынесение постановления о приводе, задержании подозреваемого и т. п. На
втором этапе следственного действия участникам разъясняются права,
обязанности и задачи следственного действи Третий этап составляет
осуществление познавательных приемов и операций. На заключительном,
четвертом, этапе фиксируются в процессуальных документах ход и результаты
следственного действи Наличие и указанная последовательность всех этих
этапов следственного действия обеспечивают реализацию совокупности его
задач, реализацию познавательного и удостоверительного аспектов доказывани
Поэтому они могут рассматриваться как элементы структуры следственного
действия, развернутой во времени. Что же касается характеристики
следственных действий в операциональном аспекте (как совокупности приемов,
средств, способов познания и удостоверения его хода и результатов), то
представляется, что она может быть дана только применительно к каждому из
видов этих действий или к их группам (а не "сквозная") в связи с
качественным различием частных или специальных методов познания, лежащих в
их основе. Так, элементами допроса
как системы познавательных и удостоверительных операций будут: а)
приемы расспроса допрашиваемого (общий вопрос, частные вопросы, разъяснение
последствий дачи ложных показаний, демонстрация доказательств); б) ответы
допрашиваемого; в) приемы документальной фиксации хода допроса и показаний.
Элементами структуры обыска будут: а) приемы поиска предметов и документов,
могущих иметь значение для дела; б) приемы наблюдения и измерения,
позволяющие установить, что те или иные обнаруженные предметы и документы
содержат доказательственную информацию; в) приемы изъятия и обеспечения
сохранности предметов и документов; Е) приемы документальной фиксации хода
обыска и его результатов и т. д. Нетрудно заметить, что нормы
процессуального законодательства, регламентирующие производство следственных
действий, расположены в основном именно так, чтобы сгруппировать
следственные действия с однородной операциональной структурой. Закон
классифицирует следственные действия следующим образом: 1) допрос
(обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего), очная ставка,
предъявление для опознания (гл. гл. 12, 13 УПК РСФСР); 2) выемка, обыск,
осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, проверка показаний на
месте (гл. гл. 14, 15 УПК РСФСР); 3) экспертиза, получение образцов для
сравнительного исследования (гл. 16 УПК РСФСР). Допросы, очные ставки,
предъявление для опознания направлены на получение устных сообщений об
информации, хранящейся в памяти лиц. Соответственно в основе их структуры
лежат приемы расспроса и описания Выемка, обыск, осмотр,
освидетельствование, следственный эксперимент, проверка показаний на месте
направлены на установление чувственно воспринимаемых явлений и признаков.
Отсюда их структура базируется на приемах наблюдения (в сочетании с
"родственными" приемами эксперимента, измерения, моделирования).
Наконец, экспертиза и в определенной степени получение образцов для
сравнительного исследования базируются на методе сравнительного исследовани
Таким образом, система следственных действий, как и система способов
собирания и проверки доказательств в целом, включает в себя все виды
операций, практически необходимые для собирания и проверки
доказательственной информации по конкретному делу. "Набор" способов
доказывания, в том числе следственных действий, предусмотренный
процессуальным законодательством, не является, таким образом, случайным, он
представляет собой именно взаимодействующую систему (взаимоподкрепляющую,
дополняющую). Она всесторонне предусматривает возможный характер
доказательственной информации по любому делу и позволяет обеспечить полноту
и надежность "извлечения" (получения) последней с учетом специфики дела.
Нельзя вместе с тем не отметить, что закрепленная в законе система
следственных действий нуждается в определенной дифференциации. В частности,
в настоящее время в одну и ту же группу включены следственные действия со
структурой различной степени сложности (например, допрос и очная ставка;
экспертиза и получение образцов для сравнительного исследования).
Следственные действия, существенными элементами структуры которой являются
экспериментальные приемы (следственный эксперимент, проверка показаний на
месте, предъявление для опознания), не выделены, а "присоединены"
законодателем к группам наиболее сходных с ними по структуре действий и т.
д. Представляется, что существенную роль в дальнейшем совершенствовании
законодательной регламентации системы следственных действий, а также в
обеспечении правильного выбора вида следственного действия и определения его
задач в конкретном случае может сыграть их классификация, построенная исходя
из степени сложности структуры С этой точки зрения можно выделить
следственные действия, содержанием которых являются: 1) получение одного
"потока" информации; 2) получение основного и дополнительного "потоков"
информации, причем последний необходим исключительно для удостоверения хода
и результатов следственного действия; 3) получение двух или нескольких
"потоков" информации, сопоставление которых дает новые фактические данные;
4) получение двух или нескольких "потоков" информации, которые преобразуются
путем слияния в фактическую информацию иного вида, нежели составившие ее
элементы. Допрос, например, является следственным действием первого из
названных видов, осмотр - второго (сведения относительно признаков
осматриваемых объектов сочетаются со сведениями, удостоверяющими
происхождение и неизменность последних до начала осмотра, причем приемы
собирания тех и других различны). Наконец, преобразование двух или
нескольких интегрированных "потоков" информации путем их слияния в новую
доказательственную информацию иного вида происходит при проверке показаний
на месте, следственном эксперименте, предъявлении для опознания, экспертизе.
Так, проверка показаний на месте характеризуется сочетанием показаний
(первая система) с фактической обстановкой на месте (вторая система). Именно
соотношение этих элементов в новой сложной системе, а не их раздельное
отображение предопределяет познавательное (и доказательственное) значение
проверки показаний на месте. Тот же процесс мы наблюдаем при производстве
следственного эксперимента (где сочетаются данные, полученные путем опытных
действий, и исходная информация, воплощенная в заданной обстановке).
Предъявление для опознания также характеризуется интеграцией нескольких
"потоков" (систем) информации и их преобразованием в новую сложную систему:
здесь сливаются фактические данные, полученные в результате наблюдения
событи (подбор предъявляемых лиц, объектов; подбор группы для сравнения),
наблюдения признаков опознаваемых лиц (объектов) в ходе следственного
действия, а также в результате описания опознающим оснований своего вывода.
Разумеется, необходимость сопоставления или интеграции нескольких систем
информации в рамках одного следственного действия обусловливает и
необходимость включения в порядок и содержание этого действия нескольких
операционных линий применения однородных приемов (поочередный допрос
участников очной ставки) или нескольких систем операций. Например, при
предъявлении для опознания комбинируются приемы расспроса о признаках
внешности разыскиваемого лица; приемы предъявления лица в группе; приемы
получения сообщения о результатах сопоставления наблюдаемых и ранее
наблюдавшихся признаков; приемы получения сообщения об основаниях вывода.
Подобный анализ структуры следственных действий открывает дополнительные
возможности для совершенствования законодательной регламентации и
тактических рекомендаций по их производству в направлении максимального
приспособления системы познавательных и удостоверительных операций к задачам
следственного действи Он дополнительно объясняет также причины
дифференциации системы следственных действий (например, причины появления
таких действий с усложненной операциональной структурой, как предъявление
для опознания, проверка показаний на месте). В определенной степени
расширяется и возможность прогнозировать направлени дальнейшего развития
этой системы, исходя из объективной потребности получения новых
доказательств в результате применения более сложного познавательного
аппарата. Сказанное относительно наличия следственных действий с усложненной
структурой позволяет еще раз вернуться к вопросу о недопустимости
"смешанных" следственных действий типа "осмотр-обыск" или "допрос-обыск".
Следственное действие с усложненной структурой характеризуется, с одной
стороны, слиянием получаемой информации, дающей новое знание, а с другой -
системой гарантий и мер обеспечения, полностью соответствующей характеру
познавательных операций и кругу их участников. Ни одно из этих условий не
соблюдается при "смешанных" следственных действиях, характеризуемых
механическим соединением разнородных операций. Например, сообщения
обыскиваемого в ходе обыска о происхождении обнаруженных предметов не имеют
никакого значения для результатов обыска; его допрос может быть произведен
вне рамок обыска (в том числе и неотложно). Точно так же гарантии и меры
обеспечения, входящие в порядок обыска и порядок допроса, настолько
разнородны, что их объединение в одну систему вряд ли возможно. Это же
относится к "осмотру-обыску", "осмотру-эксперименту" и тому подобным
действиям. Производство следственных действий - исключительная компетенция
органов, осуществляющих производство по уголовному делу. Если другие
процессуальные способы доказывания характеризуются на определенных этапах
совместными действиями следователя, суда, с одной стороны, и с другой -
должностного лица, гражданина, производящих проверочные действия или
представляющих предметы и документы, либо даже "автономными" действиями
указанных лиц то следственное действие осуществляется только органом
расследования (судом). Отсюда возникает ряд вопросов, связанных с
возможностями и пределами дачи поручений Поручение органа расследования
(суда) дается, как отмечалось, и эксперту. Причем действия последнего - лишь
часть обязательного комплекса процессуальных действий, состоящих из
назначения экспертизы, ознакомления с решением об этом обвиняемого,
производства экспертизы, обеспечивающих следственных действий органа, в
производстве которого находится дело, ознакомления обвиняемого с материалами
экспертизы. При этом следует учитывать, что поручение эксперту означает, что
на него возлагаются действия, которые сам следователь производить не вправе.
Другой вид поручения: наряду с непосредственным осуществлением действий по
собиранию и проверке доказательств следователь может давать поручения и
указания о производстве некоторых следственных действий органам дознания, а
в случае необходимости производства следственных действии в другом районе -
следователю или органу дознания этого района (ст. ст. 127, 132 УПК РСФСР).
Может ли аналогичные правомочия использовать суд? На этот вопрос подчас
дается отрицательный ответ со ссылкой на принцип непосредственности. Но ведь
обнаружив существенные и не поддающиес восполнению в судебном заседании
пробелы доказательственного материала, суд возвращает дело на доследование,
т. е. дает поручение органу расследования провести дополнительные
следственные действи И в том, и в другом случае в суд поступает
дополнительный материал, подвергающийся судебному исследованию, с
соблюдением принципа непосредственности. Разница лишь в том, что возврат
дела на доследование по существу возвращает процесс назад на две стадии,
влечет в ряде случаев не вызываемое необходимостью повторное производство
некоторых процессуальных действий. Получение дополнительного материала в
ходе судебного следствия (например, протокола осмотра документов,
находящихся в другом населенном пункте, протокола допроса лица, находящегося
на отдаленной зимовке, протокола обыска) может быть осуществлено с
минимальной затратой времени и без какого-либо ограничения прав участников
процесса. Поэтому представляется целесообразным поставить вопрос о
расширении права суда на дачу процессуальных поручений в случаях, когда
требуется не дополнительное расследование в собственном смысле слова, а
дополнительное проведение отдельного, ограниченного по объему и цели
следственного действия, которое в ходе судебного следстви провести
невозможно, но результаты которого могут быть проверены в этой стадии
Правомочия органа расследования, в производстве которого находится дело,
поручить другому органу дознания или следователю производство следственных
действий должны трактоваться в смысле поручения отдельных действий (в другой
местности, в связи с необходимостью производства нескольких обысков,
допросов без разрыва во времени и т. п. ). Нельзя, как представляется,
перепоручать производство следственных действий с участием обвиняемого,
назначение экспертизы. Своеобразная форма производства следственных действий
по поручению - осуществление их членами группы (бригады) следователей,
участвующими в расследовании сложного или большого по объему дела под
руководством следователя, принявшего дело к производству (ч. 3 ст. 129 УПК
РСФСР). Вместе с тем здесь и существенное отличие: членам бригады дается
поручение не на отдельные следственные действия, а на участие в
расследовании. Поэтому вопрос о производстве тех или иных конкретных
действий в пределах отведенного им "участка" - эпизода или действий
определенного лица - они решают самостоятельно (что не исключает возможности
поручения им руководителем группы определенных действий). Осуществление
следственного действия органом дознания, следователем, не принявшим дело к
производству, без поручения компетентного органа должно влечь признание
этого действия не производившимс Единственное исключение составляют случаи,
когда речь идет о действиях, связанных с предупреждением или пресечением
преступления и закреплением следов преступления (ст. 112 УПК РСФСР).
Поручения о производстве отдельных следственных действий или их комплекса
должны не только исходить от компетентного органа (т. е. принявшего дело к
производству), но и адресоваться органу, правомочному выполнять такое
поручение. Процессуальный закон наделяет этими правомочиями только органы
дознания и следователей. Поэтому исключается возможность поручить
производство следственных действий каким-либо иным должностным лицам, кроме
следователей и лиц, производящих дознание, а тем более представителям
общественности. Применительно к следственным действиям инспекторы, ревизоры
и другие должностные лица, представители общественности могут быть
приглашены для содействия следственному действию (собирание ориентирующей
информации, охрана места и обнаружение следов преступления, предметов и
документов) и для участия в нем. Например, в случаях, когда необходим осмотр
значительной территории в целях обнаружения какого-либо объекта, могут быть
в соответствии со ст. 128 УПК РСФСР приглашены для участия в осмотре
дружинники или иные представители общественности. Точно так же возможны
случаи, когда целесообразно участие представителей общественности в обысках,
осмотрах и выемках документов. Такое участие ни при каких условиях не должно
превращаться, однако, в самостоятельное проведение представителями
общественности следственных действий (даже общественными помощниками
следователей, прокуроров или внештатными сотрудниками милиции). Не
противоречат ли сказанному случаи, когда освидетельствование лица другого
пола непосредственно производится врачом, причем следователь в это время
выходит из помещения (ч. 5 ст. 181 УПК РСФСР)? Или случаи, когда в силу
объективной невозможности для следователя прибыть к непосредственному месту
нахождения объектов, подлежащих осмотру (например, в труднодоступной горной
местности, под водой), осмотр этого места производят другие лица - водолазы,
альпинисты и т. п. ? Представляется, что нет, так как в этих случаях речь
фактически идет не об устранении следователя от производства следственного
действия, а о расширении круга участников такового или функций некоторых из
них. В обоих названных случаях производством следственного действия
руководит следователь, он же осуществляет обеспечивающие меры и составляет
протокол о ходе и результатах такового. Поэтому то обстоятельство, что он не
присутствует при осуществлении некоторых операций по поиску и фиксации
признаков, могущих иметь доказательственное значение, не означает, что он
вообще не имеет отношения к производству данного следственного действия
Разумеется, невозможно поручать производство следственных действий кому-либо
из участников процесса, хотя бы юристам по профессии (защитникам).
Применительно к следственным действиям как способу доказывания возможно лишь
их участие в производстве. Предусмотренная законом возможность
собственноручной записи допрашиваемым лицом своих показаний есть по прямому
указанию ст. 160 УПК РСФСР лишь одна из форм фиксации результатов допроса,
произведенного следователем, а не "самодопрос". Поэтому в практике как
существенное нарушение, означающее, что допрос фактически произведен не был,
рассматриваются случаи, когда следователь выдает вызванному лицу бланк
протокола допроса, предлагая "подумать и написать свои показания". Для
некоторых участников процесса участие в следственных действиях в
предусмотренных законом случаях представляет не только право, но и
обязанность (гл. VIII). Это относится к защитнику обвиняемого и
представителям потерпевшего, гражданского истца и ответчика. Однако и
применительно к ним законодатель полностью сохраняет за органом
расследования и судом руководство следственными действиями. При этом
гарантией защиты законных интересов участников следственного действия служит
то, что все их заявления, ходатайства, отводы, допросы заносятся в протокол
и, следовательно, правильность решения органа расследования или суда может
быть проверена. Объем правомочий субъектов доказывания, участвующих в
следственных (судебных) действиях, не одинаков на предварительном
расследовании и судебном следствии. На предварительном расследовании допуск
к участию в следственном действии в большинстве случаев зависит от
усмотрения следователя (лица, производящего дознание). В ходе же судебного
следствия участники процесса правомочны активно участвовать в любом судебном
действии по собиранию доказательств.
N 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРИ СОБИРАНИИ И ПРОВЕРКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Одним из важных теоретических вопросов судебного доказывания является
вопрос о методах познания при его осуществлении. Метод в широком смысле -
это способ подхода к изучению действительности. Широкую известность в
научной литературе получило определение метода, предложенное болгарским
ученым акад. Т. Павловым: "Методом является внутренне присущая (имманентная)
закономерность движения научного мышления взятая в качестве сознательно
используемой нами для более верного, более быстрого и более полного
достижения истины". Комментируя это определение, Н. Стефанов указывает, что
так же, как нет метода без соответствующей научной системы так нет и теории,
не имеющей какого бы то ни было методологического значени Теория
превращается в метод исследования когда ею полностью овладели и умело
используют Метод _ это способ познания, изучения, исследования явлений
природы и общественной жизни, способ достижения какой-либо цели решения
задачи, "путь... действительного познания". Познание-это движение от
незнания к неполному знанию а от него - к знанию более полному, непрерывное
движение к истине. Всякий процесс познания независимо от того в какой сфере
человеческой деятельности он протекает, подчиняется законам
материалистической диалектики, выражающим самые общие и существенные связи и
отношения объективной действительности и познани Поскольку законы
материалистической диалектики имеют всеобщее значение, присущи любой форме
движения материи - развитию природы, общества, мышления, марксистский
диалектический метод является единственным всеобщим методом познания, равно
применимым во всех разновидностях процесса познания и в науке, и в практике.
Доказывание в уголовном процессе как разновидность практической деятельности
людей есть одна из форм процесса познания объективной действительности,
диалектического процесса отражения предметов, явлений материального мира в
сознании людей на базе практики. Поэтому с полным основанием можно сказать,
что всеобщим методом и в сфере доказывания является диалектический метод,
позволяющий субъекту доказывания подойти к предмету своих исследований как к
одному из звеньев в бесконечном ряду взаимосвязанных явлений
действительности. Отража закономерности процесса познания, диалектический
метод обеспечивает достижение истины в судопроизводстве (N 1-2 гл. II, N 1
гл. III, N1 гл. V). В последнее время в нашей литературе вновь стали
появляться высказывания о существовании своеобразного "следственного" или
"судебного" мышления, о самостоятельности которого в свое время писал А. Я.
Вышинский, считавший, что у этого мышления есть "своя" логика, "не всегда и
не во всем совпадающая с книжной логикой". Это, конечно, неверно.
Доказывание включает в себя логический процесс, при помощи которого
следователь и суд приходят к выводу о существовании или не существовании тех
или иных фактов, действий, отношений. Как логический процесс, это - процесс
мышления, единый в своей сущности, независимо от предмета мыслительной
деятельности. Говоря о единстве процесса мышления, К. Маркс указывал: "Так
как процесс мышления сам вырастает из известных условий, сам является
естественным процессом, то действительно постигающее мышление может быть
лишь одним и тем же, отличаясь только по степени, в зависимости от зрелости
развития, следовательно, также и от развития органа мышлени Все остальное -
вздор" Нет и не может быть специфического "судебного", "следственного" или
"криминалистического" мышления, принципиально отличающегося от мышления в
других областях деятельности. Речь должна идти не о самостоятельном мышлении
в сфере уголовного процесса, а о наличии в последнем частных и специальных
методов исследования, конкретизирующих всеобщий метод. До недавнего времени
в философской, а также в процессуальной и криминалистической литературе
уделялось недостаточное внимание вопросу о частных и специальных методах
исследования, существующих в различных отраслях знани Тем самым
игнорировалось важнейшее положение диалектического материализма, что
конкретный метод познания в конечном счете определяется спецификой предмета
исследовани В этом выражалось непонимание того, что в действительности
диалектический материализм как метод познания конкретизируется и про
является в специфических методах исследования различных областей
действительности. Диалектический материализм является единственным всеобщим
методом познания; все остальные методы познания носят по отношению к нему
подчиненный характер как методы, не имеющие всеобъемлющего значени Вместе с
тем как диалектический материализм не может заменить собой частных наук, так
и диалектический метод не может заменить собой частных методов этих наук,
частных методов человеческой деятельности, в том числе и доказывания в
уголовном процессе. Диалектический метод, выражая общие, методологические
принципы процесса познания, не подменя собой специальных инструментов
исследования, позволяет сконструировать общую систему методов отдельной
науки или отдельной разновидности практической деятельности. Он входит сам в
эту систему в качестве основополагающего элемента. Эта система не есть
что-то раз и навсегда данное, навечно завершенное. Научный метод - сам по
себе постоянно развивающийся процесс, который должен соответствовать не
только предмету познания, но и изменяющимся условиям данной формы процесса
познания, должен учитывать развитие технических средств познани Обща
методология не может следовать за изменениями деталей предмета познани
Необходимы специальный подход к изучению конкретного предмета, специфически
приспособленные методы исследовани На связь метода исследования и объекта
познания неоднократно обращалось внимание в философской литературе,
применительно к доказыванию на это указывалось в процессуальной и
криминалистической литературе. Метод исследования определяется как некоторая
совокупность мыслительных или физических операций, котора используется для
решения определенного класса задач. "Метод зависит от объекта двояким
образом: объектом обусловливается как конкретный характер каждой операции,
включенной в метод, так и структура метода - порядок, последовательность,
связь отдельных операций". Такая связь метода и объекта исследования не
случайна, а закономерна, ибо метод исследования есть теоретически обобщенное
выражение практики познания данных объектов. Метод выражает активность
теоретических знаний человека, их целенаправленность на целостное овладение
предметом. Практические способы действий, получившие обобщенно-теоретический
облик в методе, становятся формой овладения предметом, новым знанием о нем
Основанные на диалектическом материализме специфические познавательные
приемы можно назвать частными и специальными методами познания как в сфере
науки, так и в сфере практической деятельности (в данном случае в процессе
доказывания). Частный метод познания представляет собой систему определенных
приемов, правил, рекомендаций по изучению конкретных объектов. Отнесение
того или иного метода к категории частных методов познания вовсе не означает
ограничения сферы его применени Метод называется частным не потому, что он
применяется для исследовани какой-либо группы объектов, а потому, что он
представляет собой сочетание не всех, а лишь некоторых познавательных
приемов, определенной их комбинации, которая и отличает этот метод от
других. Применение же частных методов в принципе носит общий характер В
доказывании по уголовным делам применяются следующие частные методы
познания: а) наблюдение, б) описание, в) измерение и вычисление, г)
сравнение, д) эксперимент. В зависимости от особенностей данной
разновидности процесса познания методы эти приобретают те или иные
характерные черты. Наблюдение во всех случаях представляет собой
планомерное, целеустремленное, преднамеренное восприятие. Сущность его не
изменится от того, будет осуществлять наблюдение следователь или, например,
исследователь-астроном, физик и т. д. Однако условия применения этого метода
познания, объект наблюдения, цель наблюдения будут различными, и это не
может не отразиться на приемах наблюдения, его роли в процессе познания и т.
п. Например, наблюдение астрономических явлений будет отличаться от
наблюдения за действиями участников следственного эксперимента, а измерение
радиоактивности вещества - от измерения расстояний между объектами на месте
происшествия, хотя сущность наблюдения и измерения во всех случаях остается
одной и той же. Иными словами, не отличаясь по своему существу от частных
методов познания в других сферах человеческой деятельности, частные методы
доказывания в уголовном процессе имеют некоторую специфику, определяемую
содержанием процесса доказывания как особой формы человеческой практики,
опирающейся на рекомендации юридической науки. Частные методы составляют
второе звено в системе методов доказывани Третья часть системы методов - это
так называемые специальные методы. Под специальным методом исследования
нужно понимать такой метод, который применяется только в одной или
нескольких близких сферах познания (но не во всех), область применения
которого, таким образом, не имеет такого в принципе "сквозного" характера,
как сфера применения любого из частных методов. В процессе доказывания
применяются специальные методы двух видов. Одни из них характерны только для
данной сферы человеческой деятельности (например, некоторые методы
исследовани доказательств), другие применяются не только в доказывании, но и
в других сферах деятельности человека (например, такой метод фиксации
сведений, как звукозапись). Специальные методы не отделены непроходимой
гранью от частных методов, они производны от последних. Ни один из частных и
специальных методов познания нельзя абсолютизировать, превращать в
единственно возможный, универсальный. Ни один из методов, взятый
изолированно, не может привести к успеху ни в научном исследовании, ни в
практической деятельности по доказыванию. Только совокупность методов
познания может обеспечить достижение истины, будь то истина научная или
истина, достигаемая в процессе расследования и судебного рассмотрения
уголовных дел. Рассмотрим особенности частных методов познания в процессе
доказывани Одним из самых распространенных методов, применяемых при
собирании и проверке доказательств в уголовном судопроизводстве, служит
наблюдение. Под наблюдением в теории познания понимается преднамеренное,
планомерное, целенаправленное восприятие, предпринимаемое с целью изучения
данного предмета, явлени Наблюдение как метод судебного исследования широко
используется при производстве таких следственных действий, как осмотр,
обыск, предъявление дл опознани Например, при осмотре места происшествия
путем визуального наблюдения изучается обстановка события, расположение
объектов, их признаки и т. д. Разумеется, важное значение для полного
восприятия имеет ясное представление задачи наблюдения, план наблюдения,
понимание природы наблюдаемого факта, явлени Установленный законом порядок
производства соответствующих следственных действий направлен на реализацию
этих условий, обеспечивающих полноту наблюдени Специфика наблюдения при
собирании и проверке доказательств заключается в субъекте и объекте, в
условиях и целях наблюдени Можно различать непосредственное и
опосредствованное наблюдение. Следователь или суд, осуществля осмотр,
изучают объект наблюдения непосредственно, воочию устанавливают
существование или отсутствие того или иного факта. Субъектом наблюдения тех
или иных фактов могут быть также свидетель, потерпевший, обвиняемый,
подозреваемый. В этом случае следователь или суд познают объект наблюдения
со слов этих лиц; для органа расследования или суда результаты наблюдения
выступают как опосредствованные. При этих условиях субъект исследования
должен проверить, насколько полученные им от свидетеля (потерпевшего,
обвиняемого, подозреваемого) сведени соответствуют тому, что наблюдало эго
лицо в действительности. Сфера непосредственного наблюдения в уголовном
судопроизводстве ограничена в основном последствиями преступления,
обстановкой его совершения и предметами, имеющими отношение к расследуемому
событию. Следователь и суд в силу специфики объекта познания в уголовном
судопроизводстве не могут непосредственно наблюдать само событие, являющееся
предметом исследования по делу. Поэтому сфера опосредствованного получения
данных наблюдения значительно шире, чем непосредственного наблюдения; она
может включать событие преступления, его подготовку и весь процесс
осуществлени Обе они дополняют друг друга. Наблюдение теснейшим образом
связано с другими частными методами исследования, и в первую очередь с
такими, как описание и измерение. Под описанием понимается указание
признаков предмета или явления с целью дать наиболее полное представление о
нем. С описанием в доказывании мы обычно встречаемся при составлении
процессуальных документов, цель которых зафиксировать те или иные
фактические данные, имеющие значение для дела. Описание закрепляет результат
наблюдения, делает его доступным не только для наблюдающего, но и для других
лиц. Помимо описания, связанного с непосредственным наблюдением, в процессе
расследования и судебного разбирательства возникает необходимость и в
описании результатов опосредствованного наблюдени С таким описанием мы
сталкиваемся, например, протоколируя показания свидетел Целиком на описании
построен "словесный портрет", используемый для регистрации розыска и
установления личности. Чаще всего описание завершает процесс наблюдения
объекта. Однако иногда в следственной и судебной практике описание выступает
как промежуточное звено между двумя этапами наблюдени Так, свидетель
наблюдал объект в момент расследуемого события (первый этап), затем описал
его на допросе у следователя (второй этап), затем вновь наблюдал его при
предъявлении для опознания (третий этап), наконец, опознал его по мысленному
образу, запечатлевшемуся в памяти, и описал результат сопоставления
(четвертый этап). Таким образом, описание не только завершило собой процесс
наблюдения, но и выступило как промежуточный пункт между двум его этапами. В
тех случаях, когда ни наблюдение, ни описание не могут дать точного
представления о размерах и иных количественных характеристиках объекта,
применяется измерение, т. е. установление численного соотношения между
измеряемой величиной и заранее выбранной единицей измерени Без измерения
немыслимо производство самых различных следственных и судебных действий.
Так, нередко теряет свое значение осмотр места происшествия, если он не
сопровождается измерением необходимых расстояний и определением размера
объектов; без измерений не всегда можно осуществить следственный
эксперимент; ряд экспертных исследований предполагает производство точных
измерений; допрос также в ряде случаев включает выяснение результатов
измерений (например, расстояние между участниками события, скорость движения
различных объектов, продолжительность и пр. ). Более сложно сравнительное
исследование. Сущность его со стоит в сравнении объектов друг с другом для
установления как совпадений, так и различий в их признаках. Применение
сравнительного метода в доказывании связано с рядом условий, которые придают
сравнению некоторые специфические черты. Первое условие заключается в том,
что объекты сравнения должны быть связаны с предметом доказывани Сравнение
безразличных для дела объектов не приближает к установлению истины, не
служит целям доказывани Второе условие применения сравнения в процессе
доказывания касается значения сравниваемых свойств или признаков сравнение
должно осуществлятьс по таким признакам или свойствам, которые существенны и
позволяют следователю или суду прийти к определенным выводам. Например, вещи
должны сравниваться по устойчивым и характерным признакам, показания _ по их
содержанию. В процессе сравнени следователь прибегает к наблюдению, описанию
и измерению.
Значительное место в собирании и проверке доказательств занимает такой
метод познания, как эксперимент. Включая в качестве элементов другие частные
методы познания, эксперимент отличается активным характером, он направлен на
вскрытие природы
явления, его сущности и происхождения. Смысл эксперимента - в воссоздании (воспроизведении) явления в необходимых естественных или искусственно созданных условиях с определенной теоретической и практической целью. По образному выражению И. П. Павлова,
"наблюдение собирает то, что ему предлагает природа, опыт же берет у природы
то, что он хочет" В частности, из многообразных взаимоотношений и связей,
существующих между исследуемым явлением и другими явлениями
действительности, путем эксперимента может быть выделена определенная
зависимость, которая и будет объектом исследовани Использование эксперимента
в процессе познания обеспечивает: а) возможность неоднократного повторения
наблюдаемого явления в любых условиях; б) изучение явлений, протекающих в
обычных условиях очень быстро или очень медленно, что препятствует их
наблюдению в природе; в) изучение процессов, которые в чистом виде не могут
наблюдаться в природе; г) выделение в процессе изучения лишь отдельных
сторон, отдельных признаков. Эти преимущества эксперимента как метода
познания могут быть достаточно широко использованы при собирании и проверке
доказательств. Экспериментальный метод, будучи применен в процессе
доказывания, позволяет опытным путем убедиться в правильности представлений
о факте, имеющем значение для дела, или опытным путем получить новые
доказательства существования этого факта. Применение экспериментального
метода исследования в уголовном судопроизводстве осуществляется в двух
формах: в форме самостоятельного процессуального действия - следственного
или судебного эксперимента, содержание которого, как мы видим, определяет
его наименование; в форме отдельных элементов, составных частей другого
следственного или судебного действи При этом не возникает необходимости в
особой процессуальной регламентации эксперимента, так как само действие,
составной частью которого он является, регламентировано (например, при
проведении экспертизы).
Перейдем теперь к рассмотрению некоторых вопросов применения в
доказывании специальных методов познани При собирании и исследовании
доказательств широко используются технико-криминалистические методы. Это -
методы судебной фотографии, трасологические, судебно-баллистические и иные
разрабатываемые криминалистической техникой. В судебном доказывании находят
применение и тактико-криминалистические методы собирания, исследования и
оценки доказательств, а также методы иных, помимо криминалистики, наук:
физические и химические, математические, антропологические и
антропометрические методы моделирования и другие методы общественных,
естественных и технических наук. Такое разнообразие специальных методов
доказывания обусловлено разнообразием объектов, включаемых в сферу познания
при расследовании уголовных дел. Как и вся практическая деятельность,
доказывание открывает возможности для применения любой области научного
знания, если только это служит цели установления истины и соответствует
оптимальным условиям ее установления, предусмотренным процессуальным законом
(N 1 гл. 1). Субъектами применения специальных методов познания являются
органы дознания, следователь, суд, эксперт. Вопрос о пределах их применени
следователем и судом, о разграничении компетенции в этой области между
судом, следственными органами и экспертом неоднократно обсуждался в
специальной литературе. Принципиально с точки зрения возможности овладения
тем или иным специальным методом доказывания и использования его в
следственной и судебной практике не может быть никаких ограничений для
следователя и суда (по сравнению, например, с экспертом). Различие в формах
применения этих методов обусловлено различием процессуальных функций
следователя и суда, с одной стороны, и эксперта - с другой. Развивая это
положение, Н. А. Селиванов отмечает, что форма применения методов
доказывания зависит от процессуального положения лица, которое их применяет
(следователь, специалист, судья, эксперт, оперативный работник); от цели
применения (обнаружение, фиксация, изъятие, исследование доказательств) и от
процессуального значения полученных результатов. По его мнению, следователь
и лицо, ведущее дознание, вправе применять лишь такие методы, которые дают
возможность получить копии следов и иных вещественных доказательств, а из
исследовательских методов - лишь те, которые не изменяют предметов. Частные
и специальные методы доказывания как методы специфической деятельности по
расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел применяются лишь в
пределах и случаях, специально регламентированных законом и в установленном
законом режиме. Можно ли из этого сделать вывод, что эти методы представляют
"процессуальные" методы познания в том смысле, что они регламентированы
законом? Такое понимание вопроса было бы ошибочным. Закон регламентирует не
методы познания истины, а процессуальные формы применения этих методов,
которыми являются процессуальные действи Так, закон регламентирует не
наблюдение, а осмотр - процессуальную форму применения этого метода, не
сравнение, а предъявление для опознания - опять-таки одну из процессуальных
форм применения сравнительного метода исследования (N 1, 2, 4 гл. VI).
Частные и специальные методы могут применяться при доказывании в "чистом"
виде. Используемые в процессе доказывания методы могут представлять собой и
специфическую именно для данной науки или для познания данного объекта
комбинацию частных или специальных методов, которая в конечном счете всегда
может быть разложена на составляющие ее элементы. Характерной для процесса
доказывания в уголовном процессе спецификой обладает применение частных и
специальных методов познания при криминалистической идентификации.
Идентификация - это деятельность, направленная на установление наличия
или отсутствия тождества. Это процесс исследования тех или иных
объектов, применительно к которым решение вопроса о тождестве играет
существенную роль для установления истины по делу. При идентификации в
криминалистике используются различные методы, сочетание которых
зависит от особенностей конкретного акта идентификации. Одни из них всегда
применяются при идентификации, например сравнение, играющее роль основного
метода идентификации, другие методы могут применяться, а могут и не
применятьс Иными словами, объекты не исследуются посредством идентификации,
а исследуются в процессе их идентификации посредством частных и специальных
методов познани При этом следует иметь в виду, что процесс идентификации
неправильно сводить к применению какого-либо одного частного или
специального метода, так как наряду с доминирующим методом отождествления в
каждом акте идентификации всегда применяются и другие методы познани Теория
идентификации отнюдь не сводится к чисто техническим приемам сравнения
рукописей, следов, она представляет собой учение об общих правилах
отождествления в ходе следственных и судебных действий материальных объектов
по их отображению в целях получения доказательств. Уже из этого определения
с очевидностью следует, что идентификаци в своем общем виде органически
связана с предметом теории доказательств. Разумеется, теория идентификации
ни в какой степени не может претендовать на роль универсального метода
познания истины в уголовном процессе. Попытки такого ее истолковани основаны
на недооценке специфики предмета. При этом допускается двойная ошибка:
идентификация рассматривается как чисто логическая (причем
формально-логическая) теория, а самой формальной логике приписывается
значение всеобъемлющего метода познани В действительности теория
идентификации как любая частная специальная теория пользуется понятиями
логики (в том числе и понятием тождества), но не сводится к логике. Не
охватывает она и весь круг доказательств и все разновидности процесса их
исследовани
Необходимость установить тождество материальных объектов возникает
тогда, когда из обстоятельств дела непосредственно не ясно, является ли
определенный объект тем самым, который оставил след (в том числе в памяти
наблюдателя), либо речь идет о разных объектах. Так, возникает задача
установить: является ли человек, оставивший след пальца на месте
преступления, и человек, задержанный как подозреваемый, одним и тем же или
это разные лица. Конечная цель отождествления - индивидуализация,
установление тождества конкретного объекта. Установление тождества означает
отграничение данного объекта от любых других однородных или сходных с ним
(независимо от степени их сходства). Поэтому идентификация в
криминалистическом понимании этого термина означает индивидуальное
отождествление. Однако индивидуальное отождествление, будучи конечной целью
с точки зрения индивидуализации, не всегда может быть достигнуто
непосредственно, в пределах одного познавательного акта, например
исследования вещественного доказательства, опознания вещи и т. п. В силу
неблагоприятных условий следообразования или иных подобных обстоятельств
иногда удается установить лишь однородность объектов, а не их тождество
(например, однородность обуви, оставившей следы на месте происшествия, и
обуви, изъятой у обвиняемого). В отношении таких объектов, как материалы,
ткани, краски, чернила и т. п., в большом числе случаев сама постановка
вопроса об индивидуальном тождестве невозможна. Речь может идти лишь о
выделении некоторого объема или массы материала Достигнутый в таких случаях
результат представляет не индивидуальное отождествление предмета, а
установление однородности, иначе говоря, установление тождества рода (вида,
группы и т. п. ). Аналогичный результат может иметь место и в процессе
исследования индивидуально определенных объектов, если существенных
признаков объекта, зафиксированных в следах, недостаточно для
индивидуального отождествлени Например, может быть установлено тождество
группы, к которой принадлежат обувь, оставившая след, и обувь, изъятая у
обвиняемого. Такой результат чаще всего представляет ступень на пути к
установлению индивидуального тождества. Нельзя поэтому согласиться с мнением
В. С. Митричева относительно того что установление родовой (видовой)
принадлежности объектов вообще не является видом криминалистической
идентификации, а представляет собой особый, самостоятельный вид исследования
Общие положения теории идентификации освещены во многих работах советских
криминалистов. Рассмотрим некоторые вопросы, ближайшим образом связанные с
теорией доказательств. К их числу относятся: а) о формальном и
диалектическом понимании тождества; б) о соотношении групповой и
индивидуальной идентификации; в) об оценке совокупности признаков при
отождествлении. С точки зрения формальной логики объект может быть
отождествлен только при условии, что он не подвергался никаким изменениям,
сохранил все свои признаки (при этом надо помнить, что логика формальная,
строго говоря, не различает признаков существенных и несущественных,
рассматривая их все как "отличительные" признаки). Однако абсолютно
неизменных явлений, предметов нет, все объекты живой и неживой природы
непрерывно изменяютс Более того, в любом повторяющемся процессе, например в
процессе отображения следов, фактор изменчивости проявляется в том, что
следы, полученные от одного и того же объекта, не абсолютно похожи один на
другой, они разнятся в некоторых признаках. Таким образом, меняется сам
следообразующий объект, меняются условия следообразования, меняются с
течением времени и следы. Возможно ли в этом случае отождествление? Б. М.
Кедров, раскрывая формальное понятие тождества, отмечает: "... формула "а
есть а" (или "а==а") выражает собой то что факт развития и изменения не
учитывается - от этого факта либо отвлекаются (формальная логика), либо он
отрицается вовсе (метафизика)". Разрешение этого вопроса лежит за пределами
формальной логики: оно дается диалектической логикой, которая, "прорывая
узкий горизонт формальной логики, содержит в себе зародыш более широкого
мировоззрения". В отличие от формальной логики, рассматривающей тождество
односторонне, абсолютно, диалектика указывает на относи тельный характер
тождества, включая в последнее также и момент различия, изменени Иначе
говоря, диалектика не отрицает тождества, неизменности вообще, а понимает
это тождество как качественную определенность объекта, относительное
постоянство его существенных признаков, допуская при этом возможность
постепенных количественных изменений, утрату и приобретение отдельных,
несущественных признаков. Так, у человека с течением времени наблюдаются
частичные изменения внешности, изменения почерка и т. п. Тем не менее эти
несущественные изменения не препятствуют отождествлению человека по чертам
внешности, по почерку, по следам рук. Диалектическая трактовка тождества не
отвергает изменения, а учитывает его до тех пор, однако, пока изменения
путем суммирования постоянно возникающих различий внутри определенного
тождества не при водят к переходу количества в качество, т. е. превращению
данного объекта в другой. Разумеется, в последнем случае отождествление
становитс невозможным. Практическое значение такого подхода очевидно.
Специальные исследования предпринимаются для изучения устойчивости различных
признаков предметов, условий следообразования и вариаций признаков, наполня
применительно к рассматриваемой сфере познания реальным содержанием
требование конкретного подхода ко всякому сложному явлению. Фактические
данные, получаемые в результате индивидуального отождествления и в
результате установления однородности, далеко не равнозначны. Несомненно,
факт, что на месте кражи найден след обуви, принадлежащей конкретному лицу,
- более серьезная улика, чем констатация, что обувь, оставившая следы, и
обувь подозреваемого относятся к одному типу мужской модельной обуви. Тем не
менее нельзя придавать абсолютное значение выводам первого типа. Значение
всякого косвенного доказательства зависит не только от природы самого факта,
но и от того, какое место этот факт занимает в системе других доказательств.
Так, идентификация лица, оставившего следы пальцев на месте взлома,
по-разному расценивается в зависимости от того, чем можно объяснить
присутствие данного лица на месте происшествия - только тем, что оно
совершило взлом, или тем, что в силу служебных обязанностей оно постоянно
бывало в этом помещении. Для того чтобы выяснить соотношение факта
установления групповой принадлежности и факта идентификации, их следует
рассматривать как стадии единого процесса. Действительно, процесс
идентификации всегда протекает как процесс последовательного сужения
рассматриваемой группы вплоть до индивидуального отождествлени При этом
используются различные общепринятые классификационные группы, та кие, как
тип, модель, марка, пока в процессе все большего сужения группы не будет
выявлена индивидуальная совокупность признаков - идентификационный комплекс,
который присущ только данному объекту, отличая его от всех ему подобных. Это
будет завершением процесса криминалистической идентификации, достижением его
цели - установлением тождества объекта. Признание постепенности перехода от
установления групповой принадлежности к идентификации нельзя, разумеется,
толковать как отсутствие различия между этими стадиями. Практике известны
ошибки, когда, например, заключение об однородности дроби по одному или двум
признакам (по качественному со ставу, твердости) принималось за
доказательство индивидуального тождества. Вместе с тем, разграничивая выводы
о тождестве и выводы о групповой принадлежности, нельзя недооценивать
значения установления групповой принадлежности для процесса доказывани
Выводы о групповой принадлежности не являются доказательствами "худшего
вида", как склонны иногда думать некоторые следователи и судьи. Если такие
выводы правильно использовать, они будут иметь важное доказательственное
значение. С доказательственной точки зрения установление групповой
принадлежности может быть самостоятельным и конечным по результатам видом
исследования как в экспертизе, так и при проведении отдельных следственных
действий (например, осмотра, обыска). Важное значение в области
идентификации приобретают вопросы научного обоснования правомерности выводов
о тождестве, основанных на сравнении признаков. Наряду с прямым
экспериментальным обоснованием таких выводов в науке в последнее время были
сделаны некоторые шаги для использования математических методов. Так,
советскими криминалистами создан метод идентификации по почерку, основанный
на количественной характеристике совпадений признаков, причем вывод о
тождестве облекается в форму расчета, показывающего, может ли в данных
условиях определенная совокупность признаков практически встретиться у
другого лица. Аналогичен принцип построения кибернетического устройства,
предназначенного для автоматического отождествления личности по следам
пальцев. В основе его также лежат статистический анализ пальцевых узоров и
математическая интерпретация результатов сравнения Вопрос о возможностях и
путях использования кибернетических методов для отождествления в"
криминалистике составляет только один из частных вопросов обширной проблемы
обоснования выводов о тождестве. Представляется, что решение этого вопроса
лежит не в плоскости абстрактных споров о допустимости использования одних
методов и недопустимости других. Это вопрос конкретного анализа тех средств
и возможностей, которые современная очень быстро развивающаяся наука и
техника дает и может дать дл вооружения советского следователя и суда, чтобы
установить с их помощью объективно истинную картину обстоятельств дела.
Своеобразной разновидностью криминалистической идентификации следует считать
установление тождества по сохранившемуся в памяти определенного лица образу
объекта. Результаты предъявления каких-либо объектов для опознания,
результаты мысленного сравнения, сопоставления человеком предъявленного ему
объекта с образом объекта, воспринятого ранее, зависят от состояния его
органов чувств, позволяющих правильно воспринимать те или иные факты и
явления, от способности к запоминанию воспринятого и т. д. Невозможность
непосредственно проникнуть в мыслительный процесс опознающего, который
отождествляет объект по памяти, требует такого порядка предъявления для
опознания, который помог бы объективно контролировать правильность его
результатов (предъявление объекта в числе других, имеющих сходные признаки).
Большое значение (с учетом особенностей идентификации по памяти) имеет и
вопрос о времени предъявления тех или иных объектов. Понятно, что чем скорее
после события, во время которого свидетелями, потерпевшими или иными лицами
воспринимались те или иные объекты, они будут им предъявлены для опознания,
тем больше уверенность, что они будут правильно опознаны. Известно, что
нередки случаи, когда объект, подлежащий отождествлению по памяти, не
обладает достаточным числом заметных признаков, которые позволили бы
установить его тождество. К такого рода объектам относятся многие товары
широкого потребления, сырье и т. п. Можно ли установить путем идентификации
по памяти родовую принадлежность этих объектов? На этот вопрос следует
ответить утвердительно. Как эксперт, исследуя предметы одного рода, может
установить их общую родовую принадлежность, так и лицо, которое наблюдало
объект, обладающий родовыми признаками, может выразить свое суждение об
однородности предъявленного объекта, о том, что представленный объект такой
же (не тот же, а именно такой же), как и тот, который он наблюдал ранее.
Доказательственное значение такого сообщения подобно заключению эксперта об
однородности тех или иных предметов.
N 4. ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ
Для того чтобы процесс собирания, проверки и оценки доказательств
обеспечил всесторонность и полноту установления обстоятельств дела и вместе
с тем осуществлялся быстро, без излишней затраты сил и средств, этот процесс
должен быть целеустремленным, организованным. Внутрення его организация
обеспечивается выдвижением версий и основанным на версиях планированием
расследовани При отсутствии версии и плана получение и исследование
фактической информации по делу становитс случайным, приобретает характер
неупорядоченных проб и ошибок.
Под версией понимают обоснованное предположение относительно отдельного
факта или группы фактов, могущих иметь значение для дела, указывающее на
наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой и
общее содержание. Верси представляет собой разновидность частной гипотезы
Объясня сущность и происхождение отдельных событий, версия, как и частная
гипотеза, направлена не на установление общих законов природы или общества,
она имеет значение только для данного конкретного события или явлени Версия
является предварительным и предположительным суждением о неустановленных еще
фактических обстоятельствах дела. Она представляет вероятное знание,
нуждающееся в проверке. После проверки версии может быть сделан вывод о ее
правильности или ошибочности и достигнуто достоверное знание. В этом состоит
ее служебная роль в уголовном судопроизводстве. Версия помогает установить
еще неизвестные факты, знание которых необходимо для всесторонней
характеристики признаков исследуемого события, и перейти от знания об
отдельных разрозненных фактах к раскрытию внутреннего смысла событи Таким
образом, следственная (судебная) версия направляет собирание, проверку и
оценку доказательств от известных к неизвестным фактам и от явлений к
сущности. Содержание версии вытекает из задач уголовного судопроизводства,
предмета доказывания и особенностей конкретного дела. Как и всякая гипотеза,
версия требует проверки. На основе новых данных следователь (судья) уточняет
и изменяет выдвинутое предположение, объясняющее изучаемые явления, или
отбрасывает его и выдвигает новое предположение. Этот процесс открывает путь
к достижению истины по делу. Версия представляет собой логическую основу
планирования, помогая решить, что именно, посредством каких действий, в
какой последовательности надо установить по делу. План, не основанный на
версиях, превратился бы в хаотический перечень отдельных действий, не
связанных единой целенаправленностью. В процессе доказывания в отношении
исследуемых обстоятельств дела могут возникнуть различные предположения,
догадки. Но эти предположения только тогда можно признать версиями, когда
они основаны на установленных уже фактических данных, базируются на них. В
этом находит свое выражение такой признак версии, как ее обоснованность.
Разрозненные факты, которые установлены в начальный период
расследования, обычно можно истолковать по-разному. Однако не всякое
формально возможное истолкование их следует считать версией. Версия должна
быть реальной, представлять правдоподобное в данных условиях места и времени
истолкование или объяснение происшедшего событи По объему знания,
заключенного в версии, различают общие и частные версии. Общей версией
называют предположение, охватывающее основные элементы предмета доказывания,
т. е. всесторонне объясняющее событие. Под частными версиями разумеют
предположения, касающиеся отдельных фактов, отдельных сторон исследуемого
событи Рассматривая вопрос о соотношении общей и частной версии, А. М. Ларин
правильно отмечает, что подтверждение одной из частных версий не дает еще
оснований для признания правильной общей версии. По субъекту выдвижения и
проверки следует различать следственные и судебные версии. В процессуальной
и криминалистической литературе версией принято называть не всякое
предположение, а такое, которое принято к проверке лицом (органом),
правомочным осуществлять такую проверку. Предположения относительно тех или
иных фактов, имеющих значение для дела, могут в процессе доказывани
возникнуть у свидетелей и потерпевших, у обвиняемых и подозреваемых, у
специалистов, принимающих участие в производстве отдельных следственных
действий, и защитников. Однако эти предположения не являются версиями до тех
пор, пока они не приняты к проверке тем лицом, для которого эта проверка
составляет процессуальную функцию. Высказываемые предположения могут служить
материалом для формирования версий, лечь в их основу, послужить поводом для
выдвижения версий, но сами версиями не являютс Поэтому о "версии
обвиняемого", "версии свидетеля" и т. п. можно говорить лишь условно для
обозначения происхождения версии, принятой к проверке органом расследования
или судом Следственная версия - это предположение следователя (лица,
производящего дознание). Она может быть общей и частной, но в любом случае
выдвигается и подлежит проверке лицом, осуществляющим предварительное
расследование. Следственные версии проверяются процессуальным путем,
представля собой руководящую нить доказывания на этой стадии
судопроизводства. Результаты проверки находят свое выражение в решениях
следователя (органа дознания). У суда при разбирательстве конкретного
уголовного дела также возникают предположения об отдельных его
обстоятельствах и о всем событии в целом - частные и общие судебные версии.
Дело может быть признано полностью расследованным и направлено в суд только
в том случае, если в итоге всей проделанной следователем работы, проверки
всех возможных реальных версий останется только одна, которая с точки зрения
органа расследования перестала быть версией, превратившись в достоверный
вывод. Однако с точки зрения суда этот вывод является версией обвинения,
требующей проверки в условиях судебного разбирательства. Эта версия будет
исходной при рассмотрении дела в суде, она представляет собой основу для
проведения судебного следстви Представляется, что в любом случае суд не
может ограничиться версией обвинения; исходя из своих задач, на орган
правосудия, он должен проверить и контрверсию, т. е. предположение о
невиновности лиц, преданных суду.
Суд вправе выйти за пределы доказательств, собранных на
предварительном следствии. Он вправе истребовать и рассмотреть новые
доказательства. Это, в частности, означает, что суд может выдвинуть новые
версии, не фигурировавшие и не проверявшиес на предварительном следствии.
При возвращении судом дела на доследование эти судебные версии становятся
обязательными следственными версиями и подлежат непременной проверке
Опираясь на исходные данные, версия должна объяснить их, раскрыть все виды
связей между ними. По своему содержанию она выходит за рамки исходных
данных, предположительно указывает на еще не установленные в момент ее
построения факты, на причины, вызвавшие появление всего комплекса
обстоятельств, которые в виде исходных данных послужили материалом для
построения версии. В этом смысле построение версий означает мысленное
воссоздание обстановки и обстоятельств события, его "мысленную
реконструкцию". При этом следователь (суд) опирается как на фактический
материал, уже собранный в ходе расследования и судебного разбирательства,
так и на накопленный опыт, научные обобщени Большое значение при этом имеет
способность к творческому воображению, т. е. к созданию новых мыслительных
образов на основе анализа действительности, с учетом жизненного опыта и
знаний (N2 гл. V) Для того чтобы обеспечить выдвижение всего круга реальных
в данных условиях версий, необходимо полностью использовать все сведения,
могущие быть исходными для их разработки. Эти сведени могут носить различный
характер. Прежде всего это сведения, содержащиеся в первичном материале,
послужившие основанием для возбуждения уголовного дела (например, акт
ревизии), далее, в доказательствах, появившихся в результате первоначальных
следственных действий (осмотр места происшествия, задержание подозреваемого
с поличным и др. ). Это могут быть также данные непроцессуального характера,
ставшие известными следователю из оперативных источников и не имеющие
доказательственного значени Существенную роль при построении версий играет
личный и обобщенный опыт, почерпнутый из следственной практики, специальной
литературы и т. д. Этот обобщенный опыт, в частности, играет особенно важную
роль при построении так называемых типичных версий. Под типичной версией
понимается наиболее характерное для данной ситуации с точки зрения
обобщенной следственной или судебной практики предположительное объяснение
факта или расследуемого события в целом. Их разработка и использование
представляют по существу частный случай применения в области доказывания
схем и других форм наглядного выражения строгих систем, полученных в
результате глубокого обобщения практики. Смысл использования этих версий
заключается в объяснении событи при минимальных исходных данных, что
необходимо для выбора направления расследования в самом его начале. Так,
одного факта обнаружения трупа достаточно для выдвижения таких типичных
версий, как версии об убийстве, самоубийстве, несчастном случае и
ненасильственной смерти. Однако типичные версии имеют лишь ограниченное
познавательное значение. Основываясь на минимальных фактических данных, они
могут дать только самое общее объяснение события, используемое при
планировании первоначальных следственных действий, но недостаточное для
успешного завершения расследовани При построении типичных версий в
наибольшей степени используется опыт расследования однородных или сходных
дел. Типичные версии отнюдь не должны рассматриваться как лучшие или худшие
по сравнению с версиями, основанными на конкретных особенностях исследуемого
событи Они играют полезную роль в начале расследования, а затем по мере
развития процесса доказывания они конкретизируются, уточняются, в случае
необходимости отбрасываются С логической стороны рассуждение, включающее
версию, является условным суждением: "Если существовало данное событие
(например, такое-то преступление), то должны существовать его следствия
(такие-то факты, доказательства)". Подтверждение следствий (т. е.
обнаружение доказательств) вместе с тем означает и подтверждение логического
основания, т. е. самой версии При построении и проверке версии наряду с
другими видами умозаключений широко используется аналоги Положим, что из
следственной практики известно, что конкретный преступник-рецидивист
совершил несколько краж со взломом; на месте преступления он действует
целесообразно, действия его носят "профессиональный" характер: взлом
совершается в наиболее уязвимом месте преграды, наиболее эффективным
способом и т. п. Если на месте новой кражи следователь обнаруживает
аналогичные признаки, он может выдвинуть версию о том, что и эта кража
совершена тем же самым конкретным субъектом. Здесь имеет место умозаключение
по аналогии: на основании аналогии (сходства) в способе действия делается
вывод о том, что совпадает и субъект. Выше уже отмечалось, что недостаток
фактических данных в начале расследования, разрозненность и неполнота
установленных фактов позволяют давать им вначале различные истолковани В
большинстве случаев в начале расследования возникает несколько версий,
по-разному истолковывающих известные уже факты (например, версии об убийстве
и о самоубийстве, версии о поджоге и о самовозгорании). Может ли в известных
случаях -по делу фигурировать единственная следственная версия, если
исходные данные таковы, что не оставляют места для иного предположения в
отношении объясняемого факта, события?
Существует мнение, что версии выдвигаются только в тех случаях, когда
исходные данные позволяют сконструировать несколько предположений об одних и
тех же обстоятельствах Рассмотрим следующий пример. Автобус, которым
управлял водитель К., столкнулся на перекрестке двух улиц с трамваем. Из
первичных материалов, представленных следователю сотрудниками ГАИ-ОРУД,
усматривалось, что водитель К. нарушил правила движения, следуя через
перекресток при красном сигнале светофора. На основании этих исходных данных
следователь мог выдвинуть только одну конкретную версию, по которой причина
происшествия заключалась в нарушении К. правил безопасности движения и
эксплуатации автотранспорта. Иных конкретных предположений на этих исходных
данных нельзя было построить, они были бы необоснованными. Вместе с тем,
поскольку неизбежны сомнения в достоверности и полноте исходных данных,
постольку должна быть выдвинута наряду с этой версией и контрверсия, т. е.
общее предположение о том, что события происходили иначе, чем это
зафиксировано в исходных сведениях. Наличие контрверсии удовлетворяет
требованию всесторонности, полноты, объективности доказывания, отсутствия
предвзятости при расследовании. Таким образом, и в этом случае можно
говорить не о единственной версии, а о двух версиях - конкретной версии о
виновности водителя автобуса и общей контрверсии. По всем ли делам
выдвигаются следственные версии? Авторы работы "Планирование расследования
преступлений" пишут: "... не выдвигаются версии по тем обстоятельствам,
значение которых ясно из исходных данных и не требует установления" С этим
положением согласиться нельз Исходные данные никогда не исчерпывают предмета
доказывания (именно поэтому они являются исходными, т. е. только основанием
для начала процесса доказывания). Кроме того, следует, как уже отмечалось,
учесть возможность сомнения в достоверности исходных данных, т. е.
возможность контрверсии. Если "ясные" обстоятельства не исчерпывают собой
всех существенных обстоятельств, если само их существование не достоверно,
то речь, очевидно, идет не о полном и достоверном знании, а именно о версии,
которая должна дать целостное представление об исследуемом событии, с тем
чтобы указать путь познани всей совокупности существенных обстоятельств
дела.
Из сказанного можно сделать общий вывод, что версии выдвигаются по
всем делам, ибо, пока не завершено расследование (соответственно-судебное
разбирательство), мнение следователя (суда) об исследуемом событии всегда
носит характер предположения, требующего подтверждени Иное понимание
неизбежно приведет к ошибочному выводу о том, что в некоторых случаях
"ясность" исходных данных делает ненужным процесс доказывани Проверка версий
проходит несколько этапов. Первый этап: выведение из версии всех возможных
следствий, т. е. формирование суждений о еще неустановленных фактах,
вытекающих из данного предположительного объяснения событи Следствия могут
носить утвердительный или отрицательный характер, они могут заключаться в
утверждении существования того или иного факта или, наоборот, в его
отрицании. Следствия выводятся из всех выдвинутых по делу версий.
Взаимоисключающий характер версий не всегда означает взаимоисключающий
характер всех выведенных из них следствий. В некоторых делах у нескольких
версий могут совпадать отдельные следствия (см. также N2 гл. V). При
расследовании некоторых преступлений возникают версии об инсценировках
("симуляциях"), например инсценировке ограбления, самоубийства и др. При
построении и проверке таких версий должно быть предусмотрено выведение
следствий о "негативных обстоятельствах" (отсутствии некоторых следов,
признаков, например об отсутствии следов взлома на вскрытом хранилище) или
следствий, противоречащих "обычному" ходу событий, например наличию денег
или ценностей в карманах одежды лица, убитого якобы при ограблении.
Следующим этапом проверки версий следует считать определение
последовательности, средств и способов для того, чтобы выяснить
существование (или несуществование) предполагаемых следствий, вытекающих из
имеющихся версий. Содержанием этого важнейшего этапа проверки версии
является планирование дознания, следствия, судебного следстви Третий этап
проверки версий в процессе доказывания - это практическое проведение
намеченных в плане процессуальных действий и получение необходимых
фактических данных, которые позволяют сделать вывод о соответствии или
несоответствии версии реальным обстоятельствам дела. Если данная версия
подтверждаетс полностью, то она правильно и исчерпывающе объясняет все
установленные по делу обстоятельства, как исходные, так и полученные в ходе
ее проверки. Однако иногда результаты проверки версии бывают иными.
Некоторые факты "не вписываются" в содержание версии или противоречат ей.
Такой результат может означать, что:
а) данный факт выходит за пределы события преступления, не имеет
отношения к данному событию, не связан с ним; б) версия в целом неправильна,
не отражает объективно существующей связи между фактами и не может
использоваться для направлени расследования; в) версия нуждается в
корректировке с тем, чтобы объяснить всю совокупность имеющихся фактических
данных. Последним этапом является оценка всей совокупности собранных по делу
фактических данных и формулирование вывода об истинности или ложности данной
версии. Проверка версии пронизывает процесс доказывания от его начала до
завершени На смену отвергнутым версиям выдвигаются и проверяются новые
предположени Доказывание завершается подтверждением одной версии как
единственного в данной ситуации объяснения исследуемого событи
Подтвердившаяся версия перестает в строгом смысле слова быть версией, она
становится достоверным знанием о существенных обстоятельствах расследуемого
преступлени
* ГЛАВА VII ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
N 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Оценка доказательств служит необходимым условием целенаправленного
ведения следствия и судебного разбирательства, принятия законных и
обоснованных процессуальных решений, правильного применения уголовного
закона. Перед следователем, прокурором и судом, осуществляющими производство
по уголовному делу, в неразрывной связи с задачей обеспечить собирание всех
необходимых фактических данных о существенных обстоятельствах дела стоит
также задача выяснить, собрана ли эта информация с соблюдением требований
процессуального закона; имеет ли она отношение к предмету доказывания; могут
ли служить собранные по делу доказательства основанием для принятия
процессуальных решений (постановления о привлечении в качестве обвиняемого,
задержании, обыске, выемке и т. д. ); достаточно ли доказательств для
достоверных вы водов об обстоятельствах, составляющих предмет доказывания, и
в конечном счете, представляют ли они достоверную и полную ин формацию об
исследуемом событии в целом и отдельных его элементах. Оценка доказательств
представляет мыслительную деятельность следователя, прокурора, судей,
осуществляемую в логических формах при соблюдении научной методологии
познания, обеспечивающей достижение истины. Однако рассмотренных выше
признаков недостаточно для характеристики понятия оценки доказательств в
уголовном судопроизводстве. Необходимо указать и на роль внутреннего
убеждения, закона и социалистического правосознания В советском уголовном
процессе оценка доказательств производится по внутреннему убеждению
следователя, прокурора, судей, основанному на всестороннем, полном и
объективном рассмотрении доказательств; при этом в законе не указываются
формальные условия, которые заранее определяли бы ценность и значение
каждого доказательства в отдельности и их совокупности.
При оценке доказательств следователь, прокурор, судьи руководствуются
требованиями закона, выдвигающего условия общего характера (оценивать
доказательства в совокупности, всесторонне, полно, объективно и др. ),
устанавливающего правила допустимости доказательств и их относимости.
Наконец, характеристика оценки доказательств включает указание на роль
социалистического правосознани Будучи стороной общего мировоззрения
следователя, прокурора и судей, социалистическое правосознание позволяет
уяснить смысл и значение требований закона, предъявляемых к собиранию и
оценке доказательств. Изложенное позволяет дать следующее определение.
Оценка доказательств - это мыслительная деятельность следователя,
прокурора и судей, которая состоит в том, что они, руководствуясь законом и
социалистическим правосознанием, рассматривают по своему внутреннему
убеждению каждое доказательство в отдельности и всю совокупность
доказательств, определя их относимость, допустимость, достоверность и
достаточность для выводов по делу.
На основании оценки доказательств выдвигаются следственные (судебные)
версии и выясняется, достаточно ли подтверждена одна из них и опровергнуты
ли все остальные; устанавливаются основания для принятия различных
процессуальных решений, в том числе и о проведении следственных (судебных)
действий; делаются выводы о доказанности или недоказанности отдельных
обстоятельств дела и преступления в целом Оценка доказательств
осуществляется также участниками процесса, отстаивающими в уголовном
процессе свои или представляемые интересы (обвиняемый, защитник, потерпевший
и др. ). Оценка доказательств этими лицами имеет существенные особенности,
которые будут рассмотрены ниже. Понимание основных принципов и содержания
оценки доказательств в советском уголовном процессе возможно лишь на основе
исторического подхода к этой проблеме. Истории известны различные системы
оценки доказательств, отличающиеся друг от друга методологией познания в
суде. В уголовном процессе обвинительного типа спор менаду обвинителем и
потерпевшим решался посредством поединка, испытания водой, огнем и т. д.
Считалось, что истина исходит от бога, поэтому представление и оценка
доказательств (в современном их понимании) в подтверждение или оправдание
существа обвинения, как правило, не допускались. Оценка доказательств была
ограничена рассмотрением сведений, указывающих на соблюдение внешней
процедуры соответствующего испытания, и истолкованием нарушений этой
процедуры в пользу соответствующей стороны На смену этому порядку приходит
система формальных или легальных, т. е. установленных законом,
доказательств. Эта система развилась из средневекового (розыскного)
пыточного процесса, когда признание обвиняемого, данное под пыткой,
считалось совершенным доказательством, достаточным для осуждени Если же
обвиняемый выдерживал пытку, то его признавали невиновным (жестокость пыток
сводила такую возможность к минимуму). В дальнейшем, после того как пытки
были формально отменены, признание обвиняемого по-прежнему считалось
совершенным доказательством, но к нему стали приравнивать согласующиеся
между собой показания двух заслуживающих доверия свидетелей или даже одного
свидетеля, если он был отцом обвиняемого, и другие доказательства.
Постепенно развилась сложная система количественной оценки "веса"
доказательств, заранее устанавливаемого законом. Ценность каждого
доказательства определялась дробью (/2, /4), т. е. какой-то частью
"совершенного" доказательства (признани обвиняемого). Оценка доказательств
судом состояла в том, чтобы проверить соблюдение внешней процедуры их
получения, определить на основе закона ценность каждого доказательства в
отдельности и их совокупности. Если результат составлял "совершенное"
доказательство или превышал его, то суд обязан был вынести обвинительный
приговор. Если же результат оказывался меньшим, то обвиняемый оставался "под
подозрением" или оправдывалс В основе системы формальных доказательств
лежали некоторые приблизительные обобщения (житейские презумпции), а также
религиозные предрассудки и классовые соображения (показания состоятельных и
духовных лиц имели, например, большую ценность и т. д. ). Очевидно поэтому,
что принятые этой системой "критерии" достаточности доказательств для
установления истины оказались произвольными, их применение во многих случаях
было абсурдный, противоречило здравому смыслу, обстоятельствам дела, влекло
многочисленные судебные ошибки и насаждало среди судей бездумный, казенный
формализм. Система формальных доказательств заменила произвол отдельных
судей произволом законодател В результате суд лишь формально подводил под
указанные в законе признаки доказательства, имеющиеся в деле, не вдаваясь в
их оценку по существу. Период буржуазных революций знаменовал собой переход
от системы формальных доказательств к провозглашению принципа свободной
оценки доказательств по внутреннему убеждению судей. Принцип свободной
оценки доказательств по внутреннему убеждению судей возник одновременно с
судом присяжных заседателей и с самого начала был приспособлен к условиям
его деятельности. Приведение доказательств для обоснования вердикта не
входит в обязанность присяжных, поэтому внутреннее судейское убеждение
сплошь и рядом трактуется буржуазной юриспруденцией субъективистски, как
безотчетное веление разума, "выражение народной совести" и т. д. В то же
время в буржуазном уголовном процессе (особенно англо-американском) имеется
обилие правил дл определения, относимости и допустимости доказательств, а
также правовых презумпций, которые вносят в оценку доказательств элементы
формализма. В советском уголовном процессе с самого начала был установлен
принцип свободной оценки доказательств судьями по их внутреннему убеждению,
не скованному предписаниями о ценности отдельных доказательств и их
совокупности (декрет о суде No 2 от 7 марта 1918 г. ; ст. 24 Положения о
народном суде РСФСР от 21 октября 1920 г. ; ст. 61 УПК РСФСР 1922 г. ; ст.
ст. 57, 319 УПК РСФСР в ред. 1923 г. ). Вместе с тем - и в этом один из
аспектов качественной новизны этого принципа в советском уголовном процессе
- закон требовал обоснования этого убеждения тщательно исследованными
доказательствами с приведением и анализом их в приговоре суда. В 20-30-х
годах многие советские процессуалисты и криминалисты были приверженцами
теории "объективизации" уголовного процесса. По их мнению, нужно было
расширить "материальный сектор" уголовного процесса (вещественные
доказательства, документы и заключения экспертов) и приступить, по мнению
некоторых из них, к разработке обязательных для судей объективных критериев
ценности доказательств. "Материальный сектор" уголовного процесса
противопоставлялс показаниям живых лиц, значение которых для установления
истины необоснованно принижалось, а также предпринимались попытки связать
внутреннее убеждение судей такими критериями ценности доказательств, которые
при современном уровне научных знаний не могут учесть специфику каждого
доказательства, каждого уголовного дела и поэтому не могут быть
сформулированы в законе. Теория "объективизации" уголовного процесса,
подчеркивая необходимость исследования объективных оснований оценки
доказательств, имела известное позитивное содержание. А. Я. Вышинский
подверг указанную концепцию критике (хотя в 20-х годах разделял те же
взгляды) Высказавшись за "свободу действий при оценке доказательств", он
связал эту проблему с характером знания, получаемого в результате оценки
доказательств, подчеркнув, что "судебный приговор является выражением лишь
максимальной вероятности". Если критикуемая им концепция в той или иной
степени шла по линии ограничения принципа оценки доказательств по
внутреннему убеждению, то А. Я. Вышинский по существу отождествляет его с
субъективистским подходом к оценке доказательств. "Голос, - писал он, -
который говорит судье: это верно, ты правильно решил, - это голос его
внутреннего убеждения, который определяет в конечном счете ценность и
значение всех доказательств и всего процесса в целом". Преодолев ошибочные
концепции, советская теория доказательств рассматривает оценку доказательств
по внутреннему убеждению в диалектическом единстве объективного и
субъективного его аспектов. Существенное значение в связи с этим имеет, в
частности, проблема исследования объективных критериев определения
достоверности и достаточности доказательств. Неуклонное и широкое внедрение
достижений науки и техники в уголовное судопроизводство через экспертизу, а
также посредством технического оснащения следственного аппарата, развитие
новых видов экспертиз и новых, более совершенных методов экспертного
исследования, значительное расширение технических возможностей обнаружения и
фиксации доказательств - все это позволило выявлять при проведении
следственных действий все больший круг фактических данных, имеющих
доказательственное значение по уголовным делам. Таким образом, расширяется
фактическа основа внутреннего убеждения следователя и суда, его
обоснованность. С другой стороны, в силу тех же тенденций развития
доказывания в составе фактических данных, являющихся основаниями выводов
следователя и суда, все меньше сомнительных, недостаточно надежных. В
последние годы в центре внимания теории доказательств оказались такие
вопросы, как: а) изучение логической структуры мышления при осуществлении
оценки доказательств, создание логических, математических моделей оценки
доказательств, объясняющих процесс формирования выводов следователя, суда б)
изучение оценки доказательств в свете идей кибернетики в) изучение вопроса о
возможности формализации некоторых операций по доказыванию и применения ЭВМ
для систематизации доказательств, построения версий и подсчета их
вероятности. Эти исследования объединены единой целью - использовать
современные данные науки, чтобы вооружить судью, прокурора, следователя
знанием сложной структуры мыслительного процесса, приводящего к отысканию
истины по уголовному делу, ограничить субъективизм и предупредить ошибки в
оценке доказательств. В прошлом оценка доказательств как мыслительный
процесс изучалась с позиций традиционной двузначной логики. Это оказалось
недостаточным для описани структуры оценки доказательств. С помощью средств
вероятностной логики было показано, что по мере накопления улик и
опровержения контрулик степень правдоподобия доказательств возрастает, пока,
наконец, их совокупность не становится достаточной дл достоверного вывода
Были сделаны интересные попытки построить модель оценки доказательств как
процесса постепенного убывания энтропии (неопределенности) и возрастания
количества информации. Однако советская теория доказательств исходит из
того, что математическое описание оценки доказательств на данном этапе
развития науки дает лишь весьма приближенную модель некоторых сторон
мыслительной деятельности в этой области. Оценка достоверности и
достаточности доказательств пока не поддаетс формализации и в конечном счете
носит содержательный характер, основывается на внутреннем убеждении На
вопрос, возможна ли в принципе формализация мыслительного процесса при
оценке доказательств по уголовным делам, утвердительно отвечает А. И.
Трусов, который в то же время не без основания указывает на большие
трудности, возникающие на этом пути Другие авторы скептически оценивают
возможности формализации оценки доказательств по уголовным делам в обозримый
период, указывая на "почти беспредельный объем статистических исследований",
которые для этого необходимо провести, и "проблематичность практической
эффективности результатов". В принципе возможно представить себе процедуру
введения в память ЭВМ картотеки из "доказательственных прецедентов",
например по вопросу достаточности доказательств (определенное сочетание
доказательств по разрешенному делу с учетом факторов и критериев
допустимости доказательств); постепенное накопление этих "прецедентов", а
затем "идентификация" (сначала родовая, групповая, а затем "индивидуальная")
доказательственной ситуации по данному и уже разрешенному делам (разумеется,
речь идет о научном эксперименте). Однако в, современных условиях описанные
методы следует рассматривать именно как методы изучения процесса
доказывания, а не как методы решения практических задач правосуди
Теоретические трудности, неэкономичность использования быстродействующих
электронных машин для целей правосудия, трудности разработки для них
алгоритмов в связи со специфичностью индивидуальных актов судебного
познания, трудности подготовки и ввода в них информации - все это дает
основание считать, что оценка доказательств еще долгое время будет
осуществляться по внутреннему убеждению судей. Научно-технический прогресс
будет постоянно способствовать выработке более точных, полных и объективных
оснований для этого убеждени Содержание оценки доказательств в советском
уголовном процессе составляет мыслительный процесс, завершающийся
установлением истины по уголовному делу. Как и любой познавательный процесс,
оценка доказательств ведет к тому, что "из незнания является знание", а
"неполное, неточное знание становится более полным и более точным" Процесс
оценки доказательств включает определение их относимости, допустимости,
достоверности, достаточности сначала для выдвижения следственных (судебных)
версий, а затем и достоверных выводов по уголовному делу. Оценка
относимости, допустимости, достоверности доказательств производится как в
ходе их собирания, так и на заключительном этапе, перед принятием
процессуальных решений. Однако каждый из указанных аспектов оценки
доказательств имеет самостоятельное значение и может стать преобладающим на
определенном этапе доказывани
Оценка относимости доказательств состоит в выявлении их связи с
обстоятельствами, подлежащими доказыванию, объясняемой, в частности,
действием общей причины. Поначалу знание об этой причине проблематично, по
существу это несколько пред полагаемых причин (версий), поэтому и
доказательства сначала рассматриваются как предположительно относимые.
Доказательства, которые способствуют обоснованию или опровержению хотя бы
одной из следственных версий, должны быть признаны относимыми. Круг
доказательств, признаваемых относимыми, определяется, следовательно, тем,
насколько полно разработаны общие и частные версии, насколько глубоко и
точно учтены возможные следствия, вытекающие из имеющихся в деле фактических
данных, и возможные причины, предопределившие появление этих данных (N 4 гл.
VI). По мере накопления фактического материала производится его анализ и
синтез. Анализ каждого выявленного доказательства с точки зрения его
относимости - это установление возможной связи между доказательством и
исследуемым событием. Анализ и синтез доказательств позволяет выделить то
общее, что их объединяет, а именно предположительно объяснить наличие ряда
фактов действием одной общей причины. Оценка относимости доказательств
производится и при проведении отдельных следственных действий: допросов,
очных ставок, освидетельствований и т. д. Важную роль в оценке относимости
доказательств играет аналоги Если следователь специализируется на
расследовании уголовных дел определенной категории, то он приобретает опыт,
который позволяет ему каждый новый случай сопоставить с наиболее сходным из
предыдущих. Если эти случаи совпадают в не которых существенных чертах, то
это дает основание по аналогии заключить, что, вероятно, существует
совпадение и в ряде других черт. Определенную роль в оценке относимости
доказательств играют фактические (естественные) презумпции - правила,
отражающие "обычный порядок вещей", т. е. ту связь между предметами,
явлениями, фактами, которая чаще всего встречаетс Оценка допустимости
доказательств - необходимое условие оценки их достоверности. Следует,
однако, иметь в виду, что при знание доказательства допустимым не предрешает
вопроса о его достоверности; вывод о допустимости предшествует, по не
заменяет вывода о достоверности. Оценка доказательств с точки зрения их
допустимости - это решение вопроса о том: 1) разрешает ли закон использовать
данного вида источник фактических данных по уголовному делу 2) не было ли
допущено нарушений процессуального закона при получении и закреплении
информации; 3) отразились ли процессуальные нарушения, если они были
допущены на достоверности и полноте соответствующей информации; 4)
использованы ли все необходимые источники для установления фактических
данных. В литературе было высказано мнение, что оценка допустимости и
относимости доказательств производится не по внутреннему убеждению, а по
закону, который определяет критерии допустимости и относимости
доказательств, обязательные для следователя, прокурора, суда. Такое
противопоставление неточно (см. N 2 гл. IV). Конечно, к оценке допустимости
доказательств привлекаются нормативные критерии. Но оценка допустимости
доказательств не сводится к формальному оперированию ими (тем более, что
речь идет о правилах высокой степени общности), она невозможна без
привлечения правосознания судей. Что касается критериев относимости
доказательств, то они лишь в самом общем виде указаны в законе (предмет
доказывания). Процесс выдвижения версий и оценки отношения к ним
доказательств правом не формализован, в нем основная роль принадлежит методу
оценки доказательств по внутреннему убеждению. Оценка достоверности, как и
оценка относимости доказательств, представляет собой длящийся процесс,
который завершается лишь в момент формулирования окончательных выводов по
делу на основе всей совокупности собранных доказательств. Оценка
доказательств с точки зрения их достоверности производитс в ходе
следственных действий, при выдвижении следственных версий, принятии
процессуальных решений. Оценка достоверности доказательств состоит в том,
что: 1) изучается лицо, располагающее сведениями (свидетель, потерпевший,
эксперт и т. д. ), с точки зрения его способности давать правдивые и полные
показания (заключения); 2) изучается характер и условия обнаружения
материального носителя информации (предмет, документ); 3) анализируется
содержание сведений (последовательность и полнота изложения, наличие
противоречий, неточностей, пробелов, обоснованность выводов, основанных на
данных науки, и т. д. ); 4) информация, полученная из данного
процессуального источника, сопоставляется с информацией, полученной из
других процессуальных источников. Оценка достоверности доказательства
включает анализ всего процесса его формирования, а именно: условий
восприятия, запечатления, передачи и фиксации" сведений о фактах, сообщенных
допрошенным лицом; условий появления, сохранения и копировани материальных
следов; хода экспертного исследования и правильности его отображения в
заключении; происхождения и состояния документов, представленных следователю
(суду). Многие критерии достоверности, возникнув эмпирически, в настоящее
время получили научное обоснование в криминалистике, психологии, физиологии
и других специальных отраслях знани Так, решение вопроса о достоверности
показаний свидетеля зависит от таких изучаемых психологией и физиологией
факторов, как способность данного конкретного лица к восприятию, запоминанию
фактов и воспроизведению информации о них, составляющей содержание его
показаний; скоротечность события, бывшего предметом наблюдения; условия
восприятия; события и переживания, способные исказить воспринятую картину
или ослабить запоминание условия воспроизведения фактов на допросе;
заинтересованность свидетеля в исходе дела; влияние других очевидцев события
на содержание показаний свидетеля и т. д. -все это должно учитываться при
оценке достоверности показаний (см. гл. гл. IX-X). Условия достоверности
доказательств, собираемых с помощью экспертизы, как правило, формулируются в
общих научных положениях, под которые подводится данный конкретный случай.
Так, психиатрией изучены и систематизированы синдромы душевных заболеваний,
позволяющие поставить судебно-психиатрический диагноз; судебная медицина
изучила и систематизировала признаки различных видов насильственной смерти,
что позволяет устанавливать причину смерти в каждом конкретном случае, и т.
д. Однако применение этих общих научных критериев недостаточно для оценки
достоверности доказательств. Они должны быть дополнены наличием связи между
установленным таким способом доказательством и другими собранными по делу
данными. Тем самым могут быть выявлены ошибки, допущенные в ходе
исследования, осуществленного экспертом (см. гл. XIII). Достаточность
собранных по делу доказательств для достоверного вывода по уголовному делу
определяется внутренним убеждением судьи, также опирающимся на критерии,
выработанные практикой, в том числе на обобщенные -нормативные критерии (см.
N 2-4 гл. III и N 2-3 гл. VII). Не всякая мыслительная деятельность
следователя, прокурора и судей, связанная с доказыванием, охватывается
понятием оценки доказательств. За пределами оценки доказательств находится,
в частности анализ собранной в связи с расследованием уголовного дела
вспомогательной, ориентирующей информации (например, оперативных данных).
Этот анализ осуществляется в связи с разработкой версий, планированием
следственных действий и т. п., но не входит в оценку доказательств. Отделить
оценку доказательств от оценки указанных данных при выдвижении версий и
определении степени их правдоподоби психологически трудно, поскольку это
совпадающий во времени процесс. Но для обоснования процессуальных решений
имеет значение только оценка доказательств. За пределами оценки
доказательств находятся также данные, характеризующие поведение обвиняемого
при проведении следственных действий и судебного разбирательства
(эмоциональное состояние, отказ давать показания и т. д. ). Это не значит,
конечно, что для следователя, судей такие данные безразличны. Напротив, надо
стремиться найти психологическое объяснение поведению обвиняемого,
использовать эти данные для разработки тактики проведения следственных
действий. Однако сведения о поведении обвиняемого на следствии и в суде
могут служить лишь вспомогательным средством изучения его личности и
определения тактических приемов расследования, но не могут быть использованы
для обоснования процессуальных решений. Оценка доказательств - составная
часть процесса доказывания, неразрывно связанная, как отмечалось, с другими
сторонами этого процесса: собиранием и проверкой доказательств. Собирание
доказательств по уголовному делу сопровождается их осмысливанием, анализом,
сопоставлением с другими доказательствами, выдвижением следственных версий,
их проверкой путем собирания новых доказательств и т. д. Учитывая эту
неразрывную связь, следует признать неправильной точку зрения, согласно
которой процессуальное доказывание сводится лишь к деятельности по собиранию
и закреплению доказательств и не включает в себя их оценку. Следует
возразить и против другой крайности, когда не проводится различие между
оценкой доказательств как умственной деятельностью и другими сторонами
процесса доказывани Так, С. А. Голунский, походя из положения, что оценка
доказательств являетс "непрерывным процессом, органически связанным со всей
деятельностью следственных и судебных органов", пришел к выводу, что оценка
доказательств - это "не только умственный процесс". Включение практической
деятельности следователя и суда по собиранию доказательств в понятие оценки
доказательств ведет к неосновательному расширению этого понятия и по
существу к "растворению" его в понятиях собирания и проверки доказательств.
Оценка доказательства пронизывает и направляет деятельность следовател
(суда) по собиранию доказательств, неизбежно сопутствует ей, однако, как
правильно отмечает М. С. Строгович, это - лишь "умственный процесс,
логическая деятельность, акт мысли, а не что-либо иное".
Оценку доказательств следует отличать и от их проверки. Под проверкой
доказательств понимают: а) анализ и исследование доказательств; б) отыскание
новых доказательств и подтверждение или опровержение имеющихся; в)
сопоставление проверяемого доказательства с другими имеющимися в деле.
Оценка доказательства путем анализа его содержания ч сопоставления с другими
доказательствами составляет необходимое условие его проверки. В то же время
проверка доказательств - предпосылка их оценки. Очевидно, понятия оценки и
проверки доказательств в какой-то части перекрещиваются Но в отличие от
оценки проверка доказательств не сводится только к мыслительной деятельности
следователя, прокурора, суда, она включает практические действия по
исследованию имеющихся и собиранию новых доказательств. Существует мнение,
что оценка доказательств - это только заключительный этап процесса
доказывания, которому предшествуют этапы обнаружения, процессуального
закрепления и проверки доказательств Конечно, доказывание на каждой стадии
процесса завершается оценкой доказательств и изложением вытекающих из нее
выводов в соответствующих процессуальных документах. Но оценка доказательств
осуществляется и в процессе собирания доказательств, при этом она определяет
основные направления, по которым следует искать новые доказательства. Оценка
собранных доказательств предшествует обнаружению новых доказательств. Оценка
фактических данных, сообщаемых свидетелем (потерпевшим, обвиняемым),
"извлекаемых" в ходе осмотра места происшествия и т. д., предшествует их
процессуальному закреплению. В протокол следственного действия включаются те
фактические данные, которые уже оценены следователем (судом) как
предположительно относящиеся к делу.
Основные принципы оценки доказательств в советском уголовном процессе
в общем виде указаны в законе и состоят в следующем: а) доказательства в
советском уголовном процессе оцениваются свободно, закон не устанавливает
заранее их ценности и достаточности для обоснования выводов по делу; б)
содержание выводов следователя, прокурора и суда, вытекающее из оценки
доказательств, не может быть предопределено указаниями каких бы то ни было
лиц. Рассматриваемый принцип знает лишь одно исключение, допускаемое законом
применительно к деятельности органов дознани Лицо, производящее дознание (в
отличие от следователя, на которого это ограничение не распространяется),
обязано выполнить указания прокурора по вопросам о привлечении лица в
качестве обвиняемого, квалификации преступления и определении объема
обвинения, направлении дела для предания обвиняемого суду и прекращении дела
(ст. 120 УПК РСФСР) в) оценка доказательств должна быть всесторонней, полной
и объективной. Это значит, что должны быть учтены и рассмотрены все
обстоятельства, говорящие как "за", так и "против" обвиняемого,
обвинительные и оправдательные доказательства, доводы всех участников
процесса; должны быть выдвинуты и исследованы все необходимые версии; каждое
доказательство должно быть подвергнуто анализу и сопоставлено с другими
доказательствами; из совокупности исследуемых доказательств должны быть
сделаны все необходимые выводы о фактах, образующих предмет доказывания по
делу; г) в основе выводов следователя, прокурора, суда по уголовному делу
должна лежать совокупность доказательств. Требование оценки совокупности
собранных по делу доказательств выражает в области судопроизводства
важнейшие требования диалектики - подходить к изучаемому явлению
всесторонне, рассматривать его во всех существенных связях и
опосредствованиях. Доказательство, взятое в отдельности, может быть
объяснено самыми разнообразными обстоятельствами, в том числе не связанными
с преступлением. Задача оценки доказательств состоит в том, чтобы найти
необходимую связь между ними, отбросив информацию, не относящуюся к делу.
Этого можно достичь лишь при условии, что предметом оценки будут не только
отдельные доказательства, но и их совокупность. Принцип, согласно которому
отдельно взятое доказательство не может служить достаточным основанием для
выводов по делу, конкретизирован в законе применительно к признанию
обвиняемого. Оно может быть положено в основу обвинения лишь при условии,
что подтверждено совокупностью доказательств (ст. 77 УПК РСФСР) 1. Опираясь
на требование всестороннего, объективного и полного рассмотрения всех
обстоятельств в их совокупности, сформулированное в ст. 17 Основ, следует
признать, что для обосновани выводов по делу недостаточно не только
показаний обвиняемого, но и любого отдельно взятого доказательства; д)
результаты оценки доказательств при принятии решений, завершающих каждую
стадию процесса (за исключением предания суду), должны излагаться в
соответствующих процессуальных документах. Обвинительное заключение,
приговор, постановление или определение о прекращении дела, кассационное и
надзорное определение (постановление) должны содержать подробный анализ
доказательств, из которых были бы видны основания соответствующего решени
Оценка доказательств дается и в ряде процессуальных документов, составляемых
в связи с принятием промежуточных решений: постановлений (определений) об
отклонении ходатайства обвиняемого, постановлении о назначении повторной или
дополнительной экспертизы и др. Некоторые процессуальные выводы хотя и
делаются на основании доказательств, однако анализ последних не обязателен
для обоснования соответствующих процессуальных актов (например,
постановление о привлечении в качестве обвиняемого, постановление о
производстве обыска, выемки и др. ). Обязанность оценки доказательств
производна от более широкой по объему обязанности доказывани Субъекты,
обязанные оценивать доказательства, указаны в ст. 17 Основ. Это лицо,
производящее дознание, следователь, прокурор и суд.
Органы государства, оценивающие доказательства, действуют в разных
процессуальных условиях, специфика которых определяется задачами и
особенностями каждой стадии процесса. Важно подчеркнуть, что органы
государства и должностные лица, последовательно производящие оценку
доказательств на разных стадиях процесса, независимы друг от друга и поэтому
сущность и результаты этой оценки определяются исключительно
обстоятельствами дела, требованиями закона и их внутренним убеждением. Закон
устанавливает также процессуальные формы, используя которые участники
судопроизводства, отстаивающие в уголовном деле свои или представляемые
интересы, вправе (но не обязаны) осуществлять оценку доказательств; к их
числу относятся: ходатайства об истребовании доказательств, о дополнении
предварительного и судебного следствия; дача обвиняемым объяснений по
существу обвинения и по поводу имеющихся в деле доказательств; выступления в
судебных прениях и репликах; последнее слово подсудимого; представление суду
письменных предложений относительно желаемого разрешения дела; заключения
государственного обвинителя в суде, кассационные жалобы и протесты. Но лишь
оценка доказательств, произведенная следователем, прокурором, судом,
непосредственно определяет содержание процессуальных решений. Участвующие в
деле лица (за исключением государственного обвинителя, являющегося
одновременно органом прокурорского надзора) оценивают доказательства в целях
защиты своих личных (представляемых) законных интересов. Поэтому закон не
предъявляет к их выводам требования всесторонности, полноты и объективности.
Известная односторонность этих лиц при оценке доказательств определяется их
специфическими задачами в доказывании. Органы, ответственные за дело,
обязаны руководствоваться при оценке доказательств законом и
социалистическим правосознанием, тогда как остальные участники процесса
(кроме государственного обвинителя) могут, но не обязаны руководствоваться
при оценке доказательств указанными критериями (см. N 4). Правосознание
обвиняемого или потерпевшего может не вполне соответствовать общественным
интересам; эти лица могут подходить к оценке доказательств с неправильными
критериями. Тем не менее они вправе оценивать доказательства по своему
разумению и представлять следователю и суду свои соображени
Участвующие в деле лица могут соглашаться или не соглашаться с оценкой
доказательств, данной в процессуальных актах, и даже оспаривать ее
правильность в установленном законом порядке. Но пока эти акты не отменены,
они определяют движение процесса от стадии к стадии и подлежат исполнению.
Таким образом, оценка доказательств следователем, прокурором, судом влечет
определенные правовые последстви В отличие от нее оценка доказательств
участниками процесса, отстаивающими свои или представляемые интересы, имеет
целью убедить следователя, прокурора или суд в правильности выводов
соответствующего участника процесса. Лишь в этом смысле она может влиять на
исход процесса.
N 2. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Истинность и обоснованность промежуточных и конечных выводов при оценке
доказательств, понятия которых даны в N 1, существенно зависят от
правильности и последовательности рассуждений субъекта оценки. Поскольку
исследование и описание законов и форм мышления составляет предмет логики,
то очевидно что оценка доказательств включает также и оценку логической
правильности системы доказательств и выводов из них. Чтобы судить о
логической правильности рассуждений, необходимо использовать средства и
методы формальной логики. Как указывалось, методологическую основу судебного
познания составляет марксистская диалектика, отражающая всеобщие законы
развития объективного мира и мышлени По отношению к ней формальная логика
представляет частную науку рассматривающую лишь одну из сторон познания,
именно ту, которая прежде всего касается формальной структуры вывода. В
отличие от диалектики логика формальная оперирует уже готовыми понятиями и
суждениями, отвлекаясь от их развития и изменени Она не раскрывает всех
вопросов познавательной деятельности человека, соотношения чувственного и
понятийного мышления возникновения и развития форм и законов мышления,
соотношения познания и объективной действительности. Все эти вопросы
относятся к области методологии познания и составляют предмет диалектической
логики В тех условиях, в которых можно без существенных погрешностей
рассматривать предметы как неизменные, постоянные, понятия и суждения как
окончательно сформированные, применение логики может оказаться достаточным
условием обеспечения истинности знани Всякое диалектическое развитие мысли
содержит также элементарные познавательные акты, которые протекают в форме
обычных логических выводов. В сфере доказывания диалектический подход к
исследованию обстоятельств дела необходим. Но это не означает, что
диалектика вытесняет логику из указанной сферы. Пытаясь обосновать
"правомерность" разрешения уголовного дела на основе вероятности,
субъективистского подхода, А. Я. Вышинский утверждал, что формальной логики
достаточно для решения научных вопросов, в судебном же исследовании
(например, для установления умысла либо цели преступления) логика не
годится, так как это выходит за пределы проблемы логической взаимосвязи
исследуемых фактов. По мнению А. Я. Вышинского, каждое судебное дело
представляет собой, как правило, эпизод классовой борьбы, где действует
"своя логика, не всегда и во всем совпадающая с книжной логикой, имеющей
дело с абстрактными величинами". Как правильно отмечает А. А. Старченко,
"формы логической связи не могут быть игнорированы исследователем, он не
может применять их или не применять, пользоваться ими или не пользоваться,
он помимо своей воли и желания облекает свое мышление в те формы, которые
отражают связи и отношения, присущие исследуемым явлениям" Как и во всяком
мыслительном процессе, в доказывании по любому уголовному делу с
необходимостью применяются диалектическая логика и формальная логика в их
неразрывном единстве. Формальная логика рассматривает процесс мышления со
стороны его структуры, его форм, т. е. изучает и формулирует правила
построения мыслей, отвлекаясь от их конкретного содержани Отличительными
чертами логики являются ее абстрактный и формальный характер. Логика
абстрактна, поскольку она исследует не конкретное содержание мыслей
(конкретные предметы, действия и т. п. ), а общие формы мыслей, их
структуру, отвлекаясь от особенностей предметов, явлений, действий, входящих
в содержание мышлени В. И. Ленин отмечал, что практика человека, миллиарды
раз повторясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики. Мышление
человека отражает объективную действительность, реальные вещи, их свойства и
отношени Соответственно законы и формы мышления отображают в абстрактном,
обобщенном виде объективные взаимоотношения, существующие в реальной жизни.
Логику называют формальной, имея в виду, что предмет ее изучения - законы и
формы мышления - подвергаетс формализации. Это означает, что все исходные
понятия данной науки получают точные, однозначные определения что любые
операции с этими понятиями могут производиться только по строгим правилам,
которые подчиняются некоторым общим законам. Формализаци знания открывает
возможность для использования формул, т. е. сокращенных точных записей с
помощью условных знаков (символов), схем и моделей, в наглядной форме
изображающих структуру правильного рассуждени Таким образом, оценка
логической правильности системы доказательств предполагает применение
законов и форм мышления и пользуется для этого абстракцией и формализацией.
"Всякая наука есть прикладная логика... ",-отмечал В. И. Ленин Для
исследования сложной структуры доказывания в уголовном процессе недостаточно
средств одной силлогистической логики. Как будет видно из дальнейшего, в
этом процессе используются также индуктивная логика и так называемая логика
правдоподобных умозаключений. Связь между суждениями при построении
логических умозаключений в конечном счете отражает объективно существующие
связи между теми событиями, явлениями, фактами, о которых суждения
высказываютс Среди различных форм объективных связей в процессуальной теории
чаще всего упоминаетс причинная связь. Причинная связь действительно
представляет одну из важнейших форм связи явлений, но не единственную. В
процессе расследования и судебного разбирательства обнаруживаются различные
связи между обстоятельствами дела, отдельные формы которых могут быть
выявлены путем анализа. Такое выделение отдельных форм связей имеет место в
практической деятельности следователя и суда, когда приходится доказывать
различные обстоятельства. Рассмотрим четыре формы связи, в первую очередь
обнаруживаемые при анализе практики доказывания с помощью косвенных
доказательств: 1) связь между сущностью и явлением; 2) генетическая связь -
связь между причиной и следствием, условием и обусловленным; 3)
функциональная связь - количественна связь переменных величин; 4)
индивидуализирующая или объемная связь, включающая родовидовые отношения и
отношения тождества. При этом надо иметь в виду, что разграничение форм
связи в реальных, условиях не всегда легко, ибо границы между ними не всегда
четко определены, они одновременно существуют в сложном и многостороннем
процессе. Связь сущности и явления в косвенном доказывании - это связь
промежуточных фактов через общую для них сущность. Например, такие действия
лица, как приобретение оружия, выяснение порядка охрану помещения,
подготовка средств для побега, связаны между собой тем, что составляет их
внутреннее единство, их сущность: приготовление к преступлению.
Доказательствами того, что лицо в определенной ситуации действовало
умышленно, служат данные о высказанных этим лицом намерениях, наличии
заинтересованности в результатах преступления и т. д. Каждое из этих
отдельных проявлений суть проявление умысла, оно может выступать как
промежуточный факт по отношению к их сущности - доказываемому факту -
умыслу. Доказывание на основе существенной связи состоит, таким образом, в
построении обоснованного вывода от наличия явлений к наличию сущности. Такие
отдельные факты, как приобретение орудий, подготовка хранилища, приобретение
железнодорожного билета и т. п., первоначально рассматриваемые изолированно,
могут создать видимость несвязанных, случайно совпавших событий, каждое из
которых имеет свое особое истолкование. Напильник может быть приобретен дл
хозяйственных нужд, билет - для поездки в дом отдыха и т. п.
Между тем мысль движется от внешней видимости к внутренней сущности
событи Формальными рамками этого движения служит индукция: усмотрение в ряде
явлений того общего, что составляет их сущность. При этом выясняется, что
орудия приобретались дл совершения кражи, билет - для бегства после кражи и
т. п. Сущность всех этих действий одна - приготовление к краже. Генетические
связи охватывают причинную связь; обусловленность (связь условия с
обусловленным) взаимодействие и взаимообусловленность. Последние две формы
являются сложными. На практике очень часто используются генетические связи
для обоснования выводов от одних фактов к другим. Причинная связь существует
между ранением и смертью, пожаром и плохим состоянием электрической сети,
между кражей и наличием краденого у подозреваемого. Приобретение оружия
создает условия для совершения преступления, а нахождение человека в
помещении представляет условие для образования его следа именно в данном
месте. Связь между двумя следствиями одной причины, поскольку она служит
основанием доказывания, распадается на два последовательных звена более
простой связи: на связь между известным следствием и общей причиной и затем
- связь между общей причиной и неизвестным следствием. Так, по следам на
одежде (следствие) заключают об употреблении яда (причина), а от этого о
смерти как следствии отравлени Такой же сложной структурой обладают выводы
от одной причины к общему следствию и от общего следствия к другой причине
или условию. Причина закономерно влечет следствие, поэтому причинную связь
относят к необходимой. Но в этом случае имеют в виду не изолированную
причину, а весь комплекс обстоятельств (причина и все необходимые условия),
при которых причина вызывает следствие Доказывание на основе генетической
связи состоит в построении обоснованного вывода от наличия причины или
условия к наличию следствия или обусловленного либо в обратном направлении.
В ходе этого процесса сложные причинные связи могут быть расчленены на
более простые, элементарные. Ближайшей логической схемой выводов этого типа
служат выводы от основания к следствию и от следствия к основанию. Принято
считать, что выводу от причины к следствию соответствует
условно-категорический силлогизм: "если тормоза автомашины неисправны, то
может последовать авария". Указанная причина действительно вызывает аварию
только при наличии ряда условий - скользкой дороги, быстрой езды и т. п.
Очевидно, раньше, чем сделать вывод, нужно убедиться в наличии всех
необходимых и достаточных условий превращения потенциальной возможности в
действительность. Задача на этой предварительной стадии может быть
сформулирована как отыскание названных условий. Если выявлены действительно
все условия и если среди условий не встретилось таких, которые бы
противоречили общему выводу, то умозаключение о неизбежности аварии
становится вполне правомерным. Изложенный ход мыслей представляет индукцию,
в частности своеобразную "индукцию условий". Только затем можно
воспользоваться условно-категорическим силлогизмом: если причина (и все
условия) налицо, то необходимо должно быть и следствие. Доказывание на
основании прямого направления от причины к следствию (или от условия к
обусловленному) встречается в следственной и судебной практике; однако
наибольшее значение имеет доказывание по обратному направлению этой связи:
от следствия к причине. Применительно к причинной связи использование вывода
по обратному направлению наталкивается на так называемую множественность
причин. Одно и то же следствие, как известно, может быть вызвано многими
причинами, например пожар может быть следствием как поджога, так и
самовозгорания, поэтому нельзя непосредственно сделать вывод о причине на
основе одного следстви Чтобы преодолеть это препятствие, логика предлагает
условный силлогизм с общевыделяющей большей посылкой: если, и только если,
совершен поджог, произойдет пожар; пожар произошел; следовательно, имел
место поджог. Но большую общевыделяющую посылку можно сформулировать не
раньше, чем будет установлено, что все другие (также возможные) причины
пожара исключены. Таким образом, и здесь, раньше чем обратиться к
использованию дедуктивной формы, нужно пройти подготовительную стадию
отыскания действительной причины среди нескольких возможных.
Нетрудно видеть, что ход исследований напоминает здесь процесс
проверки гипотезы путем выведения из нее следствий и проверки этих следствий
наблюдением. Эту форму можно назвать "индукцией следствий". Такую же
структуру можно наблюдать в ходе исследования фактической причины аварии или
транспортного происшествия, технической причины пожара, так называемого
"самопроизвольного" выстрела и т. п. Под функциональной связью разумеют
главным образом количественную связь ряда явлений, состоящую в том, что
изменение одного из них всегда сопровождается изменением другого. Если в
конкретной причинной связи причина и следствие необратимы, то в
функциональной зависимости оба агента равноправны и отношение между ними
обратимой Функциональная связь между шириной зоны разброса дроби и
расстоянием выстрела позволяет определять последнее по результатам
исследования мишени. К этому же типу принадлежит определение давности
написания текста и т. п. Индивидуализирующая или объемная связь проявляетс
между объектами, образующими род, вид, и признаками, указывающими на их
принадлежность к этим множествам. Этот же тип связи существует между
состояниями одного и того же объекта в разное время и признаками, которые
этот объект характеризуют. На основе этой связи осуществляется
отождествление объекта по его следам или установление принадлежности к
какой-либо группе (роду, виду, сорту и т. п. ). Оценивая логическую
правильность оперирования доказательствами, мы будем пользоваться понятиями,
принятыми в логической науке. Логика имеет дело не непосредственно с
предметами и явлениями, а с мыслями о них, выраженными с помощью слов, т. е.
с понятиями, суждениями и умозаключениями. С этой точки зрения
доказательство предстает как суждение, например, некоторый предмет обладает
определенными свойствами и т. п. Каждое суждение состоит из понятий (понятие
о человеке и о его действии), а совокупность суждений, при известных
условиях, образует умозаключение, т. е. логический вывод. Те суждения,
которые уже известны и служат для обоснования, в логике называют
аргументами. Мы также будем использовать этот термин потому, что аргументом
может быть как само доказательство (сообщение о факте или предмет с его
признаками), так и выведенный из доказательства "промежуточный факт",
служащий аргументом следующего вывода. Доказываемое же обстоятельство будем
обозначать термином тезис, как это принято в логической теории
доказательства. Совокупность доказательств по конкретному делу вместе с
основанными на них промежуточными и конечными выводами представляет обычно
весьма сложную и разветвленную систему. Изучить и оценить такую систему
невозможно, если предварительно не разделить ее мысленно на более простые
составляющие части и исследовать сначала эти части. Каждое доказательство,
если оно относится к делу, несет определенную (большую или меньшую) функцию
логического обоснования конечных выводов. Если бы отдельное доказательство
ничего не доказывало, то и совокупность таких "доказательств" ничего не
могла бы обосновать. На первой аналитической стадии необходимо оценить
отдельные доказательства и выводы из этих доказательств. Затем исследуются
более сложные комплексы и, наконец, структура, полнота и непротиворечивость
всей системы в целом. Таким образом, исследование начинается с анализа
элементов системы и заканчивается ее синтезом. Элементарный акт доказывани
Как уже указывалось, вся совокупность рассуждений, с помощью которых
обосновывают конечный вывод по делу, может быть аналитически разложена на
более простые составляющие ее части. Простейшим таким рассуждением является
элементарный акт доказывани С логической стороны элементарный акт
доказывания состоит из аргумента, т. е. доказывающего (уже известного или
доказанного) суждения, в ы в о да, т. е. доказываемого суждения (того
суждения, которое подлежит обоснованию), и некоторого общего положения,
устанавливающего логическую связь между аргументом и выводом. Это последнее
"связывающее" суждение обеспечивает правомерность логического перехода от
первого ко второму, т. е. от аргумента к выводу. В логике такое рассуждение
называют умозаключением. Это логическая операция, в которой из одного или
нескольких суждений выводится новое суждение, содержащее новое знание
Нетрудно убедиться, что мыслительная сторона процесса доказывания, т. е.
построение обоснованных выводов из собранных по делу доказательств,
протекает именно в такой форме логических умозаключений. Обнаружение
краденого у данного лица используется для обоснования вывода о его
причастности к краже, высказанные угрозы служат доказательством преступного
намерения, факт пребывания лица в другом месте (алиби) - для обоснования
вывода о непричастности лица к грабежу и т. п. Точно так же показания и
другие виды сведений о фактах используются в качестве доказательств того,
что такие факты имели место в действительности и затем на следующей ступени
рассуждения для выводов о других фактах и т. д. В обобщенном виде
элементарный акт доказывания имеет форму такого рассуждения: "Если первый
факт связан со вторым и если известно, что существует первый факт, то
доказано, что существует также и второй факт". Здесь: 1) суждение о связи
первого факта со вторым-это связывающее суждение; 2) суждение о первом факте
- аргумент (в частности, доказательство) и 3) суждение о втором факте -
вывод, т. е. доказываемое суждение. Суждение, представляющее аргумент
(например, "на месте происшествия обнаружен след пальца подозреваемого"), и
суждение, выражающее мысль о выводе по логическому "объему" или
"количеству", относятся к единичным. В единичном суждении речь идет о
конкретном лице, предмете, действии и т. п. Связывающее суждение, в котором
зафиксирована типичная связь доказательства и доказываемого обстоятельства,
является общим суждением (или, как будет показано ниже, частным суждением).
В этом суждении формулируется общее правило-обычно наблюдаемая взаимосвязь
между фактами. Элементарный акт доказывания, в котором связывающим суждением
служит общее (или частное) суждение, а вывод (доказываемое обстоятельство)
-единичным суждением, по своей структуре соответствует дедуктивному
умозаключению. Многообразие объективных связей, существующих между явлениями
и фактами, обусловливает также и многообразие логических форм построения
выводов. Поэтому при анализе системы доказательств и основанных на ней
выводов, т. е. при оценке логической правильности системы рассуждения,
приходится встречаться с различными элементарными актами доказывани Наиболее
типичные из них рассматриваются ниже. Условные и эквивалентные однозначные
акты доказывани Некоторые явления связаны между собой так, что первое из них
необходимо предполагает существование второго, тогда как второе может
появиться и независимо от первого. Например, повышение давления пара в котле
сверх нормального непременно повлечет за собой взрыв. Но взрыв может
последовать и от другой причины, скажем, вследствие дефекта конструкции,
нарушения целости швов и т. п. Здесь первое явление представляет причину,
достаточную для появления второго, но не единственно возможную, не
необходимую. Второе явление есть результат, следующий либо из данной
причины, либо из какой-то другой. В другом случае первое явление
представляет результат, не возможный без второго явлени Так, короткое
замыкание проводов возможно только тогда, когда провода находятся под
напряжением. Если нет напряжения (сеть выключена), не может быть и короткого
замыкани Второе явление здесь выступает необходимым, но недостаточным
условием. Одного только наличия напряжения в сети недостаточно, чтобы
вызвать короткое замыкание. Совпадение комплекса признаков (например, в
сравниваемых следах), указывающее на тождество, означает, что сов падают
также и групповые признаки (однородность), тогда как совпадение только
групповых признаков не обязательно свидетельствует о совпадении всех
остальных (индивидуальных) при знаков. Такого типа объективные связи
отображаются специфической связью суждений и в логике. Соответствующая форма
логической связи носит наименование условной: одно из суждений в этом случае
выступает в качестве логического основания, а второе - логического следстви
Условная связь лежит в основе широко используемых в судопроизводстве актов
доказывани Мысль об условной связи между двумя явлениями высказывается в
форме условного суждения: "если первое, то второе". Так, например, можно
утверждать, что "если произошло короткое замыкание проводов, то сеть была
под напряжением"; "если этот человек совершил взлом сейфа, то он был на
месте происшествия" и т. п. Первое ("было короткое замыкание", "совершил
взлом") служит логическим основанием, а второе ("было под напряжением", "был
на месте происшествия") -логическим следствием. В условных связывающих
суждениях могут быть зафиксированы закономерности, установленные наукой.
Такие доказательства обычно вводятся в дело через заключение эксперта.
Другие же представляют очевидные и общеизвестные истины ("нельзя быть
одновременно в двух разных местах", "чтобы совершить взлом, надо быть на
месте преступления" и т. д. ). Эти истины, хотя и кажутся банальными (и
поэтому обычно не упоминаются в рассуждениях о доказательствах), тем не
менее также отражают строгие однозначные закономерности, но не в тер минах
науки, а в качестве суждений "здравого смысла". На основе условного
связывающего суждения можно построить условный акт доказывания, в котором
вывод строится от наличия логического основания к наличию логического
следстви 1. Связывающее суждение: если некто (Н) оставил след пальца на
месте происшествия, то он был на этом месте. 2. Аргумент: Н. оставил след
пальца в таком-то месте. 3. Вывод: Н. был в таком-то месте. Этот
элементарный акт доказывания характеризуется следующими особенностями.
Во-первых, вывод в нем является однозначным, он формулируется в
категорической, а не в предположи тельной форме. Объясняется это тем, что
правило, заключенное в связывающем суждении, носит общий характер, относится
ко всем таким случаям Во-вторых, аргумент в акте доказывания является
позитивным. В суждении, служащем аргументом, факт утверждается (Н. оста вил
след), а не отрицаетс В-третьих, акт доказывания является линейным,
поскольку из позитивного аргумента делается также позитивный вывод (Н. был
на месте происшествия). Следующее рассуждение может служить примером
условного негативного акта доказывания: 1. Если человек совершил взлом, то
он был на месте происшестви 2. Н. не был на месте происшестви 3. Н. не
совершал взлом. В отличие от предыдущего в условном негативном акте
доказывания как аргумент, так и вывод выражены негативными суждениями, в
которых отрицается действие. Вывод также следует однозначно - от отрицания
логического следствия к отрицанию логического основани Оба эти акта
доказывания полностью соответствуют описываемым традиционной логикой
условно-категорическим умозаключениям. Особым случаем двусторонней условной
связи суждений является эквивалентная связь, т. е. такая, при которой
однозначные выводы следуют как от первого явления ко второму, так и от
второго к первому. Так, зная, что две рукописи написаны одним человеком,
можно сделать вывод, что комплексы признаков почерка в обеих рукописях
совпадут. Но и зная, что комплексы признаков в данных двух рукописях
совпадают, можно утверждать, что обе они написаны одним человеком. Подобная
двустороння однозначная логическая связь обычно устанавливается лишь в итоге
специального исследовани В процессе же построения выводов из доказательств
эквивалентные акты доказывания встречаются редко. Значительно чаще, особенно
при анализе и оценке косвенных доказательств, приходится сталкиваться с
другими типами актов доказывания -условными многозначными и сопутственными
неэквивалентными многозначными). Рассмотрим следующий пример. 1. Если
человек совершил взлом, то он был на месте происшестви 2. Н. был на месте
происшестви 3. Правдоподобно, что Н. совершил взлом. Отличие этого акта
доказывания от рассмотренных выше условных сразу бросается в глаза. Здесь
вывод построен от наличия логического следствия ("был на месте
происшествия") к наличию основания Эти умозаключения, дающие правдоподобные,
а не однозначные (формально достоверные) выводы, традиционной логикой
исключаются из рассмотрени Между тем такие и им подобные (многозначные) акты
доказывания играют большую роль в практике судебного доказывани При
косвенном доказывании они преобладают, без них практически невозможно было
бы осуществлять доказывание по большинству дел. Само собой разумеется, что
правдоподобные акты доказывания нуждаются во взаимном подкреплении и других
процедурах, обеспечивающих достоверный вывод из их совокупности (эти
процедуры описываются ниже) Свойства правдоподобных умозаключений
исследуются особой отраслью логики - логикой правдоподобных умозаключений
Такой же многозначностью отличается и негативный условный акт доказывания, в
котором вывод обосновывается отрицанием логического основани Таким образом,
в многозначных условных актах доказывания оба вывода - как позитивный, так и
негативный - являются правдоподобными. Особенно широко в процессе
доказывания используются многозначные эквивалентные (сопутственные) акты.
Они отличаются от однозначных эквивалентных тем, что все выводы в
обоих направлениях, как позитивные, так и негативные, являются многозначными
(правдоподобными). Начиная анализ любого уголовного дела, обычно прежде
всего обращают внимание на исходные аргументы: показания свидетелей,
потерпевших и обвиняемого, на документы и заключения экспертов. Именно в них
заключена информация о событиях и действиях, отправлясь от которой можно
логически "восстановить" картину совершенного преступлени Если свидетель
показывает, что он видел, как подозреваемый ударил потерпевшего, мы
рассматриваем эти показания как доказательство - один из наиболее типичных,
часто встречающихся коммуникативных аргументов. Структура акта доказывания в
этом случае такова: "Если свидетель говорит, что подозреваемый ударил
потерпевшего, то правдоподобно, что и в действительности подозреваемый
ударил потерпевшего". Вывод правдоподобен (многозначен) потому, что с
помощью одного этого доказательства нельз исключить возможность ошибки
свидетеля или ложного свидетельства. Понятно, что это логический вывод,
подчиняющийся определенным правилам, который и надлежит рассмотреть более
подробно. Но прежде отметим, что в любом деле можно встретить еще множество
актов доказывания такой же структуры, связанных либо с так называемыми
прямыми доказательствами (как в при веденном примере), либо с типичными
косвенными. Например, высказывание угрозы косвенно доказывает причастность
угрожавшего к убийству, а обнаружение краденой вещи - причастность к краже.
Так же, как и в случае условной связи, на основе сопутственных связей
строятся акты доказывани Характерной особенностью многозначных условных
актов доказывания, в которых выводы строятся от наличи логического следствия
или от отсутствия логического основания, равно как и всех сопутственных
актов доказывани является правдоподобный (многозначный) характер получаемого
вывода. В таком вы воде нечто утверждается (произошло короткое замыкание,
подозреваемый совершил взлом и т. д. ), но утверждается как правдоподобное,
так что полностью не исключается возможность и другого вывода (был на месте
происшествия, но попал туда случайно, не в связи со взломом).
Такого рода выводы не являются произвольными. Они также основаны на
наличии объективной связи между фактами, но связи особого рода, отражающейся
в мышлении особой, специфической формой логической связи. Эта последня в
виде правил формулируетс в соответствующих связывающих суждениях. Какой
является эта связь в рассмотренных выше примерах? Очевидно, что, основываясь
на опыте, можно сформулировать следующее обобщение: "Во многих случаях тот,
у кого обнаружена краденая вещь, оказываетс вором", или "в большинстве
случаев то, что показывает свидетель, произошло в действительности", или
"часто бывает, что тот, кто находился на месте преступления, оказывается его
виновником" (многозначная условная связь). Это - закономерность особая,
охватывающая не все случаи данного рода, а лишь некоторые, заранее
допускающая исключени Из самой ее формулировки видно, что встречаются
случаи, когда человек, у которого найдена краденая вещь, не является
похитителем, а нашел ее, купил по случаю и т. п. Это такая связь (причинная
или иная), которая, соединя явления, выступает не одна, не в "чистом" виде,
а в сложном переплетении с бесконечным множеством других явлений.
Действительно, на то, как именно передаст свидетель свои наблюдения,
оказывает действие множество фактов - состояние зрения, слуха, внимание и
память, отношение к происшествию (заинтересованность, незаинтересованность в
исходе дела), эмоции и т. д. Именно поэтому наблюдаются наряду с правдивыми
показаниями ложные, наряду с точными и полными - неточные и неполные. И хотя
в подавляющем числе случаев мы в нашей практике встречаемся с показаниями
правдивыми, а с ложью или ошибкой - гораздо реже, вывод от показаний о факте
к самому факту с формальной стороны может быть только правдоподобным. Если
бы удалось точно подсчитать, как часто обнаружение краденого действительно
связано с причастностью лица к краже, мы получили бы статистическую
закономерность. Поскольку же таких количественных данных нет, назовем эту
закономерность приблизительной, чтобы отличить ее от строгих, однозначных
закономерностей. Наряду с линейными (условными, эквивалентными и
сопутственными) при построении выводов из доказательств широко используются
альтернативные акты доказывани Типичным примером альтернативного акта
доказывания является вывод о непричастности лица к преступлению, основанный
на алиби В этом и подобных случаях от позитивного аргумента делается
негативный, отрицательный вывод (Н. был в другом городе, следовательно, он
не был на месте происшествия) либо от негативного аргумента - позитивный
вывод (если данная вещь не куплена, то правдоподобно, что она украдена). В
объективной действительности встречаются такие явления и события, которые
несовместимы, исключают друг друга. Если предмет находится в одном месте
пространства, он не может быть в то же самое время в другом, если явление
произошло в данный момент, это же самое явление не могло произойти в другой.
Одна и та же причина не вызывает двух противоположных результатов, а один и
тот же результат не может произойти от двух противоположных причин. Такую
объективную связь можно назвать исключающей. Мысль о ряде исключающих друг
друга событий выражается строго разделительным суждением ("одно, либо
другое, либо третье, но не вместе"). В разделительном позитивном акте
доказывания связывающим является разделительное суждение, а аргументом -
утверждение о существовании одного из фактов, например: 1. Любое лицо в
такое-то время могло находиться дома, либо на месте происшествия, либо... и
т. д. 2. Данное лицо в момент происшествия находилось дома. 3. Это лицо в
указанное время не было на месте происшестви Полученный вывод является
однозначным. Сам этот акт доказывани полностью соответствует
разделительно-категорическому умозаключению традиционной логики. Однако при
построении и проверке выводов из доказательств столь же часто приходится
использовать негативные разделительные акты доказывания, выводы из которых
носят правдоподобный характер. Обратимся к тому же примеру, но в качестве
аргумента примем отрицательный факт: данное лицо в момент происшествия не
было дома. Так как в большинстве случаев в подобных ситуациях число
возможных альтернатив больше двух (лицо могло быть и на работе и на
прогулке), а иногда вообще неопределенно-следует вывод: правдоподобно, что
лицо было на месте происшестви
Неоднозначность вывода вытекает из того, что лицо могло быть не только
дома или на месте происшествия, но и еще где-то. Следует отметить, что
многозначные доказательства, опровергающие предположение о чем-либо, требуют
всесторонней проверки и подтверждения другими, положительными
доказательствами. Оба метода построения выводов (линейный и альтернативный)
дополняют, а не противостоят друг другу. Но нельзя согласиться и с точкой
зрения А. И. Трусова, рассматривающего обоснование тезиса о виновности и
опровержение противоположного тезиса как самостоятельные и равно возможные
пути установления виновности с помощью косвенных доказательств В
действительности речь должна идти о том, что исключение версий,
противоположных данной, - необходимое (но не достаточное) условие признания
ее правильной. "Поскольку одно из двух противоречащих суждений оказывается
ложным, то другое суждение при этом всегда должно быть истинным", - пишет А.
И. Трусов, не учитывая, что в процессе доказывания по уголовному делу нельзя
априорно установить, что выдвинутыми, версиями исчерпывается возможный их
круг. Поэтому опровержение всех принятых версий, кроме одной, еще не
означает, что именно она правильна. Наконец, встречается и така связь
явлений, когда они не исключают друг друга, а "конкурируют" между собой.
Типичным примером конкурентной связи может служить "конкуренция причин"
какого-либо событи Причинами опрокидывания автомобиля могут быть превышение
скорости на повороте, занос вследствие резкого торможения, неправильное
расположение груза и т. п. Каждая из этих причин достаточна для наступления
результата, каждая в отдельности может вызвать аварию. Говоря о возможных
причинах аварии, мы вправе перечислить их:. "или превышение скорости, или
резкое торможение... " и т. п. Но хорошо известно, что эти причины могут
сочетаться, действовать вместе: слишком большая скорость на повороте и
одновременно резкое торможение также вызовут аварию. Следовательно, союз
"или" здесь понимается не в исключающем смысле. Мысль о конкурирующей связи
явлений выражают соединительно-разделительным суждением. В соответствующем
акте доказывания из позитивного аргумента (установлено, что тормоза были
неисправны) делаетс правдоподобный вывод об отсутствии доказываемого факта
(другой причины, например превышения скорости), а из негативного аргумента -
правдоподобный вывод о наличии доказываемого факта.
Понятно, что связывающие суждения в обоих рассмотренных случаях
фиксируют не однозначную связь явлений, а многозначную, встречающуюся не во
всех случаях без исключения, а лишь во многих или в большинстве случаев. Эти
формы элементарных актов доказывания так же, как многозначные условные и
сопутственные, относятся к области логики правдоподобных умозаключений.
Вследствие этого проверка несовместимых или конкурирующих версий обязательно
сочетается с "положительным" доказыванием оставшейс версии методом
накопления улик, так как даже после проверки всей совокупности несовместимых
(конкурирующих) событий, которые можно обозначить как "естественные" (не был
дома, на работе, в гостях и т. д. ), вывод "значит, был на месте
преступления", строго говоря, не является однозначным К числу фактов,
противоречащих версии, часто относятся: отсутствие мотивов для совершения
преступления, недостаточность времени, которым мог располагать обвиняемый
для совершения преступления, затруднительность для обвиняемого добыть
орудие, которым совершено преступление, и т. д. Оправдательным косвенным
доказательством служат, например, показания о том, что лицо, обвиняемое в
хищениях, ведет скромный образ жизни, опровергающие предположение, что это
лицо живет не по средствам. Подобно этому оправдательными косвенными
доказательствами будут: заключение эксперта о том, что след ноги,
обнаруженный на месте происшествия, оставлен не обувью обвиняемого;
отрицательные результаты обыска, предпринятого с целью найти у обвиняемого
поличное или орудие совершения преступления, и т. д. Надои меть в виду, что
доказывание "отрицательных" фактов вовсе не может рассматриваться как способ
собирания только оправдательных косвенных доказательств. С таким же успехом
доказывание отрицательных фактов может быть использовано и для обоснования
обвинени Несмотря на все разнообразие связей и взаимозависимостей между
конкретными фактами, используемыми в качестве доказательств, все они в
конечном счете в силу внутренне присущего им единообразия могут быть сведены
к немногим основным формам. Поэтому ограниченно также число форм логических
умозаключений, на основании которых делаются выводы от наличия одних фактов
к наличию или отсутствию других, т. е. осуществляется доказывание. Все
основные формы элементарных актов доказывания рассмотрены выше Теперь нужно
обратиться к следующему уровню оценки логической правильности системы
доказательств - к анализу и оценке комплексов доказательств. В работах по
теории доказательств всегда подчеркивалась важность рассмотрения
доказательств (и в частности, косвенных) в их связи и взаимозависимости.
Правильность этого утверждения тем более очевидна, что, как было показано
выше, в практике доказывани большое, даже преобладающее место занимают такие
доказательства, которые в отдельности обосновывают доказываемое
обстоятельство не однозначно, а лишь правдоподобно. Для получения
достоверных конечных выводов из таких доказательств они должны объединяться
в подсистемы и далее в системы таким образом, чтобы выводы взаимно
подкрепляли и усиливали друг друга Рассматриваемые ниже комплексы
представляют такого рода подсистемы, образующие как бы среднее звено всей
системы ли совокупности доказательств по конкретному делу. Как было показано
в параграфе о классификации доказательств, наряду с предметными
доказательствами, содержание которых определяет содержание доказываемого
обстоятельства, существуют вспомогательные (субсидиарные) доказательства,
влияющие только на надежность основного вывода. Если, например,
доказательством служит показание свидетеля, что он в таких-то
обстоятельствах слышал голоса ссорящихся людей, то этот коммуникативный
аргумент обосновывает вывод, что и на самом деле происходила ссора каких-то
людей.
Наряду с этим предметным доказательством, устанавливающим факт ссоры,
могут быть другие доказательства, устанавливающие незаинтересованность
свидетеля в исходе дела, подтверждающие, что с того места, где он находился,
действительно можно слышать голоса людей, что свидетель обладает нормальным
слухом и т. п. Из этих доказательств непосредственно нельзя сделать вы вод,
имела место ссора и крики или нет. Они служат основанием лишь для суждения о
том, соответствуют данные показани свидетеля действительности или этим
показаниям нельзя доверять. Субсидиарную роль могут играть некоторые
условия, сопровождающие причину события, когда строится вывод от результата
к причине. Так, из факта опрокидывания автомобиля следует правдоподобный
вывод о превышении скорости. Если, кроме того, установлено, что дорога была
скользкой, то первый вывод становится правдоподобнее, его надежность
увеличиваетс Оценка доказательств по существу невозможна без учета влияния
вспомогательных фактов, причем в так называемых "уликовых делах"
доказательства, устанавливающие эти факты, практически занимают значительную
долю объема доказательственного материала. Напомним, что многозначность
выводов в некоторых актах доказывани обусловливается тем, что связывающее
суждение в них представляет не однозначную закономерность ("всегда", "во
всех случаях"), а приблизительное обобщение, статистическую закономерность.
Но очевидно, что во всей массе наблюдаемых случаев незаинтересованный
свидетель чаще дает правдивые показания, а превышение скорости чаще приводит
к опрокидыванию автомобиля при неблагоприятных дорожных условиях.
Субсидиарные доказательства дают возможность перейти от менее определенного
связывающего суждения ("свидетель вообще", "превышение скорости вообще" и т.
п. ) к более определен ному ("незаинтересованный свидетель", "свидетель,
находившийся вблизи от места происшествия", "превышение скорости на
скользкой дороге" и т. п. ). Сказанное относится и к альтернативным актам
доказывани Если из того факта, что Н. не ночевал дома, делается
правдоподобный вывод, что в это время он совершил кражу в магазине, то
дополнительное установление субсидиарного факта - "обычно Н. ночует дома" -
усиливает правдоподобие первого вывода. Замена в акте доказывания менее
определенной связи более определенной повышает надежность вывода,
увеличивает его правдоподобие. Такие комплексы можно назвать
вспомогательными или проверочными.
Еще более важную роль в увеличении надежности выводов играют
комплексы, объединяющие предметные доказательства, т. е. "накопительные"
комплексы При оценке логической структуры доказательств по любому уголовному
делу, независимо от того, преобладают среди них прямые или косвенные
доказательства, встречаются накопительные комплексы, играющие главную роль в
формировании конечных достоверных выводов. Простейшим примером
накопительного комплекса служит совпадение по содержанию показаний
нескольких свидетелей (разумеется, при условии, что они не сговорились между
собой). Если один свидетель говорит, что слышал звук выстрела, то мы делаем
вывод: "правдоподобно, что на самом деле прозвучал выстрел". Точно такой же
вывод будет сделан на основании показаний второго, третьего и т. д.
свидетелей. Все эти правдоподобные выводы одинаковы по содержанию, и это их
совпадение истолковывается как довод в пользу большего доверия к показаниям.
В приведенном примере каждое доказательство было предметным. Общим у них
было то, что во всех образованных ими актах доказывания был один и тот же
вывод: "на самом деле прозвучал выстрел". Наличие одинакового вывода часто
наблюдается и тогда, когда независимые предметные доказательства не
однородны, как в примере со свидетелями, а разнородны. По делу могут
фугурировать такие, например, улики: 1) Н. угрожал убийством потерпевшему;
2) у Н. обнаружены вещи, раньше принадлежавшие потерпевшему; 3) Н. находился
на месте преступления в период, когда последнее было совершено; 4) на одежде
Н. найдены пятна человеческой крови. Каждая из них независима от других и
может служить аргументом для какого-либо правдоподобного акта доказывания
("если угрожал, то правдоподобно, что убил", "если был на месте
преступления, то правдоподобно, что убил" и т. д. ). При этом выводом каждый
раз будет утверждение "правдоподобно, что убил". Так же, как и в примере с
совпадающими показаниями нескольких свидетелей, такое совпадение выводов
истолковывается как довод в пользу большей обоснованности этого общего
вывода. Общий вывод могут давать не только линейные, но и альтернативные
доказательства. Простейший пример: несколько доказательств, устанавливающих
отсутствие человека в ряде мест. Положим, установлено, что Н. в определенное
время не был дома, не был на работе, не был в гостях и т. д. Из каждого
отдельного доказательства следует вывод, общий для всех: "не был дома,
следовательно, правдоподобно, что был на месте преступления", "не был в
гостях, следовательно, правдоподобно, что был на месте преступления" и т. д.
Ясно, что с каждым таким новым доказательством надежность обоснования общего
вывода увеличиваетс Совпадению выводов из многих доказательств можно дать
два истолкования - случайное и необходимое.
С точки зрения здравого смысла случайное истолкование каждого
отдельного доказательства вполне допустимо. Но совпадение даже этих четырех,
не говоря уже о множестве других подобных доказательств, делает их случайное
истолкование неправдоподобным, все более бессмысленным по мере их накоплени
Судебная и следственная практика дает множество примеров использования
логической операции накопления доказательств, прежде всего косвенных, по
приведенной схеме. С этой точки зрени может представлять интерес дело об
убийстве А. Из квартиры потерпевшей были похищены носильные вещи, деньги,
облигации. В совершении преступления был заподозрен Ц" знакомый семьи А.
вернувшийся после отбытия наказания, проживающий в том же районе, что и А.
Основанием для этого послужили свидетельские показания о появлении у Ц.
после убийства значительной суммы денег. При обыске у Ц. были изъяты мужской
костюм, полушубок, две пары ботинок, часы, белье, 150 руб. Изъятые вещи были
предъявлены мужу убитой, который по характерным признакам опознал их как
принадлежавшие ему и его жене. Обвиняемый дал свои объяснения по поводу
каждого из перечисленных выше обстоятельств. По показаниям Ц" он знал А., но
о ее убийстве ничего не слышал. Вещи А. он купил у вора по кличке "Фараон" в
21 час в день убийства, уплатив за них 200 руб. Он знал, что вещи
ворованные, но купил их с целью заработать на перепродаже. Ночь он провел у
своей знакомой. Деньги, которые были израсходованы на покупку вещей, как и
найденные при обыске, он привез с собой с Севера. Нетрудно убедиться, что
каждое из обстоятельств - получение вещей, наличие денег, место ночевки -
обвиняемый Ц. истолковывал как независимое, случайно совпавшее по времени и
месту с другими обстоятельствами. Дальнейшие действия следователя состояли в
проверке этих объяснений и в построении соответствующих проверочных
логических комплексов, в результате которых объяснения обвиняемого были либо
опровергнуты, либо поставлены под сомнение ("ослаблены" ). По
обстоятельствам дела в 21 час в день убийства Ц. никак не мог купить вещи
А., так как убийство было совершено около 23 час. Чтобы купить вещи, Ц.
должен был иметь, по его собственным показаниям, 200 руб. Были ли они у
него? По утверждению Ц., деньги он привез с Севера. Ц. заявил, что прятал их
на шкафу, стоявшем в коридоре квартиры его бывшей жены. Однако осмотром
шкафа было установлено, что этого сделать было нельзя, так как пространство
от верхнего края шкафа до потолка плотно забито досками. Все лица, знавшие
Ц., единодушно подтвердили факт отсутствия у него денег до дня убийства. Их
показаниями был установлен ряд весьма характерных подробностей: Ц" не имея
никаких средств, продал после приезда в Москву плащ и пальто; даже папиросы
покупала ему его бывшая жена; долг соседке он отдал после дня убийства,
объяснив, что "получил пенсию" (которую в действительности не получал).
Совокупность всех установленных фактов неопровержимо доказывала отсутствие у
Ц. средств до дня убийства. Отсюда следовал вывод, что Ц. не мог купить вещи
убитой. Факт- ночевки Ц. у знакомой не доказывал его алиби и не имел вообще
значения противодоказательства, так как убийство было совершено не ночью, а
около 23 час. 28 октября, а в 23 час. 30 мин. Ц" как было установлено, уже
принес вещи на квартиру и оттуда пошел к знакомой. Итак, версия Ц. была
опровергнута; наоборот, объективно подтверждалась версия о том, что вещи
были добыты Ц. путем преступлени Одновременно следователь собирал новые
косвенные доказательства, увеличивая и углубля систему накоплени Убийство
было совершено одним человеком, причем знакомым А. : из показаний соседей
было установлено, что вечером к А. пришел знакомый и сквозь дверь некоторое
время слышался разговор. В пепельнице в комнате А. были обнаружены окурки
папирос той марки, которую курил Ц. ("Север"), в то время как муж убитой
курил папиросы "Волга". По показаниям соседей, весь день до прихода убийцы
других гостей у А. не было. Экс перт дал заключение о совпадении групповой
принадлежности слюны Ц. и слюны на мундштуке окурков, обнаруженных в
пепельнице на квартире А. Таким образом, складывалась, система доказательств
по конкретному делу. Каждое из этих доказательств порознь можно было
истолковать "нейтральным" для Ц. образом. Окурок на месте происшествия мог
бросить другой человек, чья слюна обладала такими же признаками, что и слюна
Ц., вещи потерпевшей Ц. мог найти, купить, украсть, а ложные объяснения дать
из боязни ответственности и т. п. Взятые же в совокупности, эти
обстоятельства подкрепляли и дополняли друг друга, взаимно уничтожали
имеющиеся пробелы в указании на виновника преступления, опровергали все
предположения, кроме одного, и обосновывали его с большей убедительностью.
По делу был вынесен обвинительный приговор, причем обвиняемый, так и не
признавший себя виновным, его не обжаловал. С точки зрения логической формы
накопление представляет особый вид индуктивного умозаключени Индуктивное
умозаключение представляет обобщающий вывод из множества отдельных
утверждений меньшей общности и в этом отношении противоположно дедуктивному.
Индукция играет очень большую роль в формировании знаний во всех областях
теоретического мышления и практики, и сфера доказывания в уголовном
процессе, естественно, не составляет в этом отношении исключени Важнейшей
особенностью индуктивного вывода является принципиально неограниченная
возможность увеличения его надежности до любого, сколь угодно высокого уровн
Это обеспечивается построением вспомогательных комплексов, в которых уже
обнаруживается переход дедуктивного элементарного акта доказывания в
развернутую индуктивную систему, и, далее, индуктивных систем накопления
предметных доказательств. Факт сочетания, соединения нескольких направленных
к од ному выводу аргументов сам по себе представляет не просто "сумму" этих
аргументов, а нечто новое, как бы новый дополни тельный аргумент к сумме
предыдущих. Это рассуждение применимо к каждому последующему доказательству,
присоединяющемуся к предыдущим, так что в некоторый момент единственным
правильным выводом из совокупности улик становится только один; именно тот,
что все улики представляют не случайное собрание разрозненных фактов,
связанных с "нейтральными" событиями, а систему накопления, в которой
доказываемый факт (тезис) представляет как бы узловую точку связей всех
доказательств.
Представление о том, что каждая отдельная улика, входящая в систему,
не может быть оттуда удалена без разрушения всей "цепи", неприменимо к
системе накоплени Если при окончательной проверке доказательств, образующих
систему накопления, окажется, что одно из них (например, данные о
приготовительных действиях) не относится к делу, т. е. связано не с
доказываемым фактом, а с "нейтральным" (приобрел ружье для охоты), то в
целом система не разрушается, а лишь ослабляетс Это ослабление, как уже
отмечалось выше, может быть компенсировано другой уликой. Таким образом, со
стороны своей логической структуры совокупность доказательств и выводов из
них по конкретному уголовному делу представляет собой определенную внутренне
взаимосвязанную упорядоченную систему. Фактический базис этой системы
составляют доказательства - личные и вещественные, содержащие данные,
закрепленные и введенные в состав материалов дела в предусмотренной законом
форме. Каждое предметное доказательство является началом последовательной
цепочки выводов, заканчивающихся выводами о фактах и обстоятельствах,
входящих в предмет доказывани В процессуальной литературе часто упоминается
понятие цепь доказательств. Нужно, однако, учитывать условность этого
термина. Если изолировать такую систему от других связей, то можно
усмотреть, что в ней из одного промежуточного факта логически выводится
второй, из второго - третий и т. д., так что он - звено за звеном - образуют
как бы цепочку выводов. Так, при соответствующих исходных данных из факта
приобретения дорогой вещи заключают о внезапном получении крупной суммы
денег, а от последнего делают вывод о получении взятки. Роль
последовательных систем заключается в том, что именно. с их помощью
обеспечивается "сквозное" развитие аргументации от исходных данных к
конечному выводу. Однако надежность последующих выводов не возрастает
автоматически с увеличением их числа. Возрастание надежности обеспечивается
иным сочетанием доказательств - вспомогательными и параллельными
комплексами. Отдельные выводы представляют элементарные акты доказывани
Подкрепление этих актов вспомогательными доказательствами приводит к
образованию вспомогательных комплексов, увеличивающих надежность выводов, а
объединение их путем накопления образует подсистемы, обосновывающие более
общие выводы, касающиеся целых эпизодов, событий или сторон преступлени Эти
накопительные комплексы или подсистемы, охватывающие несколько
последовательных цепочек, построены из доказательств, причем часть из
нескольких дублирующих друг друга (устанавливающих один и тот же факт)
доказательств имеет как бы двойную и тройную "толщину", "запас прочности".
Поэтому опровержение одной улики, выпадение ее из системы собранных по делу
доказательств (в отличие от того, что имело бы место в отношении
изолированной "цепи" косвенных доказательств в буквальном смысле этого слова
) отнюдь не всегда влечет за собой распадение всей системы доказательств и
утрату возможности обосновать ею вывод об устанавливаемом факте. Наконец, и
эти более общие выводы объединяются с помощью тех же логических операций в
конечное утверждение о событии преступления, о его виновнике и других
обстоятельствах, в совокупности исчерпывающих предмет доказывания по делу. В
обоснованном обвинительном заключении или в приговоре эта система
доказательств и выводов из них должна найти свое отображение с достаточной
полнотой и последовательностью, поскольку этого прямо требует закон (ст. ст.
205, 301, 303 УПК РСФСР). Оценка логической правильности системы
доказательств охватывает все звенья этой системы в отдельности и систему в
целом. Суждение о формальной правильности облегчается тем, что на основе
наличной совокупности собранных доказательств по конкретному делу может быть
построена только одна логически правильная система выводов С точки зрения
формальной правильности должны быть проверены отдельные акты доказывания,
разграничены однозначные и многозначные выводы; в отношении последних
проверено - использованы ли вспомогательные комплексы при их построении.
Необходимо убедиться, нет ли пропусков, выпадения промежуточных рассуждений
в последовательных цепочках выводов и все ли они опираются на
доказательства, зафиксированные в деле. В работах по теории доказательств в
уголовном процессе иногда делается попытка выделить косвенные
доказательства, имеющие "решающее" значение. В качестве примера приводится
обнаружение отпечатка пальцев на месте происшестви Между тем Наличие следа
пальца определенного лица на месте происшествия, несмотря на кажущуюся
неопровержимость его уличающего значения, может быть легко объяснено тем,
что данное лицо находилось на месте происшествия до или после события и по
причинам, с ним не связанным. Только в сочетании с другими доказательствами,
позволяющими проверить различные возможности появления этого следа, будет
выяснено его действительное значение по делу. В некоторых работах столь же
необоснованно в качестве улик, "определяющих исход дела и приговор суда",
фигурируют следы зубов обвиняемого на месте происшестви заключение эксперта
о совпадении группы крови (например, крови потерпевшего и крови,
обнаруженной на обвиняемом) или даже видовой принадлежности крови и т. д. В
связи с этим характерны ошибки, допускаемые на практике при оценке значения
поличного, недостачи по делу о хищении, незаконных служебных действий по
делу о взяточничестве и т. д. Нередко из них сразу же делается вывод о
виновности обвиняемого. Другими словами, игнорируется предположительный
характер первоначального вывода об объективной связи такого рода фактов и
виновности лица, необходимость проверки этого вывода, так как за связь здесь
может быть принято случайное совпадение. Подобно этому доказательства,
устанавливающие факт инсценировки кражи материально ответственным лицом,
нередко рассматриваются как достаточные для вывода о совершении растраты,
хотя по отношению к последнему факту инсценировка кражи может
рассматриваться только как один из этапов ее установления (инсценировка
кражи может быть связана с недостачей, возникшей не в результате растраты,
может сочетаться с действительной кражей и т. д. ). Надлежит проверить,
правильно ли объединены в комплексы накопления доказательства и
промежуточные аргументы, имея в виду, что условием такого объединения
является тождество выводов из объединяемых аргументов. Логическая
(формальная) правильность построени системы доказательств и выводов из них
входит в оценку доказательств, но не исчерпывает ее. Истинность и
достоверность знания, получаемого в выводах, зависит не только от соблюдения
правил вывода, но также от истинности исходных данных, проверка которой
выходит за пределы компетенции логического анализа. Она зависит также от
оценки по внутреннему убеждению относимости фактических данных, которая
предшествует признанию того или иного факта аргументом в доказывании, а
также оценки допустимости доказательств. Иными словами, логическая
правильность системы - это необходимое условие истинности выводов, но
недостаточное само по себе, взятое вне других аспектов содержательной оценки
доказательств. Как отмечалось, оценка логической правильности доказательств
и выводов из них предполагает использование для этих целей средств и методов
формальной логики. В ряде специальных работ, посвященных дальнейшей
формализации этого метода, используются аппараты символической
(математической) логики и логического моделирования, позволяющие представить
описанные логические операции (элементарные акты доказывания,
вспомогательные и накопительные комплексы) в виде логических формул либо в
виде всевозможных условных схенГ и изображений. В работах по теории
доказательств последних лет для анализа процесса доказывания, помимо логики,
используются также средства теории информации и математической теории
вероятностей. С теоретико-информационной точки зрения процедура доказывания
состоит в устранении неопределенности знания (энтропии) в отношении
каких-либо событий или явлений. Доказательства несут в себе ту информацию о
неизвестных событиях, которая необходима для выводов о существовании
последних. С этих позиций рассматривается понятие источника информации,
кодирования, переработки информации и т. д. В частности, интересная аналогия
усматривается между структурой системы исключения, с одной стороны, "и
исходным понятием теории информации - понятием об энтропии опыта - с другой.
Напомним, что в случае, когда с доказываемым тезисом (например,
подозреваемый был на месте преступления) конкурируют другие, несовместимые с
первым события (был дома, на работе и т. д. ), до начала проверки этих
фактов существует неопределенность: заранее нельзя сказать, какое из
несовместимых событий произошло в действительности. Эта неопределенность тем
больше, чем больше может быть выдвинуто в данных условиях конкурирующих
событий. Неопределенность достигает наибольшей величины тогда, когда сами
определяющие ее события равновероятны. С чисто формальной стороны ряд
несовместимых или конкурирующих событий представляется бесконечным. В
практических же условиях в этот ряд включают конечное число событий,
подлежащих проверке, причем в первую очередь проверке подлежат события,
исход которых наиболее неопределенен, труднее всего поддается предвидению.
Именно эти события несут на себе основное бремя неопределенности ситуации, с
которой первоначально столкнулся следователь и суд. Смысл их деятельности
для устранения неопределенности по существу вытекает из указанного положения
теории информации. Отличие состоит в том, что и здесь оперируют не точными
количественными значениями вероятностей, а оценками в терминах "редко",
"часто" и т. п. Следующим шагом в этом направлении явились опыты
использования математического аппарата теории информации для описания
процесса доказывани Количественно информация является величиной, обратной
мере неопределенности некоторого сложного событи Неопределенность же события
исчисляется на основе вероятностей составляющих его более простых фактов,
явлений и т. п. Таким образом, теоретико-информационный подход на этом
уровне непосредственно соприкасается с использованием средств математической
теории вероятностей. Попытки применить математическую теорию вероятностей
для оценки доказательств предпринимались и раньше. Такого рода идеи
высказывались как математиками и философами (Лейбниц, Лаплас, Пуассон), так
и юристами (Бентам, Уильз и др. ). Для правильного отношения к этим
исследованиям нужно иметь в виду следующие соображени Как было показано
выше, очень часто выводы из доказательств действительно опираются не на
однозначные закономерности, а на приблизительные обобщени (фактические
презумпции), имеющие статистическую природу. Надежность этих выводов зависит
от того, насколько часто в действительности наблюдается связь между
доказательством и доказываемым обстоятельством. В этом нетрудно усмотреть
явную аналогию с вероятностно-статистической оценкой существования любых
событий (как прошлого, так и будущего). Еще более определенно эта аналогия
выступает при индуктивном накоплении многих предметных доказательств. Ранее
было показано, что "случайное" истолкование совпадения многих доказательств
одного и того же обстоятельства тем больше противоречит здравому смыслу, чем
больше собрано этих доказательств и чем "сильнее" каждое из них. Но вместо
ссылки на опыт и здравый смысл, для подтверждения того же вывода о
неприемлемости случайного объяснения такого совпадения можно обратиться к
умножению вероятностей Если известно, что какое-либо событие (например,
выпадение герба при подбрасывании монеты) имеет вероятность 0,5 (т. е. при
многократном повторении происходит в 50% опытов), то одновременная
реализация нескольких таких событий будет происходить значительно реже (так
вероятность одновременного выпадения десяти монет гербом вверх равна
произведению вероятностей этих десяти событий, т. е. около 0,001). Так как
вероятность рассматриваемых событий всегда меньше единицы, то произведение
вероятностей (т. е. произведение правильных дробей) представляет убывающую
величину, тем быстрее стремящуюся к нулю, чем меньше вероятность отдельных
событий и чем больше число перемножаемых величин. Как видим, и здесь
усматривается явная аналогия с рассуждением, с помощью которого оценивается
совокупность многозначных доказательств. Аналогия между точкой зрения
здравого смысла на оценку многозначных доказательств и их систем и
математическими операциями умножения вероятностей отражает не только их
внешнее сходство, но и более глубокое единообразие методов познани Именно
это обстоятельство и наталкивало многих исследователей на поиски способов
математической интерпретации процедуры доказывани Однако все попытки
непосредственного, прямого использования математических методов в оценке
доказательств оказывались безрезультатными либо подменялись
научно-несостоятельными упрощениями, произвольными шкалами оценки
доказательств в баллах и т. п. суррогатами Объясняется это тем, что для
применения точных математических методов необходимы точные количественные
характеристики исходных данных, выраженные определенными числами
вероятностей всех доказательств, а этих характеристик в распоряжении
исследователей не было и нет. Можно ли получить эти данные, в частности, с
учетом современного состояния науки и вычислительной техники? Получение
таких количественных оценок предполагает статистическое исследование самых
разнообразных явлений, действий, поступков, которые могут служить
доказательствами. Перечень таких фактов чрезвычайно велик, если не
бесконечен. Как было показано выше (стр. 461), определенность доказательства
растет с его конкретизацией. Поэтому речь идет не о явлениях, событиях и т.
д. "вообще", а по возможности о более конкретных, узких группах событий,
явлений.
Для установления статистических закономерностей необходимо изучить не
одно или несколько явлений данного рода (например, как часто угроза
сопровождается убийством), а большое их число. Из сказанного следует, что
объем статистических исследований для получения количественных характеристик
ценности доказательств очень велик. Не приходится рассчитывать на его
практическое осуществление ни в настоящее время, ни в близком будущем.
Следовательно, количественный пример, который приводился выше, может служить
не более чем иллюстрацией логического механизма, который используется при
оценке отдельных доказательств и их комплексов. Количественные оценки
событиям и явлениям человек дает не только с помощью точных измерений и
цифр, но и с помощью "полуколичественных" понятий: много, мало, больше,
рано, достаточно и т. п. Таким же образом на основе "несчитанной статистики"
он сопоставляет вероятность событий, оценивает меру их возможности,
невозможности, правдоподоби Эти извлеченные из опыта и наблюдений отдельные
"полуколичественные" статистические оценки улик служат исходным материалом
для столь же быстрого и эффективного "полуколичественного вычисления" их
комплексов при накоплении Ни психология, ни физиологи высшей нервной
деятельности пока еще не в состоянии подробно и точно описать механизм этой
оценочной деятельности. Но нет оснований сомневаться в том, что он весьма
близок по своей структуре с той количественной моделью, которая приведена
выше. Он протекает чрезвычайно быстро, какими-то путями сокращая длинные
рассуждения и вычисления, и тем не менее достаточно точен и эффективен.
Следует отметить, что доказывание в уголовном процессе далеко не
единственная область, в которой действует описанный путь решения логических
задач на основе оперирования правдоподобными умозаключениями и оценочными
"полуколичественными" понятиями. Напротив, он чрезвычайно распространен, и
большая часть научной и практической деятельности врача, инженера,
экономиста, биолога протекает именно в таких логических формах. Таким
образом, количественная модель накопления доказательств может служить не
более чем наглядной и упрощенной моделью того, несомненно, весьма сложного
процесса, который протекает в мозгу человека в ходе оценки доказательств
Наконец, важно предостеречь против неправильного, антинаучного использования
понятия вероятности в сфере судебного доказывания в целях снижения
требований к обоснованности выводов суда и оправдани произвола. Как
правильно отмечалось в литературе, многие буржуазные юристы, стремясь
развязать руки реакционной юстиции в борьбе с прогрессивными элементами,
доказывали, что человеческое познание вообще, а в судебном процессе в
особенности не может достоверно устанавливать факты, что оно принципиально
ограничено лишь предположительными выводами и большего от него требовать
нельз Разумеется, это неверно. В таких рассуждениях строгое научное понятие
вероятности подменяется обывательским, вульгарным его истолкованием в
смысле: "Может быть так, а может быть и наоборот". Математическая теория
вероятностей дает полную возможность описать процесс последовательного
перерастания вероятного знания в достоверное. Достоверным событием эта
теория признает такое, вероятность которого равна 1. В ходе доказывания в
уголовном процессе происходит такое же последовательное увеличение
надежности выводов - сначала предположительных и правдоподобных, а затем на
завершающей стадии процесса - достоверных. Никаких теоретических, научных
препятствий к этому нет. Традиция обыденного языка связывает термины
вероятности и достоверности с разными уровнями надежности и обоснованности
утверждений. Нет никакой необходимости отказываться от такого привычного
словоупотребления, поскольку оно не противоречит представлению о переходе
вероятного, правдоподобного знания в достоверное. С философской стороны
постеленное возрастание вероятности выводов, основанное на проверке и
накоплении аргументов, представляет количественное возрастание надежности
знания, которое при достижении известного уровня переходит в новое качество
- достоверное знание. В дедуктивной логике, а также в некоторых других
строго формализованных, абстрактных, главным образом математических, науках
пользуются понятием достоверности в особом, формальном смысле. Отвлекаясь от
источников сведений, от точности и способов измерения, от всевозможных
привходящих обстоятельств, осуществляют над "очищенными" таким образом
данными по строгим правилам определенные операции и получают строго
однозначный, "автоматически" следующий вывод. Такой вывод появляется сразу,
его надежность не возрастает постепенно и не меняется по ходу исследовани
Вне пределов названных систем понятие формальной достоверности лишено
смысла. Напротив, в сфере естественных наук, техники, равно как и в сфере
доказывания в уголовном процессе, обоснованность выводов имеет иную,
содержательную природу. Эти выводы, основанные на всестороннем исследовании
предмета, на учете и сопоставлении всех исходных данных, их источников и
результатов проверки, - содержательно достоверны.
N 3. ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Проблема внутреннего убеждения при оценке доказательств издавна
является предметом острых дискуссий. Внутреннее убеждение рассматривается то
как метод, способ или принцип оценки доказательств, то как критерий этой
оценки, то как ее результат; некоторые авторы рассматривают внутреннее
убеждение как единство всех или некоторых перечисленных аспектов. По-разному
определяется и сама природа внутреннего убеждения: то в гносеологическом или
логическом, то в психологическом смысле. Интерес к этой проблеме не случаен.
Оценка доказательств по внутреннему убеждению - вопрос, от правильного
решения которого зависит успех процессуальной деятельности. Отражая
различные стороны доказывания, убеждение во всех этих его значениях имеет
непосредственное отношение и к оценке доказательств. Расхождение же во
взглядах на этот предмет связано с различным подходом к понятию "внутреннее
убеждение", с выделением какой-то одной стороны этого многогранного поняти
Как же раскрывается указание закона об оценке доказательств по внутреннему
убеждению? Убеждением называют: а) процесс склонения кого-нибудь (в том
числе и самого себя) к определенному взгляду, поступку; б) результат этого
процесса, т. е. конкретное мнение, воззрение; в) отношение человека к своим
знаниям, решениям и действиям, т. е. состояние уверенности, убежденности.
Анализ законодательства, следственной и судебной практики показывает, что
оценка доказательств по внутреннему убеждению означает такой порядок, при
котором, во-первых, эта оценка производится органом, ведущим производство по
делу, при отсутствии заранее установленных правил о значении и силе
доказательств и, во-вторых, эта оценка завершается категорическими выводами
и решениями исключающими всякое сомнение в их правильности.
Таким образом, в первом смысле внутреннее убеждение характеризует
процесс исследования, а во втором - его результат. Указание закона на
внутреннее убеждение нужно прежде всего понимать как исключительность
компетенции лица, ведущего производство по делу. Тем самым закрепляется
прерогатива этого лица в области оценки доказательств, подчеркивается, что
оценка доказательств является его неотъемлемым правом и обязанностью.
Перелагать ее на кого-либо или руководствоваться оценкой, данной другим
лицом, следователь, прокурор, судья не вправе. В этом смысле внутреннее
убеждение понимается, как самоубеждение, как формирование собственного
взгляда на фактические обстоятельства дела, как необходимость личной оценки
доказательств. Указанное требование обеспечивается, в частности, путем
реализации принципа непосредственности уголовного процесса. Выше отмечалось,
что предоставление оценки доказательств лицу, осуществляющему производство
по делу, означает его свободу, самостоятельность, независимость при оценке
доказательств. Это подчеркивается рядом положений действующего
законодательства. Внутреннее убеждение исключает всякое внешнее принуждение,
и это свойство убеждения оттеняется словом "внутреннее". Оно предполагает:
а) необязательность оценки доказательств, данной одним должностным лицом,
для другого, принявшего дело к своему производству; необходимость для
принявшего дело заново оценить все доказательства; б) необязательность
оценки доказательств предыдущей процессуальной инстанции для последующей и
необходимость проверки предыдущих оценок на последующей стадии процесса
(проверка выводов органа дознания следователем, вывода следователя -
прокурором и т. д. ); в) необязательность оценки доказательств вышестоящим
органом для нижестоящего, в производстве которого находится дело, и
недопустимость дачи указаний об определенной оценке отдельных доказательств
или их совокупности; г) необязательность для лица, ведущего производство по
делу, оценок, даваемых доказательствам различными участниками процесса в
объяснениях, показаниях, ходатайствах, заключениях и т. п. д)
необязательность оценок, даваемых доказательствам, лицами и органами вне
уголовного процесса (печать, представители общественности, должностные лица
различных учреждений) и недопустимость какого бы то ни было давления на
лицо, ведущее производство по делу. Оценка доказательств по внутреннему
убеждению означает независимость органов расследования в отправлении
процессуальных функций. Независимость следователя в вопросах оценки
доказательств подчеркивается рядом положений действующего законодательства.
Так, ст. 127 УПК РСФСР, значительно расширив полномочия следователя,
указала, что все решения о направлении следствия и производстве следственных
действий он принимает самостоятельно и несет полную ответственность за их
законное и своевременное проведение. Свободу оценки доказательств
гарантирует следователю установленный порядок разрешени коллизий между
указаниями руководителя следственного органа или прокурора и мнением
следователя по решающим вопросам. Самостоятельность оценки доказательств
прокурором обеспечивается тем, что свои полномочия в уголовном
судопроизводстве он осуществляет независимо от каких бы то ни было органов и
должностных лиц, подчинясь только закону и руководствуясь указаниями
Генерального Прокурора СССР по правильному применению закона. Независимость
судей и подчинение их только закону составляет конституционный принцип
советского правосуди Разрешение уголовных дел происходит в условиях,
исключающих постороннее воздействие на судей (ст. 16 УПК РСФСР). Оценку
доказательств по внутреннему убеждению гарантирует и существующий порядок
кассационного и надзорного производства (ст. 352 УПК РСФСР). Требование
оценки доказательств по внутреннему убеждению имеет еще одну существенную
сторону: исследователь в уголовном судопроизводстве свободен в оценке
доказательств, поскольку он не связан заранее предустановленными правилами о
силе и значении тех или иных доказательств. Никакие доказательства, говорит
закон, не имеют заранее установленной силы (ст. 71 УПК РСФСР). Это положение
последовательно проводится во всей системе советского доказательственного
права, в котором отсутствуют указания о преимуществе одних доказательств
перед другими, об определенном количестве и виде доказательств, необходимых
в том или ином случае. Закон не знает заведомо "лучших" или "худших"
доказательств. Всякая попытка наделить какое-либо доказательство, например,
показания обвиняемого или заключение эксперта, предустановленной силой и
значением решительно отвергается теорией. Недопустимость некритического
отношения к доказательствам, от кого бы они ни исходили и каким бы
источником ни устанавливались, последовательно проводится в нашей
следственной и судебной практике. С учетом изложенного можно констатировать,
что внутреннее убеждение, как свободное от внешнего принуждения и не
связанное формальными предписаниями искание истины, является необходимым
условием оценки доказательств, характеризует сам подход к оценке
доказательств. Говоря об убеждении (убеждениях), имеют также в виду мнения,
воззрения, знания человека о тех или иных явлениях действительности. В этом
смысле оценка доказательств по внутреннему убеждению предполагает
использование в этих целях собственных мнений, взглядов и знаний лица,
осуществляющего производство по делу. Индивидуальные запасы знаний служат
исходным материалом для мыслительных операций, которые и составляют
содержание оценки доказательств. Одновременно знания являются средством
проверки полученных результатов, помогая контролировать правильность тех или
иных оценок, указывая в случае их противоречивости либо на необходимость
уточнения посылок либо на ошибочность сделанных выводов До сих пор мы
рассматривали оценку доказательств по внутреннему убеждению как процесс.
Однако многозначное понятие внутреннего убеждения характеризует и результат
оценки доказательств. Между внутренним убеждением как процессом оценки
доказательств и внутренним убеждением как результатом этой оценки существует
тесная связь: оценка доказательств по внутреннему убеждению наилучшим
образом служит тому, чтобы само внутреннее убеждение в результате оценки
доказательств было истинным Внутреннее убеждение в качестве завершающего
итога оценки доказательств имеет гносеологический, логический и
психологический аспект. С точки зрения гносеологической содержанием
внутреннего убеждения является отражение сознанием предмета исследования -
конкретных фактов действительности, из которых и на основе которых слагается
картина исследуемого событи Иначе говоря, это конкретные знания о
фактических обстоятельствах данного дела. Выше мы говорили о знаниях,
которые являются "строительным материалом" для наших суждений, служат
средством оценки доказательств. Здесь же речь идет о знаниях, составляющих
содержание внутреннего убеждения, т. е. сами выводы, которыми завершается
оценка доказательств. Каким с логической стороны должно быть внутреннее
убеждение? Отвечая на этот вопрос, А. А. Старченко справедливо пишет, что,
будучи достоверными и единственно возможными, суждения при итоговой оценке
доказательств должны включать в себя и знание о невозможности
противоположного или какого-то иного мнения по тем же вопросам. Истина - это
единство знания позитивного и знания негативного. В качестве позитивного
выступает достоверное указание на искомые факты, в качестве негативного -
достоверное представление о том, что эти факты не могут быть ничем иным,
кроме того, что видит в них следователь. В противном случае суждение носит
предположительный, проблематический характер и представляет собой версию,
гипотезу, а не достоверное знание, необходимое для принятия окончательного
решения по делу. Отсюда видно, что вопрос о природе внутреннего убеждения
связан с характером истины, устанавливаемой в уголовном судопроизводстве. Дл
образования внутреннего убеждения нельзя довольствоваться предположениями,
как полагают буржуазные авторы. По неправильному пути идут и современные
исследования буржуазных юристов и психологов, предпринимающих упорные
попытки "экспериментального" измерения внутреннего убеждения (например, по
десятибалльной шкале) и построения графиков, якобы характеризующих процесс
формирования выводов. Подобные разработки, лишенные научной базы,
представляют собой по существу своеобразный рецидив теории формальных
доказательств.
Совершенно неприемлемы и те рекомендации по поводу оценки
доказательств, которые содержатся в работах буржуазных авторов по вопросам
психологии свидетельских показаний. Речь идет об исчислении различных
коэффициентов, характеризующих полноту, точность, ошибочность, осторожность
показаний, которые, по мысли авторов, дают возможность при оценке показаний
вносить необходимые поправки и таким путем с наибольшей точностью
приближаться к истине. Между тем каждое доказательство требует
индивидуальной оценки. Многочисленные факторы, действующие при формировании
показаний, и индивидуальные различия, характеризующие личность свидетеля,
настолько расширяют пределы возможных вариаций и различных помех и
искажений, что нахождение коэффициентов, если бы оно и было возможно
применительно к определенному свидетелю, практически лишено смысла.
Внутреннее убеждение, чтобы быть достоверным, должно представлять собой
категорический однозначный вывод из материалов дела, не допускающий никаких
сомнений. Отсутствие сомнений в правильности наших знаний, выводов и решений
обязательно для внутреннего убеждени При этом сомнение нужно понимать
двояко: как логическую возможность при наличии данных утверждать нечто
несовместимое с высказанным положением и как психическое переживание
неуверенности в его правоте. Сомнение есть состояние колебания нашей мысли
между утверждением и отрицанием каких-либо фактов или какой-либо связи между
ними. Такое колебание нашего сознания между раз личными возможностями обычно
имеет эмоциональную окраску. В психологической науке о сомнении говорится,
что это сложное психическое состояние включает "сознание недоказанности,
неубедительности, переживание неудовлетворенности тем, что выдаетс за
истину, за решение поставленной задачи" В процессе доказывания сомнения
играют положительную роль, побуждая исследователя к поискам новых данных,
позволяющих перейти от вероятного к достоверному знанию. Но при итоговой
оценке наличие сомнений, свидетельствуя об отсутствии внутреннего убеждения,
делает невозможным принятие позитивного решения по делу. Теорией
доказательств сформулировано поэтому правило, что "сомнения толкуются в
пользу обвиняемого". Эту формулу нужно понимать в том смысле, что сомнения в
процессе доказывания должны быть устранены путем дополнительного собирания
доказательств, а если дальнейшее исследование бесперспективно, то при
итоговой оценке доказательств сомнительный факт обвинительного характера
считаетс неустановленным Говоря о сомнениях при оценке доказательств, мы
подошли вплотную к одной из важных сторон внутреннего убеждени Убеждение как
отношение субъекта к своим знаниям, выводам и решениям, как чувство
уверенности, убежденности - по существу психологическая категори Слово
"внутреннее" подчеркивает ее психологическую сущность. Чувство уверенности и
противоположное чувство сомнения являются эмоциями, которые называют
интеллектуальными. Интеллектуальные эмоции или переживания входят как
составная часть в сознательную жизнь человека и играют важную (хотя и не
основную) роль в любой познавательной деятельности. Переживания, как и
знания, составляют одну из сторон сознани Знания и переживания неразрывно
связаны, взаимно проникают друг в друга. Профильтрованные через личный
опыт,. знания соотносятся с потребностями и интересами человека, вызывают к
себе определенное отношение, приобретают известный смысл и значение. "Все
высшие чувства (речь идет об интеллектуальных эмоциях. -Авт. ) - это
оценочные переживания, хотя бы человек и не осознавал тех норм, которые
фактически лежат в основе его оценок" Однако не всякое знание становится
убеждением. Там, где непосредственно не затрагиваются чьи-либо интересы, не
происходит борьбы мнений, столкновения различных тенденций, знания не
переживаются человеком, не вызывают к себе эмоционального отношени Если же
от конкретного знания зависит решение определенных жизненных проблем, если
это знание оказывается в центре борьбы различных интересов, как это бывает в
уголовном судопроизводстве, то человек, обладающий знанием и осознающий свою
заинтересованность в нем, принимает его в качестве "своего" и проникается
решимостью действовать соответствующим образом. Убеждение как продукт
взаимодействия разума, чувств и воли не просто мысль, правильный взгляд, а
эмоционально окрашенная иногда страстная идея, внутрення сила, регулирующая
и направляющая человеческое поведение. Таким образом, внутреннее убеждение,
например, следователя - это, во-первых, знание, во-вторых, вера в
правильность этого знания и, в-третьих, волевой стимул, побуждающий к
определенным практическим действиям.
Указание закона на оценку доказательств по внутреннему убеждению
предполагает в качестве обязательного условия такое психическое состояние
исследователя, которое характеризуется отсутствием всяких сомнений,
уверенностью в правильности достигнутых знаний, принятых решений и
выполненных действий. Наличие убежденности служит тем самым
нравственно-психологической гарантией правильного разрешения уголовных дел.
Следует, однако, категорически отвергнуть все попытки трактовать это
состояние как иррациональное, не поддающееся разумному контролю. Свободу
внутреннего убеждения нельзя понимать как произвол, как личное, ни на чем не
основанное и ни от чего не зависящее усмотрение. Внутреннее убеждение должно
быть правильным и полным отображением в голове следователя (судьи)
объективно существующих обстоятельств уголовного дела. В этом смысле
внутреннее убеждение, будучи результатом оценки доказательств, служит
субъективным выражением объективной истины. Внутреннее убеждение, как
состояние уверенности в правильности своих выводов, должно опираться на
достаточную совокупность -всесторонне, полно и объективно рассмотренных
доказательств. В противном случае оно превращается в самоуверенность,
бездоказательную и бесконтрольную убежденность, далекую от объективной
истины. Обоснованность внутреннего убеждения составляет неотъемлемое его
свойство, подчеркнутое в самом законе. Теорией и практикой выработаны
требования, которым должно удовлетворять в смысле обоснованности внутреннее
убеждение как результат Оценки доказательств. Оно должно основываться: а) на
доказательствах, собранных в установленном законом порядке; б) на
доказательствах, проверенных и рассмотренных в установленном законом
порядке; в) на рассмотрении каждого из доказательств отдельно и всех в
совокупности; г) на всестороннем, полном и объективном рассмотрении
материалов дела; д) внутреннее убеждение должно быть обосновано имеющимися
доказательствами так, чтобы представлять собой единственно возможный вывод
из материалов дела. Все это лишает внутреннее убеждение безотчетности и
бесконтрольности. Подавляющее большинство советских авторов, говоря о
внутреннем убеждении, правильно подчеркивают недопустимость понимания его
как безмотивной уверенности. С этим положением несовместимо признание
внутреннего убеждения критерием оценки доказательств, что неизбежно приводит
к субъективно-идеалистической его трактовке. Многие буржуазные психологи,
начиная от Юма, видели в чувстве уверенности критерий правильности
человеческих суждений и принимаемых решений. К сожалению, взгляд на
внутреннее убеждение как критерий оценки доказательств длительное время был
весьма распространен в советской процессуальной литературе. При этом
игнорировалось то обстоятельство, что критерий (показатель) должен лежать
вне субъекта, а не внутри его. Как бы ни трактовать формулировку "внутреннее
убеждение - критерий оценки доказательств", она выражает ту мысль, что
правильность оценки доказательств проверяется субъектом через его же
психическое состояние - убеждение. В результате объективный критерий
заменялся субъективным; игнорировалось, что внутреннее убеждение может быть
и неправильным. Иными словами, предавалось забвению исходное положение
теории познания о практике как критерии истины. Ему по существу
противопоставлялся ничем не ограниченный субъективизм. Несмотря на большое
количество оговорок, защита субъективного критерия оценки доказательств
вынуждает толковать внутреннее убеждение как "живое чувство правды", которое
одно только ведет к истине через всю массу фактического материала. Понимая,
что убеждение может быть как истинным, так и ложным, отдельные авторы
утверждают, будто только истинное знание
является действительно внутренним убеждением, ошибочная же уверенность таковым не является, а представляет собой впечатление, ошибочно принимаемое за внутреннее убеждение Однако замена терминов не спасает положения, ибо, очевидно, что и в том, и в
другом случае речь идет о состоянии сознания и только. И заблуждение может
быть убеждением. Дело не в том, как его назвать, а в том, как его
распознать, определить. Для этого необходим объективный критерий, каковым и
является практика в широком смысле слова. Известное ленинское положение о
том, что точка зрения жизни, практики является определяющей при оценке
истинности выводов в пол ной мере распространяется на внутреннее убеждение
при оценке доказательств в уголовном процессе. Ошибкой некоторых
процессуалистов является также определение внутреннего убеждения не как
результата познания сущности явлений, а как продукта воздействия на психику
внешних сторон событи "Судьи, - пишет А. Л. Ривлин, - признай данное
доказательство достоверным или недостоверным, имеющим то или иное значение
для данного дела в зависимости от того, убеждает ли оно их в своей
достоверности". Между тем убедительность как способность доказательства
воздействовать определенным образом на сознание не всегда отражает
объективные качества доказательства. Убедительными и впечатляющими нередко
выглядят такие данные, которые вызывают неверное представление о том или
ином событии. На пример, признание обвиняемым своей вины или опознание по
терпевшим подозреваемого, будучи очень убедительными, могут не
соответствовать действительности. Поэтов перенос центра тяжести на
психологическую способность доказательств убеждать без рассмотрения их
подлинной сущности представляется опасным. Правильность оценки доказательств
оправляется не степенью их воздействия на исследователя, а обоснованностью
этой оценки, предполагающей необходимость анализа данных о процессе
формирования каждого доказательств анализа его со держания, изучения его
связей с другими доказательствами и т. д. Признание практики критерием
истины в уголовном процессе ни в коей мере не означает отрицания или хотя бы
умаления значения внутреннего убеждени Наоборот, только правильное
использование этого критерия в уголовном процессе может под вести под
внутреннее убеждение научную базу устранить раз рыв между объективным и
субъективным в этой области. Указание закона на оценку доказательств по
внутреннему убеждению в полной мере распространяется на все оценочные
операции, как на ту часть оценки, которая состоит в установлении фактических
обстоятельств дела, определении достоверности и достаточности доказательств,
так и на ту часть оценки, которая предшествует ранее названной и состоит в
решении вопроса об их допустимости и относимости. В частности, установление
допустимости включает в себя оценку способа получения доказательства, не
отделимого от всего процесса его возникновения (например, формирование
свидетельского показания как на стадиях, предшествующих допросу, так и в
процессе расследования и на последующих этапах свидетельствования). Изучение
этих обстоятельств и их оценка при решении вопроса о допустимости
доказательств ничем не отличаются от исследования и оценки иной фактической
информации по делу. Точно так же решение вопроса о связи и способности
каких-либо фактических данных служить доказательствами иных, искомых фактов
(т. е. оценка относимости доказательств) представляет собой такую же задачу,
как и определение достаточности тех или иных фактических данных. Все это
разные стороны единого акта оценки доказательств, в котором внутреннее
убеждение в том значении, как оно определяется выше, играет равновеликую
роль.
N 4. РОЛЬ ЗАКОНА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, оценивая
доказательства по своему внутреннему убеждению, обязаны руководствоваться
законом и социалистическим правосознанием (ст. 17 Основ). Значение
уголовно-процессуального закона в оценке доказательств состоит в том, что
он: а) закрепляет и делает обязательными методологические правила оценки
доказательств (оценка по внутреннему убеждению; требование всесторонности,
полноты и объективности; требование оценивать совокупность доказательств и
запрет основывать обвинительные выводы по делу на одних лишь показаниях
обвиняемого; необходимость руководствоваться при оценке доказательств
социалистическим правосознанием и др. ); б) вводит специальные гарантии,
ограждающие свободу и независимость внутреннего убеждения субъектов,
оценивающих доказательства (тайна совещательной комнаты, право судьи на
особое мнение, право прокурора отказаться от обвинения или изменить предмет
обвинения в суде, право следователя не согласиться с указаниями прокурора по
вопросам, требующим оценки собранных по делу доказательств, и др. ); в)
устанавливает обязательные правила собирания и исследования доказательств,
являющиеся основными требованиями, которые предъявляются к доказательству с
точки зрения его допустимости, определя в общем виде предмет доказывания по
уголовным делам, дает основу для решения вопроса об относимости
доказательств; г) устанавливая реквизиты процессуальных документов, в
которых подводятся итоги доказывания на разных стадиях процесса
(обвинительное заключение, приговор и т. д. ), обязывает следователя и суд
письменно анализировать имеющиеся в деле доказательства, приводя основания,
по которым доказательства должны быть приняты или отвергнуты. Важное
значение для правильной оценки доказательств имеет указание процессуального
закона, что никакие доказательства для следователя, прокурора и суда не
могут иметь заранее установленной силы. В частности, это относится к
показаниям обвиняемою. Чтобы предотвратить возможность их переоценки, закон
устанавливает, что признание обвиняемым своей вины само по себе не может
быть достаточным основанием для обвинени Оно должно быть подтверждено
совокупностью других имеющихся в деле доказательств и лишь при этом условии
может быть использовано для обоснования обвинени Не считаются "лучшими" по
сравнению с другими доказательствами и заключения экспертов, хотя они и
основаны на данных науки. Закон специально устанавливает право следователя,
прокурора и суда мотивированно отвергнуть заключение эксперта, если оно
неправильно или недостаточно обоснованно (ст. 80 УПК РСФСР). В развитие
принципа оценки доказательств по внутреннему убеждению закон устанавливает,
что приговор суда должен быть мотивирован (ст. 301 УПК РСФСР), и требует,
чтобы в приговоре указывались "доказательства, на которых основаны выводы
суда, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства" (ст. 314 УПК
РСФСР). Выводы суда о виновности должны опираться только на тщательно
проверенные данные, достоверность которых не вызывает сомнений.
"Обвинительный приговор должен быть постановлен на основе достоверных
доказательств, когда по делу исследованы все возникающие версии, а имеющиеся
противоречия выяснены и оценены. Все сомнения в отношении доказанности
обвинения, если их не представляется возможным устранить, толкуются в пользу
подсудимого".
При оценке доказательств значимы нормы не только
уголовно-процессуального, но и уголовного закона. В частности, нельзя
установить, могут ли служить основой для вывода о предмете доказывания (его
элементах) фактические данные, установленные по делу, не опираясь как на
уголовно-процессуальный закон (нормы о предмете доказывания), так и на
уголовный закон. Определенную роль. при оценке доказательств играют и нормы
других отраслей права, раскрывающие содержание бланкетных диспозиций
(нарушение правил безопасности движения и техники безопасности, правил
несения воинской службы и т. п. ) Если роль закона представляется достаточно
ясной, то значительно сложней обстоит дело с вопросом о значении
социалистического правосознания, как идеологическом и психологическом
факторе, воздействующем на процесс доказывания и формирования внутреннего
убеждени Более того, этот вопрос оказался камнем преткновения для многих
исследователей. Прежде всего несовершенным был в ряде случаев сам подход к
освещению роли социалистического правосознания в процессуальной
деятельности. Отправлясь от правильного положения о влиянии идеологии на
познание, комментаторы ст. 17 Основ обычно не рассматривали механизма этого
влияния, а воспроизводили общие положения о правосознании. Это затрудняло
правильное понимание роли правосознания в данной области общественных
отношений, в уголовно-процессуальной деятельности. Между тем правосознание
представляет собой систему воззрений и установок, относящихся к различным
областям права и правоотношений. В конкретных исследованиях следовало бы
говорить о социалистическом правосознании применительно к сфере гражданского
или уголовного права, гражданского или уголовного процесса и т. д. В
указанном смысле надлежит рассматривать и "уголовно-процессуальное"
правосознание, куда наряду с общеправовыми идеями и принципами (они разлиты
по всем сферам правового сознания) входит совокупность специфических
взглядов и оценок, относящихся к
явлениям и институтам только процессуального права. Вопреки этому вопрос о роли правосознания при выяснении фактических обстоятельств дела и оценке доказательств по внутреннему убеждению А. Я. Вышинский подменил вопросом о юридической и политической
квалификации исследуемого событи Значение социалистического правосознания и
внутреннего убеждения, как он утверждал, связано не с задачей установления
фактов, а с определением общественной опасности преступления, оценкой
допустимости или недопустимости деяния с точки зрения интересов социализма и
т. п. В результате подобного перенесения вопроса в область уголовного права
правосознание оказалось как бы вычеркнутым из процессуальной сферы.
Обходилось молчанием то положение, что в каждой области правоотношений
социалистическое правосознание исходит из задач и отражает принципы
соответствующей отрасли права. Правовое сознание в сфере уголовного процесса
должно исходить из задач советского уголовного судопроизводства. Отража
демократические принципы советского уголовного процесса, воплощая
прогрессивные идеи и эффективные для достижения истины положения советского
доказательственного права, социалистическое правосознание, безусловно.
несовместимо с необоснованностью и незаконностью действий и решений
следователя и суда, фальсификацией доказательств и иными подобными
явлениями. Содержание внутреннего убеждения судьи, прокурора или следователя
относительно того или иного факта определяется в конечном счете конкретными
обстоятельствами дела, отраженными в сознании фактами. Однако никакой акт
человеческого сознания (в том числе и оценка доказательств) был бы
невозможен, если бы каждый раз все содержание сознания субъекта
исчерпывалось только отражением изучаемого событи Познавая конкретное
явление и оценивая результаты своей мыслительной деятельности, человек
использует ранее приобретенные сведения об окружающей его действительности,
в которых воплощается результат как его личного опыта, так и исторического
развития человеческого познания в целом. Чем обширнее запас знаний человека
и чем глубже эти знания, тем более правильной будет и оценка им каждого
нового явлени Это, разумеется, целиком относится и к оценке доказательств.
Итак, если оценка доказательств по внутреннему убеждению непосредственно
основывается на рассмотрении конкретных обстоятельств дела, то необходимой
предпосылкой возможности и правильности этой оц